第一篇:民法学笔记汇总整理
《民法学笔记汇总整理(精华版)第一篇:民法总论 第一章:民法概述 第一节:民法的含义 一,民法的概念:
民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。
1、实质意义的民法:指作为部门法的民法。有广义和狭义之分,广义指调整平等主体之间财产关系与人身关系的法律规范总称,也就是私法的全部,狭义指在民商分立的国家商法以外的私法。
2、形式意义上的民法:指以一定体例编篡的并以民法命名的成文法典。我国民商合一,是广义民法,我国还没有形式意义的民法。
二、民法的历史沿革:
分为古代民法、近代 民法和现代民法三个阶段。
1、古代民法的典型代表是罗马法。
2、近代民法是在继受罗马法的基础上形成的,形成了大陆法和英美法两大法系。大陆法系推行法典化,又称民法法系,英美法以判例为法律的主要渊源,又称判例法系。近代法以1804年的《法国民法典》为代表。
3、资本主义现代民法始于1897年公布、1900年生效的《德国民法典》。1922年列宁亲自主持制定的《苏俄民法典》始第一部社会主义性质的民法典。我国近代民法始于清末,1907年清政府开始制定的《大清民律草案》,1911年完成。我国历史上第一部民法典是1930年南京国民政府制定的民法典,该法典随着1949年中国成立在大陆已经废除,仅在台湾有效。1986年颁布的《民法通则》是我国民事立法进入的一个新阶段。第二节:民法的调整对象
是调整平等主体公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。
一、平等主体间的财产关系:
指人们在社会财富的生产、分配、交换和消费过程中形成的以经济利益为内容的社会关系。调整财产关系主要有以下特点:
1、主体的地位是平等的。
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1、时效为法律事实中的自然状态。
2、时效具有强制性。
三、民事时效的种类:(时效的构成条件和法律后果)
1、取得时效:指占有他人财物的事实状态持续存在一定时间后即取得该财产的所有权的时效制度。(我国无)
2、消灭状态:指因不行使权利的事实状态持续存在一定时间后即发生丧失权利的法律后果的时效制度。(我国诉讼时效)第二节:诉讼时效概述
一、诉讼时效的概念和特征:(预测题)
诉讼时效指权利人于一定期间内不行使请求人民法院保护其民事权利的请求权,就丧失该项请求权的法律制度。诉讼时效具有如下特征:
1、诉讼时效完成仅消灭实体请求权。
2、诉讼时效具有强制性。
3、诉讼时效具有普遍性。
二、诉讼时效与除斥期间的区别:(预测题)
除斥期间又称预定期间,指法律规定的某种权利的存续期间。二者的区别:
1、性质和后果不同。
2、起算点不同。
3、计算方式不同。
4、法律条文表述不同。
5、适用条件不同。
三、诉讼时效的适用范围: 诉讼时效具有普遍性,适用于权利受到侵害时权利人请求法律保护的请求权。下列请求权不适用于诉讼时效:
1、在物权保护上,排除妨碍请求权、停止侵害请求权、消除危险请求权。
2、对未经授权经营的国有财产的保护。
3、对人身权的保护。
四、诉讼时效的种类:
1、普通诉讼时效 又称一般诉讼时效,是指民法上统一规定的适用于法律没有另外特别规定的各种民事法律 关系的诉讼时效。
2、特别诉讼时效 又称特殊诉讼时效,是指由民法或者单行法特别规定的仅适用于法律特殊规定的民事法律关系的诉讼时效。
五、诉讼时效期间为1年的有:
1、身体受到伤害要求赔偿的
2、出售质量不合格的商品未申明的
3、延付或者拒付租金的
4、寄存财物被丢失或者损毁的
六、诉讼时效的效力:是指诉讼时效完成即诉讼时效期间届满后发生的法律后果。四种学说:
1、债权消灭说。
2、抗辩权发生说。
3、诉权消灭说。
4、胜诉权消灭说。
我国法上采用胜诉权消灭说。即诉讼时效完成后权利人仅丧失请求法院依强制程序保护其权利的权利。
*超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效限制。第三节:诉讼时效的计算
一、诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时计算。但是,从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。
诉讼时效的开始时间一般应依下列情形确定:
1、附条件的债,应自条件成就之日起算。
2、定有履行期限的债,应自约定的履行期限届满之日起算。
3、未定有履行期限的债,应自债权人给予的宽限期限届满之日起算。
4、以不作为为标的的请求权,应自义务人违反不作为义务之日起算。
5、违约损害赔偿请求权,应自违约行为发生之日起算。
6、要求返还被非法占有的财物的,应自权利人知道物被非法占有和侵占人之日起算。
7、侵害身体健康的,伤害明显的,从受伤害之日起算,伤害当时未发现的,后经确诊并能证明是由伤害引起的,从伤势被确诊之日起算。
二、诉讼时效的中止(预测题:诉讼时效中止的情形?)
1、诉讼时效中止的概念:〔诉讼时效的中止〕,指在诉讼时效期间的最后6个月内,因发生法定事由使权利人不能行使请求权的,暂停计算时效期间。待中止
事由消除后,再继续计算诉讼时效期间。
2、诉讼时效中止的事由和时间:
诉讼时效中止的事由是由法律规定即法定的而不能是约定的。(1)不可抗力。(2)其他障碍
只有阻碍权利人行使请求权的客观事实发生在诉讼时效期间的最后6个月,才发生诉讼时效中止。
3、诉讼时效中止的后果:诉讼时效中止,只是发生诉讼时效期间的停止计算,原进行的诉讼时效仍然有效,中止事由消除后,诉讼时效继续进行。
三、诉讼时效中断(预测题:诉讼时效中断的情形?)
1、诉讼时效中断的概念:
〔诉讼时效中断〕指在诉讼时效进行中,因发生法定事由致使已经经过的诉讼时效期间全归无效,待中断事由消除后,重新开始计算诉讼时效期间。
2、诉讼时效中断的事由:(1)提起诉讼。
(2)权利人提出要求。(3)义务人同意履行义务
3、诉讼时效中断的法律后果:
发生诉讼时效中断时,已经经过的诉讼时效全归无效,重新开始计算诉讼时效。
4、诉讼时效中断与中止的区别:(预测题)(1)发生的事由不同。(2)发生的时间不同。(3)发生的法律后果不同。
四、诉讼时效的延长
指在诉讼时效完成后,权利人向法院提出请求,经法院查明权利人确有正当理由未能及时行使权利,可延长时效期间,使诉讼时效不能完成。诉讼时效延长是对诉讼时效中止的一种补充,二者区别是:
1、诉讼时效中止发生在诉讼时效进行中,而诉讼时效延长则发生在诉讼时效届满后。
2、诉讼时效中止的事由是由法律直接规定的,而诉讼时效的延长是由法院确定的。
第四节:期限
46(2)祖父母(外祖父母)与孙子女(外孙子女)之间的亲属权主要表现为相互之间的抚养和赡养的权利和义务。祖父母(外祖父母)与孙子女(外孙子女)之间互有行为能力欠缺、失踪或死亡宣告的申请权。
(3)兄弟姐妹之间的亲属权主要表现为抚养的权利和义务。兄弟姐妹之间互有行为能力欠缺、失踪或死亡宣告的申请权。
二、知识产权中的身分权
知识产权是民事主体依法对自己的智力成果所享有的权利。包括著作权、专利权、商标权、发明权、发现权以及其他科研成果权等。知识产权是具有财产权和人身权双重内容的民事权利。其中人身权为身分权,而不是人格权。
1、在著作权中:身分权包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。
2、在专利权中:身分权主要表现为专利权人在专利文件中写明自己是发明人或设计人的权利。
3、在商标权中:身分权主要表现为商标权人在商标的使用中有标明自己名称的权利。
4、在发明权、发现权和其他科技成果权中:身分权主要表现为权利人领取荣誉证书、标明权利人身分的权利。
身份权包括:荣誉权、家庭成员之间的身份权、知识产权中的身份权。第三篇:物权
第十三章:物权概述
第一节:物权的概念和特征
一、物权的概念(预测题)
1、物权为权利人直接支配特定物的权利。
2、物权是权利人得直接享受物的利益的权利。
3、物权是权利人得排除他人干涉的权利。
二、物权的特征:(预测题)
1、物权是对世权。
2、物权是支配权。
3、物权是绝对权。
4、物权是以物为客体的权利。第二节:物权的分类
1、物权人对标的物的支配范围――完全物权与不完全物权
2、物权人对标的物所支配内容――用益物权与担保物权
3、物权的标的物的种类――动产物权与不动产物权
4、物权能否独立存在――主物权与从物权
5、物权的续存是否有期限――有期物权和无期物权
6、物权所依据的法律规范――一般法上的物权与特别法上的物权。第三节:物权的效力:
是指法律赋予物权的作用力和保障立。(预测题)
1、排他效力。是指在同一标的物上不能同时存在两个以上内容不相容的物权,亦即在同一物上已存在的物权具有排除在该物上再成立与其内容互不相容的物权的效力。
2、优先效力。物权相互间的优先效力、优先于债权的效力。(例外:买卖不破租赁原则)
3、追及效力。又称物权的追及权,是指物权成立后,其标的物无论辗转归于何人之手,物权均得追及其所在而之间支配该物。
4、妨害排除效力。又称物上请求权或物权的请求权,是指物权人于其物被侵害或有被侵害之虞时,物权人得请求排除侵害或防止侵害,以回复其物权的圆满状态的权利。物上请求权包括:返还请求权 排除妨碍请求权 预防妨碍请求权 第四节:物权制度的基本原则
1、物权法定原则。
2、一物一权原则。
3、公示、公信原则。第五节:物权的变动
一、物权变动的概念:
物权的变动是物权关系的产生、变更与终止的总称。包括以下方面:
1、物权的发生。
2、物权的变更。
3、物权的消灭。
二、物权变动的原因
1、意思主义。
2、形式主义。
3、折衷主义。(我国)
三、物权变动的要件:物权变动须有当事人的合意外,还需要登记或交付的特殊生效要件。
1、登记。
2、交付。(简易交付、占有改变、指示交付)物权的取得可分为原始取得与继受取得。
物权消灭的原因主要有:抛弃 混同 其他原因 第十四章:所有权 第一节:所有权概述
一、所有权的概念和特征:(预测题)
〔所有权〕是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。所有权的特征有:
1、所有权具有自权性。
2、所有权具有全面性。
3、所有权具有弹力性。
4、所有权具有恒久性。
二、所有权与所有制的关系。
1、所有权与所有制的联系:
(1)所有权是在一定所有制基础上产生并建立起来的。(2)所有权随着所有制的发展变化而发生变化。(3)所有权是保护所有制的法律武器。
2、所有权与所有制的区别:(1)所有权属于法律范典,属于上层建筑;所有制属于经济范畴,属于经济基础。(2)所有权属于历史现象,所有制属于社会现象。
(3)所有权并不是对所有制的简单模拟或直观反映,与所有制并不存在绝对的一一对应关系。
三、所有权的种类
1、国家所有权。是指国家对全民所有的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。特征有:(预测题)
(1)国家所有权的主体是国家。
(2)国家所有权客体的广泛性。(3)国家所有权的行使具有特殊性。(4)国家所有权的取得方法具有特殊性。(5)国家所有权的保护具有一定的特殊性。
2、集体所有权。是指集体经济组织依法对集体财产享有占有、使用、收益、处分的权利。特征有:
49(1)集体所有权的主体具有多元性。
(2)集体所有权的客体具有相对广泛性。(3)集体所有权由集体组织直接行使。
3、公民个人所有权。是指公民个人对其财产依法享有占有、使用、收益、处分的权利。特征有:
(1)公民个人所有权的主体是公民个人。
(2)公民个人所有权的客体主要是生活资料和法律允许公民所有的生产资料。(3)公民个人所有权主要是通过公民的劳动所得。
四、所有权的权能
1、占有权能。
2、使用权能。
3、收益权能。
4、处分权能。
五、使用权的取得和消灭
1、所有权的取得:
(1)原始取得:指不依所有人的权利和意思而依法律直接规定直接取得的所有权。(2)继受取得:指依所有的权利和意思基于法律行为或法律事件而取得所有权。
2、所有权的消灭(所有权的终止):指因一定的法律事实而使所有人丧失其所有权。有绝对消灭和相对消灭。(1)所有权的转让。(2)所有权的抛弃。(3)所有权客体灭失。第二节:不动产所有权
一、不动产所有权的概念和种类
〔不动产所有权〕是不动产所有人依法对自己的不动产享有的占有、使用、收益和处分的权利。不动产所有权包括土地所有权和建筑物所有权两种。种类有:
1、土地所有权。特征有:(预测题)(1)客体的特定性。(包括国有土地和集体土地)(2)主体限定性。(只能是国家或农村经济组织)
(3)交易禁止性。(4)权能分离性。
2、房屋所有权。特征有:(1)客体的特定性。(房屋)
50(2)主体的广泛性。(3)交易的自由性。
3、房屋所有权的种类:
(1)根据坐落位置分为城镇房屋所有权和农村房屋所有权。(2)根据归属关系分为公有房屋所有权和私有房屋所有权。
4、房屋与基地的关系:
(1)结合主义:土地与房屋结合成为一个不动产,房屋只是土地的一部分,不构成独立的不动产。
(2)分别主义:房屋和土地分别作为独立的不动产,房屋可以独立于基地而存在。
我国采用分别主义。房屋所有权与基地所有权是两种独立的不动产物权。
二、建筑物区分所有权
1、建筑物区分所有权的概念和特征:(预测题)建筑物区分所有权,又称“住宅所有权”“公寓所有权”“楼层所有权”,是指多个区分所有人共同拥有一栋区分所有建筑物时,区分所有人所享有的对其专用部分的专有权和对共用部分的共有权的总称。建筑物区分所有权特征有:(1)客体具有特殊性。(2)内容具有复合性。(3)主体具有双重身份性。
2、建筑物区分所有权中的专有权和共有权
(1)专有所有权是一种空间所有权,专有权人对专有部分享有专有权,并承担所有人义务。
(2)共有所有权是共有权人对共同部分享有共同所有权,并承担共有人的义务。
三、相邻关系
1、相邻关系的概念和特征:(预测题)
相邻关系即不动产相邻关系,是指相互毗邻的不动产所有人或使用人之间在行使所有权或使用权时,因相互之间给予便利或接受限制所发生的权利义务关系。相邻关系有如下特征:
(1)相邻关系的主体具有多数性。(2)相邻关系的标的物具有相邻性。(3)相邻关系的产生具有法定性。(4)相邻关系的内容具有复杂性。
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物尽其用的原则。
平等协商、团结和睦的原则。(2)共有物的分割方法: 实物分割。 变价分割。 作价补偿
三、共同共有
1、共同共有的概念和特征:
〔共同共有〕指共有人基于共同关系,对共有物不分份额地享有权利,承担义务的共有。特征如下:
(1)共同共有是不分份额的共有。
(2)共同共有的发生以共有人之间存在共同关系为前提。(3)共同共有人平等地享有权利和承担义务。
2、共同共有的内部关系
(1)共同共有人的权利体现为对共有物享有平等的占有、使用、收益、处分的权利。(2)共同共有人的义务体现在对共同共有物承担平等的义务。
3、共同共有的外部关系
(1)共有人对第三人的权利为连带权利,任何共有人都有权向第三人主张全部权利。(2)共有人对第三人的义务为连带义务,第三人有权向任何一个共有人主张全部权利。
4、共同共有的主要类型(1)夫妻共有财产。(2)家庭共有财产。(3)共同继承财产。第十五章:用益物权 第一节:用益物权概述
一、用益物权的概念和特征:
〔用益物权〕是指对于他人之物,以物的使用收益为目的而设立的物权。具有如下法律特征:
1、用益物权具有用益性。
2、用益物权具有独立性。
3、用益物权具有占有性。
4、用益物权的客体是不动产。
二、用益物权的种类
地上权、地役权等是基本的用益物权。我国《民法通则》规定的用益物权主要包括:国有土地使用权、农村土地承包经营权、国有资源使用权、采矿权、国有企业经营权、渔业捕捞权、狩猎权、水权等。
第二节:国有土地使用权
一、国有土地使用权的概念和特征:(预测题)〔国有土地使用权〕指土地使用人为营造建筑或其他工作物而使用国有土地的权利。有如下特征:
1、国有土地使用权是以国有土地为标的物而成立的用益物权。
2、国有土地使用权是以国有土地的开发为目的而成立的用益物权。
3、国有土地使用权具有期限性和让与性的用益物权。
二、国有土地使用权的取得
1、基于法律行为而取得国有土地使用权。
a、共有土地使用权的设定(出让、划拨)b、国有土地使用 权的让与
2、基于法律以外的事实取得国有土地使用权。(如继承)
三、国有土地使用权的内容(预测题)
1、土地使用人的权利。
(1)土地的占有、使用权。(2)国有土地使用权的处分权。(3)从事必要附属行为的权利。
2、土地使用人的义务。
(1)支付相关费用的义务。(2)合理使用土地的义务。(3)返还土地的义务。
四、国有土地使用权的消灭
1、国有土地使用权消灭的原因:(1)存续期间届满。
(2)国有土地使用权的收回。
56(3)土地灭失。
2、国有土地使用权消灭的后果
(1)国有土地使用权因收回而消灭的,国家根据具体情况决定给予一定补偿。
(2)国家提前收回出让的国有土地使用权的,应根据土地使用人已经使用的年限和开发、利用土地的实际情况给予相应的补偿。
(3)在国有土地使用权因存续期间届满而消灭时,土地使用权及其上的建筑物、其他附属物由国家无偿取得。第三节:农地承包经营权
一、农地承包经营权的概念和特征:(预测题)
〔农地承包经营权〕是指公民、集体对于集体所有的土地或国家所有由集体使用的土地进行占有、使用、收益的权利。农地承包经营权具有如下特征:
1、农地承包经营权的主体是农业生产者。
2、农地承包经营权的标的物是集体所有的土地或国家所有由集体使用的土地。
3、农地承包经营权的目的在于在他人的土地上进行农业活动。
二、农地承包经营权的取得 农地承包经营权基于法律行为而取得的方式主要是农地承包经营权的设定。所谓农地承包经营权的设定,是指承包人与发包人通过合同创设农地承包经营权。
三、农地承包经营权的内容:体现为权利和义务。
1、农地承包人的权利:(1)土地的使用收益权。(2)投资补偿权。
2、农地承包人的义务:
(1)支付费用的义务。(2)合理使用土地的义务。(3)返还土地的义务。
四、农地承包经营权的消灭
1、期限届满。
2、国家征用。
3、土地的回收。
4、土地灭失。第四节:地役权
一、地役权的概念和特征
〔地役权〕是指为自己土地的便利而使用他人土地的权利。地役权具有如下
特征:
1、地役权是存在于他人土地上的物权。
2、地役权是为需役地的便利而设定的物权。
3、地役权是具有从属性的物权。
4、地役权是具有不可分性的物权。
二、地役权的取得
1、基于法律行为取得地役权。
2、基于法律以外的事实取得地役权。
三、地役权的内容 地役权人的权利和义务
1、地役权人的权利
(1)供役地的使用权。(2)地役权的让与权。
(3)为必要的随附行为与设置的权利
2、地役权人的义务:(1)维护设置的义务。(2)支付费用的义务。(3)回复原状的义务。 供役地权人的权利和义务
1、供役地权人的权利(1)设置使用权。(2)费用请求权。
(3)供役地使用场所及方法的变更请求权。
2、供役地人的义务
(1)容忍及不作为义务。
(2)维持设置费用的分担义务。
四、地役权的消灭
1、土地灭失。
2、目的地事实不能。
3、混同。
4、抛弃。
第五节:典权
一、典权的概念和特征
〔典权〕是指支付典价,占有他人之不动产而进行的使用收益的权利。典权
具有如下特征:
1、典权是存在于他人不动产之上的物权。
2、典权是以使用收益为目的的物权。
3、典权是以占有典物为成立要件的物权。
4、典权是以支付典价为对价的物权。
5、典权是有期物权。
二、典权的取得和期限
1、典权的取得(1)基于法律行为而取得典权。(典权的设定、典权的让与和转典)(2)基于法律以外的事实而取得的典权。
2、典权的期限
〔典权〕的期限简称典期。是指阻止出典人行使回赎权的期限。一般由当事人自由约定,可以约定期限,也可以不约定期限,但不能超过法律规定的最长期限30年。超过30年的,应缩短为30年。
三、典权的内容:表现为典权当事人的权利义务。典权人的权利和义务
1、典权人的权利:
(1)典物的占有、使用、收益权。(2)转典与出租典。(3)让与权。
(4)优先购买权。(5)修缮重建权。(6)费用求偿权。
2、典权人的义务:(1)保管典物。(2)返还典物。 出典人的权利和义务
1、出典人的权利:(1)典物的处分权。(2)抵押设定权。(3)回赎权。
2、出典人的义务
(1)瑕疵担保义务。(2)费用返还义务。
第二篇:民法学笔记总结
一、民法学复习的重点
民法学是理论性、系统性、实践性都很强的学科,其重点不可能体现在部分的章节上,所以考生在复习民法学课程时,重点应在于理解和准确把握民法的体系、民法的基本理论、民法的调整原则和民法的各项基本制度。从课程的内容结构来看,民法学课程的内容大体包括民法总论部分、物权法部分、债法部分和人身权、知识产权、继承部分。根据《考试大纲》的要求,我们认为各部分的复习重点主要为以下内容:
(一)总论部分
民法学总论部分包括了民法的一些重要制度,学好这一部分内容,是深入学习民法学的基础。这一部分的重点内容包括:
1.民法的本质。通过了解民法的起源可以有效地掌握民法的本质,洞悉民法的概念与特征,进而对我国民事立法有正确的认识。所谓民法是指调整平等的民事主体在从事民事活动中发生的财产关系和人身关系的法律规范的总和。
2.民法的调整对象和调整原则。明确民法的调整对象是弄清民法作为一个重要部门法的基础,也是理解民法的体系结构、民法的调整原则和各项制度的前提。民法有自己特定的调整对象,即平等的民事主体之间的财产关系与人身关系。民法的调整原则是贯彻宪法宗旨、体现民法精神、规范民事活动、指导民事审判的基本准则。把握好民法的调整原则,有助于更好地理解各项民事制度。考生在复习民法的调整原则时,应结合民法的其他内容,深入理解。特别是诚实信用原则,该原则被认为是民法的“帝王原则”,考生应准确把握其基本含义和该原则在民法基本制度中的体现。
3.民事法律关系和民事法律事实。就民事法律关系而言,要求考生掌握民事法律关系的概念、特征、民事法律关系的基本分类、民事法律关系的要素。特别是对民事法律关系的要素,考生要有较清楚地认识。就民事法律事实而言,要求考生重点掌握民事法律事实的概念和意义及其基本分类、各项分类的含义。
4.公民(自然人)和法人制度。首先,应掌握公民的概念与本质;其次,公民和法人的民事权利能力和民事行为能力是考生应当掌握的重点内容。特别是,公民的民事行为能力的分类、公民的民事权利能力、民事行为能力和法人的民事权利能力、民事行为能力的不同特点及比较,考生在复习时,更应当重点掌握。其他的如监护制度、宣告失踪和宣告死亡制度、个体工商户、农村承包经营户、个人合伙及法人的设立、变更和终止也是本部分的重点内容。
5.民事法律行为。民事法律行为是民法和民法学的核心内容,其知识点也比较多,考生在复习时,对这一部分内容应当重点掌握。这部分内容主要包括:民事法律行为的概念和特征、民事法律行为的分类和形式、民事法律行为的有效条件、附条件以及附期限的民事法律行为的概念、无效民事行为和可变更、可撤销的民事行为的概念及构成等。考生在复习本部分内容时,应当首先准确掌握各相关的概念。比如,对于可变更、可撤销的民事行为的概念及构成等。考生在复习本部分内容时,应当首先准确掌握各相关的概念。比如,对于可变更、可撤销的民事行为,考生应当能够准确记住它的概念和特征,能够理解它和无效民事行为的区别,能够掌握它的法律效力和被撤销后的法律后果等。
6.代理。代理指代理人以被代理人的名义,在代理权限内与第三人为法律行为,其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。考生要注意准确掌握代理的概念,并根据此概念,理解代理的法律特征。其他如代理的适用范围和种类、代理权及其行使、无权代理的概念和无权代理的效力以及表见代理制度,这些都是本部分的重点内容。
7.诉讼时效。重点掌握时效和诉讼时效的概念、种类及其性质、诉讼时效的效力、诉讼时效和取得时效的区别、诉讼时效和除斥期间的区别、诉讼时效的意义、诉讼时效的种类、诉讼时效期间的起算和诉讼时效期间的中止、中断和延长、期间的概念、种类病情 计算等。
8.民事责任。重点掌握民事责任的概念、特征、民事责任的归责原则、民事责任的分类和承担民事责任的形式。一般侵权责任和特殊侵权责任的类型、违反合同民事责任的构成要件、承担方式以及违反合同民事责任的免责理由,这些都是考生需要掌握的内容。
二)物权法部分
物权法部分的重点内容主要有物权的种类和体系、物权法的基本原则、所有权、他物权、共有和相邻关系等。
1.物权的概念和特征。物权是权利主体依法直接支配特定物并享受其利益的权利。物权的法律特征可以通过物权与债权的对比加以说明。
2.物权的种类。对于物权的种类,考生应当掌握物权体系的基本构成和各种物权的概念特征,以及我国法律所确定的物权类型。
3.物权的民法保护。物权方法和债权方法的异同是考生应当掌握的内容。考生还需要掌握物权的民法保护的五种方法:请求返还原物、请求排除妨害、请求消除危险、请求恢复原状和请求赔偿损失的概念和适用条件。此外,关于自力救济与公力救济的概念、特征及相互区别也应掌握。
4.所有权。所有权的概念和特点、所有权的内容,即所有权的权能的含义、所有权的限制、所有权的原始取得和继受取得的方法、所有权的消灭原因都是考生应当掌握的内容。善意取得制度的概念、意义和条件也是这一部分的重要内容。
5.他物权。各种物权的概念、特征、成立或取得条件、权利的内容是本部分的重点内容。特别是对于国有土地使用权、土地承包经营权、抵押权、质权和留置权的内容是考生应当特别注意的部分。
6.共有。共有是指某项财产同时属于两个或两个以上的人所有的民事法律关系。考生应当掌握按份共有、共同共有的概念、特征以及按份共有和共同共有人的权利和义务。
7.相邻关系。考生应当掌握相邻关系的概念、特征、相邻关系的处理原则和实践中几种主要的相邻关系的具体处理要求。
(三)债法部分
债法和物权法并列为民法的两个重要的分支部门。在债法中,基本原理和基本制度较多,考生应当能够准确把握。
1.债的概念和债的种类。债是特定人之间请求为特定行为的民事法律关系。债的主体、内容、客体是债的三要素,这是考生应当理解的内容。对于债的不同分类以及各种分类的法律意义考生应当重点把握。
2.债的发生、变更和消灭。考生应当掌握:债的关系可因合同、侵权行为、不当得利和无因管理等法律事实而发生;债的变更包括债的内容变更、债的主体变更;债的消灭的原因主要有履行、解除、抵销、提存、免除和混同。
3.不当得利。不当得利是指无法律上或合同上的根据,使他人财产受到损失而自己获得利益。不当得利的构成要件以及对不当得利之债的处理,是本部分的重点内容。
4.无因管理。无因管理是指没有法定或约定的义务为他人管理事务的行为。无因管理的构成要件以及对无因管理之债的处理,是本部分的重点内容。
5.合同法部分。这一部分的内容较多,考生在复习时应当重点掌握:合同的概念、合同的种类;合同订立的概念、要约的概念、要约和要约邀请的区别、要约的效力、要约的生效时间和要约失效的原因;承诺的概念、承诺的方式和时间、承诺的撤回;合同成立的时间和地点、缔约过失责任的含义、缔约过失责任的构成条件和合同法关于产生缔约过失责任原因的规定;合同效力的表现、无行为能力人和限制行为能力人所订立合同的效力、无权代理和表见代理所订立合同的效力、法定代表人、负责人越权订立合同的效力、无处分权处分他人财产的订立合同的效力;合同履行的概念、合同履行的原则、内容、双务合同履行中的抗辩权、债权人代位权和撤销权;合同变更的含义、合同解除的条件;合同担保的概念与种类、保证的概念与设定、保证的两种方式和保证的效力、定金的性质、定金的种类与效力、定金与预付款的区别;各种合同的概念、特征、合同当事人的权利和义务,等等。
(四)人身权部分
人身权部分的重点内容主要是人身权的特征和类型。
1.人身权的概念、特征和种类。人身权是指民事主体依法享有的与其人身不可分离而又无直接财产内容的民事权利,它是民事主体的一项最基本的民事权利,是其他民事权利存在的前提。其特征主要体现为它没有财产内容,不直接体现财产权益,但与权利主体的财产权有一定的联系,且与权利主体的人身紧密联系,不可分离。人身权包括人格权和身份权。其区别主要是权利取得的方式不同、主体范围不同、权利对象不同。此外,对人身权与人权之间的异同也要有所了解。
2.人格权。人格权的类型主要包括生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、各誉权、隐私权。
3.身份权。身份权的类型主要包括荣誉权、配偶权和亲属权。
(五)知识产权部分
知识产权部分内容包括著作权、专利权和商标权。
知识产权的概念与特点。知识产权是指创造性智力成果的完成人或工商标志的所有人依法所享有的权利的总称。其具有专有性、地域性与时间性三大特征。知识产权包括著作权、专利权、商标权。知识产权制度具有的作用也要掌握。
1.著作权。著作权的主体包括作者和作者以外的人。考生应当了解几种特殊情形下的著作权的归属。著作权的客体是作品。考生应当掌握作品的概念、范围和我国法律规定不受《著作权法》保护的对象。著作权的内容包括著作人身权和著作财产权,考生应当掌握著作人身权和著作财产权的具体内容以及著作权的取得时间和保护期。著作权的限制包括对作品的合理使用和法定许可。考生应当掌握合理使用和法定许可的情形。邻接权是作品传播者所享有的权利。考生应当掌握各种邻接权的内容。侵犯著作权的行为及其法律责任也是考生应当掌握的内容。
2.专利权。考生应当掌握:专利权的主体和客体;授予专利权的实体条件和程序条件;专利权的期限、无效与终止;专利权的内容以及对专利权的保护。
3.商标权。考生应当掌握:商标的概念作用;商标的种类;商标注册的原则、商标注册的实体条件和程序条件;商标权的期限与续展;商标权的转让程序与要求、使用许可和变更;商标权的争议、无效和终止;商标权的保护范围、商标侵权行为的类型、商标侵权行为的法律责任。
(六)继承部分
1.继承的概念、种类和继承制度的基本原则。继承是指将死考生前所有的、于死亡时遗留的个人合法财产,依法转移给他人所有的法律制度。继承的主要分类是法定继承与遗嘱继承、本位继承与代位继承。除此之外,考生对我国继承制度的五大基本原则也应当有基本的了解。
2.继承权。考生应当掌握继承权的概念、继承权的行使、丧失继承权的情形以及放弃继承权的方式、继承权的保护、遗产的概念与范围。
3.法定继承。考生应当掌握法定继承的概念、特征和适用条件、法定继承人的范围和继承顺序、代位继承和转继承的区别及其适用条件、法定继承的遗产分配原则和方法。
4.遗嘱继承。考生应当掌握遗嘱、遗嘱继承的概念和特征、遗嘱继承的适用条件、遗嘱继承人的范围、遗嘱继承与法定继承的区别、遗嘱的有效条件、遗嘱的撤销和变更方式、遗赠和遗赠扶养协议的概念、特征及其与遗嘱继承的区别。
5.遗产的处理。应掌握继承开始的时间与通知的范围及遗产的范围、遗产的分割原则和分割方法、遗产债务的范围、遗产债务的清偿原则和清偿办法、无人继承的遗产的处理、“五保护”遗产的处理。
1.民法的调整原则。考生在复习这部分内容时,可能会觉得其内容比较空泛,或者比较简单。但这一问题,不仅是考生应当复习的重点,也是大多数考生可能难以掌握的问题。在复习民法的调整原则时,考生不仅要理解各原则的含义,还要对民法中的其他制度,比如,合同法和侵权法,加以理解。
2.可变更、可撤销的民事行为。可变更、可撤销民事行为,不同于无效民事行为,也不同于效力待定的民事行为,它们之间的区别,考生应当能准确理解。还应当注意的是,我国法律中所确认的可变更、可撤销民事行为,不仅包括《民法通则》中所确认的两类:因重大误解而为的民事行为和因显失公平而为的民事行为,还包括《合同法》第53条所确认的一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危、使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
3.表见代理。表见代理是无权代理的一种特殊形式,是指没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的无权代理人,以被代理人的名义进行的民事行为在客观上使第三人相信其有代理权而实施的代理行为。表见代理制度的核心在于使某些无权代理行为发生有权代理的后果。考生在复习此内容时,要注意把握表见代理应具备的构成条件和表见代理的法律效力。
4.物权和债权的比较。物权和债权是民法中两类基本的财产权,它们联系密切,物权是债权成立的基础,也是债权运动的结果,但它们又是完全不同的两类财产权。考生应当能够从性质、权利范围、权利客体、权利效力、权利发生、权利的保护方法等方面把握它们的不同点。
5.所有权的权能。所有权的权能是所有人为实现其对于所有物的独占利益,而于法律规定的限度内可以采取的各种措施和手段。所有权的权能包括积极权能和消极权能,积极权能包括占有权、使用权、收益权和处分权,消极权能是排除他人干涉的权能。所有权的一种或多种积极权能可与所有人分离,形成他物权,但并不导致所有权的消灭。所有权的核心是支配权。考生应当能够理解所有权的权能和所有权的关系。
6.善意取得制度。善意取得又称即时取得,是指无权处分他人动产的占有人,在不法将其占有的他人动产让与第三人后,如果受让人在取得该动产时系出于善意,即取得该动产的所有权,原动产所有人不得要求受让人返还。善意取得是动产所有权原始取得的一种方式。构成善意取得必须具备的条件包括对标的物的要求、对取得方式的要求和对善意的要求等。考生应特别注意,善意取得制度只适用于动产交易。
7.缔约过失责任和违约责任的区别。缔约过失责任和违约责任是两类性质完全不同的责任制度。缔约过失责任是当事人一方因于缔约之际具有过失,致使合同不成立、无效或被撤销,而对他方承担的损害赔偿责任。违约责任是当事人不履行合同时,依法应承担的法律责任。考生要注意它们不同的构成要件上的差别和责任形式的不同,特别是在案例分析题中,考生要结合案情,判定究竟是缔约过失责任问题,还是违约责任问题。
8.合同的效力。合同的效力是合同法中最重要的内容,也是考试必然会涉及到的内容。其难点在于:第一,合同的成立和生效的关系。合同的成立是合同生效的前提,但合同生效并不是合同成立后的必然结果。只要符合合同的成立要件,合同就成立,但合同成立后,合同是否生效,要取决于合同是否符合合同的生效要件。第二,有效合同、可变更可撤销合同、效力待定的合同、无效合同的联系和区别。根据合同的生效条件,成立后的合同区分为有效合同、可变更可撤销合同、效力待定的合同和无效合同。凡是符合合同生效条件的合同,即为有效合同,相反,根据具体情况不同,分别为可变更撤销合同、效力待定的合同、无效合同。考生要特别准确把握合同生效的条件、可变更可撤销合同和效力待定合同的情形以及它们的法律后果等。
9.不安抗辩权。法律确定不安抗辩权制度的意义是为了确实保障先履行债务一方的债权,是指在双务合同中,应先履行一方发现后履行一方有财产状况恶化等情形,可能危及其债权时,在后履行一方未履行其债务或提供担保前,有拒绝先履行自己债务的权利。考生在理解不安抗辩权时,要结合同时履行抗辩权,并要注意不安抗辩权的行使条件。
10.合同法分则。合同法分则涉及到许多不同的合同,内容较多,考生一般难以把握。考生在复习这一部分内容时,应该对各种合同的性质、成立和生效的要件、当事人的权利和义务、违反合同的责任等有比较清楚的认识。比如买卖合同,考生一般都会有比较直观的了解,但遇到一些具体问题,应当有明确的认识。其中,如出卖人的瑕疵担保责任。瑕疵担保责任包括物的瑕疵担保责任和权利瑕疵担保责任,它们的具体含义和表现是什么,考生应当清楚。又如我国合同法区分了不同的买卖合同,它们的成立和生效条件、当事人的权利义务都可能不同,对于这些不同点,考生也应当清楚。再如赠与合同,赠与合同什么时候生效、赠与人在什么情况下可以撤销合同,是考生应当特别注意的问题。总之,考生复习时,在一般了解了各种合同的概念、特征的基础上,要特别注意各种合同中的一些特殊的法律问题。这些问题在《考试指南》和《考试大纲》中都有所提示。
11.代位继承和转继承。代位继承和转继承是继承中的两个特殊现象。代位继承是指被继承人的子女先于被继承人死亡的情况下,由被继承人的子女的晚辈直系血亲代替该先死亡的子女继承被继承人的财产和法律制度。其成立条件有:必须有两个死亡事实;代位继承人必须是被继承人的子女的晚辈直系血亲;须被代位继承人未丧失继承权;只适用于法定继承,不适用于遗嘱继承。转继承是指被继承人死亡后、遗产分割前,未放弃继承权的继承人也死亡的,其应得的遗产份额转由他的继承人继承的法律制度。其成立条件有:必须有两个死亡的事实;当继承人死亡时,被继承人的遗产尚未分割;必须继承人未丧失继承权,也未放弃继承权。考生在复习这一内容时,必须分清各自不同主体之间的关系,每个制度适用的不同条件。
12.一般侵权行为和特殊侵权责任。特殊侵权责任之所谓特殊,就在于它的构成要件上的特殊性。考生不仅要掌握一般侵权责任的构成要件,还要准确掌握各种特殊侵权责任的构成要件。比如,动物致人损害的民事责任,其责任属于无过错责任,其构成要件是:需要有饲养动物伤人的事实;损害事实的客观存在;动物加害与损害后果间有因果关系。同时考生还要掌握这种责任的免责事由,即如果加害人能证明动物所致损害是由于受害人的过错引起的,或证明动物致损是由于第三人的过错所造成的,动物的饲养人和管理人可以不承担民事责任。
三、民法学考试中易出错点
一般来说,民法学考试中易出错点主要是对一些容易混淆的法律概念的区分和对一些相联系的法律制度的理解。考生大复习时,要善于将那些相关联的概念或制度进行比较,通过综合分析,深入理解有关的概念和制度的含义。下面是考生在考试中常出现错误的地方。
1.民事法律行为和民事行为。这两个概念相互联系,又相互区别。考生要注意民事法律行为只是民事行为的一种,是合法行为;民事行为不仅包括民事法律行为(合法行为),也包括无效民事行为、可变更、可撤销民事行为和效力待定的民事行为(不合法民事行为)。
2.民事法律行为的有效条件。民事法律行为的有效条件包括行为人合格、行为人意思表示真实、行为内容合法、行为形式合法。但欠缺这些条件,并不能认为行为无效,它还可能是可变更、可撤销民事行为或效力待定的民事行为。考生在复习这一内容时,可以结合合同法的有关条文加以理解。
3.附条件和附期限的民事法律行为。附条件和附期限的民事法律行为,并不是在条件满足和期限到来时就发生效力的行为。所附条件可以是生效条件,也可以是解除条件;所附期限,可以是生效期限,也可以是终止期限。考生应当根据实际情况来判断条件或期限的性质。
4.代理人和代表人。代理人不同于法人的代表人。代表人是根据法律所确定的,他是法人的组成部分,其所表示的意思就是法人的意思;而代理人和被代理人是两个不同的法律主体,代理权的产生是基于授权或法律的规定。
5.诉讼时效和除斥期间的区别。诉讼时效和除斥期间是法律上两个完全不同的概念,它们的法律后果、期间、适用依据、适用条件、起算时间都不相同。考生应当注意理解它们的不同点,并能结合法律的规定,分清哪些是诉讼时效,哪些是除斥期间。
6.诉讼时效的中止、中断和延长。诉讼时效的中止、中断和延长在法律上有不同的意义,考生要准确理解它们不同的概念和不同的适用条件。
7.要约和要约邀请。要约和要约邀请不同。要约是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。要约邀请是当事人向他人作出的希望对方向自已发出要约的意思表示。在具体分析一项意思表示是要约还是要约邀请时,应当看该意思表示是否是向特定人的发出、意思表示人是否具有缔约目的、意思表示的内容是否具体确定等。
8.人格权和身份权。人格权和身份权合称人身权,它们有不同的含义。人格权是公民和法人作为民事主体所享有的人格不受侵犯的一种民事权利,而身份权是公民和法人依一定行为或依相互之间的关系所发生的一种民事权利。考生不仅要理解它们的不同含义,更要知道它们分别包括的不同类型。如荣誉权究竟是人格权还是身份权,这是考生应当注意的问题。
9.著作权的主体。一般都能理解著作权的主体包括作者,但容易忽视著作权的主体还包括作者以外的人。但作者以外的人要成为著作权的主体必须符合一定的条件,对于这些条件,考生要准确掌握。比如职务作品,在一般情况下,职务作品的著作权并不是由法人或非法人单位享有,只有在两种情况下,除作者享有署名权外,著作权的其他权利均由法人或非法人单位享有。这两种情况包括:一是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作,并由法人或非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品;二是法律、行政法规或合同约定著作权由法人或非法人单位享有的职务作品。
10.遗嘱和遗赠扶养协议。遗嘱和遗赠扶养协议是比较相似,但以是性质完全不同的两类行为。它们的区别表现在:第一,遗嘱是单方民事法律行为,遗赠扶养协议是双方法律行为;第二,遗嘱是死后生效的法律行为,遗赠扶养协议在成立时即生效;第三,遗嘱是无偿的法律行为,遗赠扶养协议是双务有偿的法律行为;第四,遗赠扶养协议的效力优先于遗嘱的效力,在遗嘱的内容与遗赠扶养协议生产抵触时,遗嘱无效;第五,遗嘱继承人的范围只限于法定继承人,遗赠扶养协议中的扶养人可以是公民,也可以是集体所有制组织,且与遗赠人之间不存在法定的扶养关系。
11.代理和委托合同的关系。委托合同是合同法中规定的内容,但它和民法总论部分的代理制度密切联系。考生在复习时,要结合这两部分的内容,进行分析比较,明确代理和委托合同的关系。特别要注意,代理权的授予是单方法律行为,只要有一方的授权行为,代理权就产生,而且代理权也可能是基于法律的规定产生。委托合同是双方法律行为,只有双方意识表示一致才能成立。根据委托合同可能产生代理权,但受托人的权利并不一定是代理权。受托人根据委托合同取得的是处理委托事务的权利,处理委托事务的行为包括法律行为,也包括非法律行为,而代理行为只能是法律行为.
