第一篇:知识产权保护的作用
知识产权保护的本质与作用
知识产权是对英文“Intellectual Property”的官方正式译文,在台湾则称为“智慧财产权”。根据《世界知识产权组织知识产权手册:政策、法律和应用(WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use)》中的描述,从广义上讲,知识产权是由工业、科学、文学以及艺术领域的智力活动所产生的法定权利(Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields.)。
在《与贸易有关的知识产权协议》中,即Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,简称TRIPS协议,知识产权包括(1)版权与相关的权利;(2)商标;(3)地理标记;
(4)工业品外观设计;(5)各种专利;(6)集成电路布图设计;(7)未公开的信息的保护;以及(8)契约性许可中反竞争做法的控制等八个不同的领域,但一般认为,TRIPS协议对知识产权的界定包括前面七个部分。
知识产权是一个不断发展的、开放的领域,随着科学技术的发展,知识产权的外延也在不断扩展,越来越多的内容被纳入了知识产权的范畴。在我国,知识产权的范围包括商业秘密、商标、专利(发明、实用新型和外观设计)、版权、集成电路布图设计以及动植物新品种等方面。从管理的角度,知识产权管理主要包括对商业秘密的管理、对专利的管理、对商标的管理以及对版权的管理四部分内容。
一、知识产权保护的本质
知识经济的本质在于以知识为手段,以经济为目标,换句话说,知识经济就是将知识转化为金钱或者其他可以通过金钱衡量的利益的过程。知识能否转化为金钱,其关键在于知识的产权属性,也就是确定“知识”这种财产的所有权,这是包括“知识”在内的所有财产能否进行交易的基础。所有权不明确的财产不能获得法律的有效保护,从而难以实现安全、顺畅的交易。知识产权就是用来解?quot;知识“这种财产的”产权“归属问题的法律制度,是知识经济中不可或缺的重要的一环。
随着科学技术的发展,知识财产的复制越来越容易,复制成本越来越低,如果在法律上不对复制行为进行限制,会直接影响科技创新,从而对社会的发展形成阻碍。知识产权是知识和法律联姻结出的硕果。目前,知识日益成为企业获取利润的重要辅助手段,甚至是主要手段。而法律的最主要特征就是它是由国家强制力保证实施的行为规则,是法治社会中唯一不可战胜的力量。因此,知识产权保护从根本上意味着企业与法律结成同盟,让法律成为企业管理经营和市场竞争的直接参与者,保证能够知识成为企业重要的获利手段和获利工具。
缺乏法律保护的知识,犹如果树上无人看守的果实;缺乏知识产权保护的企业,则犹如开门纳盗的仓库,或者是赤膊上阵与敌拼杀的莽汉,随时面临性命之忧。侵犯他人知识产权者意味着与法律对抗,而无视知识产权保护者必将被法律所抛弃,两者的结果自然不言而喻。
二、任何企业都需要知识产权保护,不同类型企业的知识产权保护的范围不同
对企业来说,知识泛指技术(technology)、信息(information)、流程(process)、设计(design)、表达(expression)以及标语(slogan)等,这些都是除了有形资产之外重要的无形资产。与此相对应,企业的知识产权包括商业秘密(技术、信息、流程)、专利(技术、设计)、商标(设计、标语)以及版权(表达、标语)等主要的四部分内容。
赢利性经营是企业的重要特征,只要有经营存在,就会有商业秘密存在,哪怕是街头小商贩,其进货价格、日营业额以及销售利润也是其绝对的秘密,不会昭示于众。我曾见过一个卖东北酱骨架的老者,在卖了数天以后,生意不错,为了和后来的竞争者能够区别,在其用来装酱骨
架的铁桶上用彩色字体写上了”老郑头酱骨架“几大字,体现了朴素的品牌意识。
因此,一个企业至少要对其商业秘密和品牌加以保护,从这个角度上讲,任何企业都需要知识产权保护,而事实上企业已经在开始并正在进行着这种保护,无论是有意识的还是无意识的,系统的有规划的还是缺乏系统缺乏规划的。
对于不同类型的企业,其知识产权保护的内容和范围是不同的。这一点对于我们合理认识知识产权对企业的作用是很重要的。下表示出了知识产权保护中的各个组成部分在不同类型企业中所占的大致权重。
