知识产权复习资料(5篇)

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第一篇:知识产权复习资料

知识产权:是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。其基本特征:①国家授予性;②专有性(独占性);③地域性;④时间性。知识产权客体的非物质性(性质):①不发生有形控制的占有;②不发生有形耗损的使用;③不发生消灭智力成果的事实处分与有形交付的法律处分。综观各国立法文件,知识产权法律体系一般包括的法律制度:①著作权法律制度;②专利权法律制度;③工业版权法律制度;④商标权法律制度;⑤商号权法律制度;⑥产地标记权法律制度;⑦商业秘密权法律制度;⑧反不正当竞争法律制度。知识产权法的调整对象:是平等主体因创造或使用智力成果而产生的财产关系和人身关系,其调整手段和适用原则主要是民法的手段和原则。著作权:是指作者对其作品依法享有的专有权利,或者说,著作权是指作者及其他著作权人对文学、艺术、科学作品所享有的人身权利和财产权利的总称。著作权与所有权的区别:①标的不同。所有权的标的是动产和不动产等有形物,著作权的标的是无形的人类精神与智力活动的成果。②权利的完整性不同。所有权的属性是完整的,它不不受时间和地域的限制;著作权只能在一定的保护期内有效。著作权与专利权的区别:①保护对象不同。著作权保护的是表达作品思想内容的具体形式,专利法保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。②保护条件不同。著作权保护的作品只要求是独创的,不要求是首创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。③权利产生程序不同。著作权大多自动产生,专利权需要专利机关的特别授权。④适用领域不同。著作权主要涉及文学、艺术领域,专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。著作权与商标权的区别:①权利属性不同。著作权是一种具有人身属性的权利,商标权只是一种财产权。②法律要求的保护条件不同。著作权要求作品具有独创性,而商标权要求识别性,并不考虑商标是否由商标权人创作。③权利的取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,而商标权一般须经注册登记才能产生。中国著作权法的主要原则:①保护作者权益原则;②鼓励优秀作品传播的原则;③作者利益与公众利益协调一致原则;④与国际著作权发展趋势保持一致原则。著作权的内容:著作权包括两方面的内容,即著作人身权和著作财产权。著作人身权包括:发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。著作财产权包括:复制权、发行权、展览权、表演权、播放权、制片权、演绎权。演绎权又包括改编权、翻译权、注释权、整理权、编辑权。11 原始主体:是指在作品创作完成后,直接根据法律的规定或合同的约定,在不存在其他基础性权利的前提下对作品享有著作权的人。继受主体:是指通过受让、继承、受赠或法律规定的其他方式取得全部或一部分著作权的人。其区别为:原始主体不以继受主体为存在前提,但继

受主体享受的权利却是从原始主体处取得的,并以他人原有著作权的合法存在为条件。此外,原始主体所享有的著作权的完整性比继受主体的权利表现的充分。著作权主体:是指依法享有著作人身权或著作财产权之一部分或全部的公民、法人或非法人单位。内国主体与外国主体的区别:①保护条件不同;②作品首次发表的规定不同;③著作权保护期的起算不同。14 作者须具备的条件:①作者是直接参与创作的人;②确认作者的方法是,如无相反证明,在作品上著名的人即为作者;③作者通过创作劳动,产生了著作权法规定的作品。④法人、非法人单位在特定条件下也可以视为作者。15 继受主体取得著作权的情况:①因继承、遗赠、遗赠扶养协议取得著作权;②因合同而取得著作权;③著作权的特殊主体—国家。合作作品与编辑作品的区别:①编辑作品的各作者之间不必具有合意,而合作作品要求各合作者之间有共创作品的愿望;②编辑作品中各作者的成果是可区分的,而合作作品中各作者的成果有时可分,有时则不可分;③编辑作品以编辑人的名义发表,而合作作品以合作作者的共同名义发表。编辑作品与原作品的关系:①编辑作品上对原作品的进行改编、翻译、注释或整理而产生的,因此没有原作品也就没有该编辑作品;②编辑作品必须充分尊重原作品,不得对原作品进行歪曲、篡改或其他贬损性处理;③编辑人在行使著作权时,不得侵犯原作品的著作权。我国著作权法对合作作品权利归属及行使的规定:①两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共有,行使著作权时要征得全体合作人的同意;②没有参加创作的人,不能成为合作作者;③合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分,可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权;④不可以分割使用的合作作品,是不能单独使用的作品,合作作者对著作权的行使如果不能协商一致,则任何一方无正当理由不得阻止他方行使。职务作品:公民为完成法人或非法人单位工作任务所创作的作品。委托作品:是委托人向作者支付约定的报酬,由作者按照其意志和具体要求而创作的特定作品。其权利归属,受委托创作的作品,著作权的归属有委托人和受托人通过合同约定。合同未明确约定或没有订立合同的,著作权属于受托人。著作权法意义上的作品:是指文学、艺术或科学领域内,具有独创性,并能以某种有形形式复制的智力成果。作品成为著作权客体的条件:独创性和可复制性。著作权作品的分类:①文学作品;②口述作品;③音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;④美术、摄影作品;⑤电影、电视、录像作品;⑥工程设计、产品设计图纸及其说明;⑦地图、示意图等图形作品;⑧计算机软件、民间文学艺术作品以及法律行政法规规定的其他作品。计算机软件作为知识产品的条件:①原创性;②可感知性;③可再现性。计算机软件著作权的归属:其一般原则是谁开发谁享有著作权。另外的几种特殊情况:①合作

开发。一般由各合作开发者共同享有;②委托开发。如无协议,其著作权属于受委托者;③指令开发。著作权由项目任务书或合同规定,如无明确规定,属于接受任务单位;④职务开发。著作权属于该单位;⑤非职务开发。一般属于开发者自己。计算机软件著作权的内容:①发表权;②署名权;③修改权;④复制权;⑤发行权;⑥出租权;⑦信息网络传播权;⑧翻译权;⑨应当由软件制作权人享有的其他权利。32 表演者如何取得他人作品的表演权?①表演者使用他人未发表作品时应事先获得著作权人的许可;②表演者使用他人已发表的作品进行营业性演出时,以法定许可获得对作品的表演权;③表演者使用他人的演义作品进行营业性演出时,应当根据该作品是否已发表来决定获得表演权的方式。

专有出版权:指图书出版者对著作权人交付的作品,在合同有效期内和在合同约定的地区,享有以同种文字的期限:为25年,截止于软件首次发表后第25年的12月31日。保护期满,可申请续展25年,但保护期最长超过50年。著作权客体的排除领域:⑴不受著作权法保护的作品。包括三种情况:①违背一般法律原则的作品;②违背社会公德和社会伦理的作品;③故意妨害公共秩序的作品;⑵不适用著作权法的作品。有三类:①法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件及其官方正式译文;②时事新闻;③历法、数表、通用表格和公式。著作人身权:又称精神权利,是指作者对其作品所享有的各种与人身相联系而又无直接财产内容的权利。著作财产权:又称经济权利,是著作人身权的对称,指作者及其他著作权人通过某种形式使用作品,从而依法获得经济报酬的权利。著作权自动取得:是指著作权因作品创作完成、形成作品这一法律事实的存在而自然取得,不在需要履行任何手续。著作人身权与著作财产权的区别:①著作人身权是一种精神权利,不具有直接财产内容;而著作财产权就是保证著作权人实现财产利益的权利。②著作人身权与著作权主体不可分离,不可转让,只能由著作权原始主体享有;而著作财产权则可由著作权人依其意志自由转移,由著作权继受主体享有。③除发表权外,著作人身权的保护期限不受限制,而著作财产权的保护期有严格规定,超过法定时间便不再受保护。④一般情况下,著作人身权只能由著作权人自己行使,而著作财产权既可以由著作权人自己行使,也可以由他人行使。演绎权:是作者或其他著作权人享有的以其作品为蓝本进行再创作的权利。它包括改编权、翻译权、注释权、整理权、编辑权。邻接权:也称为传播者权或与著作权有关的权利,是法律赋予作品传播者对其创造性的传播行为享有的人身权利和财产权利的总称。其基本内容包括:①出版者权;②表演者权;③音像制作者权;④广播、电视组织权。30 脱销:著作权人寄给图书出版者的两份定单在6个月内未能得到履行即视为脱销。

邻接权与著作权的联系:①邻接权的产生以现有作品为基础;②作品的传播者对他人版权作品进行传播时,必须有法律依据或著作权人的授权。其区别为:①两者的主体不同;②两者的保护对象不同;③两者的内容不同;④两者受保护的前提不同。

原版、修订版和缩编本的方式出版图书的独占权利。出版者权的内容:①图书出版者的专有出版权;②版式、装祯设计的专有使用权。出版者的义务:①与著作权人订立出版合同。②按期、按质出版作品。③重印、再版作品。④向著作权人支付报酬。

表演者的权利:①表明表演者身份。②保护表演形象不受歪曲。③许可他人从现场直播。④许可他人为赢利目的的录音录像,并获得报酬。

署名权:是作者为表明其作者身份,在作品上注明其姓名或名称的权利。它包括作者在自己的作品上署名和不署名两个方面的权利。

著作权转让:实际上是指著作财产权转让,是著作权人将其作品使用权的全部或部分在法定有效期内移转给他人的法律行为。其特点为:①转让的对象仅限于著作财产权。②著作权转让与作品载体所有权无关。③著作权转让导致著作权主体的变更。④著作权的转让标的可以作多种选择。

著作权许可使用:是指著作权人将自己的作品以一定的方式、在一定的地域和期限内许可他人使用的行为。其特征为:①著作权许可使用并不改变著作权的归属。②被许可人的权利受制于合同的约定。③被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权人提起诉讼,因为被许可人并不是著作权的主体,除非著作权人许可的是专有使用权。

著作权转让与著作权使用许可的区别:首先,在著作权转让中,著作权人根据转让合同将著作财产权全部或一部转让给受让方后,原著作权人对转让出去的权利已不再拥有主体资格,被转让的权利由受让方拥有和行使,而使用许可合同则不一样,即使著作权人许可他人行使其财产权中的全部或一部,该著作财产权的主体仍然是作为许可方的著作权人,而不是被许可人。第二,在著作权使用许可中,一般许可中的被许可人不能因权利被侵害而提起侵权之诉,只有独占许可中的被许可人才具有这个资格,且起诉的诉因只限于侵害被许可权,而著作权中转让中的任何受让人都有权对侵害其财产权利的行为提起侵权之诉,起诉的诉因则为侵害著作财产权。

合理使用:是指在特定的条件下,法律允许他人自由使用享有著作权的作品而不必征得著作权人的同意,也不必向著作权人支付报酬的制度。合理使用必须具备的条件:①使用的作品已经发表;②使用的目的仅限于为个人学习、研究或欣赏,或者为了教学、科学研究、宗教或慈善事业以及公共文化利益的需要;③使用他人作品时,不得侵犯著作权人的其他权利,并且必须注明作者姓名、作品名称。

法定许可使用:是指依著作权法的规定,使用者在利用他人已经发表的作品时,可以不经著作权人的许可,但应向其支付报酬,并尊重著作权人其他权利的制度。其条件为:①法定许可使用的主体只能是报刊杂志社、表演者、容:①是与“自然规律”有关的创新;②必须是利用“自然规律”的结果;③是具体的技术性方案。

方法发明:人们为制造产品或者解决某个技术课题而研究开发出来的操作方案。

录音制作者和广播组织;②法定许可使用的对象只能是已发表的作品;③应向著作权人支付报酬;④著作权人明确声明不得使用的,该作品不能被法定许可使用。41 合理使用与法定许可使用的异同:相同点:①目的都是侧重于促进社会公共利益,限制著作权人的权利;②都只能使用他人已经发表的作品;③使用他人作品时无须取得著作权人的许可;④都必须注明作者姓名、作品名称。区别在于:①法定许可的使用者是表演者、录音制作者、广播组织报刊社、而合理使用人却无主体范围的限制;②在法定许可的情况下,使用作品后应向著作权人支付报酬,而合理使用的情况下则不必支付报酬;③在法定许可使用的情况下,著作权人声明不许使用的,不得使用,但合理使用却没有附加这样的条件。

强制许可使用:是指在一定条件下,作品的使用者基于某种正当理由需要使用他人已发表的作品时,经申请由著作权行政管理部门授权,即可使用该作品,无须征得著作权人同意,但应向其支付报酬的制度。

侵犯著作权行为:是指未经作者或其他著作权人同意,又无法律上的根据,擅自对著作权作品进行利用或以其他非法手段行使著作权人专有权利的行为。构成侵犯著作权行为的三个要件:①要有侵犯的事实;②行为具有违法性;③行为人主观有过错。