第三篇:2011政法干警民法学教材笔记
民法学教材笔记
-----------------民法的基本原则:平等原则,自愿原则,诚实信用原则,禁止权利滥用原则,公平原则,公序良俗原则。
平等原则体现在:1.民事权利能力平等。2.民事主体地位平等。3.民事权益平等地受法律保 护。
自愿原则体现在:1.民事主体根据自己的意愿行使民事权利。2.民事主体之间自愿协商设立、变更或者终止民事法律关系。3.当事人的意愿优于任意性规范。
诚实信用原则体现在:1.在设立或者变更民事法律关系时,不仅要求当事人诚实,不隐瞒真相,不作假,不欺诈,还应当给对方提供必需的信息。2.民事法律关系建立后,当事人应当恪守诺言,履行义务,谨慎维护对方的利益,满足对方的正当期待,应当“根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。3.民事法律关系终止后,当事人应当为维护对方的利益,实施一定行为或者不实施一定行为。
权力滥用的构成条件:1.当事人有权利存在。2.权利人有行使权利的行为。3.当事人的行为有滥用权利的违法性。
公平原则体现在:1.当事人的权利与义务的平衡。2.当事人承担民事责任平衡。3.负担与风险的平衡。
民事法律关系:是基于民事法律事实,由民法规范调整而形成的民事权利义务关系。
民事法律关系特征:1.民事法律关系是民法调整平等主体之间的财产关系与人身关系所形成的社会关系。2.民事法律关系是基于民事法律事实而形成的社会关系。3.民事法律关系是以民事权利义务为内容的社会关系。
民事权利:是指法律赋予民事主体满足其利益的法律手段。
民事权利的含义:1.民事权利是民事主体享有的利益。2.民事权利是民法规定或者有权的国家机关认可的。3.民事权利受国家强制力保障。
民事权利的分类:
以民事权利所体现的利益的性质分:财产权与人身权
以民事权利的作用分:支配权、请求权、形成权、抗辩权。
以民事权利的效力范围分:绝对权与相对权
以民事权利的依存关系分:主权利与从权利
以民事权利与主体的关系分:专属权与非专属权
以民事权利是否已经取得为标准分:既得权与期待权
以权利发生的先后及相互关系为标准分:原权与救济权
支配权:是指权利人可以直接支配权利标的,具有排他性的权利。
请求权:是指权利人请求他人为特定行为的权利。
形成权:是指权利人以自己的意思表示,使民事法律关系发生、变更或者消灭的权利。
抗辩权:是指对抗他人权利的权利。分为:永久性抗辩权和延期性抗辩权。
民事义务:是指法律规定或者当事人依法约定,义务人以一定的行为或者不行为,以满足权利人的利益的法律约束手段。
民事责任的特征:1.民事责任是当事人一方向他方承担的责任。2.民事责任以一方当事人补偿另一方当事人的损失为主要目的。3.民事责任既有过错责任,也有无过错责任。4.民事责任可以由当事人在法律允许的范围内协商。
共同责任分为:按份责任、连带责任和补充责任。
按份责任:是指责任人一方主体为多数,各自按照一定份额承担责任。
连带责任:是指责任人一方主体为多数,各个责任人对外不分份额,向权利人承担全部责任。
补充责任:是指在责任人的财产不足以承担其应负的民事责任时,由有关的人对不足部分予以补充的责任。
过错责任:是指行为人给他人造成损害,有过错才承担责任,无过错就不承担责任。
无过错责任:是指行为人只要给他人造成损害,不问其主观上是否有过错,都当应承担责任。
民事责任能力:是指行为人对民事违法行为承担民事责任的能力。包括:侵权责任能力和债务不履行责任能力。
监护人的职责:1.保护被监护人的身体健康。2.照顾被监护人的生活。3.对被监护人进行管理和教育。4.保护和管理被监护人的财产。5.代理被监护人进行民事活动。6.代理被监护人进行诉讼。6.监护人应当承担民事责任。
自然人住所的法律意义:1.确定自然人权利、义务的享有地和承担地。2.确定有关组织或者机关的管辖权。3.宣告失踪和宣告死亡的时间计算。4.在涉外民事案件中,确定法律适用的准据法。
企业法人:是指以营利为目的,独立从事商品生产和经营活动的法人。
机关法人:是指因行使职权的需要而享有相应的民事权利能力和民事行为能力的国家机关。
事业单位法人:是指为了社会公益事业目的,从事文化、教育、卫生、体育、新闻等公益事业的单位。
社会团体法人:是指自然人或者法人自愿组成,为实现会员共同意愿,按照其章程开展活动的非营利性社会组织。
法人机关:是指根据法律、章程或者条例的规定,于法人成立时产生,不需要特别委托授权就能够以法人的名义对内负责法人的生产经营或者业务管理,对外代表法人进行民事活动的集体或者个人。
法人机关的特征:1.法人机关是根据法律、章程或者条例的规定而设立的。2.法人的机关是法人的有机组成部分。3.法人的机关是形成、表示和实现法人意志的机构。4.法人的机关是法人的领导或者代表机关。5.法人机关由单个的个人或者集体组成。
法人的设立:是指创办法人组织,使其具有民事权利主体资格而进行的多种连续准备行为,它是法人成立的前置程序。
法人的变更:是指法人在存续期内,法人组织上分立、合并以及在活动宗旨、业务范围上的变化。包括:法人的合并和分立、组织形式的变更。
合并包括吸收合并与新设合并。分立包括新设分立与派生分立。
法人的终止:是指法人丧失民事主体资格,其民事权利能力和民事行为能力终止。
法人终止的原因:1.依法被撤销。2.自行解散。3.依法宣告破产。4.其他原因。
非法人组织:是指不具有法人资格但可以自己的名义进行民事活动的组织。
特征:1.非法人组织是组织体。2.是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的组织体。3.是不能完全独立承担民事责任的组织体。
合伙:是指由二人以上根据共同协议而组成的营利性非法人组织。
合伙的特征:1.合伙具有团体性。2.合伙协议是合伙形成的基础条件。3.合伙人共同出资、共同经营、共享收益、共担风险,并对合伙组织承担连带无限责任。
合伙与法人的区别:1.财产性质不同。2.财产责任不同。3.经营方式不同。4.成立条件不同。
退火的效力:1.退火人的合伙人资格丧失。2.退火人或者其合法继承人有权请求退还退火人
在合伙企业中的财产份额。3.退火人应对其退火前已发生的合伙企业债务,与其他合伙人承担连带责任。4.可能导致合伙企业的终止。
个体工商户:是指在法律允许的范围内,依法经核准登记,从事工商经营活动的自然人或者家庭。
特征:1.从事工商个体经营的是单个自然人或者家庭。2.个体工商户必须依法进行核准登记。3.个体工商户应在法律允许的范围内从事工商业经营活动。
农村承包经营户:是指在法律允许的范围内,按照承包合同的规定从事商品经营的农村经济组织的成员。
特征:1.农村承包经营户是农村集体经济组织的成员。2.农村承包经营户是基于各种承包合同发生的。3.农村承包经营户在法律允许的范围内从事商品生产、经营活动。
个人独资企业:是指一个自然人投资,财产属投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
特征:1.一个自然人出资,生产资料归投资者所有。2.雇工经营。3.具有一定的生产经营规模。
民事权利客体:物、行为、智力成果、有价证券、权利、非物质利益。
物:是指存在于人身之外,能够满足人们的社会需要而又能为人所实际控制或者支配的物质客体。
有价证券:是指设定并证明持券人有权取得一定财产权利的书面凭证。
有价证券的种类:票据(汇票、本票、支票),债券,股票,提单。
民事行为的特征:1.民事行为是法律事实的一种。2.民事行为是民事主体实施的以发生民事法律后果为目的的行为。3.民事行为是以意思表示为构成要素的行为。
意思表示:是指行为人把进行某一民事行为的内心效果意思,以一定的方式表达于外部的行为。
意思表示的构成要素:目的意思,效果意思,表示行为。
目的意思:是指明民事行为具体内容的意思,它是意思表示据以成立的基础。
效果意思:是指意思表示人使其表示内容引起法律上效果的意思,即具有设立、变更、终止民事法律关系的意图。
表示行为:是指行为人将内心意思以一定方式表现于外部,并足以为外界客观理解的行为。
诺成法律行为:指仅以意思表示一致为成立要件的法律行为。
实践法律行为:是指除意思表示一致外,还须有一方当事人履行合同义务或交付标的物的行为才可成立的法律行为。
意思表示不自由:是指由于他人的不当干涉,使意思表示存有瑕疵。
包括:欺诈,胁迫(威胁、强迫),乘人之危。
欺诈:是指当事人一方故意编造虚假情况或者隐瞒真实情况,使对方陷入错误而为违背自己真实意思表示的行为。
威胁:是指行为人一方以未来的不法损害相恐吓,使对方陷入恐惧,并因此作出有违自己真实意思的表示。
乘人之危:是指行为人利用对方当事人的急迫需要或者危难处境,迫使其作出违背本意而接受对其非常不利的条件的意思表示。
附条件的民事行为:是指在民事行为中规定一定的条件,并且把该条件的成就或者不成就作为确定行为人的民事权利和民事义务发生法律效力,或者失去法律效力的根据的民事行为。
民事行为所附条件的特点:1.应是将来发生的事实。2.应是发生与否不确定的事实。3.应是由行为人约定的事实。4.应是合法的事实。
延缓条件:是指民事行为中所确定的民事权利和民事义务要在所附条件成就时才能发生法律效力。
解除条件:是指民事行为中所确定的民事权利和民事义务在所附条件成就时失去法律效力。
附延缓期限的民事行为:是指民事行为虽然已经成立,但在所附期限到来之前不发生效力,待到期限届至时,行为人双方的权利义务才开始发生法律效力的民事行为。
附解除期限的民事行为:是指在约定的期限到来时,该民事行为所确定的民事权利和民事义务的法律效力消灭的民事行为。
代理:是指代理人依据代理权,以被代理人的名义与第三人实施民事行为,直接对被代理人发生效力。
代理的特征:1.代理人在代理权限之内实施代理行为。2.代理人以被代理人的名义实施代理行为。3.代理行为是具有法律意义的行为。4.代理行为直接对被代理人发生效力。
代理的范围:1.代理各种民事行为。2.代理事实某些财政、行政行为。3.代理民事诉讼行为。
代理范围的限制:1.具有人身性质的民事行为不得代理。2.被代理人无权进行的行为不得代理。3.双方当事人约定应由本人亲自实施的民事行为不适用代理。
代理的意义:1.扩大民事主体的活动范围。2.补充某些民事主体的行为能力的不足。
代理权行使的原则:1.代理人应在代理权限范围内行使代理权,不得无权代理。2.代理人应亲自行使代理权,不得任意转托他人代理。3.代理人应积极形式代理权,尽勤勉和谨慎的义务。
滥用代理权的类型:自己代理,双方代理,代理人和第三人恶意串通,进行损害被代理人利益的行为。
自己代理:是指代理人以被代理人名义与自己进行民事行为。
双方代理:是指一人同时担任双方的代理人为民事行为。
表见代理:是指行为人没有代理权,但使相对人有理由相信其有代理权,法律规定本人应负授权责任的无权代理。
表见代理的构成要件:1.须行为人无代理权。2.须有使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。3.须相对人为善意。4.须行为人与相对人之间的民事行为具备民事行为的有效要件。时效:指一定事实状态在法定期间持续存在,从而产生与该事实状态相适应的法律效力的法律制度。包括取得实效和诉讼时效。
时效的条件:1.要有法律规定的一定事实状态存在。2.一定的事实状态必须持续一定的时间,即不间断地经过法律规定的时间。
时效制度的作用:1.稳定法律秩序。2.促使权利人行使权利。3.避免诉讼上的举证困难。
取得实效:是指占有他人财产,持续达到法定期限,即可依法取得该项财产权的时效。
诉讼时效:是指因不行使权利的事实状态持续经过法定期间,即依法发生权利不受法律保护的时效。
诉讼时效的中止:是指在诉讼时效进行中,因一定的法定事由的发生而使权利人无法行使请求权,暂时停止计算诉讼时效期间。
诉讼时效的中断:是指在诉讼时效进行中,因法定事由的发生致使已经进行的诉讼时效期间全部归于无效,诉讼时效期间重新计算。
除斥期间:是指法律规定或者当事人依法确定的对于某种权利所预定的存续期间。
除斥期间与诉讼时效的区别:
1.立法精神不同。(除斥期间维护的是原秩序,诉讼时效维护的是新秩序。)
2.适用的范围不同。(除斥期间适用形成权,诉讼时效使用请求权。)
3.起算时间不同。(除斥期间根据法律规定的时间或者权利发生的时间起算,诉讼时效从知道或者应当知道权利被侵害时起算。)
4.期间的可变性不同。(除斥期间不能改变,诉讼时效可中止、中断、延长。)
5.法律效力与法律援用不同。(除斥期间届满后,权利当然消灭。诉讼时效期满后,权利并不当然消灭)
期限的意义:1.决定民事主体的民事权利能力和民事行为能力享有和消灭的时间。2.决定某些事实的推定时间。3.决定权利的取得和丧失时间。4.权利的行使和义务的履行的期限。5.决定法律关系的效力的期限。
用益物权:是对他人所有的物,在一定范围内进行占有、使用、收益、处分的他物权。
包括:地上权、土地承包经营权、地役权、典权、居住权。
用益物权的特征:1.用益物权以对标的物的使用、收益为其主要内容,并以对物的占有为前提。2.用益物权是他物权、限制物权和有限物权。3.用益物权是不动产物权。4.用益物权主要以民法为依据,但也有以特别法为依据的。
地上权:是因建筑物或者其他工作物而使用国家或者集体所有的土地的权利。
特征:1.地上权是存在于国家或者集体所有的土地上的物权。2.地上权是以保存建筑物或者其他工作物为目的的权利。3.地上权是使用他人土地的权利。
地役权:是以他人土地提供自己土地便利而使用的权利。
典权:是典权人支付典价,对他人的不动产进行占有、使用、收益的权利。
担保物权:是指为确保债权的实现而设定的,以直接取得或者支配特定财产的交换价值为内容的权利。
担保物权的特征:1.担保物权以确保债权的履行为目的。2.担保物权是在债权人或者第三人的特定财产上设定的权利。3.担保物权以支配担保物的价值内容,属于物权的一种,与一般物权具有同一性质。4.担保物权具有从属性和不可分性。
担保物权的不可分性:是指担保物权所担保的债权的债权人得就担保物的全部行使其权利。
抵押权:是对于债务人或者第三人不转移占有而供担保的不动产及其他财产,优先清偿其债权的权利。(可以是动产,也可以是不动产。)
质权:是指为了担保债权的履行,债务人或者第三人将其动产或者权利移交债权人占有,当
债务人不履行债务时,债权人有就其占有的财产优先受偿的权利。(只针对动产)
留置权:是债权人按照合同约定占有债务人的财产,在债务人逾期不履行债务时,有留置该财产以迫使债务人履行债务,并在债务人仍不履行债务时就该财产优先受偿的权利。(只针对动产)
反担保:是债务人或第三人向担保人保证主债务人履行主债务而提供的担保
善意取得:是指无权处分他人动产的占有人,在不法将动产转让给第三人以后,如果受让人在取得该动产时出于善意,就可依法取得对该动产的所有权,受让人在取得动产的所有权以后,原所有人不得要求受让人返还财产,而只能请示转让人赔偿损失。
建筑物区分所有权:是指根据使用功能,将一栋建筑物于结构上区分为由各个所有人独自使用的专用部分和由多个所有人共同使用的共用部分,每一所有人享有对其专有部分的专有权与对共用部分的共有权的结合。相邻关系:是指两个或两个以上相互毗邻的不动产的所有人或使用人,在行使不动产的所有权或使用权时,因相邻各方应当给予便利和接受限制而发生的权利义务关系。
无因管理:是指没有法定的或约定的义务,为避免他人利益受损失而对他人的事务进行管理或者服务的行为。
不当得利:是指没有合法根据而获利益而使他人利益受到损害的事实。
可撤销的民事行为:是指民事行为虽已成立,但因欠缺民事行为的生效要件,可以因行为人撤销权的行使,使民事行为自始归于无效的民事行为。
推定形式:是指通过有目的、有意义的积极行为将其内在意思表现于外部,使他人可以根据常识、交易习惯或相互间的默契,推知当事人已作某种意思表示,从而使法律行为成立。
宣告失踪:是指自然人离开自己的住所,下落不明达到法定期限,经利害关系人申请,由人民法院宣告其为失踪人的法律制度。
宣告死亡:是指自然人离开自己的住所,下落不明达到法定期限,经利害关系人申请,由人民法院宣告其死亡的法律制度。
特定物:是指具有固定的属性,不能以其他物代替的物。
种类物:是具有共同的属性,可以用品种、规格和度量衡加以计算的物。债权人的代位权:是指债权人为了保全自己的债权,而于债务人怠于行使自己的权利而害及债权的实现时,以自己的名义代位行使属于债务人权利的权利。
第四篇:魏振瀛《民法学》笔记(完整版)「绝对经典」
魏振瀛民法笔记
第一编
民法总论
民法概述
民法的基本原则
民事法律关系
民事权利主体——自然人
民事权利主体——法人
民事权利主体——合伙
民事权利客体
民事法律行为
代理
第二编
物
权
物权概述
物权的效力
物权法的原则
物权变动——物权行为理论及物权行为的效力
物权变动——公示公信原则
所有权
共
有
用益物权
担保物权
占
有
第三编
债
法
债的概述
债的履行
债的担保概述
债的担保——债权人的代位权、撤销权
债的担保——保证和定金
债的移转
债的消灭
债法分论——不当得利之债
债法分论——无因管理之债
第四编
债法分论——合同法
113
合同概述
113
合同的订立
114
合同的内容和解释
116
双务合同履行中的抗辩权
117
合同变更和解除
122
合同责任——缔约过失责任
127
合同责任——违约责任
131
各种合同
141
第五编
继
承
权
145
继承权概述
145
遗嘱继承、遗赠和遗赠扶养协议
149
遗产的处理
150
第六编
人
身
权
151
人身权概述
151
人格权
152
身份权
154
第七编
侵权行为
157
侵权行为概述
157
侵权行为的归责原则及一般侵权行为的构成要件
157
共同侵权行为
162
特殊侵权行为
163
侵权责任
166
第一编
民法总论
民法概述合同专用章使用登记台账
【民法的概念、调整对象】
民法,是指一切调整平等主体(包括自然人、法人和其他组织)之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。
调整对象:平等主体之间的财产关系和人身关系。在民法调整财产关系中,商品经济关系是主要的调整对象。
⒈
民法上的“平等”
民法上的“平等”,是具有独立人格的民事主体在民法上地位平等。表现为当事人在民事活动领域相互保持其独立的意志和自由,是具有独立利益和独立意志的主体。
⒉
民法调整的财产关系
民法调整的财产关系,指人们在社会生产、交换、分配以及消费等经济活动过程中因对社会财富的支配和利用形成的社会关系。
对财产的三种理解:①
财产仅仅指“物”。②
财产包括:有形的物质实体和无形财产。③
财产包括:物、财产权利和当事人承担的各种财产性质的义务。
民法上的财产,通常是金钱、财物及当事人享有的财产权利(第②种理解)。
民法所调整的财产关系的特点:①
当事人在法律上地位平等。民事主体对财产所享有的利益都同等地受法律保护。②
当事人支配财产的意志独立、意志自由。民事主体对自己的财产都享有独立的支配权;当事人有权自由地交换、使用和处分财产。
民法调整的财产关系的具体范围:①
财产支配关系(“静态的财产关系”),是人们就对于财产的占有和利用而发生的社会关系。法律必须明确界定当事人所能够支配的财产的具体界限,明确其支配的财产的具体范围和内容。②
财产流转关系,是人们就财产的交换而发生的社会关系。在交换活动中,人们必须遵守民法所确定的一定的规则。③
智力成果的支配和利用关系。法律必须确定智力成果支配权的归属,确定智力成果拥有人的权利和义务。④
遗产继承关系(与一定的身份相联系)。民法应对继承人的范围、继承顺序、遗产分配方式等做出明确的规定。
⒊
民法调整的人身关系
人身关系,是与特定的人身密切联系、且无财产内容的社会关系。
人身关系由人格和身份所产生。人格即民事主体的法律地位和主体资格,是民事主体生存和发展的必要条件。身份关系是主体基于家庭、血缘、婚姻、亲属等而发生的社会关系。
民法调整的人身关系的特点:①
非财产性质(以人身利益为内容)。②
与特定人自身不可分离。③
平等性质。④
民法确认人身关系,以民事方法保护人身关系。
【民法的调整方法】
民法的调整方法,民法对平等主体之间的财产关系和人身关系进行规范的方式和手段。民法调整方法的种类:
⒈
通过“确认”的方法将特定的社会关系转化为法律关系。
民法的本质作用,在于用法律的手段确认民事主体之间的正常的经济关系及其他生活关系的合法性,并予以法律保障。
民法采用确认的方法,赋予民事主体的行为以法律效力,使他们之间发生的经济关系和其他生活关系转化为法律上的权利义务关系,以确认和保障民事主体的利益,保护正常的社会经济秩序和生活秩序。
⒉
提出民事主体的行为模式,以法律的理想塑造合理的社会秩序。
民法上确定了很多任意性规范,即在充分尊重民事主体意思自治的前提下,提出各种行为模式供其选择,以发挥当事人的主动性和创造性,协调和平衡其相互间的利益。
⒊
对民事主体的行为进行补充以使之到达完满状态。
在当事人所实施的行为有欠缺时,如果该缺陷已经影响了行为成立的根本基础,则将该行为予以废止。但是,如果行为缺陷较小,则可依法进行补充,使之完善并发挥应有的效果。
⒋
通过对违法行为的法律制裁,使被破坏的正常的社会关系得以恢复。
对于民事主体在民事活动中的非法行为,民法采取了必要的矫正手段,即将主体的违法行为与一定的民事法律责任相联系,通过经济补偿的方法,使受到侵犯的权利得到救济,使民事主体的行为正常化、社会关系秩序化。对于违法行为的制裁,民法一般采取强制性规范。
【民法的本质】
⒈
民法是权利法。
如果法律体系实行权利本位,则多授权性规范(即对权利的确认);如果实行义务本位,则多禁止性规范(即对行为的限制)。
民法的任务,是确认和保护正常的社会经济关系和其他关系,而在这些关系中正常者总是居多。因此,民法的重点在于对民事主体所应当享有的民事权利的确认,民法规范中,授权性规范占主要地位。同时,民法也注重对不正当行为的制裁,设置了许多禁止性规范,但这些规定的作用主要在于其补充性、预防性和对民事权利的救济。
⒉
民法是私法。
一般而言,我国主要根据国家对社会关系的干预程度和方式来划分公法和私法。凡是以国家的直接干预为主要特征的法律部门,即为公法;凡是以当事人的意思自治为主要特征的法律部门,即为私法。
民法的私法性质是市场经济的客观要求。①
市场经济必须以市场为资源配置的基本手段,这就要求市场主体必须具有独立的利益和地位,能够参与市场竞争。②
对于市场经济关系,国家除必要的宏观调控之外,一般不进行直接的干预。
民法确认民事主体的意志自由和意志独立,保护民事主体个人的独立财产权利和利益,从根本上保护了市场经济的健康发展。
⒊
民法是人法
民法作用在于规范“人”(自然人和法人)的行为。通过这种规范来建立合理的社会生活秩序。所以合理确定人的行为标准,实现对人的关怀,是民法的根本使命。
①
民法尊重人的意志自由和合法行为的结果。
民法承认民事主体是合理地、理性地追求自己利益最大化的人,每一个当事人在正常情况下都应当是自身利益的最佳判断者。因此,民法注重保护交易程序的公平,反对民事活动中的欺诈、胁迫行为。但是,民法不强求交易结果的绝对对等,对当事人在交易中获利的程度,一般不加干涉。只有当交易结果使交易双方当事人的利益严重失衡时,民法才予以干涉。
②
民法在社会公共利益许可的范围内,给予民事主体以最大限度的自由,放任民事主体自行创设其相互间的权利与义务,从而使个人主观能动性得到最好的发挥。
③
现代民法十分注重对民事主体人身权利的保护。民法对于保障人的尊严,保障人民生活的自由、安全,发挥着越来越重要的作用。
民法的基本原则
【平等原则】
民法上的平等原则:指在民事活动中,民事主体的法律地位一律平等,任何一方不得把自己的意志强加于另一方。
平等原则集中反映了民法所调整的社会关系的本质特征,尤其是集中表现了作为民法主要调整对象的商品经济关系的客观要求。
平等原则的要求:①
从民事活动的角度,要求当事人在民事活动中必须遵循自愿协商的原则。②
从立法的角度,要求立法者必须奉行“行为立法”的原则(即以主体的行为为制定法律规范的出发点),而不能采用“主体立法”的原则(即以主体的不同身份为制定法律规范的出发点)。③
“行为立法”的原则要求。一切民事主体,其民事权利能力和民事主体地位都是平等的,其行为应遵守同样的准则(即享有同样的权利和义务),其民事权益平等地受法律保护。
【意思自治原则】
意思自治原则:指民事主体在法律允许的范围内,自由地创设其权利义务,任何机关、组织或个人均不得非法干涉。
表现:①
在合同制度中表现为合同自由原则(合同当事人订立合同的自由、决定合同内容的自由、选择合同形式、合同相对方的自由);②
当事人意思表示的效力优先于法律的任意性规范和法律推定条款(如遗嘱继承)。
意思自治原则的法律价值:①
它是市场经济客观要求的法律表现。它反映和保护了市场主体人格的独立、财产和责任的独立,是对民事关系(合同关系)一般法律准则的高度概括。②
意思自治排除了他人对当事人自由意志的非法干预,也排除了不当行使的国家权力对民事权利的侵犯,集中反映了民法的私法性质。
意思自治原则,表现了民事主体的个人意志在经济活动领域内依法获得的最大限度的自由,而法律关于“公序良俗”的规定则是对这一自由的限制。
意思自治原则,有利于弘扬尊重民事主体合法权利之风,能促进我国具有充分开放度和自由度的市场经济体制的建立和完善。
【诚实信用原则】
诚信原则是以维护法律秩序(即利益平衡)为目的,以抽象的公平要求为内容的规则。诚信原则的目的,是维持民事主体双方利益的平衡,维持个人利益与社会利益的平衡。
诚实信用原则,确定了民事主体的一般行为标准。它要求:①
民事主体必须“善意”地实施民事行为。②
在民事活动中应尊重他人的利益,不得进行欺诈、胁迫,不得恶意地损害他人利益或者放任他人合法利益遭受损害。③
以诚实的态度行使权利和履行义务。
【权利不得滥用原则】
权利不得滥用原则:指当事人在行使民事权利时,必须尊重公共利益,不得破坏个人利益和社会利益的平衡,不得损害他人享有的正当利益,否则,当事人的权利将依法被限制、剥夺或承担民事责任。
权利不得滥用原则是由诚实信用原则派生出来的原则,主要解决个人利益与社会利益的冲突与失衡。它主要是对于权利不当行使的必要矫正,对所谓“私权绝对性”的必要限制。
【公平原则】
公平原则的含义:①
民法在规范民事主体的权利、义务与责任承担上,体现公平原则,兼顾各方当事人的利益。②
公平原则主要是作为商品交换关系法律形式的合同关系的要求,即当事人订立合同时,应本着公平原则确定相互的权利和义务。③
在处理民事案件时,法律有明确规定或当事人有约定的,按照规定或约定处理就体现了公平原则;在法律规定不具体或无规定、当事人也无约定的情况下,法官应依公平原则做出裁决。
【公序良俗原则】
公序良俗原则:是指民事主体的行为应当遵守公共秩序,符合善良风俗,不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德。
民事法律关系
【民事法律关系的概念和特征】
民事法律关系,是民事主体之间发生的,具有民事权利义务内容的社会关系,是民法调整的财产关系和人身关系在民法上的表现。
民事法律关系的特征:①
是平等主体之间的法律关系。②
大多是民事主体自主形成的法律关系。民事法律关系既具有国家意志,又体现了当事人自己的意志。③
主体的权利与义务通常是对等的、相互的。④
民事法律关系以民事权利义务为内容,具有法律强制力。⑤
民事法律关系根据民法的规定而产生,适用民法的调整方法和基本原则。
【民事法律关系的构成要素】
⒈
民事法律关系的主体。
民事法律关系的主体:指参加民事法律关系,享受民事权利、承担民事义务的人。民事主体的种类:自然人(公民)、法人、其他组织(非法人团体)、特殊场合下的国家。
⒉
民事法律关系的内容
民事法律关系的内容:指民事主体在民事法律关系中所享有的权利和承担的义务。
①
民事权利:民事主体实现其利益的意志获得法律上的效力,即为民事权利。
民事权利的本质:任何权利都必然体现、实现和维护主体的一定利益;主体的利益,总是可以通过意志支配下的行为来主张、实现和维护。主体意图实现一定利益的意志,取决于法律对一定合法利益和意志的承认、保护和限定。
②
民事义务:民事法律关系的义务主体为满足权利主体法律上的利益,依法应当为一定行为或不为一定行为的约束。
特征:限定性(民事义务是义务主体应当为一定行为或不为一定行为的范围限度);强制性(民事义务对义务主体具有法律约束力,义务只能由权利人加以免除)。
⒊
民事法律关系的客体。
民事法律关系的客体:民事主体享有民事权利和承担民事义务所共同指向的事物。
包括:物;行为;智力成果;人身利益;某种民事权利;某种民事义务。
【民事权利】
◎
民事权利:民事主体实现其利益的意志获得法律上的效力。
权利,是规定或隐含在法律规范中、实现于法律关系中的、主体以相对自由的作为或不作为的方式获得利益的一种手段。
◎
民事权利的主要分类
划分标准
类别
概念或特征
体现利益的性质
财产权
具有物质内容或直接体现为某种经济利益的权利。
人身权
以人身利益为内容,与权利主体不可分离的权利。
(继承权具有双重性质,但基于人身权取得)。
体现民事权利的作用
支配权
权利人可以直接支配权利客体,具有排他性的权利。
作用:①
积极方面:权利人直接支配权利客体,以满足自己的利益需要,不需他人行为的介入。②
消极方面:权利人可以禁止他人妨碍其支配,具有排他性。
请求权
指权利人要求他人为特定行为(作为或不作为)的权利。
形成权
权利人以自己单方面的意思表示,使民事法律关系发生、变更或消灭的权利。
形成权有:承认权、选择权、撤销权、抵消权、解除权、继承权中的抛弃权等。
抗辩权
抗辩权:对抗他人行使权利的权利。
分类:①
永久性抗辩权,权利人有永久阻止他人行使请求权的权利。②
延期性抗辩权,权利人在一定时间一定条件下可以提出抗辩。
民事权利的效力范围
绝对权
绝对权:无需通过义务人实施一定的行为即可实现,并可以对抗不特定人的权利。
特征:①
权利人无需通过义务人的行为,自己可以直接实现其权利。②
义务主体是不特定的(又称对世权或对事权)。
相对权
相对权(对人权):必须通过义务人实施一定的行为才能实现,只能对抗特定的人的权利。
特征:①
权利人自己不能直接实现其权利,须通过义务人的行为才能使其实现权利。②
只能请求特定的人为一定的行为,该权利只能对抗特定的人。
其他分类
①
按民事权利间的依存关系,分为:主权利和从权利。②
按权利与主体的关系,分为:专属权和非专属权。③
按权利是否已经取得,分为:既得权和期待权。④
按权利产生的原因,分为:原权利和救济权利。
【民事义务】
民事义务:民事法律规定或当事人依法约定,义务人为一定行为或不行为,以满足权利人的利益的法律手段。
民事义务的分类:①
以民事义务发生的根据为标准,分为:法定义务;约定义务。②以民事义务人行为的方式为标准,分为:积极义务(作为义务);消极义务(不作为义务)。
【民事责任】
民事责任:民事主体违反合同义务或法定民事义务而应承担的法律后果。特征:
①
民事责任以民事主体违反民事义务侵害他人的民事权益为前提。
