第一篇:知识产权最终版-自己整理的期末总结
知识产权:指人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的权利。知识产权法:指因调整知识产权的归属、行使、管理和保护等活动中产生的社会关系的法律规范的总称。著作权:指作者和其他著作权人对文学,艺术和科学工程作品所享有的各项专有权利。
作品:通过作者的创作活动产生的具有文学、艺术或科学性质而以一定物质形式表现出来的一切智力成果。著作人身权:指作者通过创作表现个人风格的作品而依法享有获得名誉、声望和维护作品完整性的权利。作者:指进行文学、艺术或科学创作的人,即进行直接产生文学、艺术或科学作品的智力活动的人。邻接权:指作品传播者对其传播作品过程中所作出的创造性劳动成果所享有的权利。
著作权限制:指法律规定著作权人对某部作品享有充分权利的同时,在作品的利用方面对社会必须履行一些义务。实用新型:指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,又称小发明或小专利。发明人:指发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
商标:商标是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的,用于区别商品或服务来源的,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合,或上述要素的组合,具有显著特征的标志,是现代经济的产物。
知识产权的对象:为精神之产物,为人的精神创造物,为脑力劳动的创造性成果,为财产性信息知识产权的特征:从所有权具有的基本特征看知识产权是一种所有权而且是无形财产所有权。与有形财产所有权一样知识产权也是一种绝对权对世权;除法律另有规定外知识产权所有人之外的任何人未经知识产权所有人许可或者授权不得擅自使用其知识产权。(1)知识产权客体的无形性或者非物质性。该特征是指作为知识产权客体的智慧财产是无形的非物质的即知识产权客体(或者智慧)不占有任何物理空间看不见摸不着但能被人们所感知能够以某种有形形式复制;(2)知识产权的法定性。该特征是指知识产权虽然是由人类智力活动创造的智慧财产产生的但是并非每一项这样的成果都能产生相应的知识产权;(3)知识产权独占性或者专有性。该特征是指一般情况下某一具体的智慧财产在一个法域内只能有一个主体在某种类知识产权上依法享有其权利其他人就相同主题的智慧财产取得相同种类的权利但特殊情况除外;(4)知识产权的时间性。该特征是指一般情况下依法取得的知识产权只能在法律规定的时间内受保护一旦超过法律规定的保护期知识产权就丧失其法律效力相应的创5第一编知识产权法造性成果、标记性成果或者经营管理经验等蕴涵有智力因素的成果就进入公共领域成为全人类的共同财富任何人在不侵犯其可能存在精神权利的前提下可以自由利用之。知识产权与物权的区别:
1、权利的对象或标的的不同。物权的对象是动产和不动产以及其他实实在在存在的物。只是产权的对象是知识,是不含物质实体的思想或情感的表现形式,是非物质的客观存在。
2、物权与知识产权虽然同为绝对权力,但是在独占性、专有性和排他性上,知识产权显然要弱于物权。
3、物权人的利益通常可以借助事实上对物权对象的占有实现,知识产权利益的实现则须仰仗法律的保障。
4、但知识产权与物权发生冲突时,知识产权通常要让位给物权。
5、知识产权的期限不同于物权的期限法律规定知识产权期限届满,权利归于消灭,作品进入公共领域,物权无此规定。两大法系对著作权区别:英美法系是产生于普通法历史环境中的英国的版权制度,可以说是从出版商的特权脱胎而来,虽然权利性质发生了质变,权利主体在法律的名义上也转到作者方面,但长期形成的产业传统仍然是出版商在涉权关系占主导地位。大陆法系是把对作者人格的尊重置于财产权上,于是在法律形式上,作者的利益成了这一系列权利的核心,更强调对人权理想追求的关注作品的特征:1作品是思想情感的表现形式,不是思想情感本身2作品应当具有独创性3该表现形式属于文学艺术和科学的范畴著作权发保护对象:文学艺术作品,即文学作品、口述作品、音乐戏剧曲艺舞蹈杂技艺术作品、美术建筑作品、实用艺术作品、摄影作品、电影等影视作品、设计图模型等合作作品著作权归属:合作作品的作者共同享有著作权。其中,无法分割的合作作品著作权,适用财产共同共有原则,由合作作者共同共有。对著作权的行使,有规定的按规定,有约定从约定,约定不得违反著作权法,都无上述的按共有原则。合作作品不可以分割的其著作权由各合作作者共同享有,通过协商一致行使,不能协商一致有无正当理由任何一方不得组织另一方行使,但所得利益应合理分配所有合作者。可以分割的可以对自己的部分行使著作权职务作品著作权归属:1职务作品的著作权通常属于事实作者,即自然人作者2主要是利用法人或其他社会组织的物质条件创作的,作者享有署名权,其他权利由法人或其他社会组织享有,法人或其他社会组织可以给予作者适当奖励3根据劳务合同,由法人或其他社会组织主持,根据法人或其他社会组织的意志创作,并由该法人或社会组织承担责任的职务作品,法人或社会组织被视为其作者
专利申请的原则:1 书面原则:申请人为获得专利权所需履行的各种法定手续都必须依法以书面形式办理。2 先申请原则:两个以申请人上分别采取同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。3 先发明原则:略。
4单一性原则:狭:一件专利申请的内容只包含一项发明创造,不能将两项获两项以上的发明创造作为一件申请提出。广:既包含狭义又包含同样的发明创造只能被授权一次 5 优先权原则:依《巴黎公约》申请人在任一成员国首次提出正式专利申请后的一定期限内,又在其他成员国就同一内容发明创造提出专利申请的,可将其首次申请日作为其后续申请的申请日。专利权的产生的实质条件:积极条件:1 新颖性:判断一项技术在某一特定时间之前是否已经公开。我国规定:新颖性是指发明或实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向专利局提出过申请,并记载在申请日公布以后的专利申请文件或者公告的专利文件中 2 创造性:a由专业人员来判断b开拓性c目的与效果的不可预测性d难易程度 3 实用性:一项发明创造能够在产业上进行制造或使用,并且能够产生积极效果。a实施性b有益性专利权对象1发明:前人没有的、先进的、经过实践证明可以应用的一种重大的科学技术新成就2 实用新型: 对物品的形状、结构或组合所作的革新设计,又称小发明3对产品的形状、图样、色彩或其结合作出的富有创新美感而适于工业上应用的新设计专利权的限制 :1专利权保护期20年2 首次销售:指当专利权人自己制造或许可他人制造的专利产品上市经过首次销售之后,专利权人对这些特定产品不再享有任何意义上的支配权,简单说购买者对这些产品的再转让或使用都与专利权人无关.这种情况被称为首次销售,也有人称权利耗尽或权利用尽.3 善意侵权:在不知情状态下销售或使用了侵犯他人专利权产品的行为。