属于著作权法合理使用情况中的“对他人作品适当引用”的具体含义:①引用目的仅限于介绍、评论某一作品或说明某一问题;②所引用部分不能构成引用人作品的主要部分或实质部分;③不得损害被引用作品著作权人的利益。

专利:是指经专利主管机关依照法定程序审查批准的符合专利条件的发明创造。其特征为:①是一项特殊的发明创造,是产生专利权的基础;②是符合专利法规定的专利条件的发明创造。③作为专利的发明创造必须经专利主管机关依照法定程序审查确定,在未经批准以前,任何一项发明创造都不得成为专利。我国专利法规定了三种专利:发明专利、实用新型专利、外观设计专利。

专利权:是指法律赋予公民、法人或其他组织对其获得专利的发明创造在一定期限内依法享有的专有权利。专利法主要调整四个方面的社会关系:①因确认发明创造的归属而发生的社会关系;②因授予发明创造专利权而发生的各种社会关系;③因发明创造专利的实施、转让或许可实施而发生的各种社会关系;④因发明创造专利权的保护而发生的各种社会关系。

专利制度的内容:依据专利法的规定对申请专利的发明创造进行审查,对符合专利条件的发明创造授予专利权,同时将该项发明创造的内容予以公开。专利制度的特征:法律保护、科学审查、公开通报、国际交流。

发明:是指科技开发者依据自然规律原则,运用自己的资金和智力创造出来的新技术方案。它包括三方面的内49 实用新型:是指对产品的形状、构造或其组合所提出的新的技术方案。其特点为:①实用新型是针对产品的而言的;②产品只能是具有立体形状、构造的产品;③必须具有实用性,能够在工业中应用;④必须是可自由移动的物品。

对实用新型给予专利保护的意义:①有利于产品的改造和市场竞争;②有利于调动人们从事发明创造活动的积极性;③有利于丰富人们的物质文化生活;④有利于对小发明尽快地提供保护。

外观设计:对产品的形状、图案、色彩或者它们的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。其特征为:①附载外观设计的产品具有相对的独立性;②外观设计必须是与独立的具体的产品合为一体的新设计;③附载外观设计的产品必须能够在工业中应用;④外观设计必须能够使人产生美感。

如何正确理解发明、实用新型和外观设计三者之间的关系?⑴共同点:①都是人类的智力劳动成果;②都是我国专利法所指的发明创造,是专利法的保护对象;③都需要经过专利主管机关审查批准才能成为专利,取得专利权。⑵联系:①在某些情况下,发明与实用新可以相互转换;②在某些情况下,实用新型与外观设计可能共存于同一对象;③发明、实用新型和外观设计可能共存于同一对象。⑶区别:①发明是专利法主要保护的对象;②发明和实用新型都是一种新的技术方案,而外观设计则是一种新设计;③发明的技术难度明显高于实用新型。52 专利法不适用的对象:①科学发现;②智力活动的规则和方法;③疾病的诊断和治疗方法;④动物和植物品种;⑤用原子核变换方法获得的物质。

发明或实用新型获得专利权的实质条件:新颖性、创造性、实用性。

新颖性:指申请专利的发明或实用新型不属于现有技术,在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物公开发表过、在国内公开使用过或以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

创造性:指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

实用性:指该发明或实用新型能够制造或使用,并且能够产生积极的社会、技术、经济效果。

申请专利的发明创造在那些情形下不丧失新颖性:①在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

发明或实用新型不具有实用性的几种情况:①申请专利的发明或实用新型不具有再现性;②申请专利的发明或实用新型缺乏技术手段;③申请专利的技术方案违背自然规律;④利用独一无二的自然条件所完成的技术方案;⑤申请专利的技术方案不能产生积极效果。

专利申请权:是指公民、法人或其他组织依据法律规定或合同约定享有的就发明创造向专利局提出专利申请的权利。其特征为:相对性、暂时性、相关性。专利申请人:是就某项发明创造有资格向专利局提出专利申请的公民、法人或其他组织。专利申请人应具备的条件:①具有相应的国籍;②有符合专利法规定的发明创造,并拥有合法的专利申请权。

我国专利申请的原则:书面申请原则(专利申请人及其代理人在办理各种手续时都应采用书面形式)、先申请原则(两个或两个以上的人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请人)、单一性原则(一份专利申请文件只能就一项发明创造提出专利申请,即“一申请一发明”原则)。

国际优先权:是申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申请后,在优先权期内,就相同主题的发明创造向另一国提出专利申请的,依照有关国家法律的规定而享有的优先权。本国优先权:是申请人就起发明创造在某国第一次提出战栗申请后的一定期限内,就相同主题的发明创造又向该国专利局提出后一申请的,依法所享有的优先权。发明或实用新型专利申请的优先权期为12个月;外观设计专利申请的优先权期为6个月。

发明或实用新型专利申请人应提交的文件:请求书、说明书、说明书摘要、权利要求书。请求书应写明:①发明或实用新型的名称;②发明人姓名;③申请人姓名或名称;④地址;⑤其他应当写明的事项。外观设计专利申请人应提交的文件:请求书、图片或照片。(照片不得小于3cm×8cm,也不得大于15cm×22cm.)

我国现有的两个微生物保藏中心是中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心和中国典型培养物保藏中心。

专利权法所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造的三种情形:①在本职工作中作出的发明创造;②履行本单位交付的本职工作之外的任务作出的发明创造;③退休、退职或调动工作后一年内所作出的与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造。62 权利要求书:是专利申请人向国务院专利行政部门提交的、用以确定专利保护范围的庶民上文件。它是判定他人是否侵犯专利权的根据,直接具有法律效力。说明书:是发明或实用新型专利申请人必须提交的基本文件,是对发明或实用新型的技术内容进行具体说明的陈述性书面文件。

专利申请人依法提出的专利申请被国务院专利行政部门受理后,享有的权利:①取得了在先申请人的地位;②有权依据其申请要求优先权;③申请专利的发明将得到临时保护;④在专利申请被批准为专利、被驳回、被撤回或被视为撤回以前,专利申请人可以转让其专利申请权;⑤在专利申请的审查过程中,专利申请人还享有撤回权、修改权、修改请求权、陈述意见权、实审审查请求权以及放弃权等权利。

专利权撤消:是在法定期限内,国家专利主管机关根据请求人提出的撤消请求对被请求人之发明创造专利进行审查并作出相应结论的程序。专利权无效宣告:是国家专利主管机关公告授予专利权之日起满6个月,专利复审委员会根据请求人提出的无效宣告请求,对被请求的发明创造专利是否符合专利法所规定的实质条件进行审查并作出相应结论的程序。

专利权撤消与专利权无效宣告的异同:⑴相同点:①都只能发生在国家专利主管机关公告授予专利权之后;②这两个程序都不能自动启动,必须有请求人提出相应的请求;③经撤消或宣告无效的专利权视为自始不存在。⑵不同点:①发生的时间不同。撤消程序在前,无效宣告在后。②受理机关不同。撤消请求由国家专利主管机关受理,而无效宣告请求由专利复审委员会受理。③请求的理由不同:撤消请求的理由只限于新颖性、创造性和实用性,而无效宣告请求的理由还包括专利法规定的其他实质要件。66 专利权撤消和无效宣告与专利权终止的区别:①前者是缺陷专利的矫正结果,后者是有效专利的正常结果;②前者是被动被迫的结束,后者是主动正常的结束;③前者可能发生不当得利返还的后果,后者则不会发生;④前者导致发明创造专利本身消灭,后者只导致专利权消灭。67 专利权无效宣告的效力:①自此以后,任何人都可以自由使用该项被宣告专利权无效的发明创造;②就该项被宣告无效专利权过订立的实施许可合同也随之终止,被许可人可以停止支付使用费。

专利权人的权利:独占实施权、进口权、转让权、实施许可权、放弃权、标志权。其义务为:缴纳专利年费、实际实施已获专利的发明创造。独占实施权:专利权人对其专利产品或专利方法依法享有的进行制造、销售或使用的专有权利。实施许可权:是专利权人通过实施许可合同的方式,许可他人实施其专利并收取专利使用费的权利。69 专利权的限制:是专利法允许第三人在某些特殊情况下,可以不经专利权人许可而实施其专利,且其实施行为并不构成侵权的一种法律制度。主要有强制许可、不视为侵犯专利权的行为和国家计划许可三种。

强制许可:又称非自愿许可,是国家专利主管机关,根据具体情况,不经专利权人许可,授权他人实施发明或实用新型专利的一种法律制度。其特征为:①非自愿性;②非独占性;③有偿性;④非转移性。强制许可有三种形式:①防止专利权滥用的强制许可;②为公共利益目的的强制许可;③交叉强制许可。

防止专利权滥用的强制许可成立的条件:①请求人只能是单位;②自公告授予专利权满3年后;③请求人事先必须与专利权人进行合理协商,但未能达成协议;④向国家专利主管机关提出实施强制许可的要求。不视为侵犯专利权的行为包括:①专利权的穷竭;②善意使用或销售行为;③先用权人的实施;④临时过境;⑤为科学或实验目的的使用。72 专利权穷竭:也称专利权用尽,或专利权耗尽,是专利权人对合法投放市场的专利产品,不再具有再销售或使用的控制权或支配权。

先用权:是第三人在专利申请日以前已经制造相同产品、使用相同方法或已经做好了制造、使用必要准备,并仅在原有范围内继续制造、使用的权利。成立的条件:①先用权人的实施行为或必要准备行为发生在专利申请日以前;②先用权人的实施或准备实施的发明创造是其合法获得的;③在专利权被授予后,先用权人仅在原有范围内继续制造、使用。

专利许可证贸易:是专利权人通过专利许可证合同将其依法取得的对某项发明创造的实施权移转给非专利权人行使的一种贸易形式。其特征为:①许可方只能是专利权人;②标的是对有效专利的实施权;③被许可方所获得的只是对约定专利的实施权;④通常要持续一个相当长的时期;⑤专利许可证贸易关系有效成立并产生法律效力后,许可方应当将专利许可证贸易合同的副本送交专利局备案。主要条款:①专利的实施方式;②许可证的属性;③许可证的有效期间和地域范围;④专利许可证使用费的标准和支付办法;⑤违约责任;⑥合同当事人双方认为需要约定的条款。

专利许可证贸易合同的禁用条款:①搭售条款;②固定价格条款;③对技术改进的限制条款;④回授条款;⑤禁止被许可方在合同期满后继续使用专利技术。76 独占许可证:是专利权人许可被许可方在合同约定的时间和地域范围内,以合同约定的使用方式对专利进行独占性实施。独家许可证:持有该许可证的被许可方在约定的时间和地域范围内享有以合同约定的使用方式对专利的排他使用权。其特点:在合同约定的时间和地域范围内,专利权人不得再许可任何第三人以此相同的方式实施该项专利,但专利权人自己可以实施。77 专利许可贸易合同:是许可方和被许可方就实施专利的方式、期限、地域、范围等有关事项达成的协议。78 专利许可证贸易中原许可证的被许可方在颁发分许可证时应注意的问题:①被许可方能否颁发分许可证,应以原许可证为依据;②合同允许被许可方向第三人颁发分许可证的,分许可证的有效期不得超过原许可证的有效期;③分许可证所涉及的地域范围不得超过原许可证的有效地域范围,超过原许可证地域范围的行为可能构成专利侵权;④被许可方给分许可证的被许可方所授予的实施方式不得超过原许可证所约定的实施方式。

专利侵权行为:也称侵犯专利权的行为,是指在专利权的有效期限内,任何人在未经专利权人许可,也没有其他法定事由的情况下,擅自以赢利为目的实施专利的行为。其构成条件:①实施的发明创造必须是有效的专利;②实施发明创造专利未经专利权人许可;③实施发明创造专利是以生产经营为目的;④实施的专利侵权行为是法律规定的侵权行为。

商标:是生产经营者在其商品或服务上所使用的,由文字、图形或其组合构成的,具有显著特征、便于识别商品或服务来源的标志。其含义包括:①商标是用于商品或

服务的标记;②商标是区别商品或服务来源的标记;③商标是由文字、图形或其组合构成,具有显著特征的人为标记。其作用有:①商品来源的标示作用;②商品质量的监督作用;③商品选购的指导作用;④商品销售的广告作用。81 我国商标法的特点:①发展社会主义商品经济和建设社会主义法制是商标立法的出发点;②立足国内兼顾国际惯例是商标立法的原则;③保护商标专用权是实行商标法制的重要环节;④实行自愿与强制相结合是商标注册制度的重大变革。82 防御商标:指同一商标所有人在不同类别的商品上注册使用同一个商标。