需要说明的是,这里对企业类型的划分仅仅是一般性意义上的和概括性的,划分的基本原则是衡量构成企业经营的核心是什么,研发、生产还是销售?其次,本表只用于在纵向上比较某种类型的企业的知识产权中各组成部分的权重,横向来比较不同类型的知识产权保护是没有意义的。另外,就同一类型的企业来说,知识产权中各组成部分在企业知识产权保护中所占的权重也仅仅是相对性的,并不意味也无法提供精确的比例关系,同时保护的比重关系也会随着企业发展的不同阶段和不同的市场需求而发生一些变化。
研发型企业是指以产品或者技术研发为经营核心的企业,虽然这些企业往往会集开发、生产和销售为一身,例如我们熟悉的华为、中兴以及其他从事传统产品研发的企业,但由于这些企业的生产、销售还是以研发为基础的,因此将其归属于研发型企业。对于研发型企业,专利和技术秘密的保护尤其重要,品牌当然也要保护,但是相对而言从保护的投入成本、持续性来讲要差一些。需要说明的是,对于从事软件开发的企业,软件版权保护往往是企业知识产权保护的重中之重,会超过专利保护。
生产型企业是指以生产作为经营基础的企业,例如从事委托代工、来料加工以的企业。对于生产型企业来说,由于所生产的产品往往不是企业自己开发的,商业秘密和品牌保护的重要性高于专利和版权保护是合理的,当然不排除企业在对生产设备、生产工艺等做出创造性改进时,也需要进行专利保护。
销售型企业以销售作为企业的经营基础,例如从事产品代理销售的企业、进出口贸易或者虽然从事产品生产和销售,但是企业所生产的产品属于传统产品,创新程度较低。对于这些企业来说,商业秘密和品牌的保护是相当重要的,版权和专利保护可能是不需要的。
服务型企业的数量很多,例如我们常见的宾馆、酒店、银行、律师事务所、会计师事务所以及广告公司等等。对于这些企业,商业秘密和品牌是其发展的重要保障。当然企业也要保护其宣传画册或者公司网页的版权,而这几乎对于任何企业来说都是需要的。
保护内容 研发型企业 生产型企业 销售型企业 服务型企业
商业秘密 *** *** **** ****
专利 *** ** *
商标/品牌 ** *** **** ****
版权 ** ** * **
三、知识产权保护对企业经营的作用
知识产权保护对企业经营的作用是知识产权保护中各组成部分对企业作用的综合,可以归结为三个:证明作用、保护作用和资产作用。知识产权保护对企业经营的作用的大小取决于企业的类型和商业目标,一个企业如果忽视知识产权的作用属于典型的无知,但是盲目夸大知识产权的作用也是不可取的。
(一)证明作用
1、知识产权是企业对知识财产拥有所有权的法律证明
声称对某项产品或者技术拥有”自主知识产权“或者”完全自主知识产权“是时下比较流行的口号,而且正在作为企业的宣传手段被滥用。
自主开发并不等于拥有自主知识产权。从广义上讲,知识产权的标的属于无形资产,无形资产与有形资产的主要区别在于有形资产通过占有来界定资产的所有权,而无形资产的所有权必须通过法定程序获得相关证明来界定。在没有相反证据证明的情况下,一项技术的专利权属于专利证书上记载的企业。因此,是否拥有自主知识产权关键在于是否企业拥有证明其知识产权的证明。这种证明是企业进行技术许可、转让、投资等知识产权交易以及法律诉讼所必需的。
2、知识产权是企业竞争实力的证明
许多事例证明,知识产权日益成为企业取得市场竞争优势、获取经营利润的有力工具。一个企业拥有的专利技术的多少反映了企业研发能力的强弱,从而反映出企业竞争实力的大小。许多国际知名大公司既是全球范围内专利申请的大户,同时也是重视知识产权保护的典范,如IBM、微软、高通等。即便一个名不见经传的小公司,如果拥有了真正具有对抗能力的专利技术,就完全可以借助于法律的强大威力与大公司相抗衡,获得其应有的市场地位。
3、知识产权是企业重要的资质证明
目前,知识产权日益成为企业技术创新能力的重要标志,因此在国家对高新技术产品、高新技术企业、国家科学技术进步奖等资格和资质的评审和认证中,是否拥有自主知识产权是一项重要的评价指标。同时,相关政策规定,对于拥有专利技术的企业,其专利产品可以享受国家给予的税收优惠、出口退税等优惠政策。
(二)保护作用
1、知识产权对企业的自我防护作用