4 先行实施: 是指在专利申请日前已经开始制造与专利产品相同的产品或者使用与专利技术相通的技术,或者已经作好制造、使用的准备的,依法可以在原有范围内继续制造、使用该项技术。实施者的这种权利被称作先行实施权或简称先用权。5 临时过境 6 非营利实施7 为行政审批而实施。强制许可是指国务院专利行政部门依照专利法规定,不经专利权人同意,直接允许其他单位或个人实施其发明创造的一种许可方式,又称非自愿许可。职务发明的归属 :1执行本单位任务所完成的发明创造a在本职工作中做出的发明创造b履行本单位交付的 本职工作之外的任务所做出的发明创造c退职,退休 调动工作后1年内做出的,与其原单位单人的本职工作或分配的任务有关的发明创造2 利用本单位物质条件完成的。此两种情形专利权均归单位所有。商标法的基本原则 :1保护商标专用权与保障消费者和生产者,经营者共同利益原则2 注册原则3 申请在先原则4 审查原则包括实质审查与形式审查5 自愿注册原则6 同一注册,分级管理原则7 商标注册于商标评审相结合的商标确权原则及司法救济原则商标的分类:1 等级商标(标注不同档次)2 从属商标(主商标与从商标)3 备用商标(贮存商标)4 联合商标(类似商标)5 防御商标(不同类别商品的相同商标情形)按照商标的功能、用途、作用的分类:①等级商标。指同一经营者在自己生产经营的不同等级的同类商品上试用的系列商标。②从属商标。指同一经营者在自己生产经营的不同规格、型号、样式的同一种商品上除试用统一的主商标外,为区别各自的特征而使用的从属于主商标的专用于标志某一特定商品的商标。③备用商标。贮藏于企业内部待用的注册商标。④联合商标。指商标所有人在同一种商品或类型商品上注册的与主商标相近似的一系列商标。⑤防御商标。指所有人在与注册商标所指定的商品和服务不同的其他列别的商品或者服务上注册的同一商标。商标使用和注册的消极条件:一。绝对禁止条件:①维护我国国家尊严和尊重他国及国际组织的规定。②禁止具有不良社会影响的标志商标的规定。③关于地名作商标的禁止规定。④三维标志的禁用条件。⑤禁止使用他人的驰名商标。⑥不得损害被代理人的商标权益。⑦禁止使用虚假地理标志。二。相对禁止条件:①仅有本商品的通用名称、图标、型号的。②仅仅直接表示商品的质量。③缺乏显著特征的标志。注册商标的积极条件:①商标的显著性。②商标不得与他人的商标混同。我国商标权取得的原则:①确定商标权的原则-注册原则。②自愿注册原则。③以使用在先为补充的申请在先原则。④优先权原则。注册商标的终止:一。注册商标的撤销:1.有下列情形之一由商标局责令在限期内改正或由商标局撤销其注册。①自行改变注册商标的。②自行改变注册商标注册人名义。③自行转让注册商标的。④连续三年停止使用注册商标的。⑤使用注册商标欺骗消费者的。2.已经注册的商标,违反商标法禁用条款规定,以不正当手段取得注册的,由商标局撤销注册商标。3.对已经注册的商标有争议而且争议理由成立,由商标评审委员会裁定撤销。驰名商标及其保护:驰名商标通常指那些在市场享有较高声誉,为相关公众所熟知,并且有较强竞争力的商标。一。对未注册的驰名商标予以保护。二。放宽驰名商标注册的显著性条件。三。扩大驰名商标的保护范围。四。驰名商标所有人享有特别期限的排他性。侵犯商标权的表现形式:
一、未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标行为。
二、销售侵犯商标专用权的商品的行为。
三、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售这种标识的行为。
四、未经商标注册人同意,更换注册商标并将该更换商标的商品又投入的。
五、给他人的商标专用权造成其他损害的。
第二篇:知识产权期末要点总结
知识产权范围
知识产权要点分析
1. 什么是知识产权管理:知识产权管理是指对知识产权工作加以计划,组织,协调后控制的活动和过程。知识产权的内容:企业的知识产权管理,事业单
位的知识产权管理,以及知识产权主管部门的知识产权管理(P2)
2. 企业知识产权管理的特征:法律性,市场性,动态性,从属性,文化性(P3)
3. 企业知识产权管理的目标:利用相关资源,实现知识产权资源的优化配置,为企业的市场竞争服务。具体而言:(P6)
4. 公司知识产权管理经过时期:防御期,降低成本期,创造利润期,企业内部
整合期,公司前景规划期。
知识产权管理部门制定有关人员聘用,指企业依托自身内部的 的利用保护等方面的管理制度。构建 奖励或惩罚,知识产权行政手段:
企业的知识产权管理体 系,以保证其有效运作。 相关制度,政策来处理本企业的知识指企业运用知识产权的企业知识产权管理的手段(P8)法律手段:5.产权事务 以市场竞争为内容,市场效益为目标指企业以市场为导向,市场手段: 识产权工作进行管理。,运用市场手段对其知
能力有利于增强企业的创新 产权保护能力 有利于增强企业的知识
可以更好的运营企业的知识产权 6. 知识产权管理的意义(P18):以提高应对知识产权纠纷的能力通过知识产权管理,可
有利于协调企业各职能部门的工作 有利于企业的对外交流 形象 有利于树立良好的企业
7.知识产权管理部门的职能(P29):
(1)制定企业的知识产权战略和知识产权管理制度
(2)协调企业内各职能部门在知识产权工作中的关系,以保证知识产权工作的顺利开展
(3)实施企业高层关于知识产权重大问题的决定
(4)收集,整理和分析与本企业经营相关的知识产权信息,为本企业知识产
权的研发,知识产权工作的计划与调整提供参考
(5)管理本企业的知识产权,包括知识产权的取得(专利申请,商标取得等),知识产权的维持(如专利年费的缴纳,注册商标的续展等)以及知识产
权的保护
(6)参与企业的知识产权的交易,为企业的知识产权贸易提供咨询意见
(7)处理与企业有关的知识产权纠纷
(8)负责企业员工知识产权知识和意识的培训
8.就知识产权工作代表企业进行对外交流
专利信息管理专利挖掘
知识产权的取得知识产权的维护与运营知识产权的综合管理9.企业知识产权岗位职责包括(P32)处理知识产权纠纷发明创造的奖酬管理知识产权教育
与专利事务所或律师的联络
10.企业专利管理:指企业为了实现最大的经济效益和获取最大的竞争优势,以
专利制度为依据,根据企业的发展战略,对企业的生产经营中涉及的专利活动进行的统筹安排和管理。
技术信息专利信息的种类包括(P44)法律信息 11.经济信息
12.专利信息的检索与收集(P47):
专利信息检索系统包括:纸载体检索系统,缩微检索系统和电子检索系统。企业进行专利信息检索的策略主要包括专利技术信息检索,专利性检索,侵
权检索,专利法律状态检索,同族专利检索及技术贸易检索。
13.专利信息的分析(P49):企业根据不同的决策需求选取不同的参数进行定量或定性的分析
14.取得专利权的目的(P53):
(1)垄断相关市场
(2)为竞争对手的技术发展设置障碍
(3)防止竞争对手绕过自身专利
(4)增加与竞争对手谈判的筹码
(5)通过运营获得丰厚利润
15.申请前的决策分析(P54):看看