商标与商品装潢的区别:①商标一经核准注册,即为注册人专用,且非经变更申请不得任意改变其文字、图形;商品装潢无须经过注册,既不属于特定主体专用,又可以根据市场情况随时加以变动和改进。②商标不允许与所指向的商品内容相同;而商品装潢设计的内容与商品的内容往往一致。③注册商标受商标法保护;而商品装潢设计可以作为美术作品受著作权法保护。84 商标权:是注册商标所有人对其注册商标享有的专有使用权。包括使用权和禁止权两方面。使用权是商标注册人在核定的商品或服务上使用其注册商标的权利,以及将注册商标转让给他人或许可他人使用的权利。禁止权是商标所有人有权禁止他人未经其许可擅自使用注册商标的侵权行为。

商标注册:是指商标使用人为了取得商标的专用权,将其使用的商标依照法定的程序向国家商标主管机关申请,经主管机关审核予以注册的制度。商标注册制度的意义:①有利于确认和保护商标注册人的专有权;②有利于商标管理机关加强对注册商标的管理;③有利于敦促商品生产者保证商品质量,保障消费者利益,促进社会主义市场经济的发展。

商标注册申请的原则:先申请原则、一申请一商标原则、自愿注册原则。商标的注册条件:①商标的构成要素必须具有显著性,便于区别;②申请注册的商标不得使用法律所禁止使用的文字、图形;③在同种或类似商品上申请注册的商标不得使用与他人注册商标或初步审定的商标相同或近似的文字、图形或其组合;④注册商标被撤消或期满不再续展的,自撤消或注销之日起1年内,与该商标相同或近似的商标不能被核准。

商标法设定异议程序的作用:①保护商标在先注册人的利益;②保护商标初步审定人的在先申请权;③避免注册商标申请人获得不应得到的商标专用权。

先申请原则(注册商标):两个或两个以上的申请人,在同一种商品或类似商品上,以相同或近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予以公告。

注册商标无效的补正:是指商标不具备注册条件但取得注册时,商标局可以以职权撤消该注册商标,或由商标评审委员会根据第三人的请求撤消该注册商标的制度。

注册商标无效的情形:①虚构、隐瞒事实真相或伪造申请书文件及有关文件进行注册的;②违反诚实信用原则,义务:①未经许可人书面授权,不得将商标使用权移转给第三人;②保证使用注册商标的商品质量,维护商标信誉,以复制、模仿、翻译等方式,将他人已为公众所熟悉的商标进行注册的;③未经授权,代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的;④侵犯他人合法的在先权利进行注册的;⑤以其他不当手段取得注册的。91 注册商标争议的条件:①申请争议的人必须是注册商标所有人;②申请人的注册商标的核准注册日必须先于被争议人的注册商标的核准注册日;③申请争议的时间为自被争议的商标核准注册之日起1年内;④被争议商标的构成要素必须与争议商标的构成要素相同或相近似,而且两者被核定使用的商品(服务)为同一种类或类似;⑤争议所依据的事实和理由,不属于商标注册不当的补正事由,也不得与核准注册前已经提出异议并经裁定的事实和理由相同。

注册商标的争议程序与注册商标无效的补正程序及商标异议程序的异同:①申请主体不同,申请争议的人必须是在先注册商标所有人;②适用对象不同;③法定期限不同;④审理事由不同,注册商标争议的事由,即是在后注册商标与同一种商品或类似商品上的在先注册商标相同或相近似,其理由不能与核准注册前已提出异议并裁定的事实和理由相同;⑤受理机关不同。

注销注册商标与撤消注册商标的异同:相同处:两者均应由商标主管机关收缴其注册证,并予以公告,其商标权即告终止。不同点:注销注册商标是当事人自动终止其商标权,发生注销情形时,商标权从注销公告之日起终止,注销公告以前的商标权是有效的;撤消注册商标是有关机关采取强制手段终止其商标权,发生争议撤消和不正当注册撤消情形时,其商标权视为自始不存在;发生违法撤消情形时,从撤消之日起终止其商标权。

注册商标续展:是指注册商标所有人在注册商标有效期届满前后的一段时间内,依法办理一定的手续延长其注册商标有效期的法律制度。申请注册商标续展的条件:①续展注册申请人必须是注册商标专用权人,可以是原注册商标所有人,也可以是继承人或受让人;②提出续展注册申请的时间必须是在注册商标有限期届满前6个月或后6个月内;③续展注册申请应当向商标局提出,并交送《商标续展申请书》1份,商标图样5份,缴回原《商标注册证》;④缴纳续展申请费和注册费。95 注册商标转让的限制:①类似商品使用同一注册商标的不得分割转让;②已经许可他人使用的商标不得随意转让;③集体商标不得转让;④联合商标不得分开转让;⑤共同所有的商标,任何一个共有人或部分共有人不得私自转让.96 注册商标的使用许可:是指注册商标所有人通过订立许可使用合同,许可他人使用其注册商标的法律行为。有两种形式:一种是独占许可使用、一种是普通许可使用。97 商标许可使用合同中许可人的义务:①保持注册商标的有效性;②维护被许可人的合法使用权,当第三人侵犯注册商标专用权时,许可人应及时采取有效措施予以制止;③监督被许可人使用该注册商标的商品质量。被许可人的并在其商品或包装上注明产地和被许可人的名称;③如被许可使用的商标遭受他人侵犯,被许可人应协助许可人查明事实;④按合同的约定交纳商标许可使用费。98 商标管理:是指国家和地方各级工商行政管理机关依法对商标注册、使用、印制和转让等行为进行监督、检查的总称。建立商标管理制度的意义:①规范商标行为,发挥商标功能,保护消费者的利益;②可以增强企业和商标使用人的法制观念,维护商标注册人的合法权益,避免和减少侵犯商标专用权的案件;③有利于加强商标立法,完善商标法律制度。

国家工商行政管理机关对未注册商标的管理包括:①未注册商标的文字、图形或其组合不得违反商标法第8条的规定;②未注册商标不得与他人在同一种或类似商品上已经注册的商标相同或近似;③未注册商标使用人不得将其未注册商标冒充注册商标。④使用未注册商标的商品不得粗制滥造,依次充好,欺骗消费者;⑤未注册商标使用人必须在商品上、包装上表明企业名称或地址;⑥在国家明文规定应使用注册商标的商品上不得使用未注册商标。100 商标印制单位应当具备的条件:①有与其承印商标业务相适应的技术、设备及仓储保管设施等条件;②有健全的管理商标印制业务的规章制度;③有3名以上取得《商标印制业务管理人员资格证书》的人员。商标印制单位的商标印制管理制度:①核查制度;②商标印制存档制度;③商标标识出入库制度;④废次商标标识销毁制度。

侵犯注册商标专用权的行为:①未经注册商标所有人许可,在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标;②销售明知是假冒注册商标的商品;③伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造擅自制造的注册商标标识;④给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。

驰名商标:在市场上享有较高声誉并为公众所熟知的商标。驰名商标的构成要件:①该商标具有较高的信誉,为公众所熟知;②该商标在相当广大的区域内都具有较高的影响;③使用该商标的商品质量优异并且有稳定性;④该商标所使用的商品的销售量大。

注册商标与未注册商标在法律上不同的地位:①注册商标的所有人可以排除他人在同一种商品或类似商品上注册相同或近似的商标;未注册商标所有人如自己不申请注册,他人就有可能先申请注册并取得专用权。②注册商标遭到他人假冒使用,即构成权利的侵害,非法使用人应承担法律责任;而未注册商标不能对抗他人的使用。③在核定使用的商品上使用核准注册的商标,是商标所有人的权利;未注册商标的使用,一旦与他人的注册商标构成了混同,就可能构成侵权。

侵犯商标权赔偿数额的计算方法:商标法在确定赔偿数额时采用的是推定损失原则,即“赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益或被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失。”

不正当竞争:是指经营者违反《反不正当竞争法》规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。其特点为:①不正当竞争发生在竞争活动之中;②不正当竞争违反了诚信、公正的原则;③不正当竞争造成扰乱社会经济秩序的危害后果。属于知识产权领域的不正当竞争行为包括:①商品假冒行为;②虚假宣传行为;③侵犯商业秘密;④商业诽谤行为。

商业秘密:是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

商业秘密的构成条件:①商业秘密必须具有信息性;②商业秘密必须具有未公开性;③商业秘密必须具有实用性;114 集成电路布图设计专有权取得的条件:必须具备独创性。其内容:集成电路布图设计专有权是一项独立的知识产权,是权利持有人对其布图设计进行复制和商业利用的专有权利。包括:复制权和商业利用权。集成电路布图设计专有权的限制包括:①合理使用;②反向工程;③权利穷竭;④善意买主;⑤强制许可。

在立法例上,集成电路布图设计专有权的取得方式主要有三种:一是登记取得;二是创作或使用取得;三是混合方式取得。

植物新品种:是指经过人工培育的或对发现的野生植物予以开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。

④商业秘密必须具有保密性。

侵犯商业秘密的主要表现形式:①以盗窃、利诱、胁迫或其他不正当手段获得权利人的商业秘密;②披露、使用或允许他人使用以不正当手段获取的商业秘密;③违反约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密;④第三人在明知或应知前述违法行为的情况下,仍然从侵权人那里获取、使用或披露他人的商业秘密。

商业秘密与其他知识产权的联系:商业秘密主要是一种智力创造成果,其权利形态与著作权、商标权、专利权一样都有无形产权的本质属性,归属于知识产权领域,但不具备传统类型知识产权的主要特征。商业秘密不具有严格意义上的独占权,商业秘密不受地域和时间的限制,商业秘密的保密状态,决定其的覆盖地域和存续期间。109 厂商名称:又称商号、企业名称,是企业进行经营活动时用于标示自己区别于他人的标志。厂商使用其名称,具有两方面的意义:一是表示其人格属性,即表明企业是由特定的生产经营者开办的;二是表示其行业属性,即表明企业的行业性质或经营范围。厂商名称权的特点:一是相对的排他效力;二是无期限的存续效力。

在商品上使用原产地名称应具备的条件:①原产地名称是确实存在的地理名称;②原产地名称的使用人,是该产地利用相同自然条件、采用相同传统技艺的生产经营者;③原产地名称所附着的商品是驰名的地方特产,在原产地以外的广大地域范围内为公众所知晓。

货源标记或原产地名称权的特点:①货源标记或原产地名称权不具有个体专有的独占性;②货源标记或原产地名称权不具有时间性;③货源标记或原产地名称权不具有转让性。

货源标记:又称为“地理标记”,是用来表示商品出处的标志是表示商品于特定的国家、地区、地方所生产、制造或加工而使用的区别标志。

原产地名称与商标的异同:①相同点:两者都是表示商品来源的专用标记,目的在于帮助消费者认牌购货,防止消费者误认。②不同点:商标标明商品出自于何“人”,它与特定的个体生产经营者相联系;而原产地名称表明商品出自于何“地”,它与特定的某类生产经营者相联系。

植物新品种保护的法定条件:①申请品种权的植物新品种应当属于国家植物品种保护名录中列举的植物的属或种;②授予品种权的植物新品种应具有新颖性;③授予品种权的植物新品种应当具有特异性、一致性和稳定性;④具有适当命名。

《巴黎公约》确定的保护工业产权的基本原则:①国民待遇原则;②优先权原则;③共同遵守的规定。《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》简称为《伯尔尼公约》的四项基本原则:①国民待遇原则;②自动保护原则;③独立保护原则。

世界知识产权组织的宗旨:通过国家之间的合作,并在适当的情况下与其他国际组织进行合作,以促进在全世界范围内保护知识产权,并保证知识产权组织在各联盟之间的行政合作。

第二篇:知识产权基础PPT整理的复习资料

专利基础知识-----知识产权基础

我国于1980年3月3日向WIPO递交了加入申请书,并在3个月后成为WIPO的正式成员国。

知识产权是民事权利,知识产权权利法定,知识产权依法产生。

WTO列举的知识产权范围:版权与邻接权、商标权、地理标志权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、未披露过的信息专有权

WIPO中规定的知识产权保护范围:关于文学、艺术和科学作品的权利、关于表演艺术家的演出、录音和广播的权利、关于人们努力在一切领域的发明的权利、关于科学发现的权利、关于工业品外观设计的权利、关于商标、服务商标、厂商名称和标记权利、关于制止不正当竞争的权利、在工业、科学、文学或艺术领域里一切其他来自知识活动的权利