公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。
②
民事责任以一方当事人(加害人)补偿另一方当事人(受害人)的损害为主要目的。
民法调整的社会关系是平等的、私人间的社会关系,即私的关系,按照平等原则的要求,一方当事人不履行义务或侵犯对方权利时,违法行为人对受害人承担同样的不利后果,以使受损害人被破坏的平等地位得到恢复。
民事责任是违法行为人对受害人承担的责任。受害人可以根据民事诉讼中的处分原则,免除对民事违法行为人的追究。
③
民事责任可以由当事人在法律允许的范围内协商(由民法的意思自治原则决定)。
在合同关系中,当事人可以事先约定违约金的数额、损失赔偿的计算方法和免责条件;对民事责任的承担方式等等,当事人也可以协商。
民事责任与民事制裁的区别。法律制裁,是指由特定国家机关对违法者依其法律责任实施的强制性惩罚措施。法律责任的承担方式有主动承担和被动承担的方式,主动承担法律责任者,不会受到法律的制裁。(主体、强制性、能动性)
民事责任分类:①
按责任发生根据,分为:合同责任、侵权责任、其他责任(如拒绝返还不当得利产生的责任,或被管理人拒绝补偿管理人的损失而产生的责任)。②
按有否财产内容,分为:财产责任、非财产责任。③
按承担责任的财产范围,分为:无限责任、有限责任。④
按承担责任的主体的人数,分为:单独责任、共同责任。共同责任又分为按份责任、连带责任、补充责任。⑤
按责任的构成,分为:过错责任、无过错责任、公平责任。
民事责任的承担方式。①
《通则》的规定:停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重做、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。②《合同法》的规定:赔偿损失;支付违约金;实际履行;退货;减少价款或报酬;执行定金罚则等。
【民事法律事实】
民事法律事实:根据民法规定,能够引起民事法律关系的产生、变更和消灭的客观情况。
民事法律规范,是确认民事法律事实的依据;民事法律事实,是引起民事法律关系发生、变更或消灭的具体原因;民事法律关系发生、变更或消灭,是民事法律事实必然导致的结果。
民事法律事实的作用:使民事法律关系的产生、变更;或消灭。
民事法律事实的种类
⒈
事件。即不以当事人的主观意志为转移的客观现象,主要有:不可抗力;时间的经过;人的出生和死亡。
⒉
行为。即是民事主体有意识的活动。包括:
①
事实行为。即法律仅凭行为所产生的一定事实而直接赋予其法律后果的行为。事实行为主要包括:不当得利;无因管理;其他(民事主体进行的生产、创作、发明创造等活动)。
②
民事行为。即民事主体在民事活动中实施的、试图发生一定民事法律后果的行为。包括:民事法律行为;效力未定的民事行为;可变更、可撤销的民事行为;无效的民事行为;违法行为。
民事权利主体——自然人
【自然人的民事权利能力】
自然人的民事权利能力:自然人成为民事主体,享受民事权和承担民事义务的资格。
本质作用:法律赋予自然人的民事主体资格;法律确认自然人的民事法律地位。现代民法无一例外地赋予一切人以平等的民事权利能力。
我国公民的民事权利能力的特点:①
公民法律地位的平等性,即公民的民事权利能力一律平等。表现:在民事主体资格上,公民和公民之间无任何差别;我国公民都有资格平等地参加各种民事法律关系;民事权受到不法侵犯,有同等权利向法院提起诉讼,获得同等法律保护。②
民事行为能力内容的广泛性。③
实现民事行为能力的现实性。
公民出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。我国民法理论认为,在涉及胎儿利益保护问题时,应当一律视为胎儿已经出生。
民事权利能力与民事权利的区别:①
民事权利能力是民事主体享有民事权利的提前条件和可能性。它本身不意味着民事主体已经享有具体的民事权利。②
民事权利能力,包括民事主体享有民事权利的资格、承担民事义务和民事责任的资格;民事权利直接体现的是利益而不是负担。③
民事权利能力的取得、内容和范围由法律直接加以规定,与民事主体的个人意志无关;某些民事权利及其具体内容是民事主体根据自己的意愿而取得、变更或消灭的。④
对于民事权利能力,民事主体不可以放弃、转让,他人无权对之进行限制或剥夺;对于民事权利中的财产权利,民事主体可以依法自由放弃或转让,有关机关可依法对民事主体享有的民事权利进行限制或剥夺。
【自然人的民事行为能力】
自然人的民事行为能力:自然人以自己的行为设定民事权利义务的资格,即自然人依法独立进行民事活动的资格。自然人民事行为能力的特征:
①
自然人的民事行为能力,是法律赋予的一种独立参加民事活动的资格。
民法有关自然人民事行为能力的规定属于强制性规范;非依法定条件和程序,自然人的民事行为能力不得被限制或被剥夺。
②
自然人的民事行为能力,包括:自然人为合法行为的资格;自然人对自己实施的违法行为承担民事责任的资格。
民事行为能力与民事权利能力的区别:①
民事权利能力,决定的是自然人的民事主体资格;民事行为能力,决定的是自然人独立进行民事活动的资格。②
一切自然人都具有同等的民事权利能力,但是,自然人是否具备民事行为能力,或具备何种范围的民事行为能力,必须根据法律规定的条件予以确定。
法律确定自然人民事行为能力的意义:民法确认具备一定心理条件的自然人具有民事行为能力,可以独立参加民事活动,不具备一定心理条件的自然人不能独立参加民事活动或只能在一定范围内参加民事活动,有利于保护自然人的合法权利,维护交易安全。
自然人民事行为能力的分类:①
完全民事行为能力(年满18周岁的自然人,年满16周岁不满18周岁,以自己的收入为主要生活来源的自然人)。②
限制民事行为能力。在法定范围内,当事人具有民事行为能力,可以独立地实施民事行为;在法定范围之外,其民事行为能力有所欠缺,不能独立地实施民事行为。限制民事行为能力人,如果需要参加重要的民事活动,应由其法定代理人代理,或者事前征得法定代理人的同意,也可事后征得法定代理人的追认。③
无民事行为能力。无民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬的行为有效。
【宣告失踪】
宣告失踪:指自然人失踪达到一定期限,根据利害关系人的申请,人民法院依照法定程序宣告其为失踪人的法律制度。
宣告失踪主要目的:保护失踪人的利益。
宣告失踪的条件:①
失踪的事实(自然人离开住所,音讯杳无、下落不明、生死不明)。②
失踪达到法定期间(下落不明满两年)。③
利害关系人向人民法院提出宣告失踪的申请。④
法院根据法定程序进行失踪宣告(公告期为半年)。
宣告失踪的法律后果:失踪人的法律财产依法由他人代管。代管人的选择:配偶、父母、成年子女或关系密切的其他亲属、朋友。
代管人的权利:①
保管和保护失踪人的财产;②
有权支付失踪人所欠的税款、债务和扶养费用等;③
有权以代管人的身份行使失踪人享有的民事权利及参加民事诉讼等。
代管人的义务:①
应依法履行代管职责,不得滥用代管权,恶意损害代管人的利益;②
代管人不履行代管职责或侵犯失踪人的利益,他应承担相应民事责任。
【宣告死亡】
◎
宣告死亡(推定死亡):自然人失踪达到一定期限,根据利害关系人的申请,人民法院依照法定程序宣告失踪人已经死亡的法律制度。
宣告死亡的意义:为维护社会生活的稳定,保护失踪的利害关系人的利益。
◎
宣告死亡的条件:①
失踪的事实(自然人离开住所,音讯杳无、下落不明、生死不明)。②
失踪达到法定期间(失踪达4年;因意外事故失踪的,失踪达2年)。③
利害关系人向法院提出宣告死亡申请。利害关系人行使申请权符合法律规定的顺序。④
法院根据法定程序进行失踪宣告(公告期为1年)。
◎
宣告死亡的法律后果
⒈
在失踪人宣告死亡后,对于失踪人失踪前所涉及的民事法律关系归于消灭,发生与自然死亡相同的法律后果。即:①
民事权利能力归于消灭;②
财产由继承人继承;③
婚姻关系归于消灭。
⒉
被宣告死亡的自然人的民事权利能力的消灭具有相对性:①
如果失踪人事实上并未死亡,则宣告死亡的推定可以被推翻。②
如果宣告死亡的人事实上并未死亡,则其在生存地仍有权实施民事行为。
◎
被宣告死亡人重新出现的法律后果
⒈
经申请,法院应撤销死亡宣告。被宣告死亡的人自始没有丧失其权利能力。
⒉
被宣告死亡的人,在生存地实施的民事行为如果符合法律规定,仍发生法律效力。
被宣告死亡人实际死亡的时间与宣告死亡的时间不一致,被宣告死亡引起的法律后果仍然有效。但是,自然死亡之前实施的民事法律行为,与被宣告死亡引起的法律后果相抵触的,则以其实施的民事法律行为为准。
⒊
被宣告死亡又重新出现的人,有权请求返还财产。
⒌
被宣告死亡又重新出现的人的配偶没有再婚,夫妻关系自行恢复;配偶已再婚,则重新建立的婚姻关系受法律保护;原配偶再婚后又离婚或再婚配偶死亡的,其与被宣告死亡又重新出现的人的婚姻关系不能自行恢复。
⒍
在宣告死亡期间,被宣告死亡的人的子女被他人收养的,该收养关系仍然受法律保护;在收养人以及有表达意见能力的被收养人同意的情况下,收养关系才能予以解除。
【监护】
监护:对无民事行为能力人、限制民事行为能力人的人身权、财产权及其他合法利益进行监督和保护。监护的目的:保护欠缺民事行为能力的人的财产和人身利益。
监护人的职责:①
保护被监护人的身体健康,关心被监护人的智力发展及品德修养。②
管理和保护被监护人的财产,作为法定代理人代理被监护人进行民事活动及参加民事诉讼。③
对被监护人损害他人合法权利的行为,依法承担民事责任。
监护人应维护被监护人的权利,不得滥用监护权,恶意损害被监护人的利益。
监护的设立方式:①
法定监护。即监护人直接根据法律的规定而产生的监护。②
指定监护。即监护人由人民法院或其他有权指定监护人的单位、组织的指定而产生。③
委托监护。即法定监护人或指定监护人因故暂时无法行使监护权,可将监护职责部分或全部委托他人承担。④
遗嘱监护。即被监护人的父母用遗嘱为其指定监护人。
遗嘱监护的成立要件:①
被指定的人同意作监护人;②
其他有监护资格的人无异议;③
该指定不违反法律规定,并对被监护人并无不利。
民事权利主体——法人
【法人的概念、本质和条件】
法人:是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。法人的本质:法律赋予社会组织的一种民事主体资格,或者说法律上的“人格”。
法人制度建立的基础:商品经济(需要承认商品的生产者和经营者的独立地位和独立利益)。法人制度的目的:法律赋予社会组织以法律人格,是为了保护和促进社会经济发展。
法人的本质特征:①
法人是社会组织。②
法人具有民事权利能力和民事行为能力。③
法人依法独立享有民事权利能力和承担民事义务。表现:独立的组织(法人的民事主体资格与其组成人员的民事主体资格是彼此独立的,法人有必要的组织机构);独立的财产(即法人所有或经营管理的全部财产,独立于出资者的其他财产)。独立的责任(法人以经营管理的财产对外承担责任,出资人以出资为限对法人的债务承担责任)。
法人的条件:①
依法成立。表现:成立社会组织的目的、活动宗旨合法;社会组织的设立必须符合法律规定的程序。②
有必要的独立财产。表现:法人财产与法人成员的个人财产相分离;法人财产与法人投资者的其他财产相分离;不同法人组织之间在各自财产上相分离。③
有自己的名称、组织机构和场所。法人组织的名称是法人组织区别于其他社会组织的标志;法人的组织机构包括意思机关、;执行机关和监督机关;法人组织的场所是法人从事生产经营活动或其他活动的固定地点。④
能够独立承担民事责任。法人承担民事责任的基础和范围,是法人财产。
【法人的独立责任与投资者的有限责任】
法人的独立责任,指法人必须用自己的全部财产独立承担民事责任。即法人对外所欠的债务,应由法人以其独立支配的财产予以偿还,其债务清偿责任不能由该法人之外的其他民事主体承担。
法人投资者的有限责任,是法人的投资者对于法人的债务,仅以其投资额为限承担赔偿责任。法人的投资者以其投资部分的财产对法人的经营活动承担风险。当法人因其全部财产不足以清偿到期债务而破产时,法人的投资者对法人不能清偿的债务不承担清偿责任。
法人的独立责任与投资者的有限责任,是法人具有独立的民事主体资格正反两个方面的具体表现。
【法人制度的意义】
⒈
从社会生产力发展的角度。法人制度使资本得以大规模的集中,资本的组织形式更趋于社会化,从而能够迅速扩大生产规模,推动社会生产力的迅速发展。
⒉
从企业角度。因为投资和经营相分离,培育了职业经理阶层,强化了资本运作的效率,提高了资本的获利能力,从而提高了劳动生产率。
⒊
从投资者的角度看,投资风险因此而大大降低了,激发了他们的投资积极性。
①
公司财产完全脱离股东的其他个人财产,从而使股东的投资风险得以分散。
投资者可以把自己的财产分成许多份,分别投向各个不同的公司,如果一个公司破产,并不导致投资者全部财产的损失。
②
投资者可以通过出让股份转移风险。
建立法人制度的理论依据:商品经济的存在是法人制度赖以建立的基础。只有商品经济才需要承认商品的生产者和经营者的独立地位和独立利益。
【法人的分类】
⒈
根据法人设立的目的和承担的职能的性质,分为:公法人、私法人。
⒉
根据法人成立的基础,私法人分为:①
社团法人(人的组合)。即以社员权为基础的人的集合体。②
财团法人(财产的组合)。即为一定的目的设立的,并由专门委任的人按照规定的目的使用的各种财产。
划分意义:①
成立的基础不同(人的组合;
||
财产的组合)。②
设立人的地位不同(设立人享有社员权;
||
设立时与财团法人相脱离)。③
设立行为不同(设立行为属共同的民事行为,且为生前行为;||
设立行为为单方行为,并可以为死后行为)。④
有无意思机关不同(社团法人有意思机关,又称自律法人;||
无意思机关,又称他律法人)。⑤
目的不同(社团法人分为营利法人、公益法人、中间法人;||
职能是公益法人)。
⒊
根据法人成立或活动的目的,分为:营利法人、公益法人、中间法人。
划分意义:①
目的不同(以营利并分配给其成员为目的;||
以公益为目的)。②
设立标准不同(营利法人的设立依特别法;||
依民法)。③
设立程序不同(公益法人的设立需得到主管机关的许可)。④
法律形式不同(营利法人只能采取社团法人的形式;||
社团法人或财团法人)。⑤
行为能力不同(能否从事营利性事业)。
⒋
本国法人、外国法人。
《民法通则》的分类:企业法人;机关法人;事业单位法人;社会团体法人;基金会法人(特殊的社会团体法人,即对国内外社会团体和其他组织以及个人捐赠的资金进行管理以资助科研、教育、福利和其他公益事业发展为宗旨的民间非营利性组织)。
【法人的民事权利能力】
法人的民事权利能力:法人享受民事权利和承担民事义务,成为民事主体的资格。
法人的民事权利能力与自然人的民事权利能力的区别:①
开始和终止的条件不同(出生至死亡;||
成立至消灭)。②
法律的限制不同(一律平等;||
受其目的和业务范围的限制)。③
内容和范围不同(自然人基于人格或身份而享有的某些特定的民事权利,法人不能享有)。
法人民事权利能力的限制:①
自然性质的限制。②
法规限制。某些单行法规对特定法人组织所进行的民事活动的范围作了必要的限制。③
法人目的的限制。表现:法人的活动应当符合法人组织章程的规定;法人的活动不能超出其经过工商登记核准的经营范围。
为保护交易安全,《合同法》规定,在法人超越经营范围订立合同的情况下,如果合同相对方为善意(即不知该法人的行为超越其经营活动的范围),则该合同仍然具有法律效力。
但是,如果法人所超越的经营活动的范围属于法律禁止经营的行为、或法律规定只能由特定的组织专营的行为、或者按照法律规定只能由具备一定资质条件的组织经营的行为,则这种超越经营范围的行为无效。
【法人的民事行为能力】
法人的民事行为能力:法人以自己的行为取得民事权利和承担民事义务的资格。法人民事行为能力的特点(或其与自然人的民事行为能力的区别):
①
取得条件不同(具备一定的年龄和精神状态;||
法人成立至消灭)。
②
民事能力是否可能存在欠缺不同(自然人的民事行为能力与其民事权利能力的范围可能一致,也可能不一致;||
法人的民事权利能力与其行为能力的范围总是一致的)。
③
自然人可以以自己的活动参加民事法律关系,为自己设定民事权利和义务;法人作为一种组织体,其民事行为能力是通过法人的法定代表人和代理人的活动来实现的。
【法人的民事责任能力】
民事责任能力(民事侵权能力):民事主体独立承担民事责任的资格,即民事主体对自己的违法行为承担民事后果的能力。
法人是具有民事行为能力的,表现:①
当法定代表人的行为构成侵权行为时,其行为即为法人自身的侵权行为,对此法人应承担民事责任。②
法人的工作人员经法人授权而进行经营活动,如造成他人的损害,法人也应承担民事责任。
法人承担民事责任须具备的三个条件:①
须有法定代表人或工作人员加害于他人的侵权行为、且造成损害结果,并且不存在民法规定的免责条件。②
损害结果须因法人的法定代表人或工作人员的行为发生。③
该损害结果须因法人的法定代表人或其工作人员,在经营活动中执行职务所实施的侵权行为而引起。执行职务的行为,包括职务活动本身要求法人的法定代表人或工作人员实施的行为,也包括其不正当执行职务活动的行为。
法人就法定代表人或工作人员的行为承担民事责任后,根据法律规定,有权追究有过错的法定代表人或工作人员的个人责任。对法人成员中不具有代表权或代理权的普通职员,因执行职务损害他人的,由法人对受害人承担责任后,可追究有过错的行为人的责任。
【法人机关】
法人机关:是根据法律、章程或条例的规定,于法人成立时产生,不需要特别委托授权就能够以法人的名义对内负责法人的生产经营或业务管理,对外代表法人进行民事活动的集体或个人。
法人机关的法律特征:①
法人机关是根据法律、章程或条列的规定而设立的。②
法人机关是法人的有机组成部分。③
法人机关是行使、表示和实现法人意志的机构。④
法人的机关是法人的领导或代表机关。⑤
法人机关由单个的个人或集体组成。
法人机关与法人的关系:法人机关是法人的组成部分,法人机关与法人是一层法律人格。
法人具有独立的民事主体地位,意味着法人具有自己独立的思想和意志。但是,法人的意志要通过机关来形成,意志的表示和实现要通过机关来完成,意志的健全和完善,要通过机关来约束和监督。因此,法人机关的意志就是法人的意志,法人机关所为的民事行为就是法人的民事行为,其法律后果由法人承担。
法人机关的构成:权力机关(意思机关);执行机关;监督机关。
【法人的法定代表人和代理人】
法人的法定代表人:是依照法律或法人章程规定,代表法人行使职权的负责人。
法人的法定代表人的法律地位:①
法人与其法定代表人是一个法律人格,不存在两个主体。法定代表人在法律上实施的行为,被视为法人自身的行为。②
法定代表人执行法人的对外业务,以法人名义订立合同,不需要法人另行授权。③
法定代表人所实施的行为的法律后果,当然由法人承受。
法人的法定代表人与法人的代理人的区别:①
产生的基础不同(法律、法人章程、条例规定;||
法人的授权)。②
与法人的人格关系不同(同一人格;||
两个不同的人格)。③
法人承担行为后果的条件不同(行使职权的行为包括不正当行使职权的行为所产生的法律后果,都由法人承担;||
超越代理权实施的行为产生的法律后果不能当然归属于法人)。
【法人的成立、变更、终止和登记】
民事权利主体——合伙
【合伙的概念和特征】
合伙(仅指营利性合伙):两人以上根据共同协议而组成的营利性非法人组织。
合伙的性质,有两重属性:①
它以合伙合同为基础,没有合伙合同就没有合伙组织;②
合伙又是合伙合同产生的结果,合伙一经成立,就具有团体属性。合伙合同是对合伙人有约束力的内部关系的体现。合伙组织是合伙作为整体与第三人发生法律关系的外部形式。
合伙的法律特征:①
合伙具有团体性(合伙的人格、财产、利益、民事责任都有相对独立性)。②
合伙协议是合伙形成的基础条件,它明确各合伙人的权利义务关系。③
合伙人共同出资、共同经营、共享收益、共担风险,并对合伙组织承担连带无限责任。
合伙与法人的区别:组织的性质不同(人合性
||
资合性);财产性质不同;财产责任不同;经营方式不同;成立条件不同。
【合伙的法律地位(合伙的民事主体地位)】
合伙属于非法人组织,具有民事主体地位。
⒈
合伙人格的相对独立性。
表现:①
合伙可以以合伙字号的名义参与民事活动或诉讼活动。②
合伙对内的意志相对独立。只有全体合伙人的共同意志才能对合伙事务发生效力。③
合伙对外的意志相对独立。由合伙的负责人或接受授权的合伙人以合伙字号的名义在经营范围内从事民事活动。
⒉
合伙财产具有相对独立性。
表现:①
合伙财产为各合伙人共同共有。②
合伙人对合伙财产的处分,受其他合伙人意志的限制,并且在同等条件下,其他合伙人有优先购买权。③
合伙人退伙时,其出资份额,其他合伙人有优先购买权。④
在合伙关系存续期间,合伙人不得请求分割合伙财产。⑤
合伙人的债权人,不得就该合伙人在合伙中的财产份额行使代位权。⑥
合伙的债务人,不得以其对合伙人的债权,主张抵消其对对合伙的债务。
⒊
合伙利益的相对独立性(合伙具有相对独立的整体利益)。
⒋
合伙民事责任的相对独立性。
有些国家规定合伙人对合伙债务承担连带责任但采取补充责任的形式。合伙企业对其债务,应先以其全部财产进行清偿,合伙财产不足清偿到期债务的,各合伙人应承担连带无限清偿责任。
【合伙事务的执行】
⒈
合伙事务执行人。
合伙企业事务,可以由全体合伙人共同执行,也可由合伙协议约定或全体合伙人决定,委托一名或数名合伙人执行。各合伙人对执行合伙企业事务享有同等的权利。
合伙事务执行人对外代表合伙组织,进行民事活动。
合伙事务执行人的权利:支付报酬请求权;对垫付费用的补偿请求权。其义务:注意义务;忠实处理合伙事务的义务(亲自执行、及时汇报、转交取得的权利);竟业禁止。
合伙事务的执行异议:在各合伙人分别执行合伙事务时,合伙人对其他合伙人执行的合伙事务提出不同意见,此时,合伙事务应暂停执行,待意见一致后再执行。合伙事务的执行撤销,撤销被委托执行合伙事务的合伙人的委托权。
法律规定或合伙合同约定某些合伙事务,必须经全体合伙人同意。但是,合伙协议或法律法规中对合伙人执行合伙事务的限制或对合伙人代表合伙的权利的限制,不得对抗善意的第三人。
【合伙财产】
合伙财产,指合伙人投入的财产和合伙经营积累的财产。
⒈
合伙人的出资(即全体合伙人以合伙协议的约定实际交付的出资总和)。
合伙出资的形式:货币、资金、实物、工业产权、土地使用权、劳务。合伙出资的性质,通常认定为共有或准共有。表现:①
合伙财产由全体合伙人共同管理和使用;②
合伙存续期间出资人不得私自转移或处分,也不得随便退回;③
合伙人以其所出资的份额或比例,参与合伙经营的分配或分担合伙经营的亏损。
⒉
合伙经营积累的财产。即在合伙或合伙企业成立以后,在生产经营过程中,以合伙企业的名义取得的所有收益。
【合伙债务的承担】有限合伙与普通合伙(有限不能以劳务出资)
⒈
合伙债务承担的原则
传统民法要求各合伙人对合伙债务承担连带无限责任。现代民法强调合伙的主体性特征。合伙债务首先由合伙承担,不足部分才由各合伙人承担连带无限责任。
合伙人对外的债务承担责任。①
无限责任。合伙人以其全部财产承担对合伙债务的清偿责任,合伙人对合伙债务的承担不以其出资额为限。②
连带责任。每一合伙人均有责任代替其他合伙人清偿合伙财产不足清偿合伙债务的部分;合伙的债权人对合伙债务可以向任何一个合伙人主张债权,该合伙人不得拒绝。
各合伙人依约或依法按一定比例,分配合伙利润和分担合伙亏损。当某一合伙人由于承担连带责任,对合伙企业债务清偿责任超过其应承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。
⒉
合伙债务的清偿。
合伙债务,应先由合伙的全部财产进行清偿,合伙的全部财产不足清偿合伙债务的,才由各合伙人依法承担连带无限清偿责任。
合伙人对合伙债务承担连带责任的理论基础为合伙的人合性质。即:合伙人以相互信赖为基础的共负盈亏;没有自己完全独立的财产;合伙与合伙人未彻底分开。其目的:增强合伙的信用基础,保护合伙债权人的合法权益,维护合伙企业与他人的正当交易行为。
【退伙】
退伙,是合伙人在合伙组织存续期间退出合伙组织、消灭合伙人资格的行为。
退伙的效力:退伙人的合伙人资格丧失;退伙人或其合法继承人有权请求退还退伙人在合伙企业中的财产份额;退伙人应对退伙前已发生的合伙企业的债务,与其他合伙人承担连带责任;可能导致合伙企业的终止。
退伙的形式及事由:法定退伙;强制退伙;声明退伙。
民事权利客体
【民事权利客体】
民事法律关系的客体,是民事法律关系主体享有的民事权利和承担的民事义务所共同指向的对象。
民事法律关系客体的范围:①
物。物权关系的客体是各种物。②
行为。债务人的作为和不作为是债权的客体。③
有价证券。有价证券可以作为物权的客体、也可为债权的客体。④
权利。权利成为民事法律关系客体的条件:必须是财产权利(例外企业的名称权);须是可转让的财产权利;须是法律规定可以成为民事法律关系客体的权利。⑤
非物质利益。人身权的客体为非物质利益,亦称精神利益。
【物的概念、特征和分类】
民法上的物,是存在于人的身体之外,能够满足人们的社会需要、而又能为人所实际控制或支配的物质客体。
法律特征:①
存在于人身之外;②
能满足人们的社会需要;③
能为人们所实际控制和支配;④
以有体物为限。
物的分类:①
以物能否移动且移动是否损害其价值为标准,分为:动产和不动产。②
据物的流通性,分为:流通物、限制流通物、禁止流通物。③
根据物是否具有独特性或是否被权利人指定而特定化,可分为:特定物、种类物(区分意义:正确确定具体的民事法律关系的性质;有助于正确判断债务是否已经适当履行;物意外灭失的法律后果不同)。④按物是否能分割,及分割是否损害其用途和价值,分为:可分物、不可分物。⑤
根据物经使用后的形态变化,物分为:消耗物、非消耗物。⑥
根据物的从属关系,可分为:主物与从物。⑦
原物与孽息。⑧
单一物、合成物与集合物
【动产与不动产的区分及其意义】
◎
物,按其能否移动及移动是否损害它的价值为标准,分为:①
动产,是指能够移动而不损害其价值或用途的物。②
不动产,是指不能移动或移动会损害其用途或价值的物。
不动产包括:①
土地。即一定范围的地球表面,以及地面上空及地下。②
地上定着物。即继续密切依附于土地,不易移动,按交易惯例非为土地的构成部分,而有独立使用价值的物。定着物成为不动产须具备两个条件:继续附着于土地,使其移动会损害其价值或功能;具有独立的经济目的,以至不被认为是土地的一部分。③
不动产的出产物,在与不动产分离前,其性质为独立的不动产。
定着物作为独立的不动产与建筑物所使用的土地,分别为两个不同的所有权和使用权的客体,即建筑物所有权,土地使用权和所有权。
◎
区分动产和不动产的意义
⒈
物权公示的方法不同。
不动产物权的公示方法,采用的是房地产登记公告制度,即不动产物权及权利人的确定,以国家房地产登记管理机关的登记为准。
动产物权的公示方法,则是当事人对特定动产的占有,即在无相反证据的情况下,谁实际占有动产,谁就被推定为该动产的权利人。同时,对少量重要的、流动性大的特殊动产,法律也采用登记注册的公示方法。
⒉
物权设定及变动的形式不同。
不动产的物权设定及变动,须采用登记的方式;动产物权的变动,在一般采用转移物的占有的方式,即交付。
⒊
物权的类型不同。
典权、地上权、土地承包经营权、地役权以不动产为限;动产质权、留置权以动产为限。
民事法律行为
【民事行为与事实行为】
民事行为:是以意思表示为要素的、发生民事法律后果的行为。包括:民事法律行为、无效民事行为、可变更或可撤销的民事行为、效力未定的民事行为。
民事事实行为:行为人不具有设立、变更或消灭民事法律关系的意图,但依照法律规定能引起民事法律后果的行为。包括:无因管理行为、正当防卫行为、紧急避险行为、侵权行为、遗失物的拾得行为、埋藏物的发现行为等。
民事行为与事实行为的区别:①
是否具备意思表示必备要素不同(事实行为不以意思表示为必备要素)。②
效力发生不同(依行为人意思表示的内容而发生效力;||
依法律规定直接产生法律后果)。③
本质不同(民事行为的本质为意思表示;||
事实行为的本质为事实构成)。④
对行为人行为能力的要求不同(事实行为不要求行为人具有民事行为能力)。
【民事法律行为的概念、本质和特征】
◎
民事法律行为(简称法律行为):是民事主体基于意思表示,设立、变更或者终止民事权利义务的合法行为。
◎
民事法律行为的本质是意思表示
民事法律行为与意思自治原则的关系。在以商品经济关系为主要调整对象的民法上,民事法律行为制度使意思自治原则在民法得到最为充分的表现,其原因:
⒈
民事法律行为最一般地抽象和概括了商品流通领域内的各种交换行为的基本特征,即一切财产交换行为都必须建立在尊重当事人的意志的基础上,从而确定了各种民事活动的一般准则。
⒉
法律行为制度,使商品经济关系的本质属性(即民事主体的平等地位和意志独立)在民法上获得了最适宜的表现形式。法律行为制度集中强调了对行为人独立的真实意志的法律保护,从而使民法的本质得以充分的显现。
⒊
法律行为以当事人的意思表示直接获得法律上的效力为特征。即民事权利义务的产生及其内容,完全取决于行为人的自愿选择,从而集中体现了民法规范所具有的任意性特点。
◎
民事法律行为的特征
⒈
民事法律行为,以当事人的意思表示为要素。
意思表示:是民事主体将其想要发生民事后果的内心意志,以一定的方式表现于外部的行为。“意思”,专指发生民事后果的内心意愿。
民事法律行为是一种“表意行为”,即必须有行为人表达自己意愿的行为。这种表意行为产生的法律后果,与行为人的行为所体现的意志之间具有直接的联系。这种联系就是:民事法律行为是一种能够充分体现民事主体自愿追求某种民事后果的主观意志的行为,而法律通过赋予民事主体的愿望以法律效力,使民事主体的愿望得以实现。
民事主体想要发生民事后果的内在愿望,必须采用明确的外部表现方式,才能为他人所了解,才能在客观上受到法律的保护。因此,意思表示是构成民事法律行为的核心要素。
⒉
民事法律行为以发生一定的民事后果为要素。
民事后果,是指民事权利义务的产生、变更和消灭。两个层次的内容:①
民事法律行为,是行为人以引起预期的民事后果为目的而自愿实施的行为。②
民事法律行为是合法的。
民事法律行为的分类:①
按当事人意思表示发生法律效果的不同条件,分为:单方法律行为、双方法律行为、多方法律行为。按行为有无对价,分为:有偿行为、无偿行为。③
按意思表示之外是否还须交付实物,分为:诺成性法律行为、实践性法律行为。④
要式法律行为和不要式法律行为。⑤
按行为内容上的主从关系,分为:主法律行为、从法律行为。⑥
按行为有无独立的实质性内容,分为:独立行为、辅助行为。
【意思表示的概念、构成要素和意思表示的分类】
意思表示:行为人把进行某一民事法律行为的内心效果意思,以一定的方式表达于外部的行为。
构成要素:①
目的意思。即指明民事法律行为具体内容的意思要素,是意思表示的主观要素。②
效果意思(法效意思、效力意思)。即意思表示人使其表示内容引起法律上效果(设立、变更、终止民事法律关系)的意思要素,是意思表示的主观要素。③