16.在我国,专利分为发明,实用新型和外观设计三种(P56)
17.向外国申请专利的两种途径(p59):一是通过《保护工业产权巴黎公约》的规定向各国分别申请,二是利用《专利合作条约》(PCT)以一种语言向一个专利局提交一份申请,以在进入一个国家阶段前代替多份外国申请。
18.企业专利资产的运营包括两个方面(P64):一是将自己享有的专利许可他人
使用,或者转让给他人,将专利作为无形资产作价投资等;二是获取他人专利的实施权,或者受让他人权利,接受他人的专利作为无形资产作价投资入股等。
19.对发明人或设计人的奖酬管理应该建立在公平和实效的基础上。
20.涉及他人专利情况下的管理(P69):看一看。
21.选择和设计的商标应当具有法律上的“显著性”。(P74)
22.商标显著性取得的两种途径(P75):一是通过对商标构成要素的精心设计,从而使商标具有显著性,也就是构成商标的符合本身便于识别能够引起消费者的注意。二是通过使用而使其商标产生显著性。
23.根据商标显著性的强弱,商标分为(P76)
计人臆造出来的在现实生活中并不存在的词汇而组成的商标。臆造性商标:由商标设意义的词汇构成的商标,但该商标所用的词汇意义由某一语言中具有实际任意性商标:或服务)没有关系。与使用该商标的商品(或服务之品质,质量,功能,目的等特征(或特性)以隐含的方式暗示商品)可以通过想象联想到使用该商品(或服务)的某些的商标,消费者(用户暗示性商标:
特性。品或服务的特点或特性的词汇构成的商标。如直接描指由直接描述或叙述商称,仅仅叙述商品的产地,名称,特点,质量,数量描述性商标:术商品或服务的通用名
,功能等特性的商标都是描述性商标。
24.商号权:商号是企业以及其他商业主体为了表明不同于他人的特征而在营业
中使用的专属名称。(P81)
25.商标设计的三种途径:(P82)
(1)委托专门的商标设计机构代为设计,其优点在于他们拥有专业的设计人
员,其设计的商标质量具有一定的保证;
(2)对外公开征集商标,这种方式可以给企业提供更大的选择范围,但在选
中某一商标时,企业应当与应征人就该商标的相关权利归属作出约定,以免日后发生纠纷。
(3)企业自行设计,这要求企业具有专门的设计人员。
26.商品设计的原则。(P83)
(1)设计的商标应当符合消费者心理和风俗习惯
(2)设计的商标应当与使用该商标的商品或服务的特点相符合(3)商标的设计应当注意创新,使其具有独创性,即设计的商标要创新新颖,独具匠心,避免落入俗套
(4)设计的商标应当简洁,明了,易读,易懂和易记,应避免使用过于复杂的商标
27.商标注册的时机选择:我国实行申请在先原则。(P89)
28.我国商标申请的优先权包括(P93):
(1)商标申请日期的优先权,即商标注册申请人自其商标在外国第一次提
出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出
商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条
约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权,其第一次申请的日期作为在后申请的日期。
(2)临时性保护的优先权,即如果商标是在中国政府主办的或者承认的国
际展览会展出的商品上首次使用的,则自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。
商标国际注册29.境外注册的途径包括(P98): 逐一国家注册
通过地区性公约组织提交申请
注册国家和地区的选择得的不同,采用相应的注册策略针对不同国家商标权取30.境外注册的策略(P99)类别的选择注册商标的商品和服务
优先权的利用
31.注册商标的有效期为十年。商标的续展(P101)看看。
32.商标的正确使用(P103)。
(1)不要自行改变注册商标
(2)不要自行改变注册商标的注册人名义,地址或者其他注册事项
(3)不要自行转让注册商标
(4)保证商品的质量,不要以次充好,欺骗消费者
33.许可方式的选择及许可方式的内容。(P104)
(1)独占使用许可。指企业在约定的期间,地域和以约定的方式,将其商
标仅许可一个被许可人使用,企业自己在合同约定的时间时间和地域
范围内也不能使用。
(2)排他使用许可。指企业在约定的期间,地域和以约定的方式,将其商
标仅许可一个被许可人使用,企业在此范围内仍可使用该商标,但不
能另行许可他人使用该商标
(3)普通使用许可。是指企业在约定的期间,地域和以约定的方式,许可
他人使用其商标,并可自行使用该商标和许可他人使用。
34.联合策略商标的运用以及注册联合商标策略(P109)。
联合商标:指同一商标所有人将某个商标及与其近似的若干商标,在同一商
标或类似商标上注册,这些近似商标即为联合商标。
35.注册防御商标。(P109)
防御商标:指同一商标所有人在本商标所使用的商品以外的其他商品上注册的同一商标。
36.商标淡化的防止。(P110)
(1)防止相同或近似商标的注册
(2)防止商标退化为商品通用名称
(3)防止商标的丑化
(4)防止他人将企业的商标用作其他商业标志
37.职务作品权利归属;(P117)看一看。
38.委托作品的权利归属:著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。
39.进行著作权登记的意义(P126):
(1)著作权证书是作者享有著作权的初步证据,具有公信力。
(2)有利于交易的进行
(3)取得著作权登记的软件可以得到国家的重点保护
(4)取得著作权登记的软件可以享受一定的税收优惠
(5)取得著作权登记的软件有利于其作为技术出资入股
40.商业秘密的范围(P131):
(1)技术信息 指人们在生产实践中所总结或发现的,能在实践中应用的技
术信息,技术数据或技术知识。
(2)经营信息 指经营管理方法及与经营管理方法相关的资料和信息
41.商业秘密的判断标准(P132):秘密性,价值性,保密性。
44.企业员工的管理:(P144)看看。
(1)员工招聘的管理
(2)对员工进行商业秘密保护的培训和教育
(3)与员工签订保密协议
(4)加强人才流动的管理
(5)涉密员工离职时的措施
45.企业在商业秘密被侵害时的救济措施。(P151)看看。
46.企业知识产权战略管理:就是企业作为对其知识产权战略的制定,调整,实
施和控制等进行管理,以使其符合企业发展的需要。(P220)
法律性 保密性
对独立性整体上的非独立性与相企业知识产权战略的特点(P221):47.风险性 时间性和地域性 灵活性
48.企业知识产权战略的地位和作用(P222)
(1)企业知识产权战略是企业经营战略的重要组成部分
(2)企业知识产权战略有助于企业进行市场竞争
(3)企业知识产权战略是国家,地区以及行业知识产权战略实施的基础
49.企业知识产权战略的制定起点(P224)
50.企业的专利战略:指企业面对激烈竞争的环境,自觉主动的利用专利文献提