知识产权的取得就是指民事主体全面满足法律规定的实体条件和程序要求后,依法获得相关知识产权的过程及结果。

知识产权的原始取得即绝对取得:依法申请取得、依法自动取得

知识产权的继受取得即传来取得或相对取得

知识产权的特征:知识产权客体的无形性、知识产权权利的法定性(依法律的明确规定而发生)、知识产权权益的双重性(人身权与财产权)、知识产权使用的多元性(知识产权及其客体使用多元)、知识产权权属的专有性、知识产权权源的地域性、知识产权期限的时间性(商标、地理标志除外)、知识产权权能的限制性

著作权(广义)(著作权、邻接权、计算机软件著作权,外国实用艺术品著作权)商业秘密权

知名商品权

科技成果精神权利(自动)

集成电路布图设计权(登记或使用)专利权

植物新品种权(申请)

商标权(注册商标申请获得,驰名商标申请或自动)

企业名称权(国内申请、国外自动)

地理标志权(申请、登记、自动)特殊标志权(一般特殊标志,奥林匹克标志,世界博览会标志)(注册)狭义著作权的具体种类:人身权(发表、署名、修改、保持完整)、财产权(复制、发行、出租、展览、表演、放映、广播、信息网络传播、摄制、改编、翻译、汇编、其他)

邻接权的具体内容:出版者权利、表演者权利、录音录像制作者权利、广播电台、电视台权利

工业产权的种类:技术类工业产权(专利权、植物新品种权、非专利技术成果权)、制止不正当竞争权(经营秘密权等)、标识类工业产权(商标权、知名商品权、厂商名称权、地理标志权、特殊标志权)

科技成果精神权利的内容:科学成果精神权利(发现权):发现人;署名权与科技奖励权:国家自然科学奖;发明权(国家技术发明奖);其他科技成果权

知识产权保护的特点:司法保护与行政保护双管齐下

知识产权司法保护:知识产权案件的一审管辖权;民事案件一审管辖:专利52个中院,植物新品37个中院,集成电路由43个中院,其他知识产案件全部中院,加15个基层法院;行政案件一审管辖:各地中院,但以专利复审委员会和商标评审委员会为被告的由北京第一中级人民法院一审受理;刑事案件一审管辖:基层、中、高级人民法院

知识产权行政保护措施:行政强制措施:责令停止侵权行为; 查封、扣押或扣留等形式;行政处罚:警告、罚款、没收非法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或吊销许可证或执照、行政拘留、其他行政处罚;行政调解:自愿或请求

行政强制措施:国家行政机关或法律授权的组织,为了预防或制止正在发生或可能发生的违法行为、危险状态以及不利后果,或为了保全证据、确保案件查处工作的顺利进行而对相对人的人身自由、财产或有关行为予以强制限制的一种具体行政行为。主要有责令停止侵权行为; 查封、扣押或扣留等形式

行政处罚:行政机关等行政主体为了维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,对违反行政管理秩序,依法应当给予行政处罚的行政相对人所给予的法律制裁。

知识产权行政执法监督:行政复议:公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益时,依法向法定的行政机关提出申请,由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动;行政诉讼:…….依法向人民法院提起诉讼,由人民法院进行审理并作出裁判的活动;行政复议非行政诉讼的必经前置程序

我国专利法律制度史:洪仁玕首次提出建立专利制度的设想;1898年第一个涉及专利制度的《振兴工艺给奖章程》签发;1984年3月12日《中华人民共和国专利法》颁布,1985年4月1日施行

专利权:一个国家(或地区)专利主管机关依法授予专利申请人或其专利申请权继承人在法定期限内,在该国(或地区)法域内享有的对相应发明创造的独占权利。是专有权、独占权、对世权

专利权是一种知识产权的财产权,依法可以整体转让或许可使用。专利权和专利申请权可以转让,但要订书面合同,并登记。

发明权的主体:实际作出发明创造的自然人,即对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人

专利申请权的主体:有资格就发明创造向专利主管机关申请专利的自然人或单位;合作研究与委托研究的申请专利的权利属于完成或共同完成的单位或者个人(另有约定除外)

专利权的主体:专利权人-原始主体和继受主体、单一主体和共有主体 专利权的客体为受到专利法保护的发明创造 发明:对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案

实用新型:对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案

外观设计:对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业上应用的新设计。(不包括对平面印刷的图案、色彩或两者结合作出的主要起标识作用的设计

不授予专利的情形:并非具备创造性、实用性、新颖性的发明创造,都可以授予专利权(新专利法5条、25条);违反法律、社会公德或者妨害社会公共利益的发明创造;从实际出发,暂不宜予以专利保护的发明创造;对平面印刷品的图案、色彩或者两者的结合作出的主要起标识作用的设计;科学发现、智力活动的规则和方法、用原子核变换方法获取的物质;疾病的诊断和治疗方法(疾病的治疗仪器可授专利);动物和植物品种(生产方法可授专利)职务发明创造包括:执行本单位任务而完成的发明创造(归单位);履行本职工作,单位交付的本职工作以外的任务,退、调后一年内作出的与本职或任务有关的发明创造;主要利用了本单位物质技术条件而完成的发明创造(有约定从约定,无约定归单位);一奖二酬(实施条例77、78条)

外国个人和单位申请我国专利(新专利法19条):依照其所属国同中国签订的协议、共同参加的国际条约、互惠原则办理;应委托依法设立的专利代理机构办理

中国完成的发明或实用新型申请外国专利(新专利法20条)应向国务院专利行政部门提出保密审查请求

申请发明、实用新型专利必须提交的文件:请求书(要求优先权的,应注明有关事项);说明书:技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式);说明书摘要;权利要求书 :专利权的保护范围以权利要求书为准,权利要求书

应以说明书为依据,独立权利要求(一个),从属权利要求;其他根据需要提交的文件,依赖遗传资源完成的发明创造,应写明该遗传资源的直接和原始来源

申请外观设计专利必须提交的文件,新专利法27条:请求书;外观设计的图片或照片等文件(保护范围以此为准)3厘米×8厘米—15厘米×22厘米之间;其他根据需要提交的文件(简要说明等)

专利申请日:国务院专利行政部门收到专利申请文件之日;直接递交日、寄出的邮戳日,邮戳不清的以收到日为申请日

先申请原则:两个或两个以上的专利申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先提出者

优先权根据法律规定,具有优先于普通权利行使与实现的效力的某些权利 外国优先权:同一申请人就同样的发明创造先后向不同的国家申请专利时,可以将其第一个申请国的专利申请日为优先权日,请求以后各申请国在一定期限内将其优先权日作为该申请国的专利申请日(发明、实用新型12个月,外观设计6个月)

本国优先权:同一专利申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,以第一次申请日为申请日

在提出专利申请时同时书面申明要求优先权

在三个月内向国家知识产权局专利局提交第一次提出的并经原受理机构证明的专利申请副本

本国优先权仅限于发明或实用新型,且先申请的主题没有以下情况:已经要求外国优先权或本国优先权的;已经被授予专利的;属于按照规定提出分案申请的

发明专利或实用新型专利:同时具备“三性”

新颖性:该发明或实用新型不属于现有技术(申请日以前在国内外为公众所知的技术),不存在抵触申请。

创造性:与现有技术相比,该发明有突出的实质性(具有新的本质上的突破)特点和显著进步,该实用新型有实质性特点和进步(其技术方案的积极进展与良好效果)

实用性:该发明或实用新型能够制造或者使用,并且能产生积极效果(产业实施性、重复再现性、经济合理性、效果有益性)

外观设计专利:新颖性、创造性、不侵权

属于不丧失新颖性的情况:在申请日以前六个月内,在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的,在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的,他人未经申请人同意而泄露其内容的

发明专利审查:初步(形式)审查;早期公开:除应保密的外,自申请日起18个月内在《发明专利公报》上公布。公开后享有临时保护;实质审查(一般由申请人在申请日起三年内提出),审查内容为新颖性、创造性、实用性,审查合格的发给专利证书,并予以登记,《发明专利公报》公告之日为发明专利权日,开始全面保护,审查不合格的驳回专利申请,对此不服的可在收到通知日起三个月内向专利复审委员会请求复审,注意与实用新型、外观设计审查的区别

专利权的期限:发明专利20年,实用新型与外观设计为10年,均始于专利申请日

专利权的终止:保护期限届满自然终止或因发生法律规定的特定情由(未交费、书面申明放弃)而使专利权提前终止

专利权的无效:提出人:任何单位或个人,但需交申请书,说明理由;受理机构:专利复审委员会;对专利无效或维持有效的决定不服的,可在接到通知后三个月内向人民法院起诉

专利无效的效力:宣告无效的专利权自始即不存在。但在宣告无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。专利权人恶意、或显失公平的应以赔偿或返还

专利权的效力:专利权的保护范围(专利、实用新型依权利要求书,外观设计依照片)专利权人的权利:自行实施权(制造、使用、许诺销售、销售、进口)、许可他人实施专利权、专利权转让权、禁止他人实施权

专利权人的义务:及时缴纳专利年费、合理实施该专利技术

专利纠纷之专利侵权行为(新专利法11条):未经许可,以生产经营为目的,制造专利产品,使用专利产品、使用专利方法或使用依照该方法直接获得的产品,许诺销售或销售专利产品或许诺销售,或销售依照专利方法直接获得的产品,进口专利产品或进口依照专利方法直接获得的产品

不知道侵权,能证明产品合法来源的,不用承当相应赔偿责任,但不能继续使用

专利纠纷之假冒专利行为的情形(新实施细则84条):在未被授予专利权(专利权被宣告无效或终止后、未被授权)在其产品或其包装上标注专利标识或标注他人的专利号;销售前述产品的;在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或标识称为专利技术或专利设计的;将专利申请称为专利;未经许可使用他人专利号;伪造、变造专利证书、专利文件或专利申请书的;其他使公众混淆,将未被授予专利权的技术或设计误认为是专利技术或专利设计的行为

专利权纠纷的解决途径:自行协商解决、请求专利管理部门解决、直接向人民法院提起民事诉讼、侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或利害关系人得知或应当得知侵权行为之日起计算

专利权的限制:不视为侵犯专利权的情景(合理使用);专利权一次用尽(合法投入市场);先用权(已经制造了相同产品、使用了相同方法或已经做好了必要准备,其上述行为在专利申请日前实施还在继续,必须是善意的;临时过境的外国交通运输工具上的专利使用行为;专为科学研究和实验而使用有关专利的;为提供行政审批所需要的信息而对专利药品或者专利医疗器械进行的相关使用责任的免除:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并出售的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的;专利实施的强制许可(与合理使用比较)

专利权强制许可的类型:专利实施的强制许可(国家专利行政部门根据具体情况,不经专利权人同意,授权他人实施其发明或实用新型的一种法律制度);防止专利权滥用的强制许可;授予专利满三年,不实施或不充分实施,且无正当理由;专利权人行使专利权行为被认定为垄断行为;基于公共利益的强制许可(紧急情况或公告健康目的);从属专利的强制许可

专利权强制许可的条件:强制许可的专利仅限于发明和实用新型;强制许可涉及的发明创造为半导体技术的,其仅限于公共利益目的及垄断情形;除垄断情形与公共健康目的外,其余强制许可类型的实施主要为了供应国内市场;取得专利权满三年不实施以及从属专利的强制许可提出方应提供证据

专利权的许可:独占许可(在专利权被侵犯时可单独起诉)、排他许可(在专利权人不申请时起诉)、普通许可(只能要求专利权人或与之共同起诉)、分许可、交叉许可

专利权转让要求:在有效期内、整体转让,对外转让必须经外经贸委会同 国务院科学技术行政部门批准,必须签订书面合同,并登记;效力:专利权主体发生改变

商业秘密概念:不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息(技术秘密)和经营信息(经营秘密)-维持秘密效果加采取保密措施的秘密性、带来经济利益或者竞争优势的商业性

商业秘密只能转让一次

职务技术秘密与非职务技术秘密归属(参照职务发明创造)委托开发及合作开发技术秘密

侵犯商业秘密行为的种类:以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利的商业秘密;违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其掌握的商业秘密,第三人明知或应知前款所列违法行为获取、使用或披露他人的商业秘密

侵犯他人商业秘密的责任形式:民事责任:停止侵权、赔礼道歉、消除影响、赔偿经济损失并承担被侵权方调查侵权的合理费用;行政责任:责令其停止违法行为根据情节处1万元以上20万元以下罚款;刑事责任:情节严重,构成犯罪的,给商业秘密人造成重大损失的,处3年以下有期徒刑,并处或单处罚金;造成特别严重后果的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,直接负责的主管人员和责任人处以徒刑,并处或单处罚金