表示行为。即行为人将其内心意思以一定的形式表现于外部,并足以为外界所客观理解的行为要素。
【意思与表示不一致(表意人的内心意思与外在表示不一致,包括显失公平行为)】
种类
概
念
法律效力
虚假
表示
表意人把真实意思保留心中,所做出的表示行为并不反映真实意思,是一种自知并非真意的意思表示。(又称真意保留、心中保留、非真意表示)
原则上有效。但相对人明知表意人的表示与意思不一致,该表意行为无效。
伪装
表示
表意人与相对人通谋,不表示内心真意的意思表示。(又称同谋虚伪表示、假装表示)
原则上无效,但不得对抗善意第三人。
隐藏
行为
表意人为虚假的意思表示,但是,其真意为发生另外的法律效果的意思表示。
①
隐藏行为中虚假意思表示无效;
②
真实意思的效力依法律规定。(如阴阳合同)
错误
(误解)
表意人表意时,因认识不正确、或欠缺认识,以至内心真实意思与外部的表现行为不一致。
(《通则》上的重大误解)
意思表示内容有错误,或表意人若知其事情即不为意思表示,可撤销。对重大误解,可申请法院变更或撤销。
误传
因传达人或传达机关的错误使表意人的表意发生错误。
在我国误传适用重大误解的有关规定,在归责上,责任由表意人承担。
【意思表示的不自由(指由于他人的不当干涉,使意思表示有瑕疵)】
概
念
构成要件
欺诈
当事人一方故意编造虚假情况,使对方陷入错误而违背自己真实意思表示的行为。
①
欺诈行为;②
欺诈的故意;③
表意人因欺诈陷入错误;④
表意人因错误为意思表示。
胁迫
胁迫包括威胁和强迫。
威胁,行为人以未来的不法损害相恐吓,使对方陷入恐惧,做出违背真实意思的表示。
强迫,行为人以现时的身体强制,使对方处于无法反抗的境地而做出违背真实意思的表示。
①
有胁迫行为;②
有胁迫故意;
③
胁迫的本质是对表意人的自由意思加以干涉,即胁迫行为有违法性;
④
相对人受胁迫而陷入恐惧状态;
⑤
相对人受胁迫而为意思表示。
乘人之危
行为人利用对方的急迫需要或危难处境,迫使其做出违背本意而接受于其非常不利的条件的意思表示。
①
客观上正处于急迫需要或危难处境;
②
有乘人之危的故意;
③
实施了足以使表意人为意思表示的行为;
④
相对人的行为,与表意人的意思表示之间有因果关系;
⑤
表意人因其意思表示蒙受重大不利。
【意思表示的解释】
意思表示的解释:是依照法律规定的原则和方法,阐明并确定当事人已为意思表示的正确含义。
意思表示解释的方法(见合同解释)
意思表示解释的原则:
原则
观
点
评
价
意思主义
①
民事行为是实现意思自治的手段;②
对意思表示解释时,应贯彻探求真意而不拘泥于词语的原则;③
是自由主义和个人主义的必然产物。
优点:反映具体表意人的个性化要求,利于保护表意人的意志自由和利益,保护私有财产的静态利益。
缺点:不利于交易的安全和预期,不利于保护财产的动态利益,不利于对相对人利益的保护。
表示主义
解释时应贯彻客观主义原则,在表示与意思不一致的情况下,以外部表示和相对人足以客观了解的表示内容为准。
优点:有利于保护交易的安全和相对人的利益。
缺点:不利于保护表意人的利益,可能放纵胁迫、欺诈等行为。
折衷主义
解释时,根据具体情况或以意思主义为原则,或以表示主义为原则。
宗旨:全面考虑各种利益的平衡关系,既顾及当事人的利益与交易安全,又顾及表意方与相对方的利益。
【民事行为的成立、生效与有效的概念和构成要件】
概
念
构成要件
民事行为成立
指符合民事行为构成要素的客观情况。
一般成立要件:当事人;意思表示;标的即行为的内容。
特别成立要件:某些具体民事行为的成立,还须具备其他特殊事实要素(如实践性行为,标的物的交付)。
民事行为生效
民事法律行为的生效,指民事法律行为所具有的法律效力开始发生具体的作用,即当事人已经享有实际意义上的民事权利和承担实际意义上的民事义务。(按民法规定,民事法律行为即合法、有效)
①
民事行为的生效要件,即民事法律行为的有效要件。
②
民事法律行为的有效要件,是成立的民事行为能够按照意思表示的内容而发生法律效果,所应具备的法律条件。
(民事法律行为的有效要件,见下栏)
民事法律行为的有效
是法律对当事人实施的行为的一种肯定性评价,即认定当事人的行为符合法律规定,从而具备法律强制力,可以产生当事人预期的法律效果,即民事权利和民事义务。
⒈
实质要件。
①
行为人具有相应民事行为能力。②
意思表示真实
(两层含义:意思表示自愿;意思表示一致)。③
标的合法。④
标的须可能和确定。
⒉
民事法律行为须具备法律要求的形式要件。
【民事行为成立与民事行为生效的关系】
比较项目
民事行为的成立
民事行为的生效
两者的区别
着眼点
着眼于民事行为因符合法律构成要素,而在法律上视为一种客观存在。
着眼于成立的民事行为因符合法定的有效条件,而取得法律认可的效力。
构成要件
意思表示的成立(或意思表示一致)为成立要件。
生效要件,包括:民事行为能力规则、意思表示自愿真实规则、行为合法性规则等。
判断标准
着眼于表意行为的事实构成,此类规则的判断不依赖于当事人后来的意志。
着眼于当事人意思表示的效力。
发生时间
民事行为具备法定构成要素即成立。
自具备法定有效要件时生效。少数情况下,民事行为已经成立,但是尚未生效。
效力不同
民事行为成立后立即生效的,当事人应受效果意思的约束,所负担的义务主要是约定义务。可能产生的民事责任主要是违约责任。
民事行为成立后不能生效或被撤销,或在成立之后未生效之前,当事人负担的义务主要是法定义务,违反这种义务产生的民事责任为缔约上的过失责任。
两者的联系
民事行为的成立,是民事行为生效的逻辑前提。①
大多数情况下,民事行为的成立,与民事行为的生效在实践上是一致的。②
少数情况时,民事行为已经成立,但是尚未生效(如遗嘱、附延缓条件的法律行为、附延缓期限的法律行为)。
【附条件的民事法律行为的概念和特征】
◎
附条件的民事法律行为,当事人在民事法律行为中约定一定的条件,并将条件的成就与否(即作为条件的事实出现与否)作为民事法律行为效力发生或者消灭的根据。
◎
附条件法律行为的特征:①
附加的条件,对民事法律行为的效力有直接的限制作用。条件成就与否可以决定民事法律行为效力的发生和消灭。②
附加的条件,能够使当事人行为的动机具有法律意义,使第三人能够避免因难以预见的未来事件的发生或不发生所导致的损失。③
附加的条件,是行为人同一意思表示的内容之一,是该民事法律行为整体的一部分(条件无效,往往会导致民事行为本身无效)。
◎
民事法律行为所附条件的特征:未来性;可能性;不可预知性;合法性。
【附条件民事法律行为的分类】
标准
类
别
概
念
条件对民事法律行为效力所起的作用
附延缓条件的民事法律行为
①
延缓条件(停止条件),民事法律行为中所确定的民事权利和民事义务,要在所附条件成就时才能发生法律效力。
在条件成就前,民事法律行为已经成立,行为人之间的权利义务关系已经确定,但是权利人上不能主张权利,义务人还没有履行义务,即双方的民事权利和民事义务上处于停止状态。
②
作用:推迟民事法律行为所确定的民事权利和义务发生法律效力。
附解除条件的民事法律行为
①
解除条件(消灭条件),民事法律行为中所确定的民事权利和民事义务,要在所附条件成就时失去法律效力。
②
作用:使已经发生法律效力的民事权利和民事义务失去法律效力。
客观事实的发生与否
附肯定条件的民事法律行为
肯定条件,民事法律行为发生或解除的条件,是以某种客观事实的发生为其内容。分为:肯定的延缓条件;肯定的解除条件。
附否定条件的民事法律行为
否定条件,民事法律行为发生或解除的条件,是以某种客观事实的不发生为其内容。分为:肯定的延缓条件;肯定的解除条件。
决定条件成就的因素
附随意条件的民事法律行为
随意条件:当事人一方的意思决定其成否的条件。
附偶成条件的民事法律行为
偶成条件:以偶然的事实(第三人意思或自然现象)决定条件成就与否。
附混合条件的民事法律行为
混合条件,混合当事人的意思及偶然事实。
【附条件民事法律行为的效力】
条件成就,指构成条件内容的事实已经实现。条件不成就,指构成条件内容的事实确定的不实现。条件成就或不成就的拟制:①
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件成就;②
当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。
条件成就时的效力:条件成就后,民事法律行为当然发生效力,不须再有当事人的意思表示或其他行为。条件成就与否未确定前的效力:相对人有期待权,即在条件成就与否未确定前,应有因条件的成就而取得权利或利益的希望。对期待权,法律应予以保护。
【附期限的民事法律行为】
附期限的民事法律行为:当事人在民事法律行为中约定一定的期限,并将期限的到来作为民事法律行为效力发生或者消灭的根据。
附期限的民事法律行为的分类:①
附延缓期限民事法律行为、附解除期限民事法律行为。②
附确定期限民事法律行为、附不确定期限民事法律行为。
附期限的民事法律行为的效力:①
附期限的民事法律行为,在期限到来时生效或解除。②
期限到来前,相对人享有期待权(同附条件民事法律行为的效力)。
【无效民事行为、可撤销可变更民事行为、效力未定民事行为的概念、特征】
概念
行为的法律效力
无效民事行为
指在法律上必然地不发生法律效力的民事行为,即绝对无效的民事行为。分为:全部无效和部分无效;当时无效和事后无效。
①
自始无效;
②
确定无效(任何事实都不能使有效);
③
当然无效(无需第三人意思表示);
④
绝对无效(绝不被法律承认)。
可变更可撤销民事行为
指欠缺有效要件,当事人依法有权请求人民法院予以变更或撤销的民事行为,即相对无效的民事行为。
①
这种民事行为,可以发生民事法律行为的效力,但有撤销权的表意人如为撤销的请求,则效力溯及民事行为成立时无效。
②
撤销权人未撤销、或在一定期间内未行使撤销权,则民事行为效力继续。
效力未定民事行为
指成立时有效或无效处于不确定状态,尚待享有形成权的第三人同意(追认)或拒绝的意思表示来确定其效力的民事行为。
①
效力不确定,有效或无效处于悬而未决的不确定状态;
②
其效力的确定,取决于享有形成权的第三人(同意权人、追认权人)的行为;该第三人所为的同意或拒绝的意思表示,相对于效力未定民事行为是辅助行为。
③
经同意权人同意,其效力确定地溯及于行为成立时,经同意权人拒绝,即确定地自始无效。
【无效、可撤销可变更、效力未定民事行为的具体种类】
无效民事行为,包括:①
行为人不具有民事行为能力的民事行为;②
意思表示不自由且损害国家利益的民事行为;③
恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的民事行为;④标的违法的民事行为;标的不确定、自始客观不能的行为。
可变更可撤销民事行为,包括:①
因重大误解的民事行为;②
显失公平的民事行为;③
受欺诈而实施的民事行为;④
受胁迫而实施的民事行为;⑤
乘人之危的民事行为。
效力未定民事行为,包括:①
行为能力欠缺;②
无权处分行为;③
无权代理行为;④
自己代理行为;⑤
双方代理行为;⑥
债权人同意欠缺。
◎
表:无效民事行为、效力未定民事行为的具体种类
具体种类
概念或构成要件
无效民事行为
行为人不具有民事行为能力的民事行为
⒈
无民事行为能力人实施的民事行为(纯获利益的行为和行为除外)。
⒉
限制民事行为能力人实施的未经法定代理人允许的单方民事行为。
(未经法定代理人允许的合同行为,为效力未定民事行为;经法定代理人允许的合同行为或单方民事行为,为有效行为)
意思表示不自由且损害国家利益的民事行为
《合同法》规定,一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,只有损害国家利益的,才为无效合同。
从其他国家的民法规定看:因欺诈、胁迫或乘人之危实施的民事行为,应为可撤销的民事行为。
恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的民事行为。
构成要件:①
当事人有损害国家、集体或他人利益的故意;②
当事人实施民事行为时,有串通一气、相互勾结的行为;③
该民事行为履行的结果损害国家、集体或第三人的利益。
标的违法的民事行为
⒈
以合法形式掩盖非法目的的民事行为。即行为人为规避法律达到违法目的而实施的以合法形式出现的民事行为。
⒉
损害社会公共利益的民事行为。包括:行为本身违反社会公共利益;限制他人或自己的权利能力、行为能力;行为所附的条件损害社会公共利益。
⒊
违反法律禁止性规定或强行规定的民事行为。
标的不确定、自始客观不能的行为
⒈
标的不确定的民事行为,行为没有包含将来确定行为内容的方法,且任意性法律规范也不能补充当事人意思不足的民事行为。
⒉
标的自始客观不能的民事行为。
效力未定民事行为
行为能力欠缺
未经法定代理人同意,限制行为能力人实施的超越行为能力范围的民事行为。
无权处分行为
没有处分权而擅自处分他人财产的行为。
(事后经权利人承认,可为有效民事行为)
无权代理行为
行为人没有代理权、超越代理权范围或代理权终止后实施的“代理行为”。
自己代理行为
代理人以被代理人的名义与自己实施的民事行为。
双方代理行为
代理人同时代理双方当事人实施的民事行为。
债权人同意欠缺的债务承担行为
债务人将其承担的债务未经债权人同意转由他人承担。
(债权人事后同意才有效)
◎
表:可撤销可变更民事行为的具体种类
具体种类
概念或构成要件
可变更可撤销民事行为
因重大误解的民事行为
构成要件:①
表意人因为误解而做出了意思表示,且意思表示与误解有因果关系。②
对行为内容发生重大误解,使行为的后果与自己的真实意思相悖,并造成较大经济损失。③
误解是由表意人自己的过失(或相对人过失)造成的。
显失公平的民事行为
指不具备欺诈、胁迫、乘人之危等原因,但是行为人单方获取暴利,依照行为当时的情形,社会公认为重大不公平的行为。(违背了当事人的真实意思)
受欺诈而实施的民事行为
概念:当事人由于他人故意编造的虚假错误陈述,发生认识上的错误而违背自己真意做出意思表示的行为。
构成要件:①
行为人实施了欺诈行为。②
行为人有欺诈的故意。③
相对人因欺诈陷入错误认识。④
表意人因错误认识而为意思表示的行为。
受胁迫而实施的民事行为
胁迫:指为达到非法目的,采用某种方法造成他人精神上的巨大压力、或直接对他人肉体施加暴力强制。
构成要件:①
胁迫人有胁迫行为。
②
胁迫人有胁迫故意。③
胁迫的本质是对表意人的自由意思加以干涉,即胁迫行为有违法性。④
相对人受胁迫而陷入恐惧状态。⑤
相对人受胁迫而为意思表示。
乘人之危的民事行为
概念:行为人利用对方的急迫需要或危难处境,为谋取不正当利益,迫使或诱使他方做出违背本意而接受于其非常不利的条件的意思表示的行为。
构成要件:①
客观上正处于急迫需要或危难处境。②
行为人有乘人之危的故意。③
相对人实施了足以使表意人为意思表示的行为。④
相对人的行为,与表意人的意思表示之间有因果关系。⑤
表意人因其意思表示蒙受重大不利。
【无效民事行为、可撤销可变更民事行为、效力未定民事行为的区别】
无效民事行为、可撤销可变更民事行为的区别:①
民事行为成立后的效力不同(自始无效;||
撤销前行为有效)。②
无效民事行为确定无效当然无效,行为人或第三人的任何行为都不能改变其效力;可撤销民事行为的行为人可通过撤销权或承认使其效力消灭或继续。
效力未定民事行为、无效民事行为的区别:①
民事行为成立后的效力不同(效力悬而未决;||
自始无效)。②
无效民事行为确定无效、当然无效,无需经第三人的意思表示来确定其效力。效力未定民事行为经同意权人同意后,其效力确定地溯及于行为成立时;经同意权人拒绝,确定地自始无效。
效力未定民事行为、可撤销可变更民事行为的区别:①
同意(拒绝)或撤销前民事行为效力不同(同意或拒绝前效力不确定;||
撤销前有效)。②
拒绝意思表示或撤销权行使的效力不同(使确定地不发生效力;||
使已经发生的效力消灭)。③
同意或承认的效力不同(承认或不行使撤销权,则已经发生的效力得以继续;
||
同意的意思表示,使民事行为确定地发生效力)。④
追认(拒绝追认)或撤销权(承认)的主体不同(行为人外的第三人;||
行为人本人)。
【无效或被撤销的后果】
⒈
返还财产或恢复原状。
民事行为被确认为无效或被撤销后:未履行的,不得再履行;已经部分或全部履行的,当事人应当返还财产或恢复原来的财产状态。
⑴
原物存在的返还财产。但是,民事行为在被确认无效或被撤销前,一方已将财产转让给善意第三人,在下列情形,接受财产的善意第三人不承担返还财产的责任:
①
法律有特别规定。如法律特别规定,某些民事行为被确认无效或被撤销后,其无效或撤销不得影响善意第三人已经获得的利益,则第三人无返还财产的义务。
②
被确认无效或被撤销的行为的标的物为动产时,取得动产的第三人受“善意取得”制度保护,有权不予返还财产。
③
根据不动产的公信力原则,善意第三人取得不动产如已经在有关机关登记,则所有权的转移发生法律效力,原所有人无权要求第三人返还原物。
⑵
原物毁损则赔偿损失。
⑶
对已经部分或全部履行的以提供劳务或转移财产使用权的行为,只能进行利益补偿。
⒉
赔偿损失。
民事行为被确认无效或被撤销后,有过错得一方当事人应当赔偿相对方因此遭受的损失。双方都有过错的,应依过错大小,各自承担相应的责任。
⒊
收归国家、集体或返还第三人。
双方恶意串通,实行民事行为损害国家、集体或第三人利益的,应追缴双方取得的财产,受归国家、集体或返还第三人。双方取得的财产,包括当事人已经取得或约定取的财产。
【撤销权、承认;追认、拒绝;催告权、撤回权】
◎
撤销权和承认(可撤销可变更民事行为中的利益受损方)
⒈
撤销权:权利人以其单方面的意思表示变更或撤销已经成立的民事行为的权利。撤销权的性质是形成权(权利人可以选择放弃)。
⒉
撤销权的行使
①
撤销权的主体:受欺诈、胁迫或被乘人之危的一方,或发生重大误解的一方,或显失公平民事行为中的受损方。
②
行使撤销权的事由:欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平。
③
撤销权的内容:请求撤销已经成立的民事行为,或请求变更已经成立的民事行为。享有撤销请求权的当事人,可以在变更请求与撤销请求之间作任意选择。撤销权人承认或撤销民事行为的意思表示须通知相对人。
为了保护善意相对人的利益,法律规定当事人的撤销请求权只能行使一次。
④
撤销权人应将其撤销或变更民事行为的意思表示向法院或仲裁机构作出。
当事人请求变更民事行为内容的,人民法院应当对民事行为予以变更;当事人请求撤销民事行为的,人民法院可以根据实际情况,做出变更或撤销的决定,以平衡双方当事人的利益以达到公正。
⒊
撤销请求权的消灭:①
当事人已经行使了撤销请求权。②
承认。即撤销请求权人确认可撤销的民事法律行为的效力,明确表示放弃撤销请求权。③
除斥期间的经过。法定存续期间内,当事人不行使权利,该权利即归消灭。
⒋
撤销权行使的法律后果。①
撤销的法律后果:民事行为经撤销后,其撤销的效力溯及于行为开始时消灭,发生与无效民事行为相同的法律后果。②
变更的法律后果:即对已经成立的民事行为的内容做出变更。③
对第三人的效力:撤销不得对抗善意第三人。
◎
追认、拒绝追认(效力未定民事行为的第三人)
⒈
追认的性质:①
是追认权人行使其形成权的民事法律行为;②
是有相对人的单方民事法律行为;③
是辅助性民事法律行为,其作用在于补足相关行为所欠缺的有效要件。
⒉
追认权的行使
①
追认权的主体:法定代理人、财产权人、被代理人、代理人、债权人。追认权行使的事由:行为能力欠缺;无权处分行为;无权代理行为;自己代理行为;双方代理行为;债权人同意欠缺的债务承担行为。
②
追认的行为方式。追认应采取明示的方式,沉默和推定均不为追认的方式。
③
追认权(或拒绝追认)行使的对象,是效力未定民事行为的相对人。如相对人催告追认权人追认的,追认的意思表示应在催告期限内以明示方式向相对人作出,过期不为追认意思表示的,视为拒绝追认。
⒊
追认与拒绝追认的效力:无效民事行为经追认后,自始有效;拒绝追认,自始无效。
◎
催告权、撤回权(效力未定民事行为的相对人)
相对人的催告权:效力未定民事行为的相对人,在得知其与对方实施的民事行为有效力未定的事由后,将效力未定的事由告知追认权人,并催告追认权人于法定期限或合理期限内予以确认的权利。
相对人的撤回权:效力未定民事行为的相对人撤销其意思表示的权利。
相对人撤回权的行使对象,是追认权人,或效力未定民事行为的行为人。
相对人撤回权行使的条件:①
应采用明示方式;②
应于追认权人未予以追认之前行使,追认权人追认之后,相对人不得撤回;③
相对人须为善意。即相对人行为时,不知对方为行为能力欠缺人、无处分权人、代理权欠缺人、债权人同意欠缺人。
相对人撤回权的效力:效力未定民事行为自始无效。
代理
【代理的概念和特征】
◎
直接代理(显名代理),指代理人依据代理权,以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为,而后果由被代理人承担。间接代理(隐名代理),是指代理人以自己的名义进行民事法律行为,而使其后果间接地归属于被代理人。
◎
代理的含义
⒈
代理是一种法律关系。
代理关系涉及三方参加人,即本人(被代理人)、代理人、第三人(相对人)。
代理关系涉及三方面的法律关系:①
代理人与被代理人之间的关系(代理的内部关系)。它产生根据是代理权。②
代理人与第三人之间的关系(代理的外部关系)。产生根据是代理人行使代理权,即实施的代理行为。③
第三人与被代理人之间的关系(代理的外部关系)。产生根据是代理人代理行为的效果直接归属于被代理人。
⒉
代理行为是民事法律行为,其本质属性在于意思表示。
◎
代理的法律特征
⒈
代理人必须以被代理人的名义进行民事活动(由代理制度的目的所决定)。
代理制度的目的,是基于被代理人的授权或依照法律规定,代替被代理人参加民事活动,其活动产生的全部法律效果,直接由被代理人承受。
⒉
代理人所代理的行为必须是民事行为。
民法上的代理专指代理民事主体为意思表示,因此,只有设立、变更或终止被代理人与第三人之间的民事法律关系的行为,才是民法上的代理行为。
不适用民事代理的民事法律行为:具有人身性质的民事行为;履行与特定人的身份相联系的债务;当事人约定只能由义务人亲自履行的债务。
⒊
代理人在代理权限范围内独立为意思表示。
代理人进行代理活动不得超出被代理人的授予的、或法律规定的代理权范围。在这一界限范围之内,代理人在代理活动中根据自己的判断做出独立的决定。因此,代理人在被代理关系中是独立的民事主体,要为自己的行为向被代理人承担责任。
⒋
代理人活动的法律效果直接归属于被代理人(由代理制度的作用所决定)。
代理是被代理人通过代理人的活动,为自己设定民事权利义务的一种方式,因而代理权限范围内所为的行为,与被代理人所为的行为一样,其法律效果应全部由被代理人承受。
表现:①
代理行为所产生的民事权利归被代理人享有,产生的民事义务归被代理人承担;②
代理人的代理活动产生的不利后果应由被代理人承受,但是,如果代理人有过错的,被代理人有权追究代理人的民事责任。
◎
代理制度的基本法则:①
代理权的存在,得产生本人与代理人之间的关系;②
代理权的行使,得产生代理人与第三人之间的关系;③
代理权的实现,得使代理行为的后果归属于本人。
◎
代理的制度价值:①
扩大民事主体的活动范围。代理的制度就在于克服民事主体在知识、认识水平、时间、空间等方面的局限性,使民事主体的权利能力的以实现。②
补充某些民事主体的行为能力的不足。
【代理与行纪的区别】
行纪行为(信托行为):即行纪人受委托人的委托,用委托人的费用,以自己的名义为委托人从事购买、销售及其他商业活动,而将活动的后果再依委托合同的规定转移给委托人的行为。
区别:①
活动时的名义不同(以被代理人的名义;||
以自己的名义)。②
后果的直接归属不同(直接归属被代理人;||
直接归属行纪人,而间接归属委托人)。③
行为的性质不同(不以有偿为要件;||
属于有偿法律行为)。④
在民法中的范畴不同(独立的民事法律制度;||
具体的合同关系)。
【代理的种类】
标准
类
别
概念或特征
代理权产生的根据
委托代理
委托代理(“意定代理”),代理人按照被代理人的委托而进行的代理。
法定代理
法定代理,根据法律的直接规定而发生的代理。①
法定代理产生根据:监护关系;财产代管关系(被宣告失踪人的财产);等。规定。②
法定代理的目的:弥补自然人民事行为能力的欠缺,满足其实施民事法律行为的需要。
法定代理权的行使:①
法定代理权的范围具有概括性;②
法定代理权的行使受法律规定的直接制约;③
法定代理人有行使代理权的责任。
指定代理
指定代理,根据人民法院或指定机关的指定而进行的代理。
代理权的范围
一般代理
代理权的范围及于代理事项的全部。(又称“概括代理”、“全权代理”)
特别代理
代理权被限定在一定范围或事项的某些方面的代理。(部分代理、限定代理)
代理权的人数
单独代理
代理权属于一人的代理。(又称独立代理)
共同代理
共同代理,代理权属于两人以上的代理。
国外立法:每个代理人均有权行使全部代理权,每个代理人的代理行为的后果均由被代理人承受。
代理权是否转托
本代理
本代理(“原代理”),基于被代理人选任代理人或法律规定而产生的代理。
再代理
再代理(复代理、转代理),代理人为被代理人的利益将其所享有的代理权转托他人而产生的代理。
行使代理权的名义
直接代理
代理人依据代理权,以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为,而后果由被代理人承担。
间接代理
代理人以自己的名义进行民事法律行为,而使其后果间接地归属于被代理人。
代理是否主动
积极代理
积极代理(主动代理):代理被代理人为意思表示的代理。
消极代理
消极代理(被动代理):代理被代理人受领意思表示的代理。
代理权限
有权代理
基于代理权限所发生的代理。
无权代理
非基于代理权的代理。
【再代理】
◎
再代理,代理人为被代理人的利益将其所享有的代理权转托他人而产生的代理。再代理的特征:
①
再代理人是由代理人以自己的名义选任的,不是由被代理人任命的。
②
再代理人不是原代理人的代理人,仍然被代理人的代理人。再代理人行使代理权时仍然应以被代理人的名义进行,法律后果直接归属于被代理人。
③
再代理权不是被代理人直接授予的,而是由原代理人转托的,以原代理人的代理权为限,不能超过原代理人的代理权。
◎
代理人的复任权
⒈
委托代理人原则上没有复任权。
委托代理人在特定情况,在尊重被代理人意思和有利于保护被代理人利益的前提下,享有复任权:①
被代理人的授权可以转委托的;②
转委托前征得被代理人同意的;③
转委托后得到被代理人追认的;④
紧急情况下,代理人不能办理代理事项又不能与被代理人及时联系,如不及时转委托他人代理,会给被代理人的利益造成损失或扩大损失的情况。
法律责任。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的,应当先征得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的,应当在事后及时告诉被代理人,如果被代理人不同意,由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任。但是,在紧急情况下,为了保护被代理人的利益而转托他人的代理除外。
⒉
法定代理人无条件地享有复任权。因为法定代理发生的基础,不是基于特定当事人之间的信任关系,而是法律的直接规定,并且法定代理权具有概括性。
⒊
指定代理人原则上没有复任权。因为其基础是法院对指定代理人的信任。
【代理权的概念与性质】
◎
代理权:代理人基于被代理人的意思表示、或法律的直接规定、或有关机关的指定,能够以被代理人的名义为意思表示或受领意思表示,其法律效果直接归于被代理人的资格。
◎
代理权的发生原因:①
基于法律规定而发生;②
基于法院或其他机关的指定而发生;③
基于被代理人的授权行为而发生;④
依“外表授权”而发生。外表授权,即有授权行为的外表或假象,而无实际授权的事实。
◎
代理权的授予
⒈
授权行为的性质。
委托授权是一种单方法律行为,即只要被代理人做出授权的意思表示,代理人就有了代理权,无需相对人的承诺。
授权行为与基础关系(委托合同关系、合伙合同关系等)的关系,有两种学说:
①
无因说。授权行为与其基础法律关系,是被代理人与代理人之间的内部关系,第三人无从得知。因此,授权行为与其基础关系相互独立,基础关系无效或被撤销,代理行为仍然有效。
②
有因说。授权行为基于基础法律关系而生,授权行为从属于基础法律关系而生,因此,基础法律关系无效或被撤销时,授权行为应消灭,如为代理行为,则属无权代理。
评论。授权行为与基础关系采有因说。对第三人利益的保护,可通过表见代理制度。
⒉
授权行为的相对人:受托人或第三人。两者的法律效力相同。
⒊
授权行为的内容,由本人决定或由民事法律行为的性质决定,通常包括代理事项、代理权限、代理期限。授权行为的形式:口头形式、书面形式、默示形式。
⒋
授权不明及其责任。
授权不明,即授权的意思表示不明确,分为:授权与否不明确;授权的事项、范围和权限不明确;授权的日期不明确。
在书面授权不明确的情况下,按《通则》的规定,被代理人向第三人承担民事责任,代理人负连带责任(补充的连带责任)。
【代理权的行使】
代理权的行使:代理人在代理权限范围内,以被代理人的名义独立、依法有效地实施民事法律行为,以达到被代理人所希望的或客观上符合被代理人利益的法律效果。
⒈
代理人应在代理权限范围内行使代理权,不得无权代理。
代理权限,指代理人在何种范围内为意思表示和受领意思表示,其效力及于被代理人。
代理人超越或变更代理权限所为的行为,非经被代理人的追认,对被代理人不发生法律效力,由此给被代理人造成的经济损失,代理人应承担赔偿责任。
代理人知道被委托的事项违法依然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,由代理人和被代理人负连带责任。
⒉
代理人应亲自行使代理权,不得任意转托他人代理。(具体规定见再代理)
⒊
代理人应积极行使代理权,尽勤勉和谨慎的义务。
①
代理人应认真工作,尽相当注意的义务。②
在委托代理中,代理人应根据被代理人的指示进行代理活动。③
代理人应从维护被代理人的利益出发,争取在对被代理人最为有利的情况下完成代理行为。④
代理人应尽报告与保密的义务。⑤
代理人不得与第三人恶意串通损害,损害被代理人的利益;代理人不得私自贪占代理活动产生的收益,更不得从第三人处获得利益。
在无偿代理中,代理人实施代理行为,必须尽与处理自己事务相同的注意义务;在有偿代理中,代理人应尽善良管理人的义务。
【滥用代理权的禁止】
滥用代理权,指代理人行使代理权时,违背代理权的设定宗旨和代理行为的基本准则,有损被代理人的利益的行为。
滥用代理权的构成要素:①
代理人有代理权。②
代理人行使代理权的行为违背了诚实信用的原则,违背了代理权的设定宗旨和基本行为准则。③