知识产权对企业的自我防护作用是战略性的,是增强企业市场竞争实力和市场竞争优势的有力手段。国外知名公司专利保护的首要目的往往并非想通过专利打倒竞争对手,独占市场,而是首先要保证自己可以安全地使用技术,避免被其他企业控告侵犯知识产权引发法律纠纷和诉讼。其次,在被其他企业控告侵权时,也拥有控告对方侵权的反制手段。另外,企业还可以利用其拥有的专利权与其他企业进行交叉许可,讨价还价,获得使用其他企业专利技术的机会。当然,对于悍然侵犯其知识产权者,会坚决将其送上法庭。
2、知识产权能够保证企业的市场竞争优势
正如跑马圈地一样,一项专利往往意味着一个市场,当技术与标准相结合时,专利的作用便可以发挥的淋漓尽致。企业利用其拥有自主知识产权的技术实现市场垄断,限制其他竞争对手进入,保证拥有最大的市场份额。对于侵犯自己知识产权的竞争者,企业可以利用法律武器进行打击,将对手挤出竞争市场,保护其拥有的竞争优势。同时,由于知识产权的国际性,企业还可以通过知识产权的国际保护抢占国际市场。因此,知识产权作为企业一种有效的竞争武器,是企业保持竞争优势的重要手段,可以起到牵制领先者、限制同行者、压制后来者的作用,有助于企业保持长久的竞争优势。
三、资产作用
1、知识产权是企业永久性的资产
按照我国法律规定,发明专利的有效期限是20年,实用新型和外观设计专利的有效期是10年,通过续展注册商标的保护期可以视为无限期,软件版权的法定保护期为25年,商业秘密的保护期限则视完全视企业的保密措施而定,可能长达几十年甚至上百年,如可口可乐企业的配方,也可能只有短短几年甚至几天的时间。知识产权的法定有效保护期限对于绝大多数企业来说已经足够,特别在目前产品更新换代频频,产品生命周期短的情况下更是足够用了,因此知识产
权可以视为企业的永久资产。
2、知识产权是企业重要的经营资产
随着经济的发展,知识产权完全可以与产品相脱离,作为一项独立的资产进行运营,可以投入市场,参与市场交易,如技术转让、许可、作股投资或者抵押贷款等。与有形资产经营相比,知识产权经营的投入、成本和复杂程度相对简单一些,但是获得的收益却往往远胜于有形资产经营。”三流企业卖力气,二流企业卖产品、一流企业卖技术,超一流企业卖标准"是这种情况的典型写照,在这方面最有力的例证就是美国高通公司,该公司靠出售知识产权为生,其拥有的2000多项CDMA专利技术成为巨大的摇钱树,正在为其从全球赚来源源不断的利润。
第二篇:知识产权保护
知识产权保护之我见
上课的时候,老师让我们看了关于中国知识产权保护的问题,主要是从中国的很多商标被国外提前注册方面来讲的,让我印象最深刻的是少林寺这个商标,在我们的意识里可能会觉得这不是应该的吗。少林寺当然是我们的商标啊,但是现在少林寺去国外表演的时候,却要面临与别国商量是否能用的尴尬,之前的端午被韩国抢先注册,甚至我们大家最喜欢的四大名著也要被日本注册了,这一个个鲜活的案例给我们敲响了警钟,保护中国的商标,保护知识产权刻不容缓。
近年来,我们在保护知识产权方面取得了显著的成绩,但是由于法律的不健全和很多人的不重视,致使国内一大批商标国外被抢注。还有,我国航天技术是强项,但在国内申请专利数仅几十项,国外来申请的有100多项。
在企业全球化过程中,知识产权的保护问题往往被中国企业所忽视。近年来,不断有中国知名商标在国外被抢注的案例发生,涉及食品、药品、电器、化工、等众多行业,这不仅给中国企业造成了经济上的损失,而且其深层次的影响更是不言而喻。商业竞争无异于战争,而对于战争,古人有云“兵马未动,粮草先行”。事实上,在当今激烈的国际竞争中,商标作为一项重要的知识产权,往往起着举足轻重的作用。
中国企业对于知识产权、对于商标未予以足够的重视,已经为此付出了沉重的代价。如“致中和”、“同仁堂”等老字号在德国、日本等国被抢注,为了拿回商标,这些企业为此付出了巨大的代价;又如海信“HISENSE”商标在欧洲被抢注,导致海信不得不放弃该商标,而在欧洲市场启用备用商标,这也使得海信遭受重创。因此,如果在市场策划上已经选定或者预备选定进入某些国家和区域,则最好再进入市场之前就开始进行商标注册工作。因为,商标注册往往需要一段较长的时间,从几个月到几年不等,如果等进入市场之后再进行商标注册,很有可能错失良机,从而不能使商标得到很好的保护。不得不说,“产品未动,商标先行”的指引策略无疑是值得提倡的。