善意取得商业秘密的法律责任:除法律、行政法规另有规定外,善意取得商业秘密的人可以在原有范围内继续使用该技术秘密,但应向技术秘密权利人支付合理费用,并承担保密义务;善意取得商业秘密的人应支付已使用期间的使用费;善意取得商业秘密的人继续使用而不付费的,法院可以依请求判令其停止使用

商业秘密保护中的合理竞业禁止:目标合理:保护知识产权、保护商业秘密;对象合理:禁止对象是本单位因职务关系接触或可能接触商业秘密的员工;方法合理:规章规定、依法执行、合同约定;期限合理:一般不长于3年;范围合理;补偿合理

著作权法:调整文学、艺术、科学作品在创作、利用、交换、传播中发生的社会关系的法律规范的总称

我国第一部著作权法1910清政府制定的《大清著作权律》

著作权(版权):狭义的著作权指作品创作者的权利,即作为作品创作者的作者对其创作的文学、艺术、科学作品所享有的民事权利

著作权的特征:著作权客体的无形性与客体表现载体有形性的区别;人身权与财产权合一;地域性;著作权的期限性:著作权依法自动产生:创作完成日为取得日,保护期为作者终身及其死后50年,法人及其组织完成的作品保护期为作品首次发表后的50年(署名权、修改权、保持作品完整权不受限制)

著作权的主体:著作权主体范围:自然人、法人或者其他组织

著作权主体的类型:原始主体(作者)和继受主体(通过受让、继承、受赠、委托或法律规定的其他方式取得著作权的人);本国主体与外国主体;基础主体与后继主体(在他人已有成果的基础上加工、改进等再创造的人,如改编、翻译、注释整理已有作品的人);职务作品的主体与非职务作品的主体

著作权客体(作品):指文学、艺术、科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果

成为著作权客体的条件:著作权法保护创作的形式而不保护思想、作品的表达必须具有独创性、作品能以有形形式复制

不受著作权保护的形式:法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文;时事新闻;历法、通用数表、通用表格和公式 著作权人身权的内容:发表权:作者在世由作者享有;作者未明确不发表的,死后50年内由继承人或受遗赠人行使,没有继承人或受遗赠人由原件所有人享有;署名权:表明作者身份,在作品上署名的权利(包括署笔名、假名、不署名);修改权:以不改变作品主体为限;保护作品完整权:(续写他人作品不侵犯原作者的修改权及保护作品完整权)

著作权财产权的内容:复制权(最原始、最基本):以印刷、复印、拓印、录音等方式将作品制作一份或多份的权利;发行权:以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或复印件的权利;展览权:公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复印件的权利(美术作品、摄影作品原件所有权的转移不构成作品著作权的转移,美术作品展览权由原件所有人享有);出租权、表演权(公开表演)、放映权、广播权(无线方式公开广播或传播作品)、信息网络传播权、设置权、改编权、翻译权、汇编权、应当由著作权人享有的其他权利

网络著作权纠纷管辖及侵权行为地的解释:网络著作权侵权案件由被告住所地或侵权行为地法院管辖;网络环境下,侵权行为地解释为:实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。当以上方法难以确定管辖时,发现侵权内容的所使用设备的终端所在地为侵权行为地

著作权的归属:一般归属作者(自然人、法人或其他组织);演绎作品:经原作者同意并不侵犯原作品的著作权,在原有作品的基础上改编、翻译、注释、整理等形成的新作品,演绎者享有著作权;合作作品:可以分割的使用的,作者对各自创造的部分享有著作权

汇编作品:著作权由汇编人享有;职务作品:职务作品的著作权由作者享有,但单位在业务范围内有优先使用权(一般为两年)(注意与职务发明创造、职务技术秘密比较);委托作品:合同约定,未约定归作者

邻接权(与著作权有关的权利):概念:作品的传播者依法在一定期限内对其在传播作品过程中产生的创造性劳动成果所享有的专有权利;特征(与狭义著作权相比):权利主体为出版者、表演者、录音录像制作者;保护对象为表演、录音录像制品、广播电视节目、书刊的版式设计等;邻接权权利范围较小;受著作权的限制

邻接权的具体内容:出版者的权利:出版者对其出版的图书和期刊的版设设计享有的权利(注意与著作权人的复制权、出版权区别);表演者权:表演者许可或禁止他人利用自己表演活动的权利(注意与著作权者的表演权区分),财产权为表演发生后50年;录音录像制作者权:财产权为作品首次完成后50年;广播组织权

著作权合理使用的情形:合理使用,无需得到著作权人许可、也不付费,但只针对已发表作品,且不得侵犯作者的人身权,应指明作者的姓名、作品名称:为了个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;为介绍、评论某一作品或者说明某一问题在作品中适当引用他人已经发表的作品;为报道时事新闻,在报纸、启开、广播等媒体不可避免再现或引用已发表作品;报纸、期刊、广播电台等媒体刊登或播放其他报纸、期刊等媒体已经发表的关于整治、经济、宗教等问题的时事新闻;学校课堂教学或者科学研究,翻译或少量复制已发表的作品,供教学或科研人员使用;国家机关为执行公务在合理范围内使用已发表的作品;图书馆、档案馆、纪念馆等为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏作品的;免费表演已经发表的作品的(义演不属于合理使用);对设置或陈列在室外公共场所的艺术品进行临摹、绘画、摄影、摄像;将中国公民、法人或其他组织已经发表的以汉字创作的作品翻译成少数民族语言作品;在国内发表的;将已发表作品改成盲文出版的

著作权非自愿许可(法定许可)的情形:法定许可:通过法律的明确规定,使用人可以不经著作权人的许可科使用其作品,但需支付报酬的使用方式;教科书法定许可:实施九年制义务教育和国家教育规划而编写的教科书,教科书中汇编已发表作品的片段、短小的文字作品、音乐作品等,除作者申明不许使用的外,可以不经许可使用,但应付费,指明作者及作品名称,也适用于对出版者、表演者、录音录像制作者等的权利限制;报纸、期刊或网站转载、摘编法定许可(申明除外,应付费);制作录音制品的法定许可(录音制作者使用他人已经合法录制为音乐制品的音乐作品制作录音作品,需付费);广播电台、电视台播放已经发表作品的法定许可(已发表作品、已出版录音制品

侵犯著作权的行为:违反法律规定,未经著作权人许可,擅自利用有著作权的作品或以其他手段形式著作权人专有权利的行为;未经著作权人许可,发表其作品的;未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当做自己单独创作的作品发表的;没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;歪曲、篡改、剽窃他人作品的;故意删除或改变作品的;未经同意,以展览、摄制电影等方法使用作品或演绎作品的;使用他人作品应当支付报酬而未支付的;未经电影作品和以类似摄制电影方法创作的作品、计算机软件等有关权利人许可,出租其作品或录音录像制品的;未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊版设设计的;出版他人享有专有出版权的图书的;未经表演者许可,从现场直播或公开传播其表演、或录制其表演的;未经表演者许可,复制、发行录有其表演的录音录像制品的,或通过信息网络传播的;其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为;未经许可录音、录像制作者许可,播放或复制、发行通过网络向公众传播其制作的录音、录像的;未经许可,播放或复制广播电视的;未经著作权人或相关权利人的同意,故意避开或破坏权利人为作品等采取的技术措施的;制作、出售假冒他人署名的作品的 著作权纠纷的解决途径:调解:由著作权管理部门或其他部门主持,非法定必经程序;仲裁;诉讼

著作权许可使用的分类:专有许可合同(独占)-著作权人授权使用者独占使用其作品,包括著作权人在内的任何人都不能再约定的地域、期限、相关范围内以同样的方式使用该作品;非专有许可合同(包括排他许可及普通许可)

著作权许可合同的种类:出版合同、表演合同、发行权许可合同、计算机软件许可合同

受保护计算机软件的必备条件:独立开发:有独创性、是自己独立设计、独立编制的编码组合;具有固定性:必须固定在有形物上(临时储存的不受保护);逻辑合理

受保护计算机软件的范围:程序、文档,不包括其中的思想、概念、处理过程等

我国注册商标采用自愿注册原则(药品、烟草及出口商品必须为注册商标)商标权依注册取得,可以标注“注册商标”(商标应符合法定构成要素,不属于法律规定的禁止使用标志、具有识别性、立体商标不违反禁止性规定、不侵犯他人的合法在先权利)

商标权客体(注册商标)的范围:商品商标、服务商标、集体商标、证明商标

商标权客体(注册商标)的分类:根据使用对象:商品商标、服务商标(45个大类);根据用途:集体商标、证明商标;根据定位:主商标(主打商标、高端)和副商标(衬托、低端);联合商标和防御商标-联合商标是同一商标所有人在同一或类似商品上注册的若干个近似商标,防御商标是某一注册商标的所有人在该注册上商标核定使用的商品(服务)或类似商品(服务)以外的其他多个类别的商品(服务)上注册或在所有商品(服务)类别上进行全类注册的商标

申请注册商标的标志种类(商标法定构成要素):文字、图形、字母、数字、三维标志或颜色组合,或上述各要素的组合,即只保护视觉商标。也不允许纯色或色差商标。

禁止作为商标使用的标志:同中华人民共和国或外国国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或近似的(外国国家同意除外);同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或相似的,但经该组织同意或不易误导公众的除外;与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或近似的;带有民族歧视的;夸大宣传并带有欺骗性的;有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响的;县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名(例外,该地名有其他含义的,用于集体、证明商标,商标法实行以前已经注册)

不具有识别性的具体情形:仅有本商品的通用名称、图形、型号的;仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途重量数量及其他特点的;缺乏显著特征的

不得作为立体商标注册的情形:仅有商品自身的性质产生的形状;仅由为获得技术效果而需有的商品形状;仅使商品具有实质性价值的形状

商标注册的申请:申请日(与专利申请日一起理解);优先权期限为6个月(与发明、实用新型等比较);审查:形式审查与实质审查(与专利 审查一起识记);注册商标人的权利:商标专用权、禁止权、许可及转让权、标记权(商标注册后商标权人表明“注册商标”或注册标记的权利);申请被驳回的,应在接到通知后15日内向商标评审委员会申请复审

商标侵权行为的种类:未经商标注册人的许可,在同一商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;销售侵犯注册商标专用权的商品的);伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;未经商标权人的同意,更换注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;给他人的注册商标专用权造成其他损害的(如将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号)

商标权的撤销注册不当引起:商标撤销的绝对事由:违反商标注册的禁止性规定;以欺骗或者其他不正当手段注册的(任何人可以提出,没有撤销时间限制);商标撤销的相对事由:复制、模仿或者翻译他人的驰名商标的;代理人或代表人未经授权抢注被代理人或者代表人的商标的;注册商标中含有的地理标志名不副实;商标注册损害他人现有的在先权利;抢注他人已经使用并有一定影响的未注册商标(商标所有人或利害关系人在5年内提出,驰名商标不受此限)

商标权的撤销使用不当引起:不使用的(连续三年不使用);使用不规范的:自行改变注册商标或注册人的名义、地址等、自行转让;未保证商品质量的

商标权的许可(意思自治、仅限于注册商标):签订合同后应备案,未备案的不得对抗善意第三人,但不影响合同的效力

商标权的转移(转让、继承等事由)

商标权转让:合同签订后应向商标局提出申请,经核准、公告后生效 驰名商标概念:指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标,可分为注册与非注册驰名商标。与由地方政府为了支持本地企业品牌的发展评选或评定出来的著名商标、知名商标等不同,驰名商标享有特殊保护驰名商标权自动生成,但经认定后才享有特殊保护(认定方式、有权单位)

驰名商标特殊保护的内容:禁止他人注册并使用(对申请商标复制、模仿、翻译该驰名商标且容易混淆或误导公众情况下,已注册驰名商标的有权禁止跨类注册,未注册的能禁止相同或相近注册);撤销他人恶意抢注的商标(不受时间限制);对抗他人企业名称登记、域名注册

驰名商标的认定因素:商标经认定后才享有相关特殊保护,但驰名与否与认定无关

遵循地域性原则:在中国范围内驰名

相关因素:相关公众的知晓程度;该商标的持续时间;宣传工作的持续时间、程度和地理范围;作为驰名商标受保护的记录;该商标驰名的其他因素

集成电路布图设计权客体:布图设计(不是集成电路),体现了集成电路中各种电子元件配置方式的图形,具有无形性、可复制性、非任意性特征。

取得条件:布图设计具有独创性(与著作权的独创性相比还需要具有先进性),经登记取得

权利内容:复制权、商业利用权

权利限制:合理使用:为个人目的或者单纯为评价、分析、研究、教学等目的而复制受保护的布图设计的,在上述基础上创作出具有独特性的布图设计,对自己独立创作的与他人相同的布图设计进行复制或者将其投入商业使用的;权利用尽、非自愿许可、善意第三人的使用