供的新技术,新产品信息,利用专利制度提供的法律保护和其他种种条件,促进专利技术的开发和科技创新,在技术竞争和市场竞争中,有效的保护企业的合法权益,牟取最大经济利益,从而求得企业长期生存和不断发展而制定和实行的一种长远规划和整体战略。(P227)
51.根据专利战略的可将企业的专利战略分为御型专利战略和混合型专利战略。(P227)
52.进攻型专利战略:企业利用与专利相关的法律,技术和经济手段,通过预测
未来技术的发展方向,积极主动的开发新技术,新产品,并及时申请专利取得法律保护,以此抢占和控制市场的专利战略形式。(P228)
53.基本专利:基本专利往往是一个技术领域具有开拓性和基础性作用的专利。
有些基本专利直接影响到一种技术或产品的产生。(P229)
54.基本专利战略:是指企业以某些技术或某件产品的心技术的研究开发为基础,并将其研究开发的核心技术申请专利并取得专利权,以此获得其所属领域的支配地位的战略形式。(P229)
55.专利网战略:指企业围绕基本专利进行与其配套的技术开发并申请专利,使
企业在基本专利的周围构筑起由多项或众多外围专利组成的专利网。(P230)
56.防御型专利战略特点:“以小胜大”,“以守为攻”。(P235)
57.企业可以通过以下几种方式绕开对方的专利技术:(P238)
(1)开发与竞争对手的专利权不抵触的技术
(2)使用替代技术
(3)如果企业在他人申请专利前便开始制造相同产品,使用相同方法或者
已经作好了制造,使用准备的,则可以主张先用权,即企业可以在原
有的范围内继续制造使用
(4)在不受专利地域保护范围内利用他人专利
58.商标使用模式的选择(P240):
(1)无商标模式(2)单一商标模式(3)个别商标模式(4)同类商标
使用同一件商标的模式
(5)主副商标模式
59.商标使用的策略(P245)
(1)企业使用商标时应将商标置于显著位置
(2)企业在进行广告宣传时应突出商标的宣传
(3)充分利用各种机会宣传企业商标
(4)商标使用时的权利声明
(5)稳定使用策略
60.知识产权人才的知识结构:(P252)
(1)法律知识(2)专业技术知识(3)语言能力(4)管理知识和能力
61.企业组建知识产权人才队伍的原则:(P254)
(1)符合本企业行业的特点
(2)具备相应的知识和能力,这种知识和能力要求应当根据工作岗位的不同予以设定
(3)规模适中
62.企业知识产权人才队伍的层次(P254):
(1)战略决策层 负责企业知识产权的战略规划。
(2)管理层 负责企业知识产权日常管理工作
(3)实施层 负责企业知识产权的具体事务
63.企业组建知识产权人才队伍的途径(P254):
(1)招聘的形式,吸收具备相应知识和能力的人才到企业从事相关工作
(2)企业通过培养的方式组建知识产权人才队伍
(3)混合式,即综合采用聘用和培训的方式组建本企业知识产权人才队伍
第三篇:知识产权期末作业
一、简答题
1、著作权的保护对象:就是著作权法保护的文学、艺术和科学作品。
1作品须具有客观的表达方式,著作权保护的客体,有以下几个特点:○2作品属于文学、即作品具有物质感知性(反映一定的思想或情感)○
3作品必须具有独创性○4可复制性。艺术和科学领域范畴○即:著作权法不保护作者在其作品中反映的思想和观点,著作权只保护作者思想的表达,不保护作品反映的思想和观点。
1.它们都与作品相联系。○2.2、著作权与邻接权的关系:共同点:○
3.它们都具有严格的地域性。1.它们都是法律规定的权利。○区别点:○2.它们的客体不同。○3.它们的权利内容不同。○4.它们的主体不同。○它们的保护期限不同。
3、专利权的取得条件:发明、实用新型获得专利权的实质条件: 新颖性、创造性、实用性。对于外观设计获得专利权的实质条件为:新颖性、创造性、不与他人在先取得的合法权利相冲突。
4、职务发明归属规则:对一般职务作品的归属,著作权归作者享有,单位在业务范围内可优先使用,优先使用期限为2年。职务作品完成两年内,○经单位同意,作者许可第三人以与单位使用的相同方式使用作品,所获报酬由作者与单位按约定的比例分配。作品完成两年的期限,自作者向单位交付作品之日起计算。
2职务作品完成两年后,单位仍可自由使用,而作者也可自由许
○可他人与单位相同的方式使用,但获得的报酬要跟单位按比例分配。职务发明的归属:
1、有合同,按合同规定;
2、虽利用本单位物质技术条件,但约定返回资金或缴纳使用费的,不属于职务发明。
3、未约定者,依法律规定。
5、专利申请各阶段的保护措施:专利申请后:技术秘密保护措施。专利公布后:临时保护措施。专利授权后:专利权保护。
6、商标权的内容:指注册商标所有人对其注册商标享有的专有使用、任何他人未经许可不得使用该注册商标的法定专有权利。具体有:使用权、禁止权、许可权、转让权。
1、在市场上享
7、驰名商标保护的规则:首先,驰名商标指的是:○
2、为公众所知。○
3、该商标为注册商标。驰名商标享有较高声誉。○
1、国际保护,另一商标系复制仿造或翻译他人的驰名有以下保护:○商标并用于相同或类似的商品上,易于造成混乱,成员国应在本国法律允许下或应当事人的请求,拒绝或取消另一商标注册,并禁止使用。对不诚实手段取得注册或使用的商标提出取消并禁止使用的要求,不
2、国内保护,驰名商标持有人认为其权利受到侵害时,可受时限。○以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
1、固有显著性○
2、获得显著性○3、8、商标显著性判断考量因素:○显著性的退化与消失
1、未经商标注册人的许可,在同一种商
9、商标侵犯行为的类型:○
2、品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。○销
3、伪造、擅自制造他人注册商标售侵犯注册商标专用权的商品的;○
4、未经商标注册标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;○
5、人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;○给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
10、微博著作权授权行为的类型:该微博作品具有独创性,那么该作品就应该被保护。作品独创性的判断不在于文字的多寡,而在于通过文字所传达出来的精妙构思和遣词造句的功底。这可能是微型小说、微型散文、微型童话或微型诗歌等多种文学样式,以微博为载体表现了出来。
五朵金花著作权侵权案
1.本案例中,《五朵金花》电影剧本系云南省委宣传部创作,《五朵金花》电影剧本的著作权是否该有该由国家享有,为什么? 答:不该由国家享有,因为影视作品的著作权归制片人享有,但是导演、编剧、作词、作曲、摄影等享有署名权和获得报酬权。影视作品中的剧本、音乐等可单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。本案例中,国家并未购买《五朵金花》的版权,宣传部也并未将该作品捐献给国家。所以国家不能享有著作权。2.原告的诉讼能获得法院的支持吗?为什么?