知识产权是个人或集体对其在科学、技术、文学艺术领域里创造的精神财富依法享有的专有权。知识产权是一种无形的财产权。由于全球科技、经济的飞速发展,知识产权保护客体范围和内容的不断扩大和深化,不断给知识产权法律制度和理论研究提出崭新的课题。而知识产权的概念是有关知识产权立法活动、司法实践和理论研究的基础,是一个必须明确的问题。因此,知识产权不但仍旧是一个动态发展的概念和迫切需要深化研究的领域,我们对知识产权概念的研究十分必要,而且随着对它及其他问题的研究将不断澄清知识产权领域的一系列理论问题,并指导知识产权立法、司法和行政执法实践,使我国知识产权法律制度和理论逐步建立和不断完善起来。
根据我国的现状,目前,我国应当采取以下几方面的对策和措施:第一,尽快改变对科技成果的评价体系,制定有利于促进知识产权保护的政策措施。第二,充分利用世界贸易组织的争端解决机制,作为发展中国家,要打破别国特别是发达国家的法律壁垒以促进知识产权的出口,利用现有的有关知识产权争端解决机制是较佳的途径。第三,要积极参与国际知识产权规则的制定和完善,知识产权国际公约是签约国必须遵守的行为准则,现有的有关国际知识产权规则,由于是在发达国家主导下制定和形成的,因而侧重点是保护发达国家利用知识产权,进行技术垄断追求高额利润,从根本上说是不利于我国采用引进新技术,对整个发展中国家都不利。第四,进一步树立知识产权保护意识。第五,要严格执法,使知识产权法发挥应有的效力。第五。特别是针对国外注册中国商标的问题,中国政府和有关的部门应该加强警惕,健全法律机制,避免类似的事件持续发生。这是中国人的损失,作为中国人,我们无不感到心痛。
我们都要行动起来,不管是未来还是现在,都要加强这种意识,为中国的知识产权保护奉献自己的一份力量。
第三篇:知识产权专题保护
最高人民法院副院长曹建明在中国知识产权研究会第四届全国代表大会的司法
保护专题报告
最高人民法院副院长曹建明在中国知识产权研究会第四届全国代表大会的司法保护专题报
告--中国知识产权司法保护的新发展
(2004年5月20日)
各位代表:
首先,请允许我代表最高人民法院和全国法院系统知识产权法官对大会的召开表示祝贺。下面,我就自2000年上届大会以来的全国知识产权司法保护工作情况向大家作一个专题报告。
四年来,随着中国加入世界贸易组织和国内经济社会形势的变化,我国专利法、商标法、著作权法和与知识产权相关的对外贸易法等以及有关行政法规均进行了重大修改,最高人民法院根据相关法律发布了一批新的知识产权司法解释。应当说,一个符合世贸组织要求、基本能够适应国家发展需要的比较完善的知识产权法律体系已经建立,我国知识产权法制建设的重点已经转向法律的实施。党和国家比以往任何时候都更加注重通过法律手段打击侵权,维护知识产权权利人的合法权益;全社会比以往任何时候都更加关注包括司法在内的知识产权执法的及时、有效和公平、公正。
经过多年的努力和奋斗,我国的知识产权司法保护水平上了一个新台阶,工作基础相对比较扎实,成绩突出,主要表现在:
一、充分发挥各项知识产权审判职能。依法受理和审结了一大批知识产权案件
知识产权作为一种重要的财产权,不仅受到我国民事法律的保护,而且受到行政法律和刑事法律的保护。人民法院对知识产权的司法保护,包括刑事、民事和行政的司法保护。随着形势的发展和法制的健全,我国知识产权民事审判领域在不断拓宽。目前人民法院受理的知识产权民事案件覆盖了TRIPs协议规定的所有领域的知识产权,包括专利(发明、适用新型、外观设计)和植物新品种、商标、著作权和邻接权以及计算机软件、集成电路布图设计、商业秘密、地理标识等,也包含与知识产权相关领域的许多新类型案件,如计算机网络著作权、计算机网络域名、实用艺术作品、民间文学艺术、原产地名称、商标与企业名称的冲突、诉前临时措施以及确认不侵权诉讼等纠纷,当然也包括传统的调整知识产权横向流转关系的技术合同诉讼和对知识产权提供附加或兜底保护的不正当竞争诉讼。
从2000至2003年,全国地方法院共受理知识产权民事一审案件23,257件,其中专利案件7208件,著作权案件6397件,商标案件2508件,技术合同案件4982件,技术秘密、植物新品种等其他知识产权案件2162件;共审结22,340件。四年中,最高人民法院民三庭共受理知识产权案件237件。