植物新品种权不是专利权

取得植物品种权的要件:形式要件-属于受保护的名录范围、提交申请、适当的名称(不能仅有数字构成;不能违反社会公德;不能对品种特征、特性等引起误解等);实质要件-新颖性、特异性、稳定性、一致性

植物新品种权内容:生产权、销售权、使用权、许可权

植物品种权限制:合理使用(利用授权品种进行育种及其他科研活动,农民自繁自用授权品种的繁殖材料;强制许可

植物新品种权的无效:被宣告无效的品种权自始无效(与专利无效比较)地理标志:概念:是区别于商品来源的相关标志,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或人文因素所决定

地理标志:是产品来源识别标记与质量、特色相关;地域范围可以是国家或行政区域及更小的地方;一般只标识与地理因素相关的地方土特名优产品;可以注册为商标

货源标记:是产品来源识别标记、与质量无关;地域范围一般是国家或地方行政区域;可以标识任何产品;一般不允许注册为商标

地理标志的法律保护:专门规定地理标记的国际条约:1958《里斯本协定》;我国相关法律:《商标法》、《地理标志产品保护规定》(原《原产地域产品保护规定》)、《反不正当竞争法》、《产品质量法》、其他法律 企业名称:商品生产经营者为了表明不同于其他商事主体的特征而使用的专属营业标识

规范的企业名称应包括行政区、商号、行业和组织形式四部分,法律只保护企业名称中的商号,企业只对商号具有专用权。

企业名称及商号权人同时具有人身权和财产权 企业名称权的获得:登记审核

不得含有以下内容和文字:有损国家、社会公共利益的;可能对公众造成欺骗或误解的;外国国家(地区)名称、国际组织名称的;政党名称、党政军机关名称等;汉语拼音、数字;其他法律法规禁止的

知名商品特有名称(在市场上具有一定知名度,为相关公众所知悉的商品)、包装(为识别商品、以及方便携带、储运而使用在商品上的辅助物和容器)、装潢权利(为识别与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩以及排列组合)

仿冒知名商品特有名称、包装、装潢的不正当竞争行为的构成要素:相同或近似使用、造成混淆,导致误认

专利战略:为了企业的长远利益和发展,充分依靠和运用专利制度,使专利机制成为促进企业技术创新的一个主要动力机制和保护机制,在技术竞争和市场竞争中谋求最大经济利益,并保持自己技术优势的深层次、全局性谋略。可分为专利申请战略、专利防御战略、专利实施战略等

专利申请战略:基本专利(开拓了新的技术领域的专利)战略、从属专利(围绕基本技术所作出的改进发明创造专利)战略

专利防御战略:文献公开战略;请求宣告无效战略;证明先用权战略 专利实施战略:独占实施战略;交叉许可战略;专利引进战略;失效专利引进战略;专利和商标搭配战略

商标战略:企业将商标作为重要的无形资产,通过正确选择商标,商标注册,宣传和使用商标,同时运用适当的策略,通过参加市场竞争,提高产品在市场上的信誉和份额的整体策略,即企业为实现其商标战略所采取的具体措施,包括商标注册策略、商标经营策略、防止商标淡化和流失策略

商标注册策略:前瞻性、国际注册、联合商标和防御商标注册 商标经营策略:宣传战略,主从商标战略 防止商标淡化和流失策略:

企业知识产权管理要求:整体要求(符合企业发展目标和实际条件);管理规范的要求(职权性规范、激励性规范、惩罚性规范)

内容:知识产权宣传教育制度、机构设置以及职权、奖酬制度建设、研发过程中的知识产权管理、专利管理制度 一个良好的企业知识产权管理部门的员工组成(背景不同):高层管理者(制定战略、领导、协调、决策);专利工程人员(文献检索、分析,为制定战略提供数据);技术人员(从技术研发、工艺角度);法律人员(贸易合同、处理纠纷);市场人员(了解产品市场状况和背景,为制定战略提供信息)

企业专利类技术合同:当事人就专利技术开发、转让、咨询或服务订立的确立双方权利和义务的合同-专利代理合同、专利申请权转让合同、专利权转让合同、专利实施许可合同

企业技术标准:一种或一系列具有一定强制性要求或者指导性功能。内容含有细节性技术要求和有关技术方案的文件,其目的是让相关的产品和服务达到一定的安全要求或进入市场的要求

目前呈现出技术专利化,专利标准化,标准全球化的趋势

不同企业的卖点:三流企业卖产品,二流企业卖商标,一流企业卖技术(专利),超一流企业卖标准

从标准的发展过程来看,任何标准首先是企业标准

技术标准建立后的战略管理工作:标准的推广、调整工作、专利跟踪工作(加强自己、关注他人)

专利评估中的要素:专利技术的进步程度、专利是属于基础专利还是从属专利、专利的法律状况、专利的经济寿命、专利是否涉及侵权纠纷或其他诉讼纠纷

质押:债务人或第三人将其财产(质物)移交债权人占用,将该财产作为债权的担保。

质权:债权人占有财物并于债务人不履行债务时以担保物的价值有优先受偿的权利

实施国家知识产权战略的意义:有利于增强我国自主创新能力建设创新性国家、有利于完善社会主义市场经济体制,规范市场秩序和建诚信社会、有利于增强我国企业的市场竞争力和提高国家的核心竞争力、有利于扩大对外开放,实现互利共赢

实施国家知识产权战略指导思想:邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入落实科学发展观

实施国家知识产权战略战略目标:近五年:自主知识产权水平大幅提高,拥有量进一步增加;运用知识产权效果明显增强,知识产权密集型商品显著提高;知识产权保护状况明显改善;全社会特别是市场主体的知识产权意识普遍提高,知识产权文化氛围初步形成;到2020年:把我国建设成为知识产权创造、利用、保护和管理水平较高的国家

实施国家知识产权战略16字方针:激励创造、有效运用、依法保护、科学管理 实施国家知识产权战略五个战略重点;完善知识产权制度(完善法律法规、健全执法和管理体制、强化知识产权在经济、文化和社会政策中的导向作用);促进知识产权创造和运用(运用财政、金融、环保等政策,引导和支持市场主体创造和运用知识产权;推动企业成为知识产权创造运用主体,促进自主创新成果的知识产权化、商品化、产业化);加强知识产权保护:修订惩处侵犯知识产权行为的法律法规;防止知识产权滥用:制定相关法律法规,维护公平竞争;培育知识产权文化:加强宣传、提高知识产权意识

实施国家知识产权战略专项任务:专利(要以国家战略需求为导向,在生物和医药、信息、新材料、先进制造、先进能源、海洋、资源环境、现代农业、现代交通、航空航天等技术领域超前部署,掌握一批核心技术的专利,支撑我国高技术产业与新兴产业发展);商标、版权、商业秘密;植物新品种(新品种专项任务中要注重对农民合法权益的保护);国防知识产权;特定领域知识产权-完善地理标志保护制度,完善遗传资源保护、开发和利用制度,建立健全传统知识产权保护制度,加强民间文艺保护、促进民间文艺发展,加强集成电路布图设计专利权的有效利用

实施国家知识产权战略措施:提升知识产权创造能力(以企业为主体、市场为导向)、鼓励知识产权转化运用(引导支持创新要素向企业集聚)、加快知识产权法制建设、提高知识产权执法水平、加强知识产权行政管理(县级以上人民政府可设立相应的知识产权管理机构)、发展知识产权中介服务、加强知识产权人才队伍建设、推进知识产权文化建设、扩大知识产权对外交流合作

加强人才队伍建设的具体措施:建立部门协调机制,统筹规划知识产权人才级队伍建设 ;建设若干国家知识产权人才培养基地:应当大规模培养各级各类知识产权专业人才,重点培养企业急需的知识产权管理和中介服务人才;制定培训规划,广泛开展对党政干部、公务员等的知识产权培训;完善吸引、使用和管理知识产权专业人才相关制度,优化人才结构,促进人才合理流动

第三篇:知识产权考试复习资料绝对重点啊

-------------------------名词解释题-----------

专利法所称的发明,是指对产品、方案或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。

职务发明是指发明人或者设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量、或者其他特定品质的标志。商标排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;商标普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志著作权是指作者及其他著作权人基于文学艺术和科学作品依法产生的权利。

知识产权法:调整因知识产品而产生的各种社会关系的法律规范的总称。

知识产权:民事主体基于其智力成果和工商业标记、信誉及其他无体财产而依法享有的支配性无体财产权。

知识产权法律关系:经知识产权法规范和调整而形成的,以权利义务为内容的社会关系。

著作权:著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。

著作权法:由国家制定或认可的调整基于文学、艺术和科学作品而产生的社会关系的法律规范的总称。

著作权的法定许可:在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。

著作权的合理使用:在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。邻接权:邻接权是作品传播者在传播作品的过程中所享有的权利。包括表演者权、录音录像制品制作者权和广播组织权三种权力

作品:文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

专利:国家依专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。

专利权:民事主体就一定的发明创造依法获得的、在一定范围和期限内所享有的独占权利。

职务发明创造:发明创造人执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造;

专利权的强制许可:国务院专利行政部分可以不经权利人许可,依法给予某些单位实施发明专利或实用新型专利的强制许可。

先申请原则:两个或以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权应依法授予最先申请人。判断谁先申请的标准是申请日。

商标:商标指自然人、法人、其他组织使用于其商品或服务上文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合及各要素组合,用以与他人的相同或类似商品或服务相区别的具有显著特征并便于识别的可视性标记。

商标权:商标所有人对其使用或注册的商标依法享有的各项民事权利,包括注册商标专用权和未注册商标权。

----------------------------辨析题------

著作权,版权,作者权: 著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。

关于著作权的称谓,世界各国不尽一致,主要有版权和作者权两种。

版权是英美法系国家的称谓,指的是复制的权利,包括抵制他人进行复制的权利。自然人和法人都可以成为作者。

作者权是大陆法系国家的称谓,只有自然人才能成为作者。强调受权利保护的主体—个人的身份。只有自然人才能成为作者。

实用新型与外观设计:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

二者都涉及产品的形状。

1、外观设计保护产品外表的设计,而实用新型即保护的范围既设计产品的外部结构,又涉及产品的内部构造。

2、外观设计注重美感效果,但实用新型注重技术效果。

3、外观设计把产品作为载体仅对其外表进行独特设计,而实用新型的创造性与产品本身溶为一体,体现与产品本身。

4、实用新型产品必须以固定的立体形态存在。而外观设计产品即可以是立体的,也可以是平面的。

先发明原则与先申请原则:先发明原则指同样的发明创造,专利权授予最先发明的那个人,即使他申请专利在后。先申请原则是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,国家专利行政部门将依法授予最先申请人专利权,后申请人即使实际上是先发明创造人也不能获得专利权。谁先申请以申请日为准。采用先发明原则可以保证最早发明人获得专利权,但是,在确定谁先发明时容易发生举证困难,也不利于促使发明人尽快提出申请并公布其发明。采用先申请原则,简便易行,避免了谁是最先发明人的争论,减少了法律纠纷,还可以促使发明人尽早提出专利申请,促使新技术早日公开,推动技术进步。因此,我国专利法采用先申请原则。

专利申请人和专利申请权人:专利申请人即有权申请专利的人,如果有权申请专利的人依法提出专利申请,则成为专利申请权人,并依法对其“专利申请”享有权利。专利申请人是成为专利申请权人的基础,而专利申请人依法提出专利申请,则是专利申请人转变为专利申请权人的前提。邻接权和著作权的区别

1.主体不同:著作权的主体多为自然人,邻接权的主体通常为法人和其他组织

2.客体不同:著作权保护的客体是作品,表演者权的客体是表演活动,录音录像制作者权客体是录音录像制品,广播组织者权客体是广播电视节目

3.权利内容不同:著作权的范围比邻接权广,包括著作人身权和著作财产权。邻接权一般不包括人身权利,财产权的范围也小于著作财产权

4.保护期限不同:除了发表权以外其他著作人身权保护期不受限制,发表权和著作财产权保护期为作者终身及其死后50年邻接权保护期为50年 著作权的限制:合理使用,法定许可(比较:概念,不同点)

合理使用是指在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。

法定许可是指在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经过著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。相同之处:1.使用的对象限于已经发表的作品 2.无须取得著作权人许可 3.必须注明作者姓名和作品名称等.不同之处:1.是否像著作权人支付报酬,合理使用不用,法定许可需要支付报酬 2.法定许可抽到著作权人声明不许使用的限制,而合理使用没有这样的限制

实用新型与发明:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。相同点:都属于一种技术方案,而不是抽象的概念或者理论的表述。不同点:

(一)创造性要求不同。根据我国专利法的规定,申请专利的发明与现有技术相比,该发明应具有突出的实质性特点和显著的进步,而实用新型只要求具有实质性特点和进步。显然,专利法对发明的创造性要求明显高于实用新型。

(二)保护对象的范围不同。获得发明专利保护的发明创造包括产品发明、方法发明和改进发明。而实用新型专利的保护范围仅限于对产品(具有一定形态和固定的三维构造)的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,不包括产品的制造方法,也不包括没有固定形状和构造的物品;没有确定形状的物品(如饮料、面粉等)和以平面图案设计为特征的产品(如扑克牌上的图案)不能被授予实用新型专利。实用新型专利的保护范围较窄。

(三)申请程序不同。我国专利法要求申请发明和实用新型专利均应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。但是,申请实用新型专利无需进行实质审查。

(四)保护期限不同。根据我国专利法,实用新型专利的保护期是10年,发明专利的保护期是20年,均自申请日起开始计算。

注册商标和未注册商标比较:注册商标指经国家商标局核准注册的商标,受到《商标法》的保护;未注册商标指未经国家商标局核准注册的商标,只受《商标法》的有限保护,主要受民法、反不正当竞争法等法律的保护。区别:法律保护依据不同;排他性不同;法律保护方式和目的不同

----------简答题-----------------

知识产权的特征有哪些?