答:不能,《五朵金花》剧本是一部完整的文学作品,“五朵金花”四字仅是该剧本的名称,是该剧本的组成部分,读者只有通过阅读整部作品才能了解作者所表达的思想、情感、个性及创作风格,离开了作品的具体内容,单纯的作品名称“五朵金花”因字数有限,不能囊括作品的独创部分,不具备法律意义上的作品的要素,不具有作品属性,不应受著作权法保护。综上,被告曲靖卷烟厂使用并注册“五朵金花”商标的行为,不视为违反《著作权法》,不构成侵权。
《红楼梦》
1.D电视台侵犯了那些主体的权利?被侵犯的权利分别为什么? 答:D电视台,侵犯了B电视台和C影像出版公司通过有线和无线方式按照事先安排之时间表向公众传播、提供作品的定时在线播放、下载、传播的权利,侵犯了B、C依照著作权法享有的“其他权”。2.E录影厅侵犯了那些主体的权利?分别是什么? 答:侵犯了C影像出版公司的放映权。
3.F电视台是否拥有《红楼梦》的著作权,是否侵犯那些主体的权利,被侵犯的权利分别是什么?
答:不拥有,F电视台只是根据别人作品改编缩减而成,并未取得A创作团队的许可,所以侵犯了A创作团队的著作权。同时由于F电视台的播放导致B电视台和C影像公司的经济损失,所以也侵犯了B/C的电视广播权和放映权。
4.G网站经营者的行为是否合法,侵犯了那些主体的权利? 答:不合法,G网站经营者未经著作权人许可,复制发行他人作品,已构成侵犯侵权行为。侵犯了A的著作权、B的信息网络传播权、C的信息网络传播权 5.H同学的行为是否合法,是否侵犯了其他主体的权利?
答:H同学的行为是合法的,按照著作权法第22条规定的12种合理使用的方式可以很明显的看出,H同学的行为属于“为个人学习、研究或欣赏,使用他人已经发表的作品”,故不构成侵权行为,也并未侵犯其他主体的权利。
6.A、B、C三方分别享有权利?
答:A享有著作权。B、C享有该作品一定地域,时间和使用方式下的使用权。
案例分析题 书法家甲先生
1、甲先生的题字是否为著作权意义上的作品,为什么? 答:是,因为按照《著作权法》第二条“我国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权”。即我国公民对于著作权是以自动取得为原则而设立的。
2、乙先生与旅行社的行为人是否构成侵权,为什么?
答:乙先生和旅行社的行为构成了侵权,按照我国著作权法第25条规定:“转让本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利,应当订立书面合同。”第27条规定:“许可使用合同和转让合同中著作权人未明确许可、转让的权利,未经著作权人同意,另一方当事人不得行使。”而本案例中,乙先生和旅行社的行为典型属于第27条规定的现象。因此构成了侵权。
王府井
1、试分析商标局驳回注册的理由是否成立?
答:商标局驳回注册的理由不成立:○1中国商标法第十条第二款规定:“县以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”所以“王府井“作为地名商标是合法的。○2商标局采用地理标志的定义:“指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志”。来驳回申请人的理由显然并不合适。
画家
1、从李成与作品公司的关系而言,这批画属于什么作品? 答:这批画属于委托作品。
2、这批画的著作权应归谁所有,为什么?
答:归李成所有,《中华人民共和国著作权》第十七条规定:“受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受委托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。”在本案中,作品公司并未与李成设定合同,所以,著作权仍属于受托人,即李成。
3、礼品公司在这幅画上享有什么权利?