这一时期知识产权民事诉讼案件有许多特点。一是案件数量持续明显增长,2001年、2002年、2003年受理的一审案件分别同比增长8.62%、17.78%、12.61%,2003年受理的二审收案同比上升44.88%,升幅之大,表明入世和修法对知识产权审判工作已产生深刻影响。二是案件地区分布仍不平衡,主要集中在北京、广东、上海、江苏、浙江、山东等经济文化发达地区,这6省市的案件约占全国的一半。三是知识产权案件中侵权案件比例高,接近80%;高额索赔侵权案件增多,裁判确定的赔偿数额有所提高,特别是适用法定赔偿办法的案件明显增加。四是涉外知识产权案件占有一定比例,2002年和2003年审结的涉外、涉港澳台案件分别占1.98%和2.83%,还出现了不少中国企业状告外国公司或者外资企业的案件。五是案件专业性、技术性增强,事实复杂,证据繁多且认定难度较大,法律关系交叉多,法律适用难度增大,新类型案件多;知识产权授权和维持程序与侵权诉讼程序往往交错进行,合同诉讼与侵权诉讼、权属诉讼相互牵连,中止诉讼较多,审理周期较长。
六是当事人多涉及知名企业、科技人员、知识分子、文化名人,案件社会影响大,越来越为媒体、舆论和国际所关注。
人民法院对知识产权的行政司法保护,主要是依法履行对涉及知识产权行政执法的司法复审职能,支持正确的行政执法行为,纠正少数违法行政行为。从2000年至2003年,全国地方法院共受理专利行政案件760件,审结714件。在有单列司法统计的2002年和2003年,全国地方法院共受理商标行政案件93件,审结82件;受理版权行政案件33件,审结30件。整体看,知识产权行政诉讼案件逐年上升,特别引人注目的是,新修改的专利法和商标法将所有专利和商标的授权和维持程序改为司法终局裁决以后,以专利复审委员会和商标评审委员会为被告的诉讼案件迅速增长,2003年北京市第一中级人民法院受理专利复审和无效行政案件259件,受理商标评审和撤销行政案件66件。
人民法院加大对知识产权的刑事司法保护。四年共审结知识产权刑事案件1,369件722人。主要集中在侵犯商标犯罪,占全部知识产权犯罪案件的85%;其次是侵犯商业秘密罪,占8.6%;其他知识产权犯罪较少。需要说明的是,目前司法统计并不能准确反映出知识产权刑事司法保护的实际状况,其主要原因是实践中有大量侵犯知识产权犯罪是按照刑法规定的生产、销售伪劣商品罪和非法经营罪来定罪处罚的,例如涉及著作权的犯罪就多以非法经营罪来处理。总体看,知识产权刑事案件还偏少,但上升较快;共同犯罪、单位犯罪较多;犯罪手段复杂,多属智能型犯罪;连续性犯罪和跨地区犯罪现象比较突出;判处刑期较短,多在三年以下,但并处罚金情况较多。
知识产权案件的审判质量在近年来有较大提高。许多案件的裁判成为中国知识产权保护的优秀范例,并具有很强的实践指导意义,产生了广泛、良好的社会效果,也为相应的立法和司法解释提供了实践经验。如宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司发明专利侵仅案,是最高人民法院第一起适用“等同原则”判决的案件;广州国际华侨投资公司诉江苏长江影业有限责任公司影片发行权许可合同案,最高人民法院依法认定当事人关于“瞒一罚十”的约定有效;(美国)普罗克特和甘布尔公司诉上海晨铉智能科技发展有限公司不正当竞争案与(美国)杜邦公司诉北京国网信息有限公司计算机网络域名侵权案,人民法院将网络域名纠纷纳入民事诉讼范围,确立了人民法院可以应当事人的请求个案认定驰名商标,并据此分别认定了涉案不正当竞争和商标侵权行为;报喜鸟集团有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司诉乐清市大东方制衣有限公司、香港报喜鸟股份有限公司侵犯商标权、不正当竞争案,人民法院根据民法通则、反不正当竞争法规定的诚实信用和公认商业道德的原则和商标法的规定,制止以注册企业名称和境外授权等方式规避侵权的行为;(丹麦)英特莱格公司诉可高(天津)玩具有限公司等侵犯实用艺术品著作权案,人民法院按照实用性、艺术性、独创性和可复制性的要求认定实用艺术作品并依法予以保护;黑龙江省饶河县四排赫哲族乡人民政府诉郭颂、中央电视台等侵犯著作权案,人民法院尝试对尚无法律明确、具体规定的民间文学艺术作品进行保护;陈勇诉天津天狮生物工程有限公司等专利侵权案,双方因同一专利曾发生一系列纠纷,予盾长达八年之久,本案二审期间,在最高人民法院主持下,当事人于今年初达成一揽子解决所有争议的和解协议并即时执行,既注意依法平等保护当事人的合法权益,也体现了对当事人之间利益的合理平衡,实现办案法律效果和社会效果的有机统一。