无体性:指知识产权的客体无形无体,是知识产权区别于有形财产以及与之相关权利的最大特征。

专有性:权利人对其权利的客体享有独占权,对同一项无体财产,不允许有两个以上同一属性的知识产权并存。

地域性:根据一国法律取得的知识产权,仅在该国领域内有效,在其他国家原则上不发生效力。

时间性:知识产权仅在一个法定的期限内受到保护,一旦超过法定的期限,这一权利就自行消灭。

知识产权法的基本原则有哪些?

鼓励创新原则:通过建立知识产权法法律制度,调整有关社会关系,保护知识产权创新者的合法权益,为知识产权创新活动提供良好的精神和物质条件,充分调动人们的积极性和创造性。

法定原则:知识产权的种类和权利的内容必须由法律统一确定

公式原则:知识产权的产生、内容及其变动、终止或撤销等情形都必须以一定的方式向社会公开,从而使他人能够获知该权利的真实情况。权利限制原则:基于社会公共利益的考虑,对知识产权的权利内容及其权利的行使等做出合理而适当的限制,以促进全社会的共同进步。

简述我国专利法上发明的分类。

产品发明:人们通过脑力劳动创造出来的关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案

方法发明:把一种产品改变成另一种产品所使用的方法或手段的发明

产品或方法的改进发明:对已有的产品或方法提出实质性革新的技术方案,但是并没有从根本上突破原有产品或方法的格局。

科学发现能否作为知识产权的保护对象?为什么?

不能。科学发现:对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特征和规律的揭示,不是一种新的技术方案。发现仅仅是认识世界,并没有改变什么,也没有创造出新的东西。

简述发明人、专利申请人、专利申请权人和专利权人的关系。

专利权人与发明创造人、专利申请人、专利申请权人的关系

首先,专利权人与发明创造人的关系。发明创造人只能是自然人,根据发明创造性质的不同,发明创造人可能是专利申请人或专利权人(如公民个人独立完成发明创造);在职务发明创造的情形下,专利申请人是单位而不是发明创造人,专利权人相应地就是单位而非发明创造人。

其次,专利权人与专利申请人、专利申请权人的关系。二者之间同样会出现同一或分离的现象。如当专利申请人(可能是原始专利申请人或继受专利申请人)依法申请并获得专利权后,专利申请人就转化为专利申请权人进而成为专利权人;而当专利申请未能成功,或未提出专利申请,那么专利申请人就不能转化为专利申请权人并最终成为专利权人。一般而言,专利申请权人和专利权人是一致的。但是,如果就同一内容的发明有两个或以上的人分别提出申请,尽管他们都是专利申请权人,但专利权只能授予其中的一位。

简述发明的含义。

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。1.发明必须是一种技术构思或技术方案;2.发明必须是一种具体的、可重复的技术方案;3.发明必须是一种新的技术方案;4.发明必须得到法律的认可。

专利权的特征有哪些?

专利权的主要特征:(1)法定授权性:专利权须经依法申请并被授权而取得;(2)专有性或独占性:指任何单位或者个人依法获得专利权后,即对获得专利的发明创造享有垄断的权利,他人未经权利人的许可不得实施,否则将构成专利侵权行为;(3)地域性:指专利权只在一定地域范围内有效;(4)时间性:指专利权人对其发明创造的专利权在《专利法》规定的时间范围内有效,超过《专利法》规定的保护期限即不再享有专利垄断权。

什么是专利权的许可使用:专利权人以订立合同的方式许可他人在一定的时间和地域范围内使用其专利,被许可人像专利权人支付使用费;或者直接依照专利法的有关规定,由国家专利行政部门或国务院有关部门作出强制许可或计划许可的决定,许可他人实施专利权。

什么是专利权的转让:专利权人将自己享有专利权的发明创造有偿出卖给他人

商标的分类:1注册商标和未注册商标:是否经商标主管部分核准注册;2商品商标和服务商标:商标使用对象的不同;3集体商标、证明商标和等级商标:商标的功能的不同;4联合商标和防御商标:商标用途的不同

著作权法保护的作品:一般:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;美术、摄影作品;电影、电视、录像作品;工程设计、产品设计图纸及其说明;地图、示意图等图形作品;法律、行政法规规定的其他作品

特殊:计算机软件,民间文学艺术作品

著作权的内容:人身权:发表权,署名权,修改权,保护作品完整权,收回作品权;财产权:复制权,发行权,出租权,展览权,表演权,放映权,广播权,信息网络传播权,摄制权,改编权,翻译权,汇编权,注释权和整理权

法定许可的具体情形:1.为编写义务教育教材使用作品;2.报刊之间相互转载或摘编作品;3.录制他人已经录制为录音制品的音乐作品;4.广播电台、电视台播放节目

专利权不保护的对象

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

专利权的内容:权利,义务。权利:制造权,使用权,许诺销售权,销售权,进口权,标记权;义务:全面公开专利内容,依法缴纳专利年费

1.要求国际优先权必须具备以下条件:

第一,主体合格。提出优先权申请的人必须享有优先权,包括优先权的继受人。第二,首次专利申请必须是正式申请。而正式申请是指足以确定在有关国家中提出申请的日期的申请,而不问该申请以后的结局如何。优先权一旦产生便独立于首次专利申请而存在。第三,要求优先权的发明创造必须与首次申请书同一内容。第四,必须在《巴黎公约》成员国提出优先权申请。对于非《巴黎公约》成员国是否可以提出优先权申请,则需视其国内法和国家间的双边条约而定。第五,优先权的请求必须在优先权的期限内提出。不同的专利种类的优先权期是不同的。

2、简述我国申请注册商标争议的条件(1)提出争议的主体:在先注册人(2)时间期限:后注册的商标注册之日起5年内(3)法定专门机构——商标评审委员会(4)商品相同或类似;商标相同或类似(5)不得以已经异议并裁定的理由重复申请争议

3.简述本国优先权的概念及本国优先权和国际优先权的不同点。

本国优先权制度,也叫国内优先权,是指专利国内申请优先权人将自己的发明创造第一次在本国提出专利申请后,在规定的专利权期内,又以同一主题的发明创造向本国提出专利申请,依法所享有的优先权。(4分)

两者的主要区别在于:第一,第一次申请的国家不同:享有国际优先权的申请人第一次专利申请是在外国提出的、本国优先权的基础申请是在中国提出的。(3分)其次,国际优先权适用于各种类型的专利,本国优先权只适用于发明和实用新型。(3分)

5.简述职务职务作品概念和权利主体。职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品

公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励:

(一)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;

(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

6.简述著作权与专利权的区别答:1保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关

7.认定驰名商标应考虑哪些因素?(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素

8.简述著作权与商标权的区别(1)权利内容不同。著作权是一种具有人身与财产双重属性的权利,而商标权不具有人身权的内容(2)法律要求的保护条件不同。著作权法要求作品具有独创性,任何抄袭、剽窃所得到的作品不可能受到著作权法的保护。;商标是以文字、图形等要素为区别商品的标志,它只要求识别性(3)权利的取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。而商标权则须经注册登记才能产生。(4)适用领域不同。著作权适用于文学领域。商标权适用于工商业领域。

第四篇:知识产权考试复习资料绝对重点啊

-------------------------名词解释题-----------专利法所称的发明,是指对产品、方案或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。职务发明是指发明人或者设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量、或者其他特定品质的标志。商标排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;商标普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

地理标志,又称原产地名称:是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志

著作权 是指作者及其他著作权人基于文学艺术和科学作品依法产生的权利。

知识产权法:知识产权法是调整因创造、使用智力成果而产生的,以及早确认、保护和形式治理成果所有人的知识产权的过程中所发生的各种社会关系的法律规范的总称。

知识产权:民事主体基于其智力成果和工商业标记、信誉及其他无体财产而依法享有的支配性无体财产权。知识产权法律关系:经知识产权法规范和调整而形成的,以权利义务为内容的社会关系。

知识产权制度:知识产权制度是轨迹上通行的各国普遍采用的确认、保护和利用知识产权的管理制度。

知识产权法渊源:是指知识产权法律规范的各种具体表现形式。包括两个方面:一是各国的国内法律规范,二是各归参加的有关知识产权的国际条约、区域性条约和双边协定。

著作权:著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。著作权法:由国家制定或认可的调整基于文学、艺术和科学作品而产生的社会关系的法律规范的总称。

著作权的法定许可:在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。

著作权的合理使用:在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。

邻接权:邻接权是作品传播者在传播作品的过程中所享有的权利。包括表演者权、录音录像制品制作者权和广播组织权三种权力

作品:文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

专利:国家依专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。专利权:民事主体就一定的发明创造依法获得的、在一定范围和期限内所享有的独占权利。职务发明创造:发明创造人执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造;

专利权的强制许可:国务院专利行政部分可以不经权利人许可,依法给予某些单位实施发明专利或实用新型专利的强制许可。先申请原则:两个或以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权应依法授予最先申请人。判断谁先申请的标准是申请日。

商标:商标指自然人、法人、其他组织使用于其商品或服务上文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合及各要素组合,用以与他人的相同或类似商品或服务相区别的具有显著特征并便于识别的可视性标记。

商标权:商标所有人对其使用或注册的商标依法享有的各项民事权利,包括注册商标专用权和未注册商标权。商品装潢:指在商品或其包装、容器以及其他附着物上所进行的装饰。

厂商名称:即商号或字号,它表示某一经营者的专有名称,是该经营者整体形象和信誉的标志。商品商标:指使用于商品之上的商标,根据使用者的不同,分为制造商标和销售商标。

证明商标:指对某种商品或者服务具有监督职能的组织证明某种产品或者服务产地、原料、制造方法、质量等特定品质的标志。

商标管理:指商标主管机关依法对商标使用、印刷等行为所进行的指导、协调、检查、监督等活动。注册商标: 经国家商标主管机关核准注册的商标。

----------------------------辨析题------著作权,版权,作者权: 著作财产权。

关于著作权的称谓,世界各国不尽一致,主要有版权和作者权两种。

版权是英美法系国家的称谓,指的是复制的权利,包括抵制他人进行复制的权利。自然人和法人都可以成为作者。

作者权是大陆法系国家的称谓,只有自然人才能成为作者。强调受权利保护的主体—个人的身份。只有自然人才能成为作者。实用新型与外观设计: 实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

二者都涉及产品的形状。

1、外观设计保护产品外表的设计,而实用新型即保护的范围既设计产品的外部结构,又涉及产品的内部构造。

2、外观设计注重美感效果,但实用新型注重技术效果。

3、外观设计把产品作为载体仅对其外表进行独特设计,而实用新型的创造性与产品本身溶为一体,体现与产品本身。

4、实用新型产品必须以固定的立体形态存在。而外观设计产品即可以是立体的,也可以是平面的。

先发明原则与先申请原则:先发明原则指同样的发明创造,专利权授予最先发明的那个人,即使他申请专利在后。先申请原则是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,国家专利行政部门将依法授予最先申请人专利权,后申请人即使实际上是先发明创造人也不能获得专利权。谁先申请以申请日为准。采用先发明原则可以保证最早发明人获得专利权,但是,在确定谁先发明时容易发生举证困难,也不利于促使发明人尽快提出申请并公布其发明。采用先申请原则,简便易行,避免了谁是最先发明人的争论,减少了法律纠纷,还可以促使发明人尽早提出专利申请,促使新技术早日公开,推动技术进步。因此,我国专利法采用先申请原则。