答:礼品公司在这幅画上享有作品的邻接权,但是由于本案例中礼品公司未与李成签订明确的合同,所以礼品公司在对画作进行使用时,应先与李成进行协商告知,不能非法私自使用。
第四篇:大二知识产权考试(绝对原创自己总结)
一.知识产权概念:知识产权是指对智力劳动成果依法所享有的占有、使用、处分和收益的权利。
二.知识产权特征:
1,地域性,即除签有国际公约或双力、多边协定外,依一国法律取得的权利只能在该国境内有效,受该国法律保护;
2,独占性或专有性,即只有权利人才能享有,他人不经权利人许可不得行使其权利;
3,时间性,各国法律对知识产权分别规定了一定期限,期满后则权利自动终止。
三.著作权概念:著作权,又称为版权,是指文学、艺术和自然科学、社会科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。它是自然人,法人或者其他组织对文学,艺术或科学作品依法享有的财产权利和人身权利的总称。
四.著作权特征:1)内容的双重性2)具体化的专有性3)著作人身权保护期的无限性
五.著作权的主体:P36一般意义上的著作权主体
(一)作者
(二)继受人
继受人,是指因发生继承、赠与、遗赠或受让等法律事实而取得著作财产权的人。
(三)外国人和无国籍人
六.演绎作品的著作权人: 1
(一)演绎作品的概念:演绎作品,又称派生作品,是指在已有作品的基础上,经过改编、翻译、注释、整理等创造性劳动而产生的作品。
(一)著作权的一般主体:(作者:创作作品的公民是作者;)
(二)演绎作品的著作权
(三)合作作品的着作权人
(四)汇编作品的著作权人
(五)影视作品的著作权人
(六)职务作品的著作权人
(七)委托作品的著作权人
(八)原件所有权转移的作品著作权归属
(九)作者身份不明的作品著作权归属
七.著作权客体: 著作权的客体指的是作品。
什么是作品:著作权法实施条例第二条:作品指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式复制的智力创作成果。
八.作品的法律特征或者必备的条件:
独创性:作品必须是作者创造性的独立完成的成果;例:自己创作,不是抄袭或剽窃;判断一部作品的独创性是不容易的,独创性标准也是很低的;相似不能说是抄袭或剽窃,翻译同一小说,或根据同一题材写出的小说或其他作品很可能有相似的地方。可复制性:也就是能够以一定的物质形式表现或固定下来,供他人利用;有载体:纸、录音、录象等;《中华人民共和国著作权
法》52条规定:“本法所称的复制,指印刷、复印、临摹、拓印、录音、录象、翻录、翻拍等方式将作品制成一份或多份的行为。”
九.作品的分类:
*受保护的作品
1、文字作品:指以文字、数字或书写符号创作的作品。符号不仅仅指文字,还指速记、电讯、数字、点字等。
2、口述作品:以口头语言即席创作作品:演说、讲课、辩论等;
3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;
4、美术、建筑作品;
美术作品:指以线条、颜色创作富有美感形象的作品。1)纯美术作品(绘画、书法);2)实用工艺美术:如:戏剧服装、家具以及带有图案的制品等。美术作品同样有一个独创性的文体:
5、摄影作品:指借助器械,在感光材料上记录客观物体形象的艺术作品:如人物照片、风景照片、艺术摄影。艺术摄影的版权问题。
6、电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品;
7、图形作品:工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;
8、计算机软件;
9、法律、行政法规规定的其他作品;
十.特点/性质
1、著作人身权整体的不可转让性
2、不可剥夺性
3、个别权能的可继承性(如发表权)
4、著作人身权的永久性该权利内容包括:
1发表权
2、署名权
3、修改权
4、保护作品完整权
十一.著作财产权(经济权利)
1.复制权,2.发行权,3.出租权,4.展览权,5.表演权,6.放映权,7.广播权,8.信息网络传播权,9.摄制权,10.改编权,11.翻译权,12.汇编权,13.应当由著作权人享有的使用作品的其他权利。
十二.著作权的限制:P83法律规定自然人、法人或者其他组织可以不经著作权人许可,而利用其版权作品或受相关权保护之对象,且不构成侵权的制度。
合理使用、法定许可、著作权穷竭、著作权的其他限制
著作权的保护期限:50年
十三.专利权的客体:P142发明专利、实用新型专利、外观设计专利
十四.专利权申请:P160如何申请专利权
专利,是国家授与发明人或设计人对其发明设计成果在一定年限内享有的独占权。依照我国《专利法》,专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种。依《专利法》第25条的规定,科学发现、智力活动的规则和方法,疾病诊断和治疗方法、动物和植物品种,用原子核变换方法获得的物质不授予专利,但动物和植物的生产方法,可以授予专利。公民申请专利应注意以下事项:
(1)首先应弄清楚其所持有的发明成果是属于职务发明还是非职务发明:职务发明指发明人或设计人为完成所在单位指派的任务,或者主要是利用所在单位的物质条件所取得的发明成果,职务发明由单位申请专利,个人无权申请。非职务发明指完全由职工在完成本职工作的单位指派工作后利用个人能力作出的发明。非职务发明可以由个人申请专利。(2)申请文件要求:申请专利应该提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。请求书应当写明发明的名称、发明人或者设计人的姓名、申请人姓名、地址及其他事项。说明书应对发明作出清楚、完整的说明,权利要求书应当说明要求专利保护的范围。
(3)先申请原则:我国专利权的授予采取先申请原则,即当两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,专利权授予最先申请的人。
(4)专利申请的审查和批准:专利局收到发明专利申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。
十五.专利权人与发明人享有权利的区别:职务发明申请专利的权利归单位,单位作为专利权人有权占有、使用、处分其专利,发明人(或设计人)就没有这些权利。
专利权人的义务 :专利权人应在获得专利权后,按时缴纳专利年费
十六.著作权的取得和内容:著作权的取得又称为著作权的产生,一部作品要想取得著作权,需要具备两方面的条件:一是实质条件,即依法是否属于受著作权法保护的作品的条件,关于作品应当具备的条件。我们这一节主要讲述取得著作权的另一个条件,即形式条件。
综观世界各国关于作品获得著作权的形式要件的立法例主要有以下四种: 自动保护主义