代理行为有损被代理人的利益。
滥用代理权的主要类型:①
自己代理。即代理人以被代理人的名义与自己进行民事行为属于可撤销的民事行为)。②
双方代理(同时代理)。即一人同时担任双方的代理人为民事行为(无效代理)。③
代理人与第三人恶意串通,进行损害被代理人利益的行为(代理人和第三人承担连带责任)。
【无权代理的概念和特征】
无权代理(广义):不具有代理权,但以本人的名义与第三人进行民事活动的行为。包括:狭义无权代理、表见代理。
无权代理的特征:①
行为人所实施的民事行为,符合代理行为的表面特征(即以本人的名义独立对第三人为意思表示,并将其行为的法律后果直接归属于他人)。②
行为人实施代理行为不具有代理权。③
无权代理行为并非绝对不能产生代理的法律效果。为了保护交易安全和保护善意第三人的利益,狭义的无权代理行为应属于效力未定的民事行为,表见代理可直接发生代理的法律效果。
【狭义的无权代理】
◎
狭义的无权代理的概念、原因和构成要件。
狭义的无权代理:行为人既没有代理权,也没有令第三人相信其有代理权的事实或理由,而以本人的名义所为的代理。
狭义无权代理的原因:①
行为人自始没有代理权;②
行为人超越代理权;③
代理权终止后的代理。
构成要件:①
行为人既没有法定的或意定的代理权,也没有令人相信其有代理权的事实或理由;②
行为人以本人的名义与第三人为民事行为;③
第三人须为善意且无过失;④
行为人与第三人所为的行为不是违法行为;⑤
行为人与第三人具有相应的民事行为能力。
◎
狭义的无权代理的效力。
⒈
狭义无权代理是效力待定的民事行为。表现:①
本人得以意思追认;②
相对人在本人追认之前,可以撤回与行为人所为的意思表示,也可以催告本人予以追认。③
对无权代理人:无权代理人与第三人所为的民事行为,如果不为本人承认或被第三人撤回,对由此而发生的后果,无权代理人应承担民事责任。
⒉
本人的追认:是指本人对无权代理行为事后承认的单方法律行为。
追认的特征:①
追认行为的性质。追认是本人关于追认代理权的单方意思表示,应具备单方法律行为的一般要件。②
追认的方式,既可以是明示也可以是默示。③
追认行为的对象:行为人、第三人或公告的形式。④
追认的后果,是使无权代理行为的后果由不确定状态变为确定状态,发生有权代理的效力。⑤
对某一无权代理行为的追认应当是概括的,即包括权利方面的追认,也包括义务方面的追认。
⒊
第三人享有催告权和撤回权。其法理根据:根据权利义务相一致、对等的原则,无权代理的相对人(即第三人)在本人对无权代理行为做出追认之前,应享有催告权和撤销权。
行使催告权的条件:①
行使催告权的时间,在本人行使追认权之前。②
行使催告权应有相当的期限,催告本人于此期限内做出是否确认的答复。如本人在此期限内未做出确认的答复,则视为拒绝追认。③
行使催告权的对象,是本人或其法定代理人或其法定代表人。
行使撤回权的条件:①
应在本人行使追认权之前;②
第三人为善意,即在缔结契约的当时不知行为人无权代理人;③
第三人撤回意思表示的对象,一般应向无权代理人为之。
◎
无权代理人的责任。
⒈
无权代理人对于第三人的责任。
无权代理人对于第三人的责任的根据,在于保护善意第三人利益,维护交易安全。
无权代理人对第三人承担责任的条件:①
无权代理人应具有相应的民事行为能力;②本人未行使追认权,并且第三人未行使撤回权;③
无权代理行为应为合法行为,否则自始无效;④
第三人为善意且无过失,不知行为人无代理权。
无权代理人对第三人承担责任的内容,应根据地三人的选择,或履行无权代理行为的义务,或承担损害赔偿的责任。
⒉
无权代理人对本人的责任。
责任的性质为侵权责任。如果因无权代理人的行为造成了本人的损失,由无权代理人对本人承担赔偿责任。
如果第三人明知无权代理人无代理权仍与其实施民事行为,造成本人损失的,行为人与第三人对本人负连带责任。
【表见代理】
◎
表见代理,本属于无权代理,但是因本人与代理人之间的关系,具有外表授权的特征,致使相对人有理由相信行为人有代理权,而与其进行民事法律行为,法律使之发生与有权代理相同的法律效果。
外表授权,指具有授权行为的外表或假象,而无实际授权。表见代理与狭义无权代理的区别:①
是否存在表面授权的情形;②
法律后果的确定性。
◎
表见代理的制度价值。
英美法系认为,外表授权是产生代理权的原因之一。外表授权产生于禁止翻供原则,法律不允许当事人否认别的有理智的人从他的言行中得出合理的结论。因此,从维护交易安全、公平即善意第三人的利益出发,法律承认外表授权是产生代理权的法律事实,其效力是使表见代理人获得代理权。
大陆法中,代理制度的价值在于尊重当事人的意思、考虑本人的利益。但是,若只尊重当事人的利益,不考虑相对人的意思和利益,则代理制度的价值将无法实现。因此,对于本人与行为人之间存在特殊关系或有授权表见的情形的,承认表见代理。
表见代理制度的价值,在于维护代理制度的信用和稳定,确保交易安全和善意第三人的利益,使个人静的安全与社会动的安全的协调。
民法上的交易安全,是交易环境应当具有的一种确定状态,亦即交易者基于对交易行为的合法性的信赖、以及对交易行为效果确定性的正当期待而进行的交易,应当获得法律的肯定性的评价,否则,交易活动便会因其过分的危险和不确定而使交易者过分谨慎,从而抑制其从事交易的积极性。实际上,交易安全的保护对象为交易秩序即社会整体利益,而此种保护,通常以牺牲某种个人利益为代价。
表见代理制度,正是以牺牲本人利益为代价,通过侧重保护善意第三人的利益达到保护交易安全的目的。
◎
表见代理的构成要件
⒈
表面要件(即广义无权代理的要件):①
无权代理人应以本人的名义进行民事活动,能够出示证明自己接受委托、为本人办理事务的文件,或声称代理本人;②
行为人一般具有相应民事行为能力;③
无权代理人所为的行为不是违法行为;④
无权代理人所为的民事行为应是向相对人为意思表示或受领意思表示。
⒉
特别要件(即表见代理的要件):①
行为人无代理权。即行为时无代理权、或对所实施的代理行为无代理权。②
表见代理成立的客观要件是,须有使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。③
表见代理成立的主观要件是,须相对人为善意,即相对人不知行为人所为的行为是无权代理行为。④
行为人与相对人之间的民事行为具备民事法律行为成立的有效要件。
关于表见代理成立的主观要件,有两种学说:①
“单一要件说”。即以相对人的善意无过失为构成要件。其缺陷是过分忽视对无过错的本人利益的保护。②
双重要件说”。即以被代理人的有过错、和相对人的善意无过失为的同时具备,为构成要件。其优点是,兼顾保护交易安全和本人利益。缺陷是难以操作举证。
我国《合同法》采用的“单一要件说”,即表见代理的构成,与相对人是否有过失无关。
◎
表见代理的效力
⒈
对本人。①
表见代理产生有权代理的效力。本人应受表见代理人与相对人之间实施的民事法律行为的约束,享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不得以无权代理为抗辩,不得以行为人具有故意或过失为理由而拒绝承受表见代理的后果,也不得以自己没有过失作为抗辩。②
在内部关系上,本人承受代理行为的效果后,如因此遭受的损失,有权向表见代理人请求赔偿。
⒉
对相对人。相对人既可主张狭义无权代理(向行为人追究责任),也可主张成立表见代理(向本人追究责任)。
【代理制度中的连带责任】
在代理制度中规定连带责任的必要性。在代理关系中,被代理人、代理人以及第三人各自具有独立的法律地位。在进行代理民事活动的过程中,某些损害可能是由代理关系中的两方当事人的共同行为或共同原因造成的。出现这类情形时,为了切实保护受害人的权利,使其损失得以弥补,法律有必要加重对违法行为人的制裁,责令其承担赔偿责任。
代理关系中适用连带责任法定事由:
⒈
因委托授权不明产生的连带责任。
委托授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。其条件:①
第三人因代理人的活动直接遭受损失;②
被代理人授权不明与第三人遭受损失之间有因果关系;③
代理人主观上有过失;④
第三人为善意。
⒉
因委托代理人转托不明,由此而给第三人造成损失的,第三人可直接要求被代理人赔偿。被代理人承担民事责任之后,可要求委托代理人赔偿损失,转托代理人有过错的,应负民事连带责任。
⒊
代理人和被代理人对违法的代理行为所造成的损失承担连带责任。
具备的条件有:①
代理行为违法并因此造成损害的;②
被委托的事项违法而代理人明知,或被代理人明知代理人的行为违法而不表示反对的;③
代理活动的相对人善意。
如果相对人与代理人共同进行的违法活动损害了社会公共利益或他人的合法利益,则相对人应与代理人、被代理人共同对之承担赔偿责任。
⒋
代理人与第三人恶意串通,损害被代理人的利益,其代理行为无效,由此给被代理人造成的损失,应由代理人与第三人负连带赔偿责任。
⒌
因无权代理产生的连带责任。相对人明知代理人无权代理,而与其为民事行为,损害背代理利益的,由代理人与相对人负连带赔偿责任。
第二编
物
权
物权概述
【物权的概念和特征】
物权,即权利人直接支配标的物,并享受其利益的排他性权利。物权的法律特征:
⒈
物权是权利人直接支配物的权利。
①
物权人可以依自己的意志就标的物上直接行使其权利,无需他人的意思或义务人的行为介入,物权是一种对世权。②
物权的基本内容,是权利人对物的直接支配。③
物权的客体,是权利人对于物的权利。物:原则上是有体物;特定物;独立物。
债权的实现,须依赖于债务人的行为,债权人不能也不得直接支配标的物。
⒉
物权是权利人直接享受物的利益的权利。
物权的利益分为三种:①
物的归属(所有人对于物进行总括的、全面的支配的范围和方法);②
物的利用(取得物上的使用效益);③
物的担保利益(就物的价值设立债务担保)。
⒊
物权是排他性的权利。
物权的排他性,即物权人有权排除他人对于他行使物上权利的干涉。表现:①
同一物上不容许有内容不相容的物权并存;②
物权的优先效力。物权的排他性对第三人的利益影响很大,为了维护交易安全,应当有表现物权存在的外形(如动产的交付、不动产的登记)。
【民法上物权的分类】
分类标准
类别
概念
权利人对标的物的权属
自物权
权利人对于自己财产所享有的权利,即所有权。
他物权
在他人所有的物上设定的物权。
客体是动产或不动产
动产物权
如:动产所有权、动产质权、留置权等。
不动产物权
如:不动产所有权、永佃权、典权、不动产抵押权等。
对标的物的支配范围
所有权
是全面支配标的物的物权。
限制物权
在特定方面支配标的物的物权。
物权的存续期限
有期限物权
如:典权、抵押权、质权、留置权。
无期限物权
如:所有权。
无权的独立性
主物权
能够独立存在的无权。
从物权
必须依附于其他权利而存在的物权。
(如抵押权、质权、留置权、地役权)
本权和占有
占有
占有以对物的控制、占领为依据。即在事实上控制物,并在法律上享有排除他人妨害其占有的权利及其他效力。
占有是与物权的性质相近的权利。
本权
是与占有相对而言的。占有事实以外的物权,都是本权。
【民法上物权的种类】
⒈
所有权:是所有人在法律规定的范围内,独占性地支配其所有的财产的权利,所有人可以对其财产占有、使用、收益、处分,并可以排除他人对于其财产违背其意志的干涉。
所有权是物权中最完整、最充分的物权,为充分发挥物的效用,从所有权中可以分立、派生、引伸出各种其他物权。
⒉
用益物权,是对他人所有的物在一定范围内使用、收益的权利。
用益物权包括:地上权、地役权、典权等。在我国,用益物权还包括:土地使用权,其他自然资源使用权、土地承包经营权等。
⒊
担保物权,是为了担保债的履行,在债务人和第三人的特定财产上设定的物权。包括:抵押权、质权、留置权。
⒋
占有,是对物的控制和占领。
物权的效力
【物权的效力——物权的优先效力】
物权的优先效力(物权的优先权):指同一标的物上有数个利益相矛盾、冲突的权利并存时,具有较强效力的权利排斥具有较弱效力的权利的实现。
⒈
物权相互间的优先效力。
物权相互间的优先效力,是以物权成立时间的先后确定物权效力的差异,即先发生的物权优先于后发生的物权。这在本质上是对现存的、既得的物之支配权的保护
物权相互间优先效力的表现:①
两个在性质上不能共存的物权不能同时存在于一个物权之上,故而后发生的物权当然不能成立;②
如果物权在性质上并非不能并存,则后发生的物权仅于不妨碍先发生的物权的范围内得以成立。
物权之间依性质可否并存,有以下情况:①
以占有为内容的物权排他性较强,大多不可以并存。②
用益物权与担保物权可并存(质权和留置权例外)。③
用益物权与用益物权难以并存。④
担保物权与担保物权可并存(留置权例外)。
物权之间的优先效力,根据物权的不同种类和性质,并以物权成立时间的先后而确定物权之间的优先效力,这是一般原则。例外规定是限制物权(定限物权)的效力优先于所有权。
限制物权,一般是在他人所有物之上设定的权利。它是根据所有人的意志设定的物上负担,起着限制所有权的作用,因此,限制物权有较所有权为优先的效力。
⒉
物权对于债权的优先效力
在同一标的物上物权与债权并存时,物权有优先于债权的效力,表现:①
在同一标的物上,既有物权又有债权时,则物权有优先于债权的效力。②
在债权人以破产程序或强制执行程序行使权利时,作为债务人财产的物上存在他人的物权时,该物权优先于一般债权人的债权(如别除权和取回权)。
物权对于债权具有优先效力的原因:物权是直接支配物的权利,而债权的实现要依靠债务人的行为,不能对物进行直接的支配。
物权对于债权的优先效力的例外规定:对不动产租赁使用权,法律规定“买卖不破租赁”,即不动产使用权的租赁,不因不动产的所有权的变更而消灭。
【物权的效力——物上请求权】
物上请求权:物权的权利人在其权利的实现上遇有某种妨害时,物权人有权对于造成妨害其权利事由发生的人请求排除妨害,称为物上请求权。
⒈
物上请求权的法理依据和目的。
①
物权是对物的直接支配权,物权人对权利的实现无须他人的行为介入。若有他人干涉的事实,使物权人的权利受到妨害或有妨害的危险时,必然妨碍物权人对物的直接支配,法律就赋予物权人请求除去该等妨害的权利。
②
从性质上,物上请求权是物权基于其对世权、绝对权,可以对抗任何第三人的性质而发生的法律效力。它赋予物权人各种请求权,以排除物权的享有和行使过程中的各种妨害,而恢复物权人对其标的物的原有支配状态。
⒉
物上请求权的性质。
关于物上请求权的性质,有不同的观点(物权本身说、纯粹的债权说、准债权说)。本书认为:物上请求权,是以物权为基础的一种独立的请求权。
①
物上请求权是请求权,即权利人请求他人为一定行为(作为或者不作为)的权利。
②
物上请求权是物权的效用。它是以恢复物权的支配状态为目的,在物权存续期间不断发生,从而给予物权以法律上的保护。
③
物上请求权附属于物权。物上请求权派生于物权,其命运与物权相同,即其发生、移转与消灭均从属于物权。物上请求权不能与物权分离而单独存在,这是物上请求权作为物权效用的结果。
⒊
物上请求权的特点。
物上请求权的主体是物权人。物上请求权的内容,包括:有权请求侵害人停止侵害、有权请求排除妨碍、有权请求消除影响、有权请求返还财产等。物上请求权的客体是行为(包括作为和不作为)。
⒋
物上请求权的行使。
行使方式:①
以意思表示的方式进行,即物权人在其物权受到妨害后,可以请求侵害人为一定的行为或不为一定的行为。②
以诉讼的方式进行,即权利人在其权利受到妨害时,可以直接向法院提出诉讼,请求确认其物权的存在或采取其他的保护措施。
⒌
物上请求权与债权请求权。
物权人在其标的物受到损害时,有请求侵害人赔偿损失的权利。这种权利的性质,为债权请求权(或损害赔偿请求权),它不是直接以物权的存在为前提的,而是以物权受到侵害后产生的物权人与债权人之间的债权关系为前提的。
物上请求权与债权请求权的目的不同:①
物上请求权的目的,是恢复物权人对其标的物的支配状态,从而使物权得以实现;②
债权请求权的目的,是在不能恢复物的原状时,以金钱作为赔偿,补偿物权人受到的财产损失。
⒍
物权的追及权。即认为物权标的物不论辗转于何人之手,都不能妨碍物权人权利的行使,物权人可以向任何占有其物的人主张其权利。(“即时取得”制度是例外)
物权法的原则
【物权法定原则】
物权法定原则,即由法律规定各种物权的种类和内容,不允许当事人依其意思设定与法律规定不同的物权。物权法定原则是关于物权创设的立法例。
物权法定原则的要求:①
不得创设法律未规定的新种类的物权。②
不得创设与法律规定的内容不同的物权。③
不得创设超出法律规定效力范围的物权,或任意改变法律规定的物权的效力范围。④
物权的取得方式法定。非依法定方式取得的物权,法律不予保护。⑤
当事人如果违反物权法定原则的要求,其行为一般不发生物权效力。
确定物权法定原则的理论依据
①
物尽其用的考虑。以法律确定物权的种类和内容,尽量将切合现实的物权形式纳入物权法,建立能够满足社会经济关系发展需要的、权利种类简明、效力明确的物权体系,有助于物的利用。
②
保护交易安全的要求。物权具有排他性,通常会涉及第三人利益,所以物权的存在及其变动力求透明。如果允许当事人自由创设物权,不仅易于给第三人造成损害,而且还给物权的公示增加了困难,因为法律不可能对每一种当事人所创设的物权都提供一种相应的公示方法。因此,物权的种类和内容法定化方便物权的公示,有助于确保交易安全和快捷。
【一物一权主义原则】
一物一权主义,即在一个物上只能设立一个所有权,或者在一个物上不能同时设立两个或两个以上的所有权;一个物权客体只有一个物权。
含义:①
在一个物上只能设立一个所有权。②
一个物权客体只有一个物权。在物权的效力发生冲突是,一般是先设立的物权的效力优先于后设立的物权的效力。③
对某一独立物,只能就其整体设立一个所有权,不能就物的部分分别设立所有权,或另行再设立所有权。④
由数个独立物组成的合成物或集合物,只能作为一个物权客体,并设立一个所有权。在作为物权客体时,单一物、合成物与集合物有同一的法律性质,只能对物的客体设定一个所有权或相容的数个他物权。
一物一权主义原则在适用上的要求:①
适用时,要考虑到合成物或集合物与作为其组成部分的单一物,有不同的利益要求。②
适用时,要符合物权法定的原则。③
适用时,要符合物权的公示原则。
一物一权主义的法理依据:物权在性质上是一种排他的支配权。所有权是最完整、最充分的物权,所以,一个物权客体不可能同时存在两个或两个以上的所有权。
一物一权主义原则的必要性:明确物权客体的支配范围,避免和减少物权间的效力冲突;避免公示的复杂化;避免物权种类的复杂化。
【公示、公信原则】(见下面的论述)
物权变动——物权行为理论及物权行为的效力
【物权变动的概念及原因】
物权变动:就物权自身,是物权的发生、变更和消灭的运动状态;就物权主体,是物权的取得、丧失及变更;就物权的实质,是关于物权客体的支配和归属关系的法律关系的变革。
物权变动的方式:①
物权的发生,包括:物权的原始取得(无主物的先占、添附、发现埋藏物、拾得遗失物等);物权的继受取得(转移的继受取得、创设的既受取得)。②
物权的变更。③
物权的消灭(分为绝对消灭和相对消灭)。
物权变动的原因:法律行为;法律以外的其他原因(时效、先占、拾得遗失物、发现埋藏物、附和、混同、混合、加工等);公用征收或没收。
【物权行为理论】
◎
物权行为理论的历史背景
萨维尼首次阐述了物权行为的概念。他认为:私法上的契约,以各种不不同的制度或形态出现,首先是基于债权关系而形成的债权契约,其次是物权契约。交付具有一切契约的特征,一方面包括占有的现实交付,它方面是转移所有权的意思表示。
萨维尼因此主张,在基于买卖契约而发生的物权交易中,同时包括两个法律行为:债权行为与物权行为(即物权契约),且后者的效力不受前者的影响。这就是所谓的物权行为的独立性与无因性制度。
◎
物权行为
对物权行为的概念,有两种观点:①
物权意思表示说。即认为物权的意思表示本身即为物权行为。②
物权意思表示与形式结合说。即认为唯有物权的意思表示与其形式(登记或交付)相结合,始得构成物权行为。
物权行为的成立与生效。物权行为的成立要件为民事行为成立的一般要件(即当事人、意思表示、标的);物权行为的生效要件为民事法律行为生效的一般要件(即当事人有行为能力、标的适当)。
◎
物权行为理论
⒈
物权行为理论的内容。
包括三个原则:①
区分原则。即将物权变动和债权变动作为两个法律事实处理的原则;②
形式主义原则(公示原则)。即物权变动的独立意思,必须依据能够客观认定的方式加以确定的原则;③
抽象性原则(无因性原则)。即物权变动不受其原因行为效力制约的原则。
物权行为的概念、物权行为独立性、物权行为无因性的关系:①
物权行为概念的创立,是物权行为独立性及其无因性得以建构的前提。承认物权行为的无因性,也就意味着承认物权行为的概念和物权行为独立性,亦即承认物权行为理论的全部。②
承认物权行为的概念本身,不一定意味着承认物权行为的独立性与无因性;或者说,承认物权行为概念本身及物权行为的独立性,不一定意味着承认物权行为的无因性。
⒉
物权行为理论的制度价值。
①
物权行为概念是法律拟制和极端形式主义的产物,其提出和创立具有的理论意义:将财产行为区分为物权行为和债权行为,使法律行为概念更趋于精致和科学,民法关于法律行为的分类臻于完善;解决了物权法领域某些以物权变动为直接目的的法律行为的性质的问题。此类行为(如地役权、抵押权的设定行为、所有权的抛弃行为等),在其行为发生之际,即为权利的实现,无所谓履行的问题,不能将其归之于债权行为。
②
物权行为理论区分了物权的交易和物权的变动这两个不同的法律事实。
物权的交易,是债权行为,仅由双方当事人的合意既可以达成。物权的变动,由于物权有对世权的特征,仅有当事人的合意还不够,还必须将当事人关于物权变动的合意社会化,使当事人之外的第三人通过某种方式获得物权已经变动的信息。
物权行为理论关注的是物权变动的结果事实,其价值在于将物权变动的行为独立化、客观化、社会化,即物权行为应是物权合意与形式的结合,单纯的物权合意不能实现物权行为的制度价值。从而有利于解决“物权怎样才能安全地由物权取得人取得”的问题,以及“物权变动怎样才能达到排除第三人干涉”的问题。
③
物权行为理论要求将物权变动的结果事实以客观化的方式表现出来,以外观形式表现权利归属的实际状况,从而保障交易安全。
关于物权变动与交易安全的关系,在物权法中的集中体现,就是物权法的公示制度。公示制度作为物权行为形式的制度化,它使物权变动的结果事实(即物权的归属)以客观化的方式表现出来,从而降低了交易种的不确定性,确保物权变动的交易安全。
【物权的无因性原则(兼评物权行为理论的弊端)】
物权行为之有因或无因,指立法如何解决作为原因行为的债权行为和物权行为的关系问题。如果物权行为的法律效力受债权行为的影响,则为有因性原则;反之,则为无因性原则。
立法和理论通常将原因行为从特定的民事法律行为中独立出去,使原因行为不能成为民事法律行为的内容,原因行为的欠缺或不存在,不影响民事法律行为的效力,此即为无因性原则。无因性原则的价值在于保护交易安全。
◎
物权行为无因性理论的缺点
⒈
严重损害出卖人的利益,同时导致了对恶意第三人保护,有违民法的公开原则。
买卖契约(债权行为)未成立、无效或者被撤销,对物权行为不发生影响,买受人仍然取得所有权,出卖人只能依不当得利的规定请求返还不当得利,其地位由物的所有人降为普通债权人。表现:①
标的物已转让的,即使第三人为恶意,出卖人也不能请求返还标的物;②
标的物提供了担保的,担保物权人优先于出卖人的不当得利返还请求权的效力。③
买受人的其他债权人将标的物作为强制执行的标的,出卖人无权提出异议。④
如买受人破产,出卖人无取回权,只能与其他债权人按比例受偿。⑤
非系于买受人的过错而致标的物毁损、灭失的,买受人可免责。
⒉
物权行为理论是极端抽象思维的产物,将简单的法律关系经人为拟制变得玄妙复杂,无助于法律关系的明晰和法律的适用。同时,物权行为理论要求一项交易行为具备两个合意来完成,增减了交易成本,不利于鼓励交易。
⒊
物权行为无因性有助于减少举证困难(实际上减少举证困难的是公示制度的作用)。
◎
物权行为无因性理论的优点。物权行为无因性理论具有保护交易安全的机能。但是,动产的善意取得制度、不动产的登记制度同样能达到对保护交易安全的目的。
◎
物权行为无因性理论的发展(两种趋势)。
⒈
物权行为无因性的相对化。该理论是使物权行为的效力受到作为原因行为的债权行为的制约,限制物权行为无因性理论的适用。
具体有:①
条件关联理论。即当事人可依意思使物权行为的效力系于买卖契约。②
共同瑕疵理论。即使物权行为与债权行为因共同的瑕疵而无效或被撤销;③
民事法律行为一体化理论。即民事法律行为一部无效,原则上应全部无效。
⒉
主张抛弃物权行为概念及无因性理论。
【关于物权行为(引起物权变动的民事法律行为)效力的三种立法模式】
立法模式
内容
债权意思主义(意思主义)
(法国)
⒈
物权变动为债权行为的当然结果,不承认有所谓的物权行为。
⒉
物权的变动以债权契约为根据,既不须另有物权行为,也不以交付或登记为要件。交付或登记不过是对抗第三人的要件,对当事人之间的效力没有任何影响。
物权形式主义
(德国)
⒈
物权的变动,除须有债权契约和登记或交付外,尚须当事人就标的物物权的变动做成一个独立于买卖契约之外的合意,此合意以物权变动为内容,故称之为物权合意。
⒉
将物权合意和登记或交付作为物权变动的法律事实。
债权形式主义
(意思主义与登记或交付的结合)
(奥地利)
物权因法律行为发生变动时,除当事人须有债权合意外,还需要另外践行登记和交付的法定方式,即生物权的变动。其要点:
①
发生债权的意思表示即为物权的意思表示,二者合而为一,并无区别;
②
欲使物权实际发生变动,既要有当事人之间的债权意思表示,还须履行登记和交付的法定方式。因此,公示原则所需之登记与交付,系物权变动的成立或生效要件;
③
物权变动,仅须在债权的意思之外加上登记或交付,即获得满足,不许另有物权合意,故无独立的物权行为存在;
④
既然无独立的物权行为存在,则物权变动的效力应受其原因关系即债权行为的影响,因而,无权行为的无因性不存在。
【三种立法模式(债权意思主义、物权形式主义、债权形式主义)的比较】
比较项目
债权意思主义(法国)
物权形式主义(德国)
债权形式主义(奥地利)
债权行为与物权行为分离的有无
物权变动自身是作为债权契约的效力而发生的,因此,不承认物权行为的独立性。
承认物权行为独立性。
发生债权的意思表示即为物权变动的意思表示,两者合而为一。
物权变动要件
基于原因行为(即债权合意)而发生。
物权的合意与形式主义(登记与交付)。
债权的意思表示和法定的公示方式(登记或交付)。
登记或交付所具有的意义
对抗要件主义。交付或登记不过是对抗第三人的要件,对当事人之间的效力没有任何影响。
成立或生效要件主义。交付、登记不仅有对抗第三人的效力,而且也是物权实际发生变动的要件。
成立或生效要件主义。
原因行为瑕疵对物权变动的影响
物权行为的独立性不存在,物权行为的无因性理论就无从谈起。
物权行为无因性理论。
物权变动的效力应受其原因关系(即债权行为)的影响。
【三种立法模式(债权意思主义、物权形式主义、债权形式主义)的述评】
立法模式
评
述
债权意思主义(法国)
优点
①
完全实现了“人的意思尊重”这一理念,物权交易之成否完全取决于当事人的意思。这极大地限制了国家公权对物权交易和个人意思的干预。②
因物权的变动是债权行为的当然结果,不需要任何形式,使物权交易获得简便、迅速的优点。
缺点
①
债权意思主义,着眼于当事人之间的法律关系,当事人之间只要有债权契约的意思表示,即发生物权变动的效力。其结果使第三人不能从外部明了当事人之间是否发生了物权变动,使物权变动法律关系难以清晰地使第三人知悉,不利于保护第三人的利益。
②
按意思主义,物权在其成立要件之外,还得有某种行为(登记或交付)才能对抗第三人,则物权会处于一种有名无实的地位。
因为物权作为直接管领的权利,在其成立之后,即应具有对抗一般人的效力。而且,如果仅以当事人的意思表示,不能设立对抗一般人效力的物权,就可以断言当事人没有仅依意思表示设立物权的能力。
物权形式主义(德国)
优点
依登记或交付为物权变动的生效要件的优点:①
有利于保障交易安全;②
使法律关系明确化、客观化;③
使当事人间的物权变动关系,与对社会第三者的公示关系合于一致。
概言之,物权形式主义,使当事人间的内部关系,与对第三人的外部关系完全一致,从而避免了在意思主义下,物权变动关系被分裂为对内关系和对外关系而衍生的复杂问题。
缺点
①
就物权变动中当事人的意思之尊重而言,较之债权意思主义是大踏步的后退了。
②
虚构物权变动中“物权合意”这一概念,并使之具有独立性和无因性,结果是使物权关系徒增紊乱,并与社会生活的实际观念不符。
物权变动关系的明确化、客观化,系原于物权变动的公示方法(登记或交付)所具有的公信力,非源于交付或登记这一形式的本身。
债权形式主义
债权形式主义,既有使物权变动之当事人内部关系,与对第三人的外部关系统一起来,而保障物权交易之安全的优点,也有使物权交易获得便捷、当事人的意思受到尊重的优点。
物权变动——公示公信原则
【公示原则】
◎
公示原则:指对物权的享有与变动的可取信于社会公众的外部表现形式。
◎
公示原则的制度价值
物权是具有排他性效力的权利,若某一物上已经成立物权,则与之不能两立的有同一内容的物权即不得再行成立。即物权变动的当事人之间物权变动的效果,对第三人于该物权变动行为之后再在该物上设定的其他物权的效力,有重大影响。第三人如果不知晓当事人之间物权变动的事实,难免会遭受不测损害。
而且,物权变动的原因大多是当事人之间的债权合意。债权属于相对权,当事人之间债权合意,第三人无从也无须知晓。所以,物权对第三人的外部效力与物权行为的内部效力之间存在矛盾。
公示原则,就是将物权变动行为在当事人之间的内部效力,以一定的法定形式使其客观化、社会化和明确化,让第三人知悉,以宣示物权对第三人的外部效力。第三人可以基于这种宣示,明确物权的效力和存在现象,从而对自己的作出行为适当选择,以维护自己从事交易行为的安全,并尊重他人的无权。
公示制度即是使当事人及第三人得直接从外部认识物权的存在及现象,使物权法律关系据此得以透明。这对于维护物的占有秩序和交易安全,具有重大意义。
◎
物权公示制度的内容
⒈
物权公示的方法。
不动产物权登记和登记之变更作为权利享有与变更的公示方法;动产物权以占有作为权利享有的公示方法,以占有之转移即交付作为其变更的公式方法。
法律通过赋予登记和登记之变更、占有与交付以公信力,社会公众可以通过登记和登记之变更、占有与交付等知悉物权的享有与变动情况。
⒉
物权公示的效力(现今世界有三种立法主义)。
①
公示对抗要件主义(法国模式)。
当事人一旦形成物权变动的意思表示,即产生物权变动的法律效果,但是在未进行公示前,不具有社会公信力,不能对抗善意第三人。善意第三人可以以当事人没有进行公示为由,而否认其物权变动的结果。即法定的公示方法是对抗第三人的要件,但并非物权变动的要件。
②
公示成立要件主义(德国模式)。