二、加大司法解释工作力度。健全和完善知识产权诉讼制度
2000年以来,最高人民法院共发布了25件知识产权司法解释性文件,内容涉及专利、商标、著作权、计算机网络著作权、计算机网络域名、诉前临时措施、财产保全等许多方面,使知识产权诉讼制度进一步完善,审判运作机制进一步科学化、制度化、规范化,形成了与知识产权法律法规相配套的比较完善的知识产权司法解释体系。
一是对知识产权案件实行相对集中管辖和对部分案件的指定管辖。全国现有404个地方
中级法院和3135个基层法院,目前知识产权案件与一般民事案件相比相对较少。为保证案件审理质量和效率,也为有利于培养专业法官、积累审判经验和强化工作指导,从2000年起,全国法院逐步对普通知识产权案件实行相对集中管辖,一般由中级以上法院负责受理知识产权民事一审案件,2003年由中级以上法院审理的一审案件已经达到84.76%。根据专利纠纷案件的发展形势和有关法院的条件,自2000年以来,最高人民法院增加指定了葫芦岛、景德镇、宁波、苏州、潍坊等5个中级法院审理专利纠纷案件,使全国具有专利纠纷案件管辖权的中级法院达到48个,布局基本合理。对植物新品种和集成电路布图设计案件也基本参照专利纠纷案件的作法实行范围相对更小的指定管辖。
二是完善诉前临时措施制度。新修订的专利法、商标法和著作权法等都明确规定了诉前责令停止侵权行为(临时禁令)措施,商标法和著作权法的修订还规定了诉前证据保全措施。为正确适用法律规定的新措施,司法解释对申请人的资格、管辖和受理、证据提交、担保、裁定时限和内容、复议申请的审查、禁令解除、申请错误赔偿、禁令有效期和违反禁令的责任等一系列具体问题作出了规定,对专利侵权案件中的诉前证据保全制度予以补充,还明确了集成电路布图设计案件的诉前禁令制度,并进一步完善了诉前财产保全制度。
三是完善知识产权侵权民事责任制度。相关司法解释对计算机网络服务提供者、时事新闻传播报道者、报刊网络已发表作品转载者、出版者、计算机软件用户等应当承担的法律责任合理予以界定;规定了对权利人因侵权受损、侵权人因侵权获利或违法所得、参照许可费和定额赔偿等损害赔偿计算依据的具体计算方法和考虑因素,明确了权利人为制止侵权行为的合理开支的范围,符合国家有关部门规定的律师费用也可以被计算在赔偿范围之内。四是完善知识产权诉讼证据规则。著作权司法解释明确了认定权利人和利害关系人的证据范围和认定规则;对所谓的“陷阱”取证等证据取得方式的合法性予以澄清。有关民事诉讼和行政诉讼证据规则司法解释的发布实施,完善了举证责任分配规则,明确了法院调查收集证据的范围和条件,解释了“新的证据”的含义,规范了举证时限问题,进一步明确诉讼证明要求和证明标准,完善了法官依法独立审查判断证据的原则,明确了非法证据的判断标准,建立了申请具有专门知识的人员出庭就案件的专门性问题进行说明的诉讼辅助人制度。根据最高人民法院的有关规定,知识产权诉讼案件的技术鉴定也纳入了人民法院统一司法鉴定制度范畴。最高人民法院还通过审判研究如何进一步完善证据规则,如在(美国)伊莱利利公司诉江苏豪森药业股份有限公司方法专利侵权纠纷上诉案中明确:被告以自己商业秘密进行抗辩的证据也必须经过庭审质证才能作为定案的依据。
五是对其他许多重要问题予以规范。相关司法解释依法界定了知识产权权利人和利害关系人的范围。对作为确定地域管辖依据的侵权行为地,作出了更有利于权利人行使诉权的明确解释。进一步规范了专利侵权案件中止诉讼问题,努力缩短审理周期。提出了一系列知识产权侵权判定原则和方法,合理界定权利范围,2001年的专利司法解释肯定了专利侵权判定中的等同原则,2002年商标司法解释规定了判断商品类似和商标近似具体方法。明确了人民法院个案认定驰名商标、知识产权权利冲突的处理、连续侵权诉讼时效的计算、知识产权民事诉讼程序与行政执法程序的衔接等问题。还对知识产权法律的许多条文规定的理解和适用作出了明确、具体的解释。
除此之外,各级法院积极开展知识产权审判方式改革,纷纷出台具体措施加强辖区内的知识产权审判工作。强调公开开庭,充分发挥当事人在庭审中的控辩作用,弱化法院对当事人控辩活动的干预,同时正确行使法官释明权,引导庭审活动顺利进行;庭前证据交换从早期的随机性举行发展到目前的制度化运作;细化和强化庭审质证工作,进一步提高证据认定质量;探索知识产权裁判文书改革,增强裁判文书的说理性;在推行审判长选任制的同时,强化合议庭和法官的职责。