自动保护主义是指作品自创作完成之时自动产生著作权,而无需履行任何手续。有时也称为“无手续主义”。
载体固定主义
这种立法例要求作品必须体现在一定的有形载体上才能取得著作权,这样就把一些口述作品和演艺作品(诸如即兴创作的诗词、音乐、舞蹈、曲艺、戏剧等)排除在法律的保护之外,也即通过有形载体以物质的形式将作品固定下来是作品获得著作权的前提条件,其立法目的在于发生版权纠纷时便于取证。采这种立法例的国家有卢森堡、塞浦路斯等。
加注标记主义
这种立法例要求发表的作品必须加注一定的著作权标记,才能取得著作权,如果作品没有加注著作权标记,一经发表,即被视为进入“公有领域”,丧失著作权。著作权标记一般包括以下三项内容:(1)“不许翻印”、或“有著作权”等类似的声明,或者在文字作品中加注Copyright的缩写C并在字母外加上圆圈,即©,在音像制品上加注Phonogram的缩写P,并在字母外加上圆圈;(2)著作权人的姓名或名称;(3)作品出版的年份。
这种加注标记的立法例为《世界版权公约》所确立,一般讲,这种著作权标记只能加注在印刷出版物或者音像制品上,即使在以这种标记为获得著作权的国家也不会要求在美术作品、建筑作品上加注标记。而且凡是要求加注著作权标记的国家,也只是针对已出版的作品,对尚未出版的作品,则不会因未加注标记而丧失著作权。
登记主义
这种立法例要求作品创作完成后,还需要履行一定的登记手续,方能取得著作权。采登记主义立法的各国,又因登记的时机和效力的不同,而有以下不同的种类:
1.作品一经创作完成就必须登记,无论发表与否。例如利比里亚版权法第2条之4规定:一切作品的作者只有获得自家颁发的证明后,才享有版权。又如马里版权法第32条规定:任何作品创作出之后,均须在“文学艺术产权登记处”登记,方享有版权(著作权)。
2.作品如果发表,则必须登记,才享有版权(著作权)。例如阿根廷版权法
第57条规定:作品发表后3个月内,必须提交国家版权登记处登记,否则作品的版权(著作权)停止行使(Suspension)。哥伦比亚版权法第88条规定与阿根廷版权法非常近似,作品发表前享有的版权(著作权),在发表后若不登记则自行中止,直至履行了登记手续方才恢复。
3.发表后登记的有限宽限期制度。在有些国家,作品发表后不履行登记手续,经过一定期限,版权就会丧失。但一般这个时期各国都规定的比较长。如巴拿马版权法第1906至1915条规定:作者如发表作品未按规定登记,则有10年的宽限期。10年仍未登记,则永远丧失版权
第五篇:知识产权期末论文
浅析中药知识产权保护的困境与对策
【摘 要】我国现行的知识产权制度对中医药提供了一定程度的保护,但是由于中医药本身的特殊性,在知识产权保护中还存在不少问题。针对这些问题,在立法时要有针对性的侧罗,在中医药知识产权创造、保护过程中要注重完善专利申请制度和地理标志制度。中医药知识产权制度的完善对我国民族药业的长足发展和医疗水平的实质性提高具有十分重要的意义。
【关键词】知识产权;中医药;知识产权制度
近年来,随着中医药学的不断发展和人们对健康保健的认知日益加深,中药市场迅猛发展,世界上许多国家,尤其是医药技术出色的发达国家也加入了中药市场的竞争。中药在我国已经有几千年的发展历史,是中华民族智慧的结晶,是一笔巨大的财富,但越来越多的跨国医药集团已将中药作为开发新药的重要来源,并凭借自身雄厚的资金实力和先进的技术条件以及他们娴熟的知识产权保护技巧,以我们民族传承的医药信息为基础,获取大量知识产权。在此背景下,加大中医药知识产权保护刻不容缓。
一、中药知识产权保护现状
在商标领域,我国商标法为申请注册商标的中医药品提供充分的保护,于此同时还对药品使用注册商标提出了明确要求,即人用药品必须使用注册商标。商标法赋予了中医药企业商标续展的权利,比如一些老字号的中药企业,不仅可以对字号加以续展,还可以对药品的名称进行注册并通过续展的方式,永久地获得该药品名称的独立使用权,从而获得持续性的经济效益。此外,《商标法》还规定,中医药企业可以注册联合商标和防御商标,这样既扩大了自己名牌药品的保护范围又有效地防止了他人假冒、毁誉名牌药品。
在专利法领域,只对中药提供了一定程度上的保护。最早,我国的《专利法》规定,对于“疾病的诊断和治疗方法”以及“药品和用化学方法获得的物质”不得授予专利,但是其制备方法发明和医疗器械发明可以申请专利,在1992 年专利法修订时,删除了关于“药品和用化学方法获得物质”的规定。因此,在中医药领域,无论是诊疗方法还是中医药物或者药品发明,均在专利保护之列。另外,对于从自然界提取并具有应用价值的天然物质也可以得到产品专利保护。在商业秘密领域,只要中医药符合以下四个商业秘密的保护条件就可以获得相关的保护,即药品必须符合秘密性、经济性、实用性、采取合理的保密措施。这种保护方式不需要申报也不需要注册登记,只要在纠纷发生时,权利人能够证明这个技术方案或配方并未公开、有经济效益、实用且采取了有效的保密措施即可。在这里需要明确的是,在人们普遍的观念中保密的方法就等于是秘方,但法律上这并不成立。秘方必须是经过长期临床验证有效的,能够带来较大经济利益且还处于保密状态的才能界定为秘方。
我国《中药品种保护条例》对于提高中药品种的质量提供了相关的保护,解决了中药品种的低水平重复,保护了中药研制单位及企业开发中药新品种和改进中药质量标准的积极性。《中药品种保护条例》的保护对象为在中国境内生产制造的重要品种,指的是中成药、天然药物的提取物及其制剂的中药人工制成品,受保护的中药品种被分为一、二级。中药一级保护品种的保护期分别为三十年、二十年和十年,中药二级保护品种的保护期是七年。该条例规定,被批准的中药品种,在保护期之内只能由获得《中药品种保护书》的企业进行生产。
二、目前中医药知识产权保护面临的主要问题
在中医药领域,知识产权保护的内容非常广泛,但在目前来 说,现有的知识产权制度难以满足中医药产业发展的要求。
(一)中医药知识产权保护意识淡薄
中医药产业知识产权保护意识淡薄首先表现在统计数据上,近十年来,我国中医药的专利申请中职务发明申请比例过小,这就从侧面反映出医院和科研单位知识产权保护意识比较淡薄,说明目前医院和科研单位没有充分运用专利来保护自己的知识产权。
造成中药产业知识产权意识保护不强的原因,我认为是人们对知识产权知识认识的不足导致对知识产权保护的不重视。知识产权不仅具有物权的功能性质,它同时也决定着高校或者科研院所和企业的学术与贸易的自由度。知识产权从某种程度上决定着学术领域或者说生产技术领域产权的权利归属,在技术领域,知识产权更具竞争力。有学者曾经指出,知识产权的竞争更像是一种圈地运动,如果别人已经将土地全部占有,那我们又将置身于何处?试想一下,如果一个领域的知识产权已经被他人瓜分,那么我们又何来生存之地。因此,知识产权决定着我们科研、学术与贸易的自由度。
(二)中医药知识产权申请中的难点