物权变动如果没有进行公示(登记或交付),不用说对第三者,就是对双方当事人,也将确定地不发生物权变动的效力。换言之,仅有当事人之间的物权意思表示,而无法定公示方法时,物权变动的意思表示不仅不发生公信力,并且不发生物权变动的效果。
因此,就物权的效力而言,公示为物权的成立要件(或有效要件);就当事人之间物权变动须伴有公示方法(登记或交付)而言,公示还是一种典型的形式主义。
③
折衷主义(兼采成立要件主义和对抗要件主义)。
◎
不动产物权的公示——登记
登记作为不动产物权的公示方法,是将物权变动的事项登载于特定国家机关的簿册上。登记的法律效果,有三种立法例:
⒈
地券交付主义。在初次登记不动产物权时,登记机关以一定的程序确定不动产的权利状态,制成地券。让与不动产时,当事人之间将让与契约与地券一并交给登记机关,经登记机关审查后,在登记簿上记载权利的转移。对于受让人则交付新地券或在原地券上记载权利的转移,从而使第三人能够从地券中了解不动产的权利状态。
⒉
登记要件主义(德国)。以登记作为物权变动的要件。不动产物权的变动除了当事人间的合意外,还要进行登记,非经登记不得对抗第三人,而且在当事人之间,也不发生效力。
⒊
登记公示主义(法国)。以登记作为公示不动产物权的方法。不动产物权变动,依当事人间的合意即产生法律效力。但是,非经登记,不能对抗第三人。
◎
动产物权的公示——占有
占有,即对于占有物事实上的管领力的状态。占有为享有动产物权的公示方法,是权利存在的外衣。占有的方式,有直接占有和间接占有(本于一定法律关系而对事实上占有其物的人有返还请求权),两者都可以作为动产物权的公示手段。
◎
动产物权的公示——交付
交付,即移转占有。它是基于法律行为让与动产所有权或设定质权时,动产物权变动的公示手段。交付的方式有:
⒈
现实交付。即动产物权的让与人,将其对于动产的现实的、直接的支配力,移转于受让人。现实社会中,当事人往往假借他人之手为现实交付,主要有:通过占有辅助人而为交付;通过占有媒介关系而为交付;通过“被指令人”
而为交付。
⒉
观念交付。主要包括:①
简易交付。受让人已占有动产者,在与让与人的合意成立时,即生效力。②
占有改定。让与动产物权时,让与人仍将继续占有动产,受让人取得间接占有,以代交付。③
指示交付。在标的物为第三人占有时,让与人得以对于特定第三人的标的物返还请求权,让与受让人以代交付。④
拟制交付。出让人将标的物的权利凭证交给受让人,以代交付。
交付的效力(两种立法主义):①
交付公示主义(移转占有为物权的公示方法)。②
交付要件主义(移转占有为物权变动的生效要件)。《民法通则》采交付要件主义。
【公信原则】
公信原则。根据公示原则,物权的存在以登记或占有为其表征,则信赖此表征而有所作为者,纵使其表征与实质权利不符,对于信赖此表征的人也不生任何影响,称为公信原则。
◎
公信原则的制度价值
根据公信原则,公示方法所表现的物权,即使不存在或内容有差异,但是,对于信赖此公示方法所表示的物权而与之为交易的人,法律仍承认其有和真实物权相同的法律效果。
公信原则以保护交易动的安全为其使命,并以此实现交易便捷。参与交易行为的人,只需依公示方法所表现的物权变动从事交易即可,而不必再费时费力,详查标的物物权状态的实际底细。因而,从事交易的人不必再担忧有公示方法所表现之外的物权状态存在,而遭受不侧之损害,以使交易安全获得保障。
公信原则在保护交易安全、稳定社会秩序的同时,也不免会牺牲真正权利享有人的利益。这是法律从促进社会经济发展、以及在权利享有人个人的利益与社会利益之间进行均衡、选择的结果。
◎
不动产登记、动产占有的公信力
⒈
不动产登记的公信力。
物权登记的公信力:指物权登记机关在登记簿上所作的各种登记,具有使社会公众信其正确的法律效力。基于物权登记的公信力,即使登记错误或有遗漏,因相信登记正确而与登记名义人(登记簿上载的物权人)进行交易的善意第三人,其所获得的利益仍然受法律保护。
⒉
动产的公信力。
动产物权的享有以占有为其公示方法,故动产的实际占有人也就具有了使社会公众相信占有人对其占有的动产享有物权的公信力。基于这种公信力,纵使占有人对其占有的动产无处分权,自占有人处受让动产的善意第三人的利益也受法律保护。
◎
公示原则和公信原则的关系
公示原则在于使人“知”,公信原则在于使人“信”。一般说来,物权的变动本来应当在事实和形式上都是真实的才会产生效力,但是,这两个原则采用的结果,就会发生这样的事实:①
物权在事实上已经变动,但在形式上没有采取公示方法,仍然不能发生物权变动的效力;②
反之,如果形式上已经履行变动手续,但事实上并未变动,仍然发生变动的效力。
所有权
【所有权概述】
所有权:是财产所有人在法律规定的范围内,对属于他的财产享有的占有、使用、收益、处分的权利。
所有权的特点:①
所有权是绝对权。②
所有权具有排他性。③
所有权是一种最完全的权利。④
所有权具有弹力性。⑤
所与权具有永久性(不能预定期存续期间)。
所有人在其所有的财产上,为他人设定他物权,虽然占有、使用、收益甚至是部分处分权能都与所有人发生全部或部分的分离,但是,只要没有使所有权消灭的法律事实,所有人仍保持着对于其所有的财产的支配权,所有权并不消灭。
当所有物上设定的其他权利消灭,所有权的负担除去的时候,所有权仍然能恢复其圆满状态,即分离出去的权能仍然复归于所有权人,这称之为所有权的弹力性。
在实际生活中,所有人正是通过这四项权能的分离和回复,发挥财产效益,以满足自己生产和生活的需要的。
所有权的内容和权能。所有权的内容,即财产所有人在法律规定范围内,对于其所有的财产可以行使的权能。
权能,是指权利人在实现权利时所能实施的行为。所有权的权能包括:①
占有(所有人对于财产实际上的占领、控制);②
使用(依照物的性质和用途,并不毁损其物或变更其性质而加以利用);③
收益(即收取所有物的利益);④
处分(决定财产事实上和法律上的命运,处分分为事实上的处分和法律上的处分)。
取得方式
内
容
先
占
最先占有无主财产。(只适用于法律对无主财产的归属没有特别规定的情况)
拾得遗失物
对于遗失物、漂流物、及失散的饲养动物规定拾得的人应将其归还失主。
发现埋藏物
所有人不明的埋藏物、隐藏物归国家所有,对上缴的单位和个人予以表扬和奖励。
添
附
概
念
数个不同所有人的物结合成一物,或由所有人以外的人加工而成新物。
解决途径
恢复原状,各归其主;维持原状,形成共有关系;维持原状,使添附之物归一人。
分类
附合两个或两个以上不同所有人的物结合一起而不能分离。
混合指两个或两个以上不同所有人的动产相互混杂合并,不能识别。
加工
指在他人之物上附加自己有价值的劳动,使之成为新的财产。
时效取得
当事人占有他人财产的事实经过一定时间而取得改财产的所有权的法律制度。
【动产所有权的取得方式】
【不动产所有权的种类】
不动产所有权的种类
其他
土地所有权
概
念
是土地所有人独占性地支配其所有的土地的权利。
分类
国家土地所有权
《土地管理法》规定,城市市区的土地属于全民所有即国家所有。农村和城市郊区的土地,除法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有。
集体土地所有权
集体土地所有权,是由各个独立的集体经济组织享有的,对其所有的土地的独占性支配权利。(除法律规定属于国家所有外的其他农村和城市郊区的土地)
房屋所有权(不动产所有权)
房屋所有权
是房屋所有人独占性地支配其所有的房屋的权利。
房屋所有人在法律规定的范围内,可以对其所有的房屋进行占有、使用、收益、处分,并可排除他人的干涉。
建筑物区分所有
概念
区分:就是数人区分一建筑物而各有其一部分。
区分所有:是区分一建筑物的特定部分为其所有权的标的。
条件
区分所有的特定部分须具备一定的条件,才能成为建筑物区分所有的客体:
⒈
须具有构造上的独立性。即被区分的部分在建筑物的构造上,可以被区分而与建筑物的其他部分隔离。
⒉
须具有使用上的独立性。即建筑物被区分的各部分,可以为居住、工作或其他目的而使用。主要区分的标准,在于该区分的部分有无独立的出入门户。
内容
专有部分
专有部分:是指数人区分一建筑物而各有某一部分。以此专有部分的区分所有权,为各区分所有人单独所有,在性质上与一般所有权并无不同。
但是,区分所有人就专有部分的使用、收益、处分,不得违反各区分所有人的共同利益。因为此项专有部分与同一建筑物上其他专有部分密切相关。
共有部分
共有部分:是区分所有的建筑物及其附属物的共同部分,即专有部分之外的建筑的其他部分。
共有人的权利和义务:①
建筑物的共有部分,为相关区分所有人所共有,均不得分割。②
各区分所有人对共有部分,应按其目的加以使用。③
共有部分的修缮费以及其他负担,由各区分所有人按其所有部分的价值分担。
相邻关系(不动产所有权)
概
念
不动产相互毗邻的所有人或使用人在各自行使自己的合法权利时,都应当尊重他方所有人或使用人的权利,相互之间给予一定的方便或接受一定的限制,法律将这种相邻人间的关系用权利与义务的形式确定下来,就是相邻关系。
特
征
⒈
相邻关系发生在两个或两个以上不动产相互毗邻的所有人或使用人之间。
⒉
相邻关系的客体并不是财产本身,而是由行使所有权或使用权时所引起的和相邻人有关的经济利益或其他利益,对于财产本身并不发生争议。
⒊
相邻关系的发生常与不动产的自然条件有关,即两个或两个以上的不动产所有人或使用人的财产应是相互毗邻的。
处理原则
①
有利生产,方便生活;②
团结互助;③
公平合理。
【善意取得制度】
取得方式
内
容
善意取得(即时取得)
概念
善意取得,原物由占有人转让给善意的第三人时,善意第三人一般可以取得原物的所有权,所有权人不得请求善意第三人返还原物。
制度价值
为维护善意第三人利益,稳定民事流转关系,保障交易安全,对所有权人对其物的追及效力予以阻断,使其丧失原物返还的请求权。即法律通过牺牲所有权人的静的财产所有关系,来维护社会动的财产流转关系。
但是,法律也不是一概得对所有人的权益熟视无睹,而是在两者之间寻求平衡。对第三人的恶意行为,法律不予保护。
特
征
①
善意取得的标的是动产;
②
动产的出让人须为无权处分人;
③
取得动产的第三人在取得动产时须为善意;
④
第三人取得动产是有偿的;
⑤
所有权人丧失对其财产的追及效力,即无权要求第三人返还原物。
法律效力
⒈
占有人与所有人。
①
所有人对占有人的无权处分行为,可以追认也可以不追认。②
如果所有人因此而丧失原物返还请求权的,则可要求占有人(无权处分人)返还不当得利,并赔偿损失。③
如果所有人能请求返还原物的,可要求占有人赔偿损失。
⒉
占有人与第三人。占有人与第三人之间的行为为效力未定的民事法律行为。
⒊
所有人与第三人。如所有人有原物返还请求权的,则可要求第三人返还原物。
所有人返还原物请求权的有无
无偿取得(有)
如第三人对动产的取得是无偿的,则所有人有权请求返还原物。
有偿取得
占有人非基于所有人的意思(有)
如第三人对动产的取得是有偿、并善意地从占有人处取得财产,并且向第三人转让动产的占有人对动产的占有不是基于所有人的意思取得的,则所有人有权请求返还原物。(例外:第三人从出卖同类物品公共市场取得不动产的,所有人无权请求返还原物)。
占有人基于所有人的意思(无)
如第三人对动产的取得是有偿、并善意地从占有人处取得财产,占有人的占有是基于所有人的意思取得的,则所有人无权请求返还原物,只能要求占有人赔偿损失。
共
有
【共有的概念和特征】
共有,是两个或两个以上的人(公民或法人)对同一项财产享有所有权。
法律特征:①
共有的主体,是两个或两个以上的公民、法人或公民和法人。②
共有的客体,是特定的独立物。共有物在共有关系存续期间,由各个共有人共同享有其所有权,各共有人的权利及于共有物的全部。③
共有人对共有物或者按照各自的份额、或者平等地享有所有权。
【按份共有的概念、特征和内部关系】
按份共有
概
念
两个或两个以上的人对同一项财产按照份额享有的所有权。
特征
①
各共有人对共有物按照份额享有所有权。如份额不明确,推定为份额均等。
②
各共有人按照各自的份额对共有物享有权利、承担义务。
③
各共有人的权利不限于共有物的一部分,而是及于共有物全部。
内
部
关
系
共有物的占有、使用、收益。
①
各共有人依其份额对共有物进行占有、使用、收益,这种权利的行使及于共有物的全部。②
由共有人对占有、使用收益的方法进行协商,并按协商一致的方法处理。在意见不一致时,按照拥有共有份额一半以上的共有人的意见办理,但是,不得损害其他共有人的利益。③
各共有人应当在其份额的范围内行使权利和义务,否则,就是对其他共有人合法权益的侵害。
处
分
共有人对其应有份额的处分
①
共有人有权处分其份额。
共有人的份额都是抽象的,所以共有人对其份额只能进行法律上的处分,即分出和转让。共有人的份额有所有权的效力,共有人转让其份额不必征得其他共有人的同意。
但是,共有人间在合同中对共有份额的分出和转让进行了限制的,共有人无法定或约定理由分出或转让其份额的,构成违约。
②
其他共有人的优先购买权。
共有人在转让其财产份额时,同等情况下,其他共有人有优先于非共有人购买的权利。如果几个共有人都想购买,则由转让共有份额的共有人决定。
③
共有人在不损害社会利益和他人利益的条件下,可以抛弃其应有份额。但是,国家机关和国有企业、事业单位不得抛弃其在共有关系中所占的份额。
对共有人抛弃的份额,其他共有人是否有权取得,有肯定说和否定说。
共有人对其共有物的处分
⒈
对共有物的处分,包括事实上的处分和法律上的处分。
⒉
共有人对共有物的处分须征得全体共有人的同意,不能由共有人擅自为之。共有人对处分共有物不能达成一致协议的,按拥有份额一半以上的共有人的意见办理,但是不得损害其他共有人的利益。
⒊
未经全体共有人或持有份额过半数的共有人的同意,共有人擅自处分共有物的行为,构成侵权行为。①
如是事实上的处分,则对其他共有人应负侵权责任。②
如是法律上的处分,则对其他共有人不产生法律效力。③
对第三人,该行为为效力待定行为;如转让的共有物为动产,第三人在取得动产时出于善意,则按善意取得制度处理。
共有物的管理及费用负担
①
除有特别约定外,对共有物的管理,由全体共有人共同进行。(例外规定:对保存行为,共有人可单独进行;对改良行为,须拥有共有份额一半以上的共有人同意)
②
管理费用,由全体共有人按份额比例分担。
物上请求权
按份共有人的应有份额除受其他共有人的份额的限制外,其余的都与所有权相同。如其他共有人否认或妨害共有人应有份额时,共有人可行使物上请求权。
【按份共有的外部关系】
⒈
共有人对第三人的权利。按份共有人的应有部分是及于共有物全部的,因此,各共有人对外部的侵害,可以为共有人全体的利益独立行使物权请求权和债权请求权。
⒉
共有人对第三人的义务。
①
如果该义务是可分的,则各共有人应按其应有份额对第三人承担义务,第三人也只能请求各共有人依其份额承担义务;如果该义务的性质是不可分的,则各共有人应负连带义务或承担连带责任。
②
共有人对于第三人的共同侵权行为,则共有人对第三人应负连带责任。共有人中的一人或数人在代替其他共有人承担责任后,有权请求其他共有人偿还其应当承担的份额。
【共同共有】
共同共有:是基于共同关系、共同享一物的所有权。特征:①
以共同关系为前提;②
没有共有份额;③
平等享有权利和承担义务。
种类:夫妻共有财产;家庭共有财产;共同继承财产;合伙财产。
共同共有的内部关系:①
共同共有人的权利,及于共有物的全部。对共有物的占有、使用、收益、处分权的行使,应当得到全体共有人的同意。②
如果法律规定或合同约定,某个或某些共有人有权代表共有人管理财产的,则该共有人可依法或依合同对共有财产进行管理。③
在共有关系存续期间,各共有人不得请求分割共有物。④
共同共有人不得转让自己的份额(因为这种份额是潜在的)。⑤
共同享有权利、共同承担义务。共同共有人因经营共同财产,对外发生的财产责任和造成第三人的损害,全体共有人应承担连带责任。
【按份共有和共同共有的区别】
①
根本区别在于是否基于共同关系而产生(共同共有:是
||
按分共有:非)。
②
按份共有人按应有部分对物的全部享有使用权、收益权;共同共有的共有物属于共有人全体,不是按应有部分享有所有权。
③
按份共有人有权处分其应有份额并请求分割共有物;共同共有人则无份额可以处分,并且在共同共有关系存须期间不得请求分割共有物。
【共有物的分割】
共有物的分割方式:①
实物分割。共有物为可分物且分割后不损害财产价值的,各共有人分得其应有份额。②
变价分割。共有人依各自的应有份额取得共有物的价款。条件:共有物为不可分物,或分割后会损害财产价值;共有物为可分物但共有人都不愿取得共有物。③
作价补偿。共有人中的一人或数人取得共有物,对其他共有人按其应得份额作价补偿。
用益物权
【用益物权的概念与特征】
用益物权:对他人所有的物,在一定范围内进行占有、使用、收益、处分的他物权。用益物权的特征:
⒈
用益物权的主要内容,是以对标的物的使用、收益为主要内容,并以对标的物的占有为前提。担保物权的内容在于取得物的交换价值,因而可以不必对物进行有形支配,而以无形支配为满足。
⒉
用益物权是他物权。
表现为:①
用益物权是在他人所有物上设定的他物权,是非所有人根据法律规定或当事人的约定,对他人所有物享有的使用、收益的权利。②
用益物权作为他物权,客体是他人所有之物。所有人为发挥物的效用,将其所有权的部分权能与物相分离,由用益物权人享有和行使的对物一定范围内的使用、收益权能。③
用益物权是一种独立的财产权。权利人在设定的范围内独立地支配其标的物,进行使用和收益。用益物权人不仅可以排除一般的人对于其行使用益物权的干涉,而且用益物权人在其权利范围内,可以依据用益物权直接对抗物的所有人对其权利的非法妨害。
⒊
用益物权是限制物权。
表现:①
它是在一方面支配标的物的权利,他没有完全的支配权。②
用益物权实际上是根据所有人的意志在所有权上设定的负担,起着限制所有权的作用。因此,用益物权较所有权有优先的效力。
⒋
用益物权是一种期限物权。
⒌
用益物权是不动产物权,其标的物仅限于不动产。地上权、永佃权、地役权以土地为其标的物;典权、居住权以房屋为其标的物。
⒍
用益物权主要以民法为根据,但也有以特别法为依据的。
用益物权
概念、特征和内容
土地承包经营权
概念
承包人因从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产或其他生产经营项目而承包使用、收益集体所有或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的权利。
特征
⒈
其标的是,集体或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面。
⒉
内容,是承包、使用、收益集体或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的权利。
⒊
目的,是为种植业、林业、畜牧业、渔业生产或其他生产经营项目而承包、使用、收益集体所有或国家所有的土地生产资料。
内容
承包人的权利和义务
权利:①
占有、使用、收益承包的土地或其他生产资料。②
独立进行生产经营活动。③
取得依约定数额向发包人支付收益后所剩余收益的所有权,公民个人的承包收益可以继承。④
转让承包经营权。⑤
按规定使用集体组织的农林设施。
义务:
①
妥善使用承包的土地。②
依合同规定向集体组织交付承包收益。③
承包人独立承当风险。④
接受集体组织对于其生产经营活动的合法监督、干涉。
发包人的权利和义务
权利:①
收取依承包合同规定数额的承包收益。②
对承包经营活动进行监督。
义务:①
交付土地。②
提供集体组织的农林设施给承包人使用。③
不得随意干涉承包人的承包经营活动。
【用益物权——土地承包经营权】
【用益物权——地上权(土地使用权)】
用益物权
概念、特征和内容
地上权
概念
因建筑物或其他工作物而使用国家或集体所有的土地的权利。
特征
①
是存在于国家或集体所有的土地之上的物权。②
是以保存建筑物或其他工作物为目的的权利。③
地上权是使用他人土地的权利。
产生
①
土地划拨(国家机关用地和军事用地;基础设施用地;公益事业用地;其他用地)。
②
乡镇村建设用地(农村居民住宅用地;乡镇企业建设用地)。
③
土地使用权的出让,国家以土地所有人的身份将土地使用权在一定期限内让与土地使用者,并由土地使用者支付土地使用权出让金的行为。
④
土地使用权转让,土地使用人将土地使用权再转让的行为。
内容
地上权人权利
⒈
占有和使用土地(在设定地上权的行为所限定的范围内行使);
⒉
权利处分(转让、抵押、出租等);
⒊
附属行为(在其地基范围内进行非保存建筑物或其他工作物的附属行为)。
⒋
取得地上建筑物或其他工作物的补偿。
①
地上权人在土地上建造的建筑物或其他工作物以及其他附着物,其所有权应当属于地上权人,地上权人对建筑物或其他工作物有取回权。
②
土地所有人对建筑物或其他工作物以购买权补救,即土地所有人以时价购买地上的建筑物或其他工作物,地上权人不得拒绝。
义务
①
支付土地使用费;
②
恢复土地原状(地上权人在地上权消灭时,应当将土地返还给所有权人,原则上应恢复土地的原状)。
【用益物权——地役权】
用益物权
概念、特征和内容
地役权
概念
地役权,是以他人的土地供自己土地便利而使用的权利。
特征
⒈
地役权是使用他人土地的权利(其客体,是他人所有或使用的土地);
⒉
地役权是为自己土地的便利的权利(便利,泛指开发、利用需役地的各种需要);
⒊
地役权具有从属性和不可分性。
①
从属性:地役权必须与需役地所有权或使用权一同转移,不能与需役地分离而让与;地役权不得与需役地分离而为其他权利的标的。
②
不可分性:即地役权为不可分的权利,地役权不得分割为两个以上的权利,也不得使其一部分消灭。
内容
权利
⒈
土地使用(在地役权的目的和范围内使用供役地)。
⒉
为附属行为。为行使其权利,地役权人在供役地可为必要的附属行为。
义务
⒈
地役权人对供役地的使用应当选择损害最小的地点及方法为之。
⒉
对为行使地役权而在供役地修建的设施,应注意维修,以免供役地人因设施损坏而受到损害。
【用益物权——典权】
概念、特征和内容之比较
典权
概念
典权是典权人支付典价,对他人的不动产进行占有、使用、收益的权利。
特征
①
典权是不动产物权(其标的为房屋、地上权)。
②
典权是以支付典价而成立的物权,因此,设定典权的行为是有偿行为。
③
典权是占有、使用、收益他人不动产的物权。占有不以直接占有为限、只要占有人取得间接占有即可;典权还以使用、收益为内容。
性质
典权的主要性质,应是用益物权,而非担保物权。其原因:
①
从典权关系上分析,典权人对出典人应为一定金额给付,但是,这种给付是典权的对价,并不是订立借贷合同,即不是就借款成立债权,然后以典物为担保。因此,这项给付不称为借款,而称为典价。出典人的回赎,不称为履行债务,而称为回赎典物。
②
典权不具有担保物权作为从权利的一系列属性。
内容
典权人
权利
①
占有、使用、收益(法定孽息和自然孽息)典物。
②
处分典物。包括:转典、典权转让和出租典物的法律处分。
③
优先购买权。出典人出卖典物时,典权人在同等条件下,有优先购买权。
④
重建或修缮。典权人在典权存续期间,因不可抗力使典物全部或部分灭失时,可以在典物灭失的价值限度内进行重建或修缮。
典权人要超出典物灭失时的价值限度进行重建或修缮,应征得出典人的同意。
⑤
典权人为出典物支付的有益费用,出典人回赎时,典权人有权在现存利益的限度内请求出典人偿还。
义务
①
保管典物。典权人如因自己的过错造成典物毁损、灭失的,应付赔偿责任。
②
分担风险。
典权存续期间,典物如果因不可抗力导致全部或部分灭失的,就灭失部分,典权与回赎权归于消灭。在出典人就典物余存部分回赎时,灭失部分的价值的一半,可以从典加中扣除。
③
返还典物。典权人在出典人回赎时,应恢复典物的原状,返还给出典人。
出典人
权利
①
让与典物所有权。出典人仍是典物所有人,并可转让其所有权。
②
设定担保物权。设定典权后,还可在典物上设定担保物权。③
回赎典物。
义务
瑕疵担保责任。(包括:物的瑕疵担保和权利的瑕疵担保)
典权的消灭
回赎
⒈
回赎:是出典人向典权人提出以支付典价消灭典权的单方行为。
⒉
回赎的期限:
①
典权附有期限的,出典人应于期限届满后一定期限内回赎。②
如设定典权时附有“到期不赎,即作绝买”条款的,应在典权期限届满时回赎。③
未定期限的,出典人可在出典后30年内随时回赎。
找贴
典权存续中,出典人将典物所有权让与典权人,找回典物当时价格与典价的差额。
作绝
有期限典权,附有“到期不赎,即作绝买”条款,期限届满由典权人取得所有权。
别买
典权附有“到期不赎,听由典权人出卖典物收回典价”条款,将典物买于第三人。
担保物权
【担保物权——抵押权】
担保物权
说
明
抵押权
概念
抵押权,是对于债务人或第三人不移转占有而提供担保的不动产或其他财产,优先清偿其债权的权利。特征:
①
标的物是债务人或第三人的不动产或其他财产(主要是不动产,可以是动产);
②
不移转标的物的占有;
③
抵押权时就抵押物优先受偿的权利。
内容(权利)
抵押权人
⒈
抵押物的保全。
抵押权人不直接占有抵押物,故法律赋予其保全抵押物的权利:
①
抵押人的行为足以使抵押物的价值减少时,抵押权人有权要求抵押人停止其行为。同时,它还有权要求抵押人恢复抵押物的价值,或提供相当的担保。
②
抵押人对抵押物的值的减少无过错的,抵押权人有权在抵押人因损害而得到赔偿的范围内,要求提供担保。价值未减少的部分,仍作为债权的担保。
⒉
抵押权的处分。(可以让与其抵押权,或就抵押权为他人提供担保)
⒊
优先受偿权。(以抵押物折价,或拍卖、变卖后的价款优先受偿)
抵押人
受益权
仍然可以收取抵押物的孽息。
但是,债务已届清偿期,因不履行债务而被法院扣押抵押物的,自扣押之日起,抵押权人有权收取,由抵押物产生的自然孽息和法定孽息。
处分权
抵押权人只能对抵押物进行法律上的处分。因为抵押权具有优先的性质,所以法律上的处分一般不会影响抵押权人的利益。除了保存、改良行为外,当事人一般不得对抵押物进行事实上的处分。
法律上的处分主要有:
⒈
仍可在抵押物上为他人设定抵押权。
同一抵押物有数个抵押权的:①
已经登记的,按登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按债权的比例清偿。②
未登记的,按合同生效时间先后顺序清偿;顺序相同,按债权比例清偿;③
抵押物已登记的优先于未登记的清偿。
⒉
仍可转让其抵押物。
①
抵押人应通知抵押权人,并告知受让人转让物已抵押。未通知或告知,转让行为无效。②
抵押人应提前向抵押权人清偿债务,或向约定的第三人提存抵押物的价款。③
转让抵押物的价款明显低于其价值的,抵押权人可要求抵押人提供相应担保。
【担保物权——抵押权(特殊抵押权)】
特殊抵押权
说
明
共同抵押
共同抵押:是为同一债权就数个物设定的抵押。
债权人受清偿的权利,因是否限定各个抵押物的负担金额而有不同:①
如果限定各个抵押物的负担金额,应按当事人的约定,就各个抵押物的卖得的价金分别就其负担金额进行清偿。②
如果未限定各个抵押物的负担金额,抵押权人原则上可以任意就设定共同抵押的某个抵押物的卖得的价金优先受偿。
最高额抵押
是对于将来发生的债权,预先确定一个最高的限度设定的抵押权。其特征:
①
其担保的债权,是将来一定期间内(决算期)连续发生的债权。
②
对此期限内连续发生的债权,预先确定一个最高限额作为抵押物担保的范围标准。
③
担保的债权额尚未确定,只有在决算期届满时才能确定债权额。债权额超过限额的,超过部分为无担保的债权;不足时,以实际发生的债权额为抵押权所担保的数额。
财团抵押
概念
财团抵押:是将企业现有的财产,包括动产、不动产及其它权利视为一个整体,于其上设立抵押权。企业财团,是由众多具体财产构成的财产集合体,这个集合体有独特的、特殊的价值,往往高于各个财产单独价值的总和,产生更好的效益。
英美法系
采用浮动担保制度。①
企业财团的组成,可能包括企业现有的及将来取得的全部财产。②
抵押人可以自由处分财团的组成物,某项财产一旦脱离财团,即不再受抵押权的约束。因此,实际的受偿财产直至抵押权实现时方能确定。
大陆法系
财团抵押,只能就企业现有的特定财团设定,而且一经设立,抵押人即不能任意处分该财团的具体财产,否则,抵押权仍追及其物而发生效力。
述评
⒈
英美法上的浮动担保,对企业的经营较为有利,但是,担保的范围经常发生变动,所以担保合同规定,担保财产必须保持在债务总额的一定比例之内。
⒉
大陆法系的财团抵押比较稳定,对抵押权人有利,但是,对经营行为有限制。
【担保物权——抵押权(抵押权的实现)】
要
件
抵押权实现要件:①
抵押权有效存在;②
债务已届清偿期。
实现方法
拍卖
①
债权已届清偿期而未清偿,债权人可拍卖抵押物,就取得的价金优先受偿。
价金超过债权额的,应将剩余部分返还抵押人;价金不足清偿债权的,债权人就其未实现部分的债权,其效力等同于无担保的债权的效力(平等的受偿权)。
②
如果抵押权人有数人的,清偿的方法按上述“处分权”(见P51)的规定处理。
③
如抵押物是由第三人提供,第三人在代为清偿的范围内,对债务人有求偿权。
折价
债权清偿期届满,抵押权人与抵押人订立合同,由抵押权人取得抵押物的所有权,将抵押物高于债权额的部分,返还抵押人。
变卖
变卖,是用一般的买卖方法将抵押物出卖,以卖得的价金受偿。
抵押权实现与诉讼时效
如果抵押权不受消灭时效的限制,也就意味着债权人在债权消灭时效过后的任何时候都可以行使抵押权,这对于抵押人未免过于苛刻。并且抵押权人长期怠于行使其权利,法律也无特别保护之必要。对此,国外的立法有两种限制方法:
①
规定抵押权因除权判决而消灭;②
规定抵押权的除斥期间。
【担保物权——留置权】
说
明
留置权
概念
留置权:是债权人按照合同约定占有债务人的财产,在债务人逾期不履行债务时,有留质该财产,并就该财产优先受偿的权利。
特征
⒈
留置权是以动产为标的的担保物权。债权人对于自己的债权受清偿前,拒绝返还所占有的债务人的动产。超过法定期限债务得不到履行时,债权人即可就留置物受偿,以满足其债权。
⒉
留置权是一种法定担保物权。在符合一定条件时,以法律的规定产生,不能由当事人之间的协议而设定。担保债权的范围限于因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权。
⒊
留置权具有从属性、不可分性和物上代位性等担保物权的共同属性。
取得(条件)
积极要件
⒈
须债权人占有债务人的动产。
①
债权发生原因:因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权。②
债权人须合法占有债务人的财产,占有方式不论直接或间接占有均可。
⒉
须债权已届清偿期。
⒊
须债权的发生与该动产有牵连关系。
牵连关系的构成有:①
直接原因说。即标的物与债的发生有因果关系、且占有物构成债权发生的直接原因。②
间接原因说。即标的物与债的发生有某种关系。
我国的立法规定:牵连关系,为债权与留置物占有取得之间的关联,即两者是基于同一合同关系。
①