三、健全知识产权审判组织,加强知识产权法官队伍职业化建设
2000年前,全国有14个高级法院、30个中级法院和4个基层法院设有知识产权庭。通过自2000年起的法院系统机构改革,知识产权专门审判机构得到了巩固和较大发展。最高人民法院于2000年10月正式设立独立建制的专责知识产权审判的民事审判第三庭。目前全国高级法院和省会市中级法院基本都建立了民三庭,还有许多其他中级法院和经各高级法院指定的个别基层法院也建立了民三庭。未建立民三庭的,也基本上由专门合议庭负责审理知识产权民事案件。
在建立和健全知识产权专门审判组织的基础上,各级法院高度重视知识产权法官队伍的职业化建设,选配优秀人才充实知识产权审判队伍,加强专业审判业务培训和到国内外研究机构学习进修,培养了一批既有扎实理论基础又有丰富实践经验的高学历、高素质的知识产权法官。特别是一大批知识产权专业法官正在西部地区法院快速成长。最高人民法院还高度重视知识产权法官培训工作。这支队伍的基本特点是年纪较轻、学历较高、事业心强、热爱专业、勤于思考、善于研究。以北京和上海法院为例,平均年龄不到40岁,都具有本科以上学历,硕士以上学历的占40%左右。
在回顾过去和总结成绩的同时,我们也清醒的认识到,人民法院工作面临着更加紧迫的形势,知识产权审判任务将越来越重。
第一,知识产权司法保护面临严峻的国际挑战。当前国际知识产权保护态势正在发生深刻变化,发达国家不断强化知识产权保护,大幅提升知识产权保护水平,制定并实施知识产权战略;国际知识产权在关注规则建立的同时,更加关注执法问题。中国的知识产权保护问题为国际社会关注,近期发生的一些涉外知识产权案件也已经表明入世对知识产权审判工作产生了深刻影响。对此,我们必须要有清醒的认识。在严峻的国际挑战和日趋激烈的国际竞争面前,如何处理好知识产权案件特别是涉外知识产权案件,将是对我国知识产权司法保护工作的重大考验。
第二,党和国家的战略决策和中国经济发展、社会进步对知识产权审判工作提出了新要求。在知识经济的时代背景下,知识产权保护不再是一般意义上民事权利的保护问题,已经涉及国家的整体发展战略和重大国家利益。鼓励发明创造和智力创作,依法保护知识产权,有利于促进社会生产力和国民经济的发展,符合最广大人民群众的根本利益。党的十六大明确提出要“大力实施科教兴国战略”,“完善知识产权保护制度”,“鼓励科技创新,在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权”。十六届三中全会又提出要“依法保护各类产权”,“营造实施人才强国战略的体制环境,加快国家创新体系建设”。党和国家的一系列方针、政策表明,知识产权保护已成为我国全面建设小康社会战略措施的重要组成部分。如何通过知识产权司法保护提升我国企业的自主知识产权竞争能力,保障科教兴国战略目标的实现,是对新时期人民法院工作提出的新的、更高的要求。
第三,我国知识产权审判有待进一步加强和完善。知识产权审判仍有许多复杂、疑难的法律适用和诉讼制度建设问题,需要通过完善立法和制定司法解释等予以明确和规范,特别是我国刑法关于知识产权刑事保护的法律规定有待于进一步完善。为了解决知识产权刑事保护的具体法律适用问题,最高人民法院有关庭室在调查研究基础上,完成了《知识产权刑事法律保护有关问题的报告》,对审判中存在的缺乏定罪量刑具体标准、已有定罪量刑标准过高、侵犯知识产权罪与生产、销售伪劣商品罪、非法经营罪的竞合、罪与非罪的界限难以把握以及一些概念的理解等问题提出了意见,并在此基础上正在抓紧起草《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的司法解释》。关于专利侵权判定基准的司法解释稿,在进一步讨论、修改后,将正式向社会公开征求意见。针对目前植物新品种审判和不正当竞争诉论中存在突出问题,也将适时提出指导性意见。
总之,站在知识产权司法保护的新起点上,机遇与挑战并存,困难与希望同在,各级法
院和知识产权法官将以“三个代表”重要思想和十六届三中全会精神为指导,以“公正与效率”为主题,践行“司法为民”思想,抓住机遇,迎难而上,开拓进取,努力把我国知识产权司法保护事业再推上一个新台阶。
第四篇:知识产权保护
主题:我身边的知识产权保护
在刚刚过去的世博会,大家应该是记忆犹新吧!