专利申请人和专利申请权人:专利申请人即有权申请专利的人,如果有权申请专利的人依法提出专利申请,则成为专利申请权人,并依法对其“专利申请”享有权利。专利申请人是成为专利申请权人的基础,而专利申请人依法提出专利申请,则是专利申请人转变为专利申请权人的前提。邻接权和著作权的区别

1.主体不同:著作权的主体多为自然人,邻接权的主体通常为法人和其他组织

2.客体不同:著作权保护的客体是作品,表演者权的客体是表演活动,录音录像制作者权客体是录音录像制品,广播组织者权客体是广播电视节目

3.权利内容不同:著作权的范围比邻接权广,包括著作人身权和著作财产权。邻接权一般不包括人身权利,财产权的范围也小于著作财产权 著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和4.保护期限不同:除了发表权以外其他著作人身权保护期不受限制,发表权和著作财产权保护期为作者终身及其死后50年邻接权保护期为50年

著作权的限制:合理使用,法定许可(比较:概念,不同点)

合理使用是指在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。

法定许可是指在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经过著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。相同之处:1.使用的对象限于已经发表的作品 2.无须取得著作权人许可 3.必须注明作者姓名和作品名称等.不同之处:1.是否像著作权人支付报酬,合理使用不用,法定许可需要支付报酬 2.法定许可抽到著作权人声明不许使用的限制,而合理使用没有这样的限制

实用新型与发明:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。相同点:都属于一种技术方案,而不是抽象的概念或者理论的表述。不同点:

(一)创造性要求不同。根据我国专利法的规定,申请专利的发明与现有技术相比,该发明应具有突出的实质性特点和显著的进步,而实用新型只要求具有实质性特点和进步。显然,专利法对发明的创造性要求明显高于实用新型。

(二)保护对象的范围不同。获得发明专利保护的发明创造包括产品发明、方法发明和改进发明。而实用新型专利的保护范围仅限于对产品(具有一定形态和固定的三维构造)的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,不包括产品的制造方法,也不包括没有固定形状和构造的物品;没有确定形状的物品(如饮料、面粉等)和以平面图案设计为特征的产品(如扑克牌上的图案)不能被授予实用新型专利。实用新型专利的保护范围较窄。

(三)申请程序不同。我国专利法要求申请发明和实用新型专利均应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。但是,申请实用新型专利无需进行实质审查。

(四)保护期限不同。根据我国专利法,实用新型专利的保护期是10年,发明专利的保护期是20年,均自申请日起开始计算。

注册商标和未注册商标比较:注册商标指经国家商标局核准注册的商标,受到《商标法》的保护;未注册商标指未经国家商标局核准注册的商标,只受《商标法》的有限保护,主要受民法、反不正当竞争法等法律的保护。区别:法律保护依据不同;排他性不同;法律保护方式和目的不同

----------简答题-----------------知识产权的特征有哪些?

无体性:指知识产权的客体无形无体,是知识产权区别于有形财产以及与之相关权利的最大特征。

专有性:权利人对其权利的客体享有独占权,对同一项无体财产,不允许有两个以上同一属性的知识产权并存。地域性:根据一国法律取得的知识产权,仅在该国领域内有效,在其他国家原则上不发生效力。时间性:知识产权仅在一个法定的期限内受到保护,一旦超过法定的期限,这一权利就自行消灭。知识产权法的基本原则有哪些?

鼓励创新原则:通过建立知识产权法法律制度,调整有关社会关系,保护知识产权创新者的合法权益,为知识产权创新活动提供良好的精神和物质条件,充分调动人们的积极性和创造性。法定原则:知识产权的种类和权利的内容必须由法律统一确定

公式原则:知识产权的产生、内容及其变动、终止或撤销等情形都必须以一定的方式向社会公开,从而使他人能够获知该权利的真实情况。

权利限制原则:基于社会公共利益的考虑,对知识产权的权利内容及其权利的行使等做出合理而适当的限制,以促进全社会的共同进步。

你认为知识产权法有哪些作用(最少四条)。答:(1)为智力成果完成人的权益提供了法律保障,调动了人们从事科学技术研究和文学艺术作品创作的积极性和创造性。(2)为智力成果的推官应用和传播提供了法律机制,为智力成果转化为生产力,运用到生产建设上去,产生了巨大的经济效益和社会效益。(3)为国际经济技术贸易和文化艺术的交流提供了法律准则,促进人类文明进步和经济发展。(4)知识产权法律制度作为现代民商法的重要组成部分,队对完善我国法律体系,建设法治国家具有重大意义。简述我国专利法上发明的分类。

产品发明:人们通过脑力劳动创造出来的关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案 方法发明:把一种产品改变成另一种产品所使用的方法或手段的发明

产品或方法的改进发明:对已有的产品或方法提出实质性革新的技术方案,但是并没有从根本上突破原有产品或方法的格局。科学发现能否作为知识产权的保护对象?为什么?

不能。科学发现:对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特征和规律的揭示,不是一种新的技术方案。发现仅仅是认识世界,并没有改变什么,也没有创造出新的东西。简述发明人、专利申请人、专利申请权人和专利权人的关系。专利权人与发明创造人、专利申请人、专利申请权人的关系

首先,专利权人与发明创造人的关系。发明创造人只能是自然人,根据发明创造性质的不同,发明创造人可能是专利申请人或专利权人(如公民个人独立完成发明创造);在职务发明创造的情形下,专利申请人是单位而不是发明创造人,专利权人相应地就是单位而非发明创造人。

其次,专利权人与专利申请人、专利申请权人的关系。二者之间同样会出现同一或分离的现象。如当专利申请人(可能是原始专利申请人或继受专利申请人)依法申请并获得专利权后,专利申请人就转化为专利申请权人进而成为专利权人;而当专利申请未能成功,或未提出专利申请,那么专利申请人就不能转化为专利申请权人并最终成为专利权人。一般而言,专利申请权人和专利权人是一致的。但是,如果就同一内容的发明有两个或以上的人分别提出申请,尽管他们都是专利申请权人,但专利权只能授予其中的一位。简述发明的含义。

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。1.发明必须是一种技术构思或技术方案;2.发明必须是一种具体的、可重复的技术方案;3.发明必须是一种新的技术方案;4.发明必须得到法律的认可。专利权的特征有哪些?

专利权的主要特征:(1)法定授权性:专利权须经依法申请并被授权而取得;(2)专有性或独占性:指任何单位或者个人依法获得专利权后,即对获得专利的发明创造享有垄断的权利,他人未经权利人的许可不得实施,否则将构成专利侵权行为;(3)地域性:指专利权只在一定地域范围内有效;(4)时间性:指专利权人对其发明创造的专利权在《专利法》规定的时间范围内有效,超过《专利法》规定的保护期限即不再享有专利垄断权。

什么是专利权的许可使用:专利权人以订立合同的方式许可他人在一定的时间和地域范围内使用其专利,被许可人像专利权人支付使用费;或者直接依照专利法的有关规定,由国家专利行政部门或国务院有关部门作出强制许可或计划许可的决定,许可他人实施专利权。

什么是专利权的转让:专利权人将自己享有专利权的发明创造有偿出卖给他人

商标的分类:1注册商标和未注册商标:是否经商标主管部分核准注册;2商品商标和服务商标:商标使用对象的不同;3集体商标、证明商标和等级商标:商标的功能的不同;4联合商标和防御商标:商标用途的不同

著作权法保护的作品:一般:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;美术、摄影作品;电影、电视、录像作品;工程设计、产品设计图纸及其说明;地图、示意图等图形作品;法律、行政法规规定的其他作品 特殊:计算机软件,民间文学艺术作品

著作权的内容:人身权:发表权,署名权,修改权,保护作品完整权,收回作品权;财产权:复制权,发行权,出租权,展览权,表演权,放映权,广播权,信息网络传播权,摄制权,改编权,翻译权,汇编权,注释权和整理权

法定许可的具体情形:1.为编写义务教育教材使用作品;2.报刊之间相互转载或摘编作品;3.录制他人已经录制为录音制品的音乐作品;4.广播电台、电视台播放节目

专利权不保护的对象

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。专利权的内容:权利,义务。权利:制造权,使用权,许诺销售权,销售权,进口权,标记权;义务:全面公开专利内容,依法缴纳专利年费

1.要求国际优先权必须具备以下条件:

第一,主体合格。提出优先权申请的人必须享有优先权,包括优先权的继受人。第二,首次专利申请必须是正式申请。而正式申请是指足以确定在有关国家中提出申请的日期的申请,而不问该申请以后的结局如何。优先权一旦产生便独立于首次专利申请而存在。第三,要求优先权的发明创造必须与首次申请书同一内容。第四,必须在《巴黎公约》成员国提出优先权申请。对于非《巴黎公约》成员国是否可以提出优先权申请,则需视其国内法和国家间的双边条约而定。第五,优先权的请求必须在优先权的期限内提出。不同的专利种类的优先权期是不同的。

2、简述我国申请注册商标争议的条件(1)提出争议的主体:在先注册人(2)时间期限:后注册的商标注册之日起5年内(3)法定专门机构——商标评审委员会(4)商品相同或类似;商标相同或类似(5)不得以已经异议并裁定的理由重复申请争议

3.简述本国优先权的概念及本国优先权和国际优先权的不同点。

本国优先权制度,也叫国内优先权,是指专利国内申请优先权人将自己的发明创造第一次在本国提出专利申请后,在规定的专利权期内,又以同一主题的发明创造向本国提出专利申请,依法所享有的优先权。(4分)两者的主要区别在于:第一,第一次申请的国家不同:享有国际优先权的申请人第一次专利申请是在外国提出的、本国优先权的基础申请是在中国提出的。(3分)其次,国际优先权适用于各种类型的专利,本国优先权只适用于发明和实用新型。(3分)

5.简述职务职务作品概念和权利主体。职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品

公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励:

(一)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;

(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。6.简述著作权与专利权的区别答:1保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关 7.认定驰名商标应考虑哪些因素?(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素

8.简述著作权与商标权的区别(1)权利内容不同。著作权是一种具有人身与财产双重属性的权利,而商标权不具有人身权的内容(2)法律要求的保护条件不同。著作权法要求作品具有独创性,任何抄袭、剽窃所得到的作品不可能受到著作权法的保护。;商标是以文字、图形等要素为区别商品的标志,它只要求识别性(3)于工商业领域。

一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。而商标权则须经注册登记才能产生。(4)适用领域不同。著作权适用于文学领域。商标权适用

第五篇:2014年二级建造师考试复习资料:知识产权和专利法

2014年二级建造师考试复习资料:知识产权和专利法我考二级建造师是去年的事情了,那时候也没多想,就想着考一个试试。由于有工作平时事情很多真的抽不出太多时间来进行复习,我相信今年的很多二级建造师考生们的情况和我也都是一样的。所以,去年我就听从了一个前辈的建议去103网校报了个班,他当年就是在那上的课最后考过了。后来我发现103网校的课真的挺不错的,老师讲的很好管的也很严。今年我就想着作为一个过来人给后面跟我一样没那么多时间复习的考生们一点帮助吧,总结出了一些我在听103网校课程的时候的复习资料,本文是对知识产权和专利法知识点的总结。

1、知识产权

知识产权又称为智慧财产权,是指人们对其智力劳动成果所享有的民事权利。

我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为:①著作权;②专利权;③商标权;④商业秘密;⑤其他有关知识产权。

知识产权四大基本特征:①具有人身权和财产权的双重性质;②专有性(独占性或排他性);③地域性;④时间性。

2、专利法

专利权是指国家专利主管机关依法授予专利请人及其继承人在一定期间内实施其发明创造的独占权。专利是指对于公开的发明创造所享有的独占权。

专利法就是国家制定的用以调整因确认发明创造的所有权和因发明创造的利用而产生的各种社会关系的法律规范的总称。

专利制度是国际上通行的一种利用法律和经济的手段保护和鼓励发明创造.推动技术进步的管理制度。

专利权的主体包括发明人或设计人;社会组织;合法受让人I夕h国人与外国组织。专利权的客体包括发明、实用新型、外观设计。

专利权的保护包括专利权保护范围的确定和专利侵权行为的确定。专利纠纷的解决包括请求地方专利管理机关调解和向人民法院起诉。

好了,以上就是我在103网校课程的指导下总结出的知识产权和专利法知识点的复习资料,还希望能够对今年的二级建造师考生们有所帮助。大家要是觉得光看我总结的还不能完全理解的话,也可以去103网校的官网看一看,他家讲的真的挺好的。

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