与留质权有牵连关系的债权,都在留质权所担保的范围之内。包括:原债权、利息、实行债权的费用、因留置物瑕疵给留质权人造成的损害赔偿请求权。
②
留置物的范围,包括:留置物本身、从物、孽息、留置物的代位物。
消极
要件
①
对动产的占有不是因为侵权行为取得。②
对动产的留置不违反公共利益或善良风俗。③
对动产的留置不得与债权人的义务相抵触。
效力(留置权人的权利和义务)
权
利
⒈
留置标的物。标的物为可分物的,留置物的价值应当与债务的金额相等。
⒉
收取留置物的孽息。
⒊
请求偿还费用。债权人保管留置物而支出的必要费用,有权向债务人请求偿还。
⒋
就留置物优先受偿。
留质权所担保的债权的范围包括:主债权、利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用、实现留置权的费用。
债权人与债务人,应当在合同中约定,债权人留置财产后,债务人应当在不少于2个月的期限内履行债务(合同无约定的,债权人留置财产后,应确定2个月的期限,通知债务人在该期限内履行债务)。期限届满,债务人仍逾期不履行债务的,债权人可以拍卖、变卖留置物优先受偿,或将留置折价以偿还债务。
留置物拍卖、变卖的价款,超过债权数额的归债务人所有,不足部分由债务人清偿。
义务
①
保管留置物。因保管不善造成标的物毁损、灭失的,应承担民事责任。
②
返还留置物。返还条件:留置物所担保的债权消灭;债务人另行提供担保的。
【担保物权——质权】
担保物权
说
明
质权
概念
质权:指为了担保债权的履行,债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有,当债务人不履行债务时,债权人有就其占有的财产优先受偿的权利。
特征
①
质权是为担保债权的履行而设定的,它是从属于主债权的担保物权。
②
质权的标的,是动产或权利。
③
须移转质物的占有,质权以占有标的物为成立要件。
动产质权
概
念
是以动产为其标的物的质权。
内容(权利)
质权人
①
占有质物。
②
收取孽息(质权人有权收取孽息,但合同另有约定的除外)。
③
质权的保全。质物有损坏或价值明显减少的可能,质权人可以要求出质人提供相应的担保。出质人不提供的,质权人可以拍卖或变卖质物,将价款用于提前清偿债务,或交与约定的第三人提存。
④
优先受偿。
出质人
①
因质权人保管不善致使质物毁损灭失的,有权要求质权人承担民事责任。
②
债务履行期届满,债务人清偿了债务的,有权要求质权人返还质物。
③
出质人如果是债务人之外的第三人,该第三人代为清偿债务或因质权实行而丧失质物的所有权时,有权向债务人追偿。
权利质权
概
念
是为了担保债权清偿,就债务人或第三人所享有的权利设定的质权。
特
征
①
必须是财产权(物权、债权、无体财产权、其他可用金钱价格评估的权利)。
②
须是可让与的财产权(质权人可以就该权利变卖的价金受偿)。
③
须是不违背质权性质的财产权(一般是动产质权)。
权利质权标的种类
①
票据(汇票、本票、支票)、债权、存款单、仓单、提单。
②
依法可转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权。
③
依法可以转让的股份或股票。
④
依法可以出质的其他权利。
【担保物权的概念和特征】
担保物权:指为确保债权的实现而设定的,以直接取得或支配特定财产的交换价值为内容的权利。担保物权的特征:
⒈
担保物权,以确保债务的履行为目的。债权人对担保财产有优先受偿权,是对主债权效力的加强和补充。
⒉
担保物权,是在债务人或第三人的财产上设定的权利。
⒊
担保物权,是以支配担保物的价值为内容,属于物权的一种。担保物权与其他物权的不同,在于其以标的物的价值确保债权的清偿为目的,其内容是就标的物取得一定的价值。
⒋
担保物权,具有从属性和不可分性。
①
从属性的表现,担保物权以主债的成立为前提,随主债的转移而消灭。
②
不可分性的表现,债权人得就担保物的全部行使权利。债权的部分消灭或让与、担保物的损坏或部分灭失、担保物价格的变化,均不影响债权人就担保物的全部行使权利。
担保物权的意义。一般地,债务人以自己的全部财产为其债务的总担保。但是,债权的性质,决定了债权人承担债权得不到清偿的风险。
①
债权不具有排他性和优先效力。同一债务人可能有数个债权并存,并且这数个债权的债权人的地位平等。因此,当债务人的全部资产不足以清偿其所有债务时,各债权人只能按照债权额的比例分配债务人的财产,这样就会导致债权人的债权不能完全得到满足。并且债务人的债务总额有随时增加的可能。
②
债权不具有追及性。在债务人让与财产于他人时,该部分的财产即失去担保的性质,因而可能发生债务人以让与财产的行为而损害债权人的结果。
鉴于上述风险,债权人可依靠特别的方法保障债权。这些方法包括:人的担保(即保证);物上担保(即担保物权);金钱担保(定金)。
占
有
【占有的概念和性质】
占有,是对物在事实上的占领、控制。
判断占有人在事实上对物的占领、控制的标准:①
空间上,物应当处于人的力量的作用范围之内;②
时间上,人对物的支配应当持续一定的时间方为占有;③
占有的方式,不以人对物的亲自支配为必要。占有人基于某种法律关系,通过他人为媒介,也可以成立占有。
占有的性质。对占有究竟是一种事实还是一种权利,一直有不同的看法。
【占有的效力】
◎
占有的推定
⒈
事实的推定。
事实的推定:为保护占有人,法律基于社会生活的一般情况,为占有人设各项推定,免除其举证责任。其目的是使占有与本权分离而受到法律的独立保护。
这种推定包括:①
推定占有人以所有的意思,善意、和平及公然占有;②
在占有的前后有占有的证据时,推定其为继续占有。
⒉
权利的推定。
权利推定:是推定占有人对占有物行使的权利合法。
这种推定的事实基础:即以一般情形,占有人是基于本权的占有,没有权利而进行的占有只是例外。对占有效力的权利推定的原因:占有制度的目的,是通过对外形的占有事实的保护,确保交易安全。
所推定的权利的范围:①
权利的范围为动产物权(不动产物权以登记为公示方法);②
对于动产物权,推定的权利范围是该权利系对标的物占有的权利。推定的权利不包括不得占有标的物的权利。
权利推定的效力:①
受权利推定的占有人,免除举证责任。即在其有无实体权利争议时,占有人可直接援引该推定对抗相对人,无需证明自己是权利人。②
对权利推定,不仅占有人自己可以援用该推定,第三人(即基于占有人的意思而享有某方面物权的人)也可以援用。③
权利的推定,一般为占有人的利益,但是,在特定情况下为其不利益时也可以援用(如物上负担)。④
权利的推定属于消极性的,占有人不得利用此项推定作为其行使权利的积极证明。
◎
占有人与返还请求权人的关系
占有人与返还请求权人的关系:是指无权占有在有请求人要求返还占有物时所发生的权利和义务关系。这种关系经常会与无因管理、侵权行为、合同解除等制度竟合,应适用的规定,当事人可以自由选择。
⒈
占有人对物的使用、收益权。
善意占有人有权对物使用、收益。①
善意占有人对物的使用、收益,应依其推定的权利进行。即善意占有人应依其推定的权利,对物进行使用和收益。②
善意占有人对物的使用、收益,应依物的用途,按法律所不禁止的方法进行。③
善意占有人对物的使用、收益取得的孽息,在返还占有物时不必返还。
恶意占有人没有对物的使用、收益权。①
在返还占有物时应返还占有物的孽息。②
如果孽息被消费、或因过失损失了或应当收取而没有收取,应赔偿损失。
⒉
占有人在占有物毁损、灭失时的赔偿责任。
在占有物毁损、灭失时,占有人对于返还请求人负有赔偿责任。其责任的范围,因占有人是善意还是恶意有所不同:
①
善意占有人对于占有物因可归责于自己的事由毁损、灭失时,仅于因毁损灭时所受到的利益为限负赔偿责任。
②
恶意占有人及无所有意思的占有人(包括无所有意思的善意占有人),对于占有物因可归责于自己的事由毁损、灭失时,应负赔偿责任,其责任范围较之善意占有人为重。
⒊
占有人请求偿还费用的权利。
占有人在占有标的物期间对物支出了费用,依其性质为必要费用还是有益费用,以及占有是善意还是恶意,其请求偿还费用的范围不同:
①
善意占有人,因保存物所支出的必要费用,有权请求偿还。如善意占有人已就占有物取得孽息的,必要费用可从孽息中支出。
善意占有人对有益费用(即改善占有物支出的费用),在占有物现存的价值范围内有权请求偿还。
②
恶意占有人,只能请求偿还必要费用,不能请求偿还有益费用。
【占有的保护】
占有的保护:①
占有人的自力救济权。包括:自力防御权,自力取回权。②
占有保护请求权。包括:占有物返还请求权,占有妨害排除请求权。
【占有的种类】
标准
类别
概
念
占有人的意思
自主占有
占有人以所有的意思而为的占有。
以所有的意思,即具备所有人占有的意思,不必是真正的所有人。
他主占有
即占有人无所有的意思,仅于某种特定关系支配物的意思的占有。
占有人在事实上是否占有物
直接占有
指在事实上对物的占有。
间接占有
基于一定法律关系,对事实上占有物的人(即直接占有人)有返还请求权,因而间接对物管领的占有。
进行的占有是否依据本权
有权占有
即有本权的占有。
(本权,是基于法律上的原因,可对物进行占有的权利)
无权占有
即无本权的占有。
占有人的主观心理状态
善意占有
占有人不知其无占有的权利的占有。
恶意占有
占有人知道其无占有的权利的占有。
对善意占有,以占有人不知其无占有的权利有无过失,可再分类
无过失占有
行为人不知且不应知其无占有的权利的占有。
有过失占有
占有人应当知道,但因过失不知其无占有的权利的占有。
占有的方式
无瑕疵占有
善意且无过失、和平、公然、继续的占有。
有瑕疵占有
恶意且有过失、强暴、隐秘、不继续占有。
第三编
债
法
债的概述
【债的概念、特征和要素】
◎
债:是按照合同的约定或依照法律的规定,在当事人之间产生的权利和义务关系。债的特征:
⒈
债为特定当事人之间的民事法律关系(债权是对人权;||
物权、知识产权、人身权关系中,权利人是特定的,而义务人是不确定的一切他人)。
⒉
债是以特定行为(给付)为标的的民事法律关系(物权:物;知识产权:智力创造成果;人身权:人身利益)。
⒊
债是以请求债务人给付为内容的民事法律关系(物权:物权人对物的直接支配为内容;知识产权:支配智力创造成果;人身权:支配人身利益)。
⒋
债是能够用货币衡量评价的财产法律关系。
⒌
债权在效力上具有相容性和平等性(物权具有排他性和优先效力)。
◎
债的发生原因:①
合同;②
缔约上的过失;③
单独行为(又称单务约束,即表意人向相对人做出的为自己设定某种义务,使相对人取得某种权利的意思表示);④
侵权行为;⑤
无因管理;⑥
不当得利;⑦
其他(拾得遗失物、公司设立)。
◎
债的分类:①
按债的设定即内容是否允许当事人以自由意思决定,分为:意定之债;法定之债。②
按债的标的物的属性,分为:特定物之债;种类物之债。③
按债的主体双方人数是单一的还是多数的,分为:单一之债;多数人之债。④
按对多数人之债,按多数人一方各自享有的权利和承担的义务、及相互的关系,分为:按分之债;连带之债。⑤
按债的标的物有无选择性,分为:简单之债;选择之债。⑥
按两个债的关系,分为:主债和从债。⑦
按标的的内容,分为:财物之债;劳务之债。
【债的要素】
◎
债的主体,即参与债的关系的当事人,包括:债权人和债务人。
◎
债的标的(债的客体)
债的标的:指债权债务所指向的事物,即债权债务共同指向的给付。给付的形态,包括:交付财物、支付金钱、移转权利、提供劳务、提交成果、不作为等。
◎
债的内容
债的内容具有特定性,由当事人协商确定或由法律直接规定。债的内容包括债权和债务。
⒈
债权(债权人得请求债务人为给付的权利)。
债权的性质:①
债权是财产权。②
债权是请求权(得请求债务人为一定给付)。债权的权能包括:请求权、受领、选择、解除、终止等权能。③
债权是相对权。④
债权是有期限的权利。⑤
债权具有相容性(同一标的上可同时并存数个债权)。⑥
债权具有平等性(同一债务人先后发生的数个债权,其效力平等)。
债权的权能,即债权人依其债权得为的行为。包括:①
给付请求权(体现在债的效力上,为债权的请求力)。②
给付受领权(体现在债的效力上,构成保持力)。③
债权保护请求权(体现在债的效力上,构成强制执行力)。④
处分权能(可以抵消、免除、让与债权)。
⒉
债务
债务:债务人依约定或法定应为的给付义务,包括作为和不作为。债务就其本质说,是债务人承担的不利益。债务履行的结果:债权人的利益得以实现;使债务人失去既有利益。
【债务的种类】
债务
说
明
以义务的内容和目的为标准
给付义务
主给附义务
指债所固有的、必备的,并用以决定债的类型的基本义务。
从给附义务
概念
不具有独立的意义,仅有辅助主给附义务的功能。从给附义务存在的目的,在于确保债权人的利益能获得最大满足。
发生原因
①
基于法律明文规定(如承揽人应按制作人的要求保守秘密)。
②
基于当事人的约定。
③
基于诚实信用原则及补充合同解释。
目的辅助实现给付利益,确保债权人的利益能获得最大满足。
附随义务
概念
是以诚实信用原则为依据,根据债的性质、目的和交易习惯,随着债的关系的发展而逐渐产生的义务。
内容
①
照顾义务;②
保管义务;③
协助义务;④
保密义务;⑤
保护义务。
目的维护对方人身和财产上的利益。
间接义务
(不真正义务)
特征
特征:权利人通常不得请求履行,违反它也不发生损害赔偿责任,仅使负担该义务的一方遭受权利减损或丧失的不利益。
法律
规定
当事人一方因另一方违反合同受到损失的,应当及时采取措施防止损失的扩大。没有及时采取措施防止损失扩大的,无权就扩大的损失要求赔偿。
以发生时间为标准
先合同义务
指当事人为缔约而接触时,基于诚实信用原则而发生的各种说明、告知、注意及保护等义务。(违反它即构成缔约过失责任)
后合同义务
在合同关系消灭后,当事人依诚实信用原则负有的某种作为或不作为义务,以维护给付效果,或协助对方处理合同终了的善后事务。
违反后合同义务,与违反一般合同义务相同,产生债务不履行责任。
合同
义务
在合同履行过程中债务人所负的义务。
【债的关系的有机体性与程序性】
债的关系的有机体性:指债权、债务以及选择权、解除权和追认权等,并非单独存在、毫不相关,而是为满足债权人的给付利益,尤其是双务合同上得交换目的而相互结合的,组成一个超越各个要素而存在的整体。
债的关系的同一性:指债的关系在其发展的过程中,虽然其要素要发生变更,如主体的变更、标的的变更、形成权的行使或不行使而归于消灭等,但是,债的关系仍然继续存在,不失其同一性,即债的效力依旧不变,原有的利益及各种抗辩不因此受影响、担保权利原则上也继续存在。
债的关系的程序性:是指债的关系以完全满足债权人的给付利益为目的。“债权系法律世界的动态因素,含有死亡的基因,目的已达,即归消灭”,所以,债的关系可看成存在于时间过程上的一种程序。
债的履行
【债的履行、给付与债的清偿】
债的履行:指债务人按照合同的约定或者依照法律的规定,全面地适当地完成自己所负义务的行为。
给付与履行的区别:①
给付,是对债务人应为行为的抽象;履行,是债务人实施其应为的行为。履行行为的具体内容,依各个具体的债的要求而不同。②
给付,是从静态的角度描述债的关系所赖以存在的基础;履行,是从动态的角度描述债的效力及债消灭的过程。
清偿,作为债的消灭的原因,强调债务人履行的结果。
【债的履行原则】
⒈
适当履行原则(正确履行原则、全面履行原则)。要求:履行主体、履行标的质量和数量、履行地点、履行期限、履行方式等适当。
⒉
协作履行原则。
协作履行原则,不仅要求当事人适当履行自己的债务,而且基于诚实信原则要求对方当事人协助其履行债务的履行原则。
内容:①
债务人履行债务,债权人应适当受领给付,为债务人履行债务创造必要条件、提供方便。②
因故不履行或不能完全履行时,应积极采取措施避免或减少损失,否则还要就扩大的损失自负其责;③
发生纠纷时,各自应主动承担责任,不得推诿。
⒊
经济合理的原则。该原则要求履行债时,讲求经济效益。
⒋
情势变更原则。
【情事变更原则】
◎
情事变更原则:合同依法成立以后,因不可归责于双方当事人的原因发生了不可预见的情事变更,致使合同的基础丧失或动摇,若继续维持合同原有效力则显失公平,应允许变更或解除合同的原则。
◎
情事变更原则的制度价值
众所周知,法律一经生效,就应具有相对稳定性,否则,人们就无所遵循,会导致社会秩序的紊乱。但是,法律是社会物质生活条件的反映并为之服务的,当社会物质生活条件发生变化之后,法律也应随之修正,这就是法律的适应性。
合同在依法成立之时,有其信赖的客观环境,当事人在合同中约定的权利和义务应与这种客观环境相适应。权利与义务的对等,是相对环境而言的。
在合同成立之后,若该客观环境发生改变或不复存在,则原来约定的权利与义务与新形成的客观环境极不适应,不再公平合理。只有将合同加以改变乃至解除,才符合适应性原则,符合诚实信用原则的要求,实现实质的公平。
◎
情事变更原则的适用条件
⒈
情事变更的事实。判断的标准:该情事的变更,是否导致合同成立的基础丧失、或致使合同目的的落空、或造成对价关系的障碍等。
⒉
情事变更须发生在合同成立以后,履行完毕以前。
⒊
情事变更的发生不可归责于双方当事人,即由不可抗力或其他意外事故引起。
⒋
情事变更是当事人不可预见的。
⒌
情事变更使履行原合同显失公平。包括:履行特别困难、债权人受领严重不足、履行对债权人无利益等。
◎
情事变更原则的效力
情事变更原则的效力:发生变更或解除合同的效力,但是,最终是否发生变更或解除,应由法官决定。①
变更合同,使合同的履行公平合理。包括:增减标的物数额、延期或分期履行、拒绝先为履行、变更标的物。②
解除合同。
◎
情事变更原则与不可抗力的关系
关系:①
不可抗力的发生对债的履行无影响时,与情事变更原则无关;②
不可抗力致使债不能履行,通过合同解除等方式终止债,不由情事变更原则管辖;③
不可抗力致使债的履行十分困难,若履行则显示公平,方适用情事变更原则。
债的保全
【债的保全概说】
债的保全:法律为防止因债务人的财产不当减少给债权人的债权带来危害,允许债权人代债务人之位行使债务人的权利,或请求法院撤销债务人与第三人的民事行为的法律制度。
◎
法律设置债的保全制度的原因
债权需要债务的适当履行才能实现。债务的履行,一般表现为从债务人的总财产中分离出一定的财产给债权人。
由此看来,债务人的总财产即“责任财产”的状况如何,直接关系到债权人债权的实现。责任财产既是某一债权人的一般担保,还是全体债权人债权的共同担保,因此,责任财产往往危及债权人债权的实现,即民事责任在保障债权的实现上受责任财产多寡的限制。
有鉴于此,法律在特别担保和民事责任之外,设置了债的保全制度。其中代位权系为保持债务人的财产而设,撤销权系为恢复债务人的财产而设。它们对债权的实现起着积极的保障作用,能防止债权不能实现于未然。
◎
债的保全的性质。
债的保全涉及第三人,其效力属于债的对外效力。债以相对性为原则,表现为:①
债权人不能直接支配债务人的人身、行为及财产,更不得直接支配第三人的人身、行为及财产;②
债权人不得干涉债务人与第三人的民事法律行为。
债的担保概述
【债的担保概述】
债的担保:是促使债务人履行其债务,保障债权人的债权得以实现的法律措施。债的担保的法律特征:
⒈
债的担保具有从属性。
债的担保从属于主债,以主债的存在或将来存在为前提,随着主债的消灭而消灭,一般随着主债的变更而变更。
⒉
债的担保具有补充性。
补充性,即债的担保一经有效成立,就在主债的关系的基础上补充了某种权利与义务关系。在主债务不履行时,补充的义务才能履行,使主债权得以实现。
⒊
债的担保具有保障债权实现性。
在担保债权的实现上,债的担保不受或少受债务人财产状况的限制,即使债务人的一般财产不足以清偿数个并存的债权,被担保的债权一般也能得以实现。
【债的担保的种类】
种
类
概念
一般担保
债的一般担保,债务人必须以其全部财产作为履行债务的总担保。
债的特别担保
人的担保
概念
在债务人的全部财产外,附加了其他有关人的一般财产作债权实现的总担保。
形式
①
保证人。即基于其和债权人的约定,当债务人不履行其债务时,按照约定代债务人履行债务或承担民事责任之人。
②
连带债务人。
③
并存的债务承担。即指第三人加入债的关系,与原债务人共同承担同一责任。(新加入的债务人不是从债务人,其债务没有补充性,无先诉抗辩权)
物的担保
概念
是以债务人或其他人的特定财产作为抵偿债权的标的,在债务人不履行其债务时,债权人可以将该财产换价,并从中优先受偿。
形式
①
抵押权;②
质权;③
留置权;④
优先权;⑤
所有权保留(即在分期付款买卖中,标的物的所有权不因交付而转移,而是随着买受人付清全部价款而转移,从而使买受人积极支付价款,保障出卖人获得全部价款的制度)。
金钱担保
概念
在债务以外又交付一定数额的金钱,该金钱的得失与债务履行与否联系在一起,使当事人双方产生心理压力,而促其积极履行债务,保障债权实现的制度。
形式
①
定金;②
押金。
反担保
概念
在商品贸易、工程承包和资金借贷等经济往来中,有时为了换取担保人提供保证、抵押或质押等担保方式,由债务人或第三人向该担保人新设担保,该担保相对于原担保而言被称为反担保。
形式
①
保证(第三人充任反担保人);②
抵押权;③
质权。
【民事责任对债的担保的作用】
债的主要效力在于履行,债务人只有按债的规定适当履行其债务,债的目的才能达到。从债的担保和民事责任的区别上考察,民事责任对债的担保既有积极作用,又存在不足:
⒈
民事责任制度通过让违约人承担责任,促使债务人积极而适当地履行债务,保障债权人债权的实现。
⒉
在担保债权的实现上,民事责任有不足,表现为:①
民事责任的方式之一是强制实际履行,而强制实际履行在具体案件中并不总有可能。②
民事责任对债权的担保过于消极,它不能保障债权人于未受损害之前。③
请求承担民事责任的权利,属于债权的范畴,与其他债权至多处于平等地位。④
民事责任的成立,有时以债务人或第三人的过错为必要条件。在此情况下,债务人或第三人无过错即不承担民事责任,使债权人的损失得不到补偿。
债的担保——债权人的代位权、撤销权
【债的保全——债权人的代位权】
◎
代为权:当债务人怠于行使其对于第三人享有的权利而害及债权人的债权时,债权人为保全自己的债权,可以以自己的名义代位行使债务人对于第三人的权利之权。
代位权的性质,是债权的一种法定权能。
◎
代为权的构成要件
⒈
债务人享有对于第三人的权利。
代位权的标的,为债务人对于第三人的权利,并且债务人对于第三人的权利,须是非专属于债务人本身的权利。专属于债务人本身的权利不得为债权人代位行使。
《合同法》规定的对于第三人的权利是到期债权。包括:合同债权、不当得利返还请求权、基于无因管理的偿还请求权。
第三人到期债权是指被执行人不能清偿债务,但对案外的第三人享有的债权,人民法院可以依申请执行人或被执行人的申请,对该第三人强制执行。
这个规定范围过窄,还应包括以下权利:①
物权及物上请求权,以财产利益为目的的形成权,损害赔偿请求权,抵消权,让与权,清偿受领权等。②
主要为财产上的利益而承认的权利(如对重大误解民事行为的变更撤销权)。③
诉讼上的权利(如代为提起诉讼,申请强制执行)。
⒉
债务人怠于行使其权利。
“怠于行使其权利”,指应行使并且能行使而不行使。①
“应行使”,指若不于其时行使,权利将有消灭或丧失的可能。②
“能行使”,是指不存在行使权利的任何障碍,债务人在客观上有能力行使其权利。③
“不行使”,即债务人消极地不作为。
⒊
债务人以陷于迟延。
债务人已陷于迟延,而怠于行使其权利,且又无资力清偿其债务,则债务人的债权已经有不能实现的现实危险,此时,有债权保全的必要。
⒋
有保全债权的必要。
所谓的必要,是债权人的债权有不能依债的内容获得满足的危险,因而有代位行使债务人的权利以便实现债权的必要。
◎
代为权的行使
⒈
代位权行使的主体,是债权人。
债务人的各个债权人在符合法律规定的条件下均可行使代位权,提起代位诉讼。其条件:①
债权人对债务人的债权合法。②
债务人怠于行使到期债权,对债权人造成损害。即债务人不履行其对债权人的到期债务,又不以诉讼方式或仲裁方式,向其债务人主张其享有的、具有金钱给付内容得到期债权,致使债权人的到期债权未能实现。③
债务人的债权已到期。④
债务人的债权不属于专属于债务人自身的债权。
⒉
债权人应以自己的名义行使债权,并须尽到善良管理人的注意义务。否则对造成的损失负赔偿责任。
⒊
债权人的代位权必须通过诉讼程序行使。
其原因:①
保证代位权行使所获得的利益能在各债权人之间进行合理分配;②
有效防止代位权的滥用。
⒋
债权人代位权行使的界限,以保全债权人的债权的必要的限度。
⒌
债权人代位权行使的范围,限于保存行为与实行行为,原则上不包括处分行为。
◎
代为权行使的效力
⒈
对债务人。
代位权行使的效果应直接归属于债务人,如债务人怠于受领,债权认可代为受领;代位权的行使,使债务人的权利处分受到影响,表现为不允许债务人抛弃、免除或让与其权利。
⒉
对第三人。
债务人对第三人的权利,无论是由债务人自己行使还是债权人行使,对第三人的法律地位及其利益均无影响。因此,凡第三人得对抗债务人的抗辩均得用以对抗债权人。
⒊
对债权人。
①
债权人行使代位权不得超出债务人权利的范围。②
债权人在债务人怠于受领代位权行使的效果时,由其受领的财产不得专供自己债权的清偿。③
债权人行使代位权所支出的必要费用,由债务人偿还。
【债的保全——债权人的撤销权】
◎
债权人的撤销权(废罢诉权):指债权人对债务人所为的危害债券的行为,可请求法院予以撤销的权利。
◎
债权人撤销权的性质(学说观点)
⒈
请求权说。即债权人的撤销权,为对于因债务人的行为而受利益的第三人直接请求返还的债权。
⒉
形成权说。即依债权人的意思,使债务人与第三人的法律行为溯及地消灭。
⒊
折衷说。认为债权人的撤销权兼具请求权与形成权的性质。债权人撤销权行使的效果:①
使债务人与第三人的法律行为归于无效;②
使债务人的责任财产恢复行为前的状态。
⒋
责任说。债权人不需要请求受益人返还利益,而是将其直接视为债务人的责任财产。
◎
债权人撤销权的成立要件
⒈
客观要件。
⑴
须有债务人的行为。
按《合同法》规定,债务人的行为应是民事法律行为(包括单方行为)。主要有:放弃到期债权,无偿转让财产,以明显不合理的低价转让财产。
按司法解释的规定,包括:①
债务人放弃或延展其到期债权,对债权人造成损害的。②
债务人无偿转让财产,对债权人造成损害的。③
债务人放弃未到期债权,可能对债权人造成损害的。④
债务人以自己的财产设定担保,对债权人造成损害的。⑤
债务人以明显不合理低价转让财产、或以明显不合理高价收购他人的财产,且受让人或出让人明知或应知该行为已经或可能损害债权人的利益。
学说上认为,还应包括发生法律效果的非法律行为。
⑵
债务人的行为有害债权。
有害债权,指债务人减少其清偿资力,不能使债权人依债权本旨得到满足。减少清偿资力包括:减少积极财产;增加消极财产。
⒉
主观要件。
①
对有偿行为,债务人的恶意,为债权人撤销的成立要件;受益人的恶意,为债权人撤销的行使要件。即对债务人以明显不合理低价转让财产、或以明显不合理高价收购他人的财产的行为,要求受让人或出让人明知或应知该行为已经或可能损害债权人的利益为要件。
②
对无偿行为的撤销,法律首先保护的是受危害的债权人的利益。
◎
债权人撤销权的行使
⒈
撤销权的主体,是因债务人的行为而使债权受到损害的债权人。
⒉
应予保全的债权人债权的范围:①
以财产给付为标的债权。②
因共同担保的减少而受损害的债权。③
在债务人法律行为前产生的债权。
⒊
债权人的撤销权,由债权人以自己的名义在诉讼上行使。撤销之诉的被告,合同法规定只能以债务人作为被告,但是,法院可以追加受益人或受让人为第三人。
⒋
撤销权行使的范围。《合同法》规定,应以债权人的债权为限。学说上认为应为全体一般债权人的全部债权。
◎
债权人撤销权行使的效力
债权人撤销权行使的效力,依判决的确定而产生。债务人的行为一经被撤销,即从行为开始失去法律约束力。具体说:
⒈
对于债务人和受益人。
债务人与受益人之间的行为,自始失去法律约束力。①
尚未依该行为给付的,当然恢复原状;②
已为给付的,受领人有恢复原状的义务,对不能恢复原状的应作价赔偿。
⒉
对于行使债权撤销权人的效力。
债权人有权请求受益人向自己返还所受的利益,并有义务将收取的利益加入债务人的一般财产,作为全体债权人一般财产的共同担保,而无优先受偿之权。
行使撤销权的费用,行使撤销权的债权人,有权向债务人或其他债权人请求偿还。
⒊
对于其他债权人的效力。因撤销行为而取回的财产或替代原财产的损害赔偿,债权人按债权额比例分别受偿。
债的担保——保证和定金
【保证的概念和法律特征】
保证:指第三人和债权人约定,当债务人不履行其债务时,该第三人按照约定履行债务或承担责任的担保方式。保证的法律特征:
⒈
保证具有附从性。
具体表现:①
成立上的附从性。②
范围和强度上的附从性(债务额、利息、履行期、承担责任的条件等都有限制)。③
移转上的附从性。保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定,按照约定。④
变更、消灭上的附从性。债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人的书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不在承担保证责任。保证合同另有约定,按照约定。
⒉
保证具有独立性。
表现:①
保证债务可以仅为担保债务的一部分;②
可以有独立的抗辩权、独立的变更或消灭的原因;③
可以单独约定违约金;等等。
⒊
保证具有补充性。
在一般保证中,先由主债务人履行其债务,只有在其不能履行时才由保证人承担保证责任。在主合同纠纷未经审判或仲裁,并就主债务人的财产强制执行无效果时,保证人对主债务人可以拒绝承担保证责任。
在连带责任保证中,也只有在主债务人不履行主合同债务时,债权人才可以请求保证人在其保证的范围内承担保证责任。
【保证的分类】
类别
概
念
法律意义
保证方式
一般保证
当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任。
①
连带责任保证人无“先诉抗辩权”。
②
保证人的地位不同。
③
当事人对保证方式没有约定或约定不明确的,按连带责任保证承担责任。
连带责任保证
当事人在保证合同中约定,保证人和债务人承担连带责任的保证。
保证人的数量
单独保证
一个保证人担保同一债权的保证。
共同保证
共同保证,即数个保证人担保同一债权的保证。按保证人与债务人的关系,分为:
①
无连带关系的保证。保证方式是一般保证,保证人有“先诉抗辩权”。
②
有连带关系的保证。保证方式是连带责任保证,保证人无“先诉抗辩权”。
同一债务有两个或以上保证人的,保证人应按照保证合同约定的保证份额,承担保证责任。没有约定保证份额的,保证人承担连带责任,债权人可以要求任何一个人承担全部的保证责任,保证人都负有担保全部债权实现的义务。
是否有期限
定期
保证
保证合同规定有保证人承担保证责任的期限,保证人仅于此期限内负责任,债权人未在此期限内对债务人或保证人提起诉讼或申请仲裁的,保证人即免负其责。