世博会是人类智慧的集中体现。世博园内,新创造、新技巧、新展品令人眼花缭乱,从世博会会徽、吉祥物海宝衍生出的诸多特许商品,也吸引了大家踊跃购置。这些世博会商品的背后,满载着创造者的辛苦劳动。
可在这些特许商品开售的同时,你可曾发现许多不法商贩为了谋图暴力制作了许多盗版的海宝挂件、公仔等等。真可谓是“挂羊皮卖狗肉”!盗版的海宝公仔做工粗糙,有许多参差不齐的线头,根本无法与真版的海报公仔相比较。
很明显,这些不法商贩侵犯了创造者的知识产权,应当受到法律的制裁。
但是,我想在座的各位有许多不明白知识产权的定义吧,那么,何为知识产权呢?所谓“知识产权”,是指“权利人对其所创造的智力劳动结果所拥有的专有权利”。
世博园内,从海宝公仔到转为世博设计的菜肴......所有这些都是有知识产权的,未经允许不能随便应用。
不过奇怪的是,就是有人心甘情愿的去买这些盗版的商品,为什么呢?因为盗版商品很便宜。人们贪图小利去买那些盗版商品,从而为盗版商品提供了市场,因此盗版货泛滥。
从这个角度上看,保护知识产权非一日之功,不仅需要法律与制度的保障,也需要全民建立尊重知识产权的意识,谢绝盗版,支持正版。
对于知识产权维护而言,每个人都应从我做起,共同庇护人类文明的智慧结果。
维护知识产权保护同时也是对人们利益的维护,在社会经济中,经营者是由一群有组织的群体构成的,拥有较多的商品信息,而消费者却是个人,拥有的商品信息量远远不如经营者。所以经营者玉消费者存在不平等性。再加上,如今社会,即使是赝品也是做的十分逼真的。消费者根本无法区分真品与赝品。因而时常发生消费者用真品的价格却买了赝品的事例。不仅是原创者的知识产权受到了侵害,而且消费者的利益也受到了损害。
综上所述,可见维护知识产权的重要性不仅是为他人同样也是为自己。
第五篇:知识产权保护
知识产权,指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利”,一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。知识产权是智力劳动产生的成果所有权,它是依照各国法律赋予符合条件的著作者以及发明者或成果拥有者在一定期限内享有的独占权利,它有两类:一类是版权,另一类是工业产权。版权是指著作权人对其文学作品享有的署名、发表、使用以及许可他人使用和获得报酬等的权利;工业产权则是包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、商标、服务标记、厂商名称、货源名称或原产地名称等的独占权利。
按照内容组成, 知识产权由人身权利和财产权利两部分构成,也称之为精神权利和经济权利。所谓人身权利,是指权利同取得智力成果的人的人身不可分离,是人身关系在法律上的反映。例如,作者在其作品上署名的权利,或对其作品的发表权、修改权等,即为精神权利;所谓财产权是指智力成果被法律承认以后,权利人可利用这些智力成果取得报酬或者得到奖励的权利,这种权利也称之为经济权利。它是指智力创造性劳动取得的成果,并且是由智力劳动者对其成果依法享有的一种权利。一是知识产权的独占性,即只有权利人才能享有,他人不经权利人许可不得行使其权利。知识产权是一种无形产权,它是指智力创造性劳动取得的成果,并且是由智力劳动者对其成果依法享有的一种权利。这种智力成果又不仅是思想,而是思想的表现。但它又与思想的载体不同。权利主体独占智力成果为排他的利用,在这一点,有似于物权中的所有权,所以过去将之归入财产权。
二是知识产权的对象是人的智力的创造,属于“智力成果权”,它是指在科学、技术、文化、艺术领域从事一切智力活动而创造的精神财富依法所享有的权利。其客体是人的智力成果,这种智力成果属于一种无形财产或无体财产,但是它与那种属于物理的产物的无体财产(如电气)、与那种属于权利的无形财产(如抵押权、商标权)不同,它是人的智力活动(大脑的活动)的直接产物。三是知识产权取得的利益既有经济性质的也有非经济性的。这两方面结合在一起,不可分。因此,知识产权既与人格权亲属权不同,也与财产权(其利益主要是经济的)不同。四是知识产权的地域性和时间性,知识产权的地域性是指即除签有国际公约或双力、多边协定外,依一国法律取得的权利只能在该国境内有效,受该国法律保护;知识产权的时间性,是指各国法律对知识产权分别规定了一定期限,期满后则权利自动终止。
即独占性或垄断性;除权利人同意或法律规定外,权利人以外的任何人不得享有或使用该项权利。这表明权利人独占或垄断的专有权利受严格保护,不受他人侵犯。只有通过“强制许可”,“征用”等法律程序,才能变更权利人的专有权。
知识产权的客体是人的智力成果,既不是人身或人格,也不是外界的有体物或无体物,所以既不能属于人格权也不属于财产权。另一方面,知识产权是一个完整的权利,只是作为权利内容的利益兼具经济性与非经济性,因此也不能把知识产权说成是两类权利的结合。例如说著作权是著作人身权(或著作人格权、或精神权利)与著作财产权的结合,是不对的。知识产权是一种内容较为复杂(多种权能),具经济的和非经济的两方面性质的权利。因而,知识产权应该与人格权、财产权并立而自成一类。