这是由中医药学自身的特点所决定的,即我们通常所说的中药的“三性”难以判断。I 在专利申请阶段,实质审查首先要审查新颖性、创造性和实用性。对于中药自身功效的描述往往较为模糊,加之中医药方面的术语以及诊疗方案有着诸多歧义,几千年传承下来的文献又略显晦涩,因此在与已有技术比较时,不太容易判断新颖性。对于创造性的判断更是难上加难,依据专利法的相关规定,所谓的“创造性”是必须与现有技术比较“有实质性特点与显著进步”的才能做出有创造性的判断。这一定义本身就比较模糊,如果专利审查人员对中医药学不能深入理解,那么就很难对有关专利的“创造性”做出判断。实用性的判断也同样比较困难。因为中医药诊疗讲究的是因人而异、因地制宜,诊断和治疗的方法各异,具体情况要具体分析,区别对待。不同的人即使是同一种疾病,由于个人体质,时间、地点等条件的不同,可能治疗的方法完全不一样。综上所述,由于中医药学自身的特点与现行知识产权制度的条款不相适应,成为中医药知识产权保护当中的难点。
(三)中医药知识产权保护的难点
在市场的实践中,即便中医药企业顺利地获得了知识产权的保护,但在保护时也存在着诸多难点。在现实中,常见的例子就是治疗某种疾病的复方授权专利,由于外部条件所限,发明人不能说明复方中具体有效的成份,实际上鉴于中医药学的特点也是很难搞清楚其中的有效成份的,所以,发明人只能申请复方发明专利。但在科学技术高速发展的今天,当发明人申请专利之后某一大型跨国药业公司凭借自身高科技的优势,直接依据此复方专利,在有效成份的研究方面有 所进步,也就是对此复方专利进行“二次开发”,这是允许的。II 而又由于后者与前者的方法、产品完全不同,因此后者也可以申请获得专利。若后者的疗效更为准确更好,而且专利技术含量高也更有利于推广应用,那么这一新的专利将拥有更广阔的前景。其次,中医药物与剂量的微小差异都有可能导致治疗功效和临床适应症的变化。如果专利权人告某产品侵权,侵权方很容易以等同原则进行抗辩,如果要证 明非等同,依据“谁主张谁举证”的法律原则,专利权人就必须出具具有专家证明的临床试验或者实验室出具的科学数据,这绝非易事。
因此,在中医药专利保护的工作中,权利人很难把技术问题转化为法律问题,另一方面中医药本身的技术特点很难保证不出现误差,也不可能进行临床的反复实验,所以,对中医药知识产权的保护也存在困难。
另外,在中医药知识产权保护领域存在着多头管理的现象。就目前的情况来看,我国在《野生药材资源保护管理条例》中对76 种保护药材名录做了明确规定,已经取得了一定的成效,但是地方保护主义依旧存在。从生物多样性保护工作而言,我国履行的《生物多样性公约》,这项工作涉及到中医药管理部门的20 多个,部门与部门之间既有互相配合也存在着矛盾,这样就造成了“多人管反而无人管”的局面。
三、促进我国中医药知识产权保护的建议
就目前来看,中医药的知识产权保护呈现出一个比较尴尬的局面,在中医药界人才的流失已经非常严重,中医药的配方、技术工艺、学术经验和知识产权被国外迅速申请,不少常用的中药也变得非常昂贵了,可见加强中医药的知识产权保护已经迫在眉睫。
(一)立法时要有针对性
首先,对于中医药的知识产权的制度设计要以保护中国传统的中医药知识产权不被外国侵占和不正当利用、保护中国中医药市场不被外国中医药企业和产品占领为原则,其次再兼顾中医药技术的国际开发、交流和打入、占领国际市场。其次,要“ 量身定做”。所谓“ 量身定做”就是充分考虑到中医药的特殊性确定连身定做的策略。在遵循国际知识产权通行法律和我国知识产权现有法律的基本理念、原则和基础性制度的前提下,对中药这一特殊的保护对象,依据其自身的特性和特点“量身定做”一些特殊的知识产权保护制度,应该对相关的法律条文做出解释和目的性解释、对相关法律制度直接进行立法修改、整理相关中医药知识产权法律文件。
(二)完善专利保护的法律制度
专利保护作为知识产权保护最有效的形式,在对药品的保护上作用却非常有限。一种药品在上市之前要经历严格而漫长的研发和审批过程,而专利权则是从专利申请之日开始。也就是说,药品在批准上市之后很有可能已经过了专利保护期或者即将期满,导师药品的实际专利期远远短于其他的产品。一些国家解决这一问题的做法是通过药品专利期延长的形式来弥补创新药为获得上市批准而造成的实际专利期的损失。虽然这一做法并未建立统一的国际标准,但这些国家针对其指定的某些条款都有共同点:(1)药品的专利期延长 不能自动获得,必须向专利管理部门提出特定申请;(2)专利期延长最多不能超过5 年;(3)每个药品的每项专利自能获得一次专利期延长;(4)已批准药品的衍生物,可以获得专利期延长,但其代谢物不能获得专利期延长。我们可以借鉴发达国家专利期延长的手段,结合我国自身的情况制定出相应的专利延长条款,以此来保护中医药。
(三)完善商业秘密保护的法律制度
每个中医药企业都有自己独特的配方和制备工艺,所以一定要制定完善的防范措施,提高防范能力,避免商业秘密外泄。要结合每个企业自己的实际,建立健全适用性和可操作性强的商业秘密保护规章制度规划自己企业内部的商业秘密范畴,防止自己的商业秘密在学术论文或者相关文件中不经意流失,并且要妥善处理与商业秘密相关的文件。
此外,完善泄密应急机制也是非常重要的。在泄密事件发生之后,应该尽快评估泄密对商业秘密的损害状况,再决定是否采取民事或者刑事方面的法律措施,评估采取措施的效果,收集证据证明泄密所造成的损害。
(四)完善运用商标制度和地理标志制度保护传统中医药 道地药材是中药的精华之一,这些中药来自特定的产区,生产历史悠久,栽培加工技术精细,质量稳定,疗效确切,因此,对道地药材的保护应该受到重视。
现有的地理标志保护制度已经为我们提供了一个有效的法律手段,对于地理标志保护,目前在《商标法》的注册商标保护和《地理标志产权保护规定》的地理标志产品保护两条途径。虽然已经有了相关规定,但还是远远不够的,比如在现行的法规中,地理标志之间和地名商标就存在着冲突。因此,我们应该利用现有的许多知识产权手段,比如人工培育或者野生变家种的中药材品种,具备新颖性、特异性、一 致性和稳定性并有适当命名的,可申请植物新品种保护。道地药材还可申请中药加工、栽培、用途等方法发明专利,也可运用反不正当竞争法中的禁止仿冒和虚假表示来保护,所以有效的回避地名商标和地理标志的交叉应该是可行的。
四、结语
中医药的现代化和知识产权的保护是相互需求互相支持的。知识产权对中药的保护要求中药必须走现代化的道路,这是因为传统中药的局限性给现行的知识产权制度带来很大的难题,这就对中药的发展提出了更高的要求,运用现代科技将中药的组份、原理和工艺等说清楚,使之标准化,这个过程本身就是中药现代化的过程。另外,在中药现代化的过程中,会有很多的创新,新技术、新产品就会涌现出来。这些新东西都是以前没有的,是可以申请专利保护的。因此,中 药的现代化进展越快,需要知识产权保护的内容就会越多,中药的现代化进程也在推动着中医药知识产权的进步。参考文献:
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