无期
保证
保证合同没有约定保证期限。债权人有权自主债务履行届满之日起6个月内请求保证人承担保证责任,即由法律规定期限。
范围
有限保证
当事人自由约定担保范围的保证。
无限保证
当事人未特别约定保证担保的范围,而是依据法律规定确定担保范围的保证。
【保证合同】
保证合同:指保证人与债权人订立的在主债务人不履行其债务时,由保证人承担保证责任的协议。
保证合同的特点:单务合同;无偿合同;诺成性合同;要式合同;附从合同。
保证合同的当事人:①
债权人,原则上必须是个别的特定之人。②
保证人。充任保证人须有代偿能力。不得作为保证人的主体有:主债务人;国家机关;以公益为目的的事业单位、社会团体;企业法人的分支机构和职能部门。
保证合同的内容:①
被保证的主债权的种类和数额。②
债务人履行债务的期限;③
保证方式。未约定保证是一般保证或连带责任保证的,按连带责任保证论。④
担保的范围。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证合同另有约定的,按照约定。⑤
保证期间。保证合同没有规定保证期间的,保证期一般为主债务履行期届满之日起6个月。⑥
其他事项。
保证合同为要式合同。
【保证合同不成立、无效及其所生的责任】
⒈
保证合同无效的原因。
①
法人的分支机构、内部职能部门未经法人书面授权或者超出授权范围与债权人订立保证合同的,保证合同无效。
②
主合同债权人一方或债权人与债务人双方采取欺诈、胁迫手段或恶意串通,使保证人在违背真实意志的情况下提供保证的,保证合同无效。
③
国家机关未经批准与债权人订立保证合同的,保证合同无效。
④
以公益为目的的事业单位与债权人订立保证合同的,保证合同无效。
⒉
保证合同不成立、无效或被撤销的法律后果。
保证合同不成立、无效或被撤销时,保证人应就其过错承担相应的民事责任,即缔约过失责任。责任方式为赔偿损失。赔偿的范围,是对信赖利益的赔偿,即债权人相信保证合同有效、但实际上无效所受损失的赔偿。
在主合同有效、保证合同无效时,信赖利益的赔偿包括:①
缔约费用(直接损失);②
准备接受保证人承担保证责任所支出的合理费用(直接损失);③
债权人支出上述费用所失去的利息(直接损失);
④
丧失得到合格保证人的机会所遭受的损失(间接损失)。
在主合同和保证合同均无效的情况,保证人对信赖利益的赔偿,一般不包括准备接受保证人承担保证责任所支出的合理费用。
【比较《担保法》与《民法通则》关于保证债务罹于诉讼时效的规定】(结合下表)
《担保法》的规定:①
对一般保证,在合同约定或法定的保证期间,债权人未对债务人提起诉讼或申请仲裁的,保证人免除保证责任,债权人已提起诉讼或申请仲裁的,保证期间适用诉讼时效中断的规定。②
对连带责任保证,在合同约定或和法律规定的保证期间(6个月),债权人未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任。
对一般保证债务诉讼时效中断的事由,《担保法》与《通则》的规定不一致。《通则》的规定起诉、诉外请求、债务人同意履行债务为中断事由;《担保法》规定债权人提起诉讼或申请仲裁为中断事由。适用特别法优于普通法的原则予以解决。
对连带责任保证债务诉讼时效中断的事由,《担保法》适用《通则》对诉讼时效的规定。
【保证人与主债务人、债权人之间的关系】
保证人与主债务人之间的关系
保证人的求偿权
⒈
保证人的求偿权。即保证人承担保证责任后,可以向主债务人请求偿还的权利。
求偿权产生的要件:①
保证人已经对债权人承担了保证责任,使主债务人对债权人因保证而免责。②
保证人没有赠与的意思。
⒉
共同保证人的求偿权问题,有以下几种情况:
①
共同保证人对主债务的保证责任是按份关系的,各保证人按份履行主债务后,只应就其保证责任份额向主债务人行使求偿权。
②
共同保证人对主债务的保证责任是连带关系的,各保证人都有义务履行全部的保证债务。各保证人履行保证责任后,有权就该债务对保证人的均等份额向主债务人求偿,剩余部分则向其他保证人求偿。其他保证人对主债务的剩余部分负连带清偿责任。
③
对共同保证人的责任范围约定不明的,推定共同保证人对全部债务负连带清偿责任。
⒊
法院受理债务人破产的案件,债权人未申报债权的,保证人可以参加破产财产分配,预先行使追偿权。破产时,如一般保证人尚未实际履行保证责任,不得行使先诉抗辩权。
代位权
保证人的代位权:保证人向债权人承担保证责任后,在承担保证责任的限度内,代债权人之位行使其债权的权利。要件:保证人已经向债权人承担保证责任;保证人对债务人有求偿权。
债权人与保证人之间的关系
债权人的权利
⒈
债权人对保证人享有请求承担保证责任的权利。
该权利行使的条件:①
主债务人不履行其债务。②
保证责任已届承担期。保证期限,有约定的依约定;无约定的应自主债务履行期届满之日起,至6个月届满时至。
⒉
在一般保证中,保证责任已届承担期时,保证人有权主张“先诉抗辩权”。在连带责任保证中,保证责任已届承担期时,保证人无权主张“先诉抗辩权”。
保证人的权利
⒈
基于主债务人权利的权利。
主债务人的抗辩权。一般保证和连带责任保证的保证人享有债务人的抗辩权。包括:①
权利未发生的抗辩权,即主合同未成立。②
权利已消灭的抗辩权。③
拒绝履行的抗辩权(时效完成抗辩权;同时履行抗辩权、不安抗辩权;先诉抗辩权)。
债务人的其他类似权利。如主债务人主合同的撤销权或抵消权。
⒉
基于保证人地位特有的抗辩权。
一般保证人享有“先诉抗辩权”(检索抗辩权)。即在主合同纠纷未经审判或仲裁,并就主债务人的财产强制执行无效果时,保证人有对主债务人可拒绝承担保证责任的权利。先诉抗辩权,可以通过诉讼行使,也可以在诉讼外行使。
不得行使先诉抗辩权的情形:①
主债务人住所变更,使债权人要求其履行债务发生重大困难。②
法院审理债务人破产的案件,终止执行程序。③
保证人以书面形式放弃该抗辩权。
⒊
基于一般债务人地位应享有的权利。
保证人也享有一般债务人应有的权利,包括:①
保证债务未届清偿期;②
保证合同不成立、无效或被撤销;③
保证债务罹于诉讼时效。
【定金】
项目
定
金
概念
合同当事人为了确保合同的履行,依据法律规定或者当事人双方的约定,由当事人一方在合同订立时,或在合同订立后、履行前,预先给付对方当事人的金钱或其他代替物。
特点
与押金相比,定金具有以下特点:
①
交付时间(定金:合同订立时或履行前,具有预先给付的特点;||
押金的交付,或与履行主合同同时,或与履行主合同相继进行,不具有预先给付的特点)。
②
定金担保的对象(定金是主合同的主给付;||
押金是合同中的从给付)。
③
数额(定金低于合同标的额,不得超过法定比例;
||
押金高于或等于被担保的债权额)。
④
效力(定金在一方违约时发生丧失或双被返还的效力;
||
押金无双倍返还的效果)。
种类
①
成约定金(作为合同成立要件)。
②
证约定金(订立合同的证据)。
③
违约定金(交付定金的当事人若不履行债务,接受定金的当事人可以没收定金)。
④
解约定金(以定金为保留合同解除权的代价)。
⑤
立约定金(保证正式缔约)。
定金成立
①
定金的成立必须有书面定金合同,定金合同为实践合同。
②
定金的数额,由当事人约定,但是不得超过主合同标的额的20%。
效力
⒈
定金的效力,因定金的种类不同而不同。我国现行法上的定金为证约定金(证明合同成立)兼违约定金(制裁债务不履行)的性质。
⒉
定金必须在因当事人一方的过错而不履行债务时,才发生制裁效力,即定金罚则生效。
定金罚则:给付定金的一方不履行债务时,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务时,应当双倍返还定金。
债的移转
【债的移转及相关的概念】
债的移转:即债的主体发生变更,而债的内容保持同一性的法律制度。
根据发生的依据不同,债的移转分为:①
法律上的移转。即基于法律的直接规定而发生的债的移转(如继承)。②
裁判上的移转。即基于法院的裁决而发生的债的移转。③
民事法律行为上的移转。
对通过合同行为发生的债的移转,又分为:债权让与;债务承担;债的概括承受。
债的变更:即债的内容的改变。
【债权让与】
债
权
让
与
概念
债权让与:即不改变债的关系的内容,债权人将其债权移转于第三人享有的现象。
特征
①
债权让与具有非要式性。②
无因性。其目的是保障债权流转的安全性及受让人的利益。③
债权让与是处分行为,让与人须有处分权。除无记名债权外,不适用善意取得制度。
条件
⒈
须存在有效债权。
⒉
被让与的债权具有可让与性。
不得转让的债权:①
根据合同性质不得转让的合同债权。包括:基于个人信任关系而发生的债权;专为特定人利益而存在的债权;不作为债权;属于从权利的债权。②
根据当事人的约定不得转让的债权(这种约定不具有对抗第三人的效力)。③
依照法律规定不得转让的债权。
⒊
让与人与受让人须就债权的转让达成协议,并且不得违背法律的有关规定。
对债务人的通知
债权让与对债务人发生效力,还须具备对债务人的通知行为。通知的时间不得晚于债务人履行的时间。通知的例外:证券化债权让与;无记名债权;必须办理登记手续的特殊债权的让与。
当事人之间特别约定不得让与的,债权人转让债权,必须征得债务人的同意。
债权让与的内部效力
⒈
法律地位的取代。债权全部让与时,受让人取代让与人成为合同关系的新债权人;债权部分让与时,让与人和受让人共同享有债权。
⒉
从权利随之转移。从权利包括:担保物权;保证债权;定金债权;优先权;形成权;利息债权;违约金债权和损害赔偿请求权。
⒊
让与人对其让与的债权应负瑕疵担保责任。
⒋
债权二重让与的法律效力。
债权二重让与,即让与人将债权让与一人之后,又就同一债权重复让给其他人的行为。
法律效力:①
有偿让与的让与人应当优先于无偿让与的受让人取得权利。②
全部让与的受让人优先于部分让与中的受让人。③
已通知给债务人的债权让与优先于未通知的债权让与。
债权让与的外部效力
⒈
债权让与对债务人的效力以债权让与通知为准,该通知不得迟于债务履行期。
在债务人收到债权让与通知之前,对让与人所为的民事法律行为有效,受让人不得以债权已经让与为由要求债务人继续履行,而只能要求让与人返还所受领的债务人的履行。
⒉
表见让与的效力。
当债权人将债权让与第三人的事项通知债务人后,即使让与并未发生或者该让与无效,债务人基于对让与事实的信赖而向该第三人所为的履行仍然有效,此即为表见让与。
如果由受让人进行让与通知,则不产生表见让与的效力。但是,受让人在通知的同时,提出了其享有债权的充分证据,足以证明债权已经转移的,仍可构成表见让与。
⒊
债务人在接到债权让与通知时,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。
债权在让与前后的内容具有同一性,债务人不能因未经其同意的债权的让与,而实质性地恶化其地位。这些抗辩权包括:①
合同不成立、无效。②
履行期限尚未届至。③
合同已经消灭。④
合同原债权人将合同上的权利单独让与第三人,而自己保留合同债务时,债务人基于让与人不履行对应债务而产生的同时抗辩权、不安抗辩权等。⑤
被让与债权已罹诉讼时效。
⒋
接到债权让与通知时,债务人对让与人享有债权的,债务人仍可依法向受让人主张抵消。
⒌
债权让与通知的目的,含有向债务人主张债权的意义,应产生时效中断的效力。
【债务承担】
债
务
承
担
概念
在不改变债的内容的前提下,债权人、债务人通过与第三人订立转让债务的协议,将债务全部或部分地转移给第三人承担的现象。
特征
⒈
通过第三人与债权人(或债务人)订立转让合同,使该第三人承受债务或者加入到债的关系中而成为债务人。(该第三人称为债务承担人)
⒉
债务承担是一种相对无因行为。
①
第三人愿意承担债务的原因,不构成债务承担合同的组成部分,该原因自始无效、被撤销、不被追认或者解除的,并不影响债务承担的效力。
第三人不得以原债务人未履行,承担债务的原因约定(或原因行为)有瑕疵,而对抗债权人。
②
债务承担行为的无因性不是绝对的。当事人可以在订立债务承担合同时,把原因行为作为附加条件订入债务承担协议,并以原因行为的成就作为债务承担的前提,从而排除无因性的适用。
条件
⒈
须存在有效的债务。
⒉
被移转的债务具有可移转性。不具有可移转性的债务:①
性质上不可移转的债务。②
当事人特别约定不能移转的债务。③
不作为义务。
⒊
第三人须与债权人或债务人达成债务移转的合意。
⒋
债务承担须经债权人同意。
债的关系是建立在债权人对债务人的履行能力的了解和信任的基础上的,债务人的支付能力对于债权人权利的实现至关重要。
《合同法》规定:“债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的,应当经债权人同意。”
效力
⒈
第三人作为债务人法律地位的产生。
①
免责的债务承担有效成立后,第三人取代原债务人,成为新债务人。原债务人脱离债的关系,由第三人直接向债权人承担债务。
②
并存的债务承担有效成立后,第三人加入到债的关系中来,成为新债务人,同原债务人一起对债权人承担连带责任,但是,当事人约定按分承担债务的,依其约定。
⒉
抗辩权随之移转。
债务人移转义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。新债务人抗辩权的行使,适用于免责的债务承担和并存的债务承担。
没有特别约定,第三人不能基于原因行为的事由对债权人进行抗辩。
⒊
从债务一并随之移转。
债务人移转义务,新债务人应当承担与主债务人有关的从债务。
【债务承担的种类】
债务承担的种类
免责的债务承担和并存的债务承担
类别
⒈
免责的债务承担(又狭义的债务承担):第三人取代原债务人地位而承担全部债务,原债务人脱离债的关系。
⒉
并存的债务承担(债务加入):原债务人不脱离债的关系,由第三人加入到债的关系中与债务人共同承担债务的债务承担方式。
两者的区别
⒈
性质不同。
①
免责的债务承担,是债务的特定承受(即第三人对原存债务的承受),非新债务的承担。从属于原债务人的从债务和抗辩权,也随同原债务的移转而移转于第三人;在承担债务之前对原债务人的判决同样对第三人也发生效力。
②
并存的债务承担,属于新的债务承担。第三人的债务与原债务人的债务不必相同。对原债务人的判决的既判力,并不及于并存的债务承担人(第三人);第三人的债务的消灭时效,也可以与原债务人债务不同而独立进行。
⒉
主体的变更不同。
①
免责的债务承担,导致原债务人脱离债的关系,第三人取代原债务人而成为新债务人。
②
并存的债务承担,不影响原债务人的地位,第三人只是新加入到债的关系中来。
⒊
成立条件
①
免责的债务承担,必须要取得债权人的同意才能生效。
②
并存的债务承担,原则上不需取得债权人的同意,只要向债权人发出债务承担的通知。
⒋
方式和范围不同。
①
免责的债务承担:第三人独立地承担所移转的债务(范围:原债务及从债务)。
②
并存的债务承担:第三人与原债务人共同承担连带责任,承担范围不超过原债务限度。
【债的概括承受的概念和特征】
债的概括承受:即债的一方主体将其债权债务一并移转于第三人。债的概括承受的分类:
⒈
根据债权债务移转的范围,债的概括承受可分为:①
全部债权债务移转;②
一部债权债务的移转。对一部债权债务的移转,可因对方当事人的同意而确定原当事人和承受人的份额;如无明确约定,在原当事人和承受人之间发生连带关系。
⒉
根据债权债务移转的原因,可分为:意定概括承受;法定概括承受。
合同承受,合同当事人一方与第三人订立合同,将其合同权利与义务全部或部分地移转给该第三人,经对方当事人同意后,由第三人承受合同地位,全部或部分地享受合同权利,承担合同义务。
合同承受必须经对方当事人同意后才能生效。如:租赁物在租赁期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。
企业合并。企业法人分离、合并,它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。
债的消灭
【债的消灭的原因】
债的消灭:即债的关系在客观上不复存在。债的消灭的原因:基于当事人的意思(免除、解除);基于债的目的(不能履行、清偿);基于法律的直接规定。
◎
免除
免除:指债权人抛弃债权,从而全部或部分终止合同关系的单方行为。免除不得损害第三人的合法权益。
免除的特征:①
免除为单方行为;②
免除为无因行为;③
免除可以是有偿的,也可以是无偿的;④
免除为非要式行为;⑤
债权人须有处分该债权的能力。
免除的效力:免除发生债务绝对消灭的效力。
◎
合同更新
合同更新:即为成立新债务,而使旧债务消灭的合同。
构成要件:存在应消灭的债务;有新债务的发生;新债务与旧债务异其要素;当事人须有更新的意思。
合同更新的效果:新债务成立,旧债务消灭。
◎
抵消
抵消:指二人互负债务时,各以其债权充抵债务之清偿,而使其债务与对方债务在对等额内互相消灭。抵消分为法定抵消和合意抵消。
抵消的要件:①
双方当事人互付债务、互享债权。②
双方互付的债务,必须标的物的种类、品质相同。③
主动债权已届清偿期。债务人有权抛弃期限利益,在无相反规定或约定的情况下,债务人可以在清偿前清偿,受动债权应允许其抵消;破产程序中,债权人对其享有的债权,无论是否已届清偿期,无论是否有期限或条件,均可抵消。④
必须依债的性质能予以抵消。不得抵消的债务:依债的性质不能抵消;法律规定不得抵消的债务;故意实施侵权行为的债权人,不得主张撤销侵权损害赔偿。
抵消的方法:抵消为单独法律行为,应适用法律关于法律行为及意思表示的规定。抵消的效力:使双方债权按照抵消数额而消灭。
◎
提存
提存分为:①
一般的提存制度。即由于债权人的原因,而无法向其交付标的物时,债务人将标的物交给提存部门而消灭合同的制度。②
特殊的提存制度(即担保法的规定)。
提存的原因:①
债权人无正当理由而迟延受领;②
债权人下落不明;③
债权人死亡或者丧失行为能力,又未确定继承人或者监护人;④
法律规定的其他情形。
提存主体,是提存人、债权人(提存受领人)和提存部门。提存的标的与合同标的相符。
提存的效力:
⒈
提存人与债权人之间的效力。
①
自提存之日起,债务人的债务归于消灭;②
提存物在提存期间所产生的孽息归提存受领人所有;③
标的物提存使债权得到清偿,标的物所有权转移归债权人,标的物毁损灭失的风险也转归债权人负担。
⒉
提存人与提存部门之间的效力。
①
妥善保管标的物(不宜保存的、或受领人到期不领取的提存物品,提存部门可以拍卖,保存其价款)。②
提存人可以凭人民法院生效判决、裁定或提存之债已清偿的公证证明取回提存物;提存受领人以书面形式表示抛弃提存受领权的,提存人得取回提存物。
⒊
债权人与提存部门之间的效力。
债权人的权利义务:①
随时领取提存物,但债权人对债务人负有到期债务的,在债权人未履行债务或提供担保前,提存部门根据债务人的要求应当拒绝其受领提存物;②
债权人领取提存物的权利,自提存之日起5年内不行使的,归于消灭;③
除另有约定外,提存费用由提存受领人承担。
提存部门应按法定或约定条件给付提存标的,不得挪用提存标的。
◎
混同
混同:即债权和债务同归一人。混同的成立:由债权或债务的承受(包括概括承受与特定承受)而产生。混同的效力:合同关系及其他债之关系,因混同而绝对地消灭。
◎
清偿
清偿:指当事人实现债权目的的行为。包括:第三人的代为清偿;依强制执行或实行担保而使债权获得满足。
清偿的费用。法律无明文规定、当事人有无约定的,由债务人负担。但是,因债权人变更住所或其他行为而致清偿费用增加的,增加的费用由债权人负担。
清偿充抵:指债务人对同一债权人负担数宗同种债务,而债务人的履行不足以清偿全部债务时,决定履行抵充某宗或某几宗债务的现象。
清偿充抵须具备的要件:①
必须是债务人对同一债权人负担数宗债务。②
数宗债务的种类相同。③
必须是债务人的给付不足以清偿全部债务,但至少足以清偿一宗债务。
清偿充抵的方法:①
合同上的充抵(当事人合同约定履行系清偿何宗债务)。②
清偿人指定(当事人之间没有约定的,清偿人有权单方面指定)。③
法定充抵。在既无约定又无指定时,由法律规定充抵的先后次序的冲抵。
法律规定的冲抵顺序:已届清偿期的债务;无担保(或担保最少)的债务;担保相等时以债务人清偿获益最多者先充抵;因清偿获益相等以先到期之债务充抵;清偿期相等者按比例充抵一部。
【第三人的代为清偿】
◎
第三人的代为清偿分为:①
任意行为的代为清偿,由第三人清偿债权人的债务,从而使债权人的债权得以全部或部分的实现,债务人因此而向该第三人承担债务的制度。②
法定行为的代为清偿,在法律有规定或合同有约定时,清偿可由第三人进行。
◎
代为清偿的条件:①
依债的性质,可以由第三人代为清偿的。不能由第三人代为清偿的债务:不作为债务;以债务人本身技能、技术为内容的债务;因债权人与债务人之间特别信任关系而产生的债务。②
债权人与债务人间无不得由第三人代为清偿的约定。③
债权人没有拒绝代为清偿的特别理由,债务人也无提出异议的正当理由。④
代为清偿的第三人必须有为债务人代为清偿的意思。
◎
代为清偿的效力
⒈
债权人与债务人之间。债的关系归于消灭,债务人免除义务。在双务合同中,须双方均获清偿,合同关系才归于消灭。
⒉
债权人与第三人间。
代为清偿的第三人,如系就债务履行有利害关系的第三人或其他第三人,则可依约定在其求偿权的范围内代位债权人。
代为清偿的第三人的权利义务:①
如果仅为一部分的代为清偿,则第三人取得的部分担保权的位序,应后于债权人剩余部分债权的担保权;②
债权人对第三人不负瑕疵担保责任(与债权让与相区别);③
第三人对债权人有债权证书的返还请求权④
;代为清偿的第三人有权指定清偿的充抵;⑤
对于选择债权,在符合公平原则的情况下,第三人有选择权。
如果第三人系依债权人的委托而代为清偿的,对于债权人可依委托合同约定请求费用的偿还或报酬的支付。
⒊
第三人与债务人间。
第三人对债务人的权利义务:①
如果第三人与债务人之间有委托合同,则适用委托合同的规范,第三人有求偿权。②
如果第三人与债务人之间既无委托合同、又无其他履行上的利害关系,第三人可依无因管理或不当得利的规定求偿。③
第三人负及时通知债务人清偿事实的义务。④
第三人以赠与的意思为清偿的,不发生求偿权。
第三人有代位权。表现:①
在其求偿权的范围内,得对债务人行使债权人的一切权利。②
债务人对债权人有可得抗辩的事由、可供抵消的债权的,对代位后的第三人也可主张。③
第三人因代为清偿而享有的求偿权与代位权,为请求权的并存,因一权利的行使,其他权利即归于消灭。
债法分论——不当得利之债
【不当得利的概念、性质和成立条件】
不当得利:指没有合法根据取得利益而使他人受损失的事实。
不当得利在性质上,是事实行为。法律规定不当得利制度的目的:纠正受益人“得利”这一不正常、不合理的现象,调整无法律原因的财产利益的变动。
不当得利的成立条件:
⒈
一方受有利益。
受有财产利益,包括:①
财产的积极增加,即财产权利的增强或财产义务的消灭。②
财产的消极增加(消极受有利益),即财产本应减少而没有减少。
⒉
他方受有损失。
他方受有损失,包括:①
积极损失(直接损失),即现有财产利益的减少;②
消极损失(间接损失),即财产应增加而未增加。
⒊
一方受有利益与他方受有损失之间有因果关系。
对受利益与受损失之间的因果关系,有两种判断学说:①
直接因果关系说。即受益与受损必须基于同一事实原因。②
间接因果关系说。即受益与受损不限于同一事实原因造成,只要社会观念认为两者之间有牵连关系,即可认为两者之间有因果关系。(《通则》采此说)
⒋
没有合法根据。
利益的取得没有合法根据,是指不是直接根据法律或者根据民事法律行为取得利益。它是不当的利构成的实质性条件。
从取得时间上判断:①
当事人于取得利益时没有合法根据的,其利益的取得当然没有合法根据。②
当事人于取得利益时有合法根据,但是,其后该根据丧失的,该利益的取得也没有合法根据。
【不当得利之债】
不当得利之债的内容:受益人返还不当得利的义务,与受损人请求返还不当得利的权利。
不当得利返还请求权的标的,为受有利益的一方所取得的不当利益。范围包括:原物;原物所生的孽息;原物的价金;使用原物所取得的利益;其他利益。
◎
不当得利返还请求权的标的范围(受益人返还义务的范围):
⒈
受益人为善意时的利益返还。
受益人为善意(受益人不知情),指受益人取得利益时不知道自己取得利益无合法根据。
若受损利益大于受益人取得的利益,则受益人返还的利益仅以现存利益为限,即以受益人受到返还请求时享有的利益为限。现存利益的几种形态:①
利益不存在时,受益人不负返还义务;②
原物的形态发生改变,但其价值仍然存在或者可以代偿的,视为现存利益;③
受益人若将原物变卖,并将其价款消费掉的,因此而节省的其他费用开支,则节省下来的开支视为现存利益。
受益人受有的利益大于受损人的损失时,受益人返还利益的范围,以受损人受到的损失为准。
⒉
受益人为恶意时的利益返还。
受益人为恶意(即受益人知情),指受益人在取得利益时知道自己取得利益无合法根据。
①
受益人受有的利益大于受损人的损失时,受益人应当返还其所得的全部利益,即使利益已经不存在,也应负责返还;②
受益人受有的利益小于受损人的损失时,受益人除返还其所得的全部实际利益外,还须就其损失与得利的差额另外加以赔偿。
⒊
受益人受益时为善意其后为恶意时的利益返还。收益返还的利益范围,以恶意开始时的利益范围为准。
债法分论——无因管理之债
【无因管理的概念和性质】
◎
无因管理作为债的发生根据,是指管理人没有法定的或约定的义务,为避免他人(本人)的利益受损失,而进行管理或服务的法律事实。
◎
无因管理在性质上是合法的事实行为。
原因:①
无因管理与人的意志有关,属于行为。②
无因管理不以行为人的意思表示为要素,即管理人并不以发生一定民事法律后果为目的而实施管理行为,因此,无因管理属于事实行为。③
无因管理是合法行为。无因管理实质上是法律赋予没有根据地管理他人事务的某些行为阻却违法性。
法律确定无因管理制度的目的,就是赋予无因管理行为合法性,而对于不合无因管理要件的对他人事务的干涉行为则不承认其合法性。
【无因管理与不当得利、无权代理的区别】
无因管理与不当得利的区别:①
性质不同(行为;||
事件)②
得到利益是否有法律根据(本人得到利益有法律根据;||
受益人的受益无法律根据)。③
在法律适用上,无因管理排斥不当得利。
无因管理与无权代理的区别:①
无因管理,管理人不必以本人的名义实施管理行为;无权代理的行为人以本人的名义进行活动。②
无因管理行为属于事实行为,不要求管理有民事行为能力;无权代理行为属于民事行为。③
无因管理,无需本人的追认即可发生法律效力;经追认的无权代理行为为有效代理,否则,无权代理行为对本人不发生法律效力。④
无因管理关系中,不一定存在第三人;无权代理中行为人与第三人发生关系。⑤
无因管理中,管理行为的后果应有利于本人,管理有为本人利益管理的意思是其成立的要件;无权代理人实施行为的后果,并不一定有利于本人。
【无因管理的成立要件】
⒈
管理他人事务。
①
管理人须管理事务。事务是指有关人们生活利益的一切事项,可以是财产事务,也可以是非财产性事务;可以是事实行为,也可以是法律行为。
管理下列事务一般不构成无因管理:违法的或违背社会公德的行为;不足以发生民事法律后果的事务;单纯的不作为行为;须由本人实施或须经本人授权才能实施的行为。
②
管理人管理的事务须为他人的事物。
就事务的性质从外部形式上不能断定为他人管理事务的,若管理人主张无因管理,则由管理人证明该事务是为他人事务。
在实施法律行为时,管理人可以以自己的名义,也可以以本人的名义。
⒉
为避免他人利益损失而为管理。
无因管理成立的主观要件,是管理人主观上有为他人利益管理的意思。管理人是否是为他人谋利益而为管理的,应当由管理人负举证责任。
①
客观上确实避免了他人的利益损失,即使管理人没有明确的为他人管理的目的,并且主观上不是单纯为自己利益管理事务,则行为可以构成无因管理。
②
如果管理人纯粹是为了自己的利益而管理他人事务,即使本人从其管理中受有利益,不能构成无因管理。
③
管理人将他人的事务作为自己的事务进行管理的,如符合不当得利要件的,可成立不当得利。但是,管理行为构成对他人事务的不法干涉和侵犯的,则构成侵权行为。
⒊
无法律上的义务
无因管理的“无因”,即无法律上的原因,包括无法定义务和无约定义务。管理人是否有无管理他人事务的义务,应以管理人着手管理时的客观事实为判断标准。
①
管理人原无管理义务,但于管理时有义务的,不能成立无因管理;管理人原有管理义务,但于管理时无义务的,可成立无因管理。
②
管理人事实上没有管理义务,而管理人主观上认为有管理义务的,可成立无因管理;管理人事实上有管理义务,而管理人主观上认为没有管理义务的,不能成立无因管理。
【无因管理之债的内容】
◎
管理人的义务
⒈
适当管理义务。
管理人的基本义务,是不违反本人的意思,以有利于管理的方法为适当管理。①
不违反本人的意思,指管理人的管理与本人的意思或本人的真实利益不相悖。②
有利于本人的方法,指管理人对事务的管理方式、管理结果有利于本人,不损害本人的利益。
对管理方法是否有利于本人的判断,应以管理人管理事务当时的具体情况确定,而不能以管理人的主观意识为标准。
管理人未尽适当管理义务的,发生债务不履行的法律后果,应当依法承担相应的民事责任。管理人对因不适当管理所承担的损害赔偿责任的范围,应当限于管理人不管理就不会发生的损害,而不能包括其他损失。
若管理人能证明自己是没有过错的,则可不承担民事责任。对管理人过错的判断标准,为管理人的注意义务,即管理人对所管理的事务,要基于如同管理自己事务一样的注意。
⒉
通知义务。
管理人于开始管理后,应将开始管理的事实通知本人,并听候本人的处理。但是,管理人的此项义务以能够通知和有必要通知为限。
⒊
报告与计算义务。
管理人于开始管理后应及时将有关管理的情况通知本人(以能报告为限)。管理关系终止,管理人应报告事务的始末,并将取得的各种利益转归本人。
◎
管理人的权利(本人应当承担的义务)
⒈
求偿请求权。请求本人偿付因管理事务支出的必要费用。偿还必要费用的范围:管理人在管理事务中直接支出的费用;管理人在管理事务中受到的实际损失。
⒉
负债清偿请求权。即管理人对在事务管理中以自己的名义为管理事务负担的债务,有权请求本人直接向债权人清偿。
第四编
债法分论——合同法
合同概述
【合同的概念、特征】
合同:是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同的特征:①
合同是民事法律行为。合同以意思表示为要素,并按意思表示内容赋予法律效果。②
合同是两方以上的当事人的意思表示一致的民事法律行为。③
合同是以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的的民事法律行为。④
合同是当事人各方在平等、自愿的基础上实施的民事法律行为。现代法为实践合同正义,自愿(或意志自由)受到一定程度的限制,如:强制缔约、定式合同等。
【合同的分类】
分类标准及分类
法律意义
给付是否由当事人互负,分为:双务合同;单务合同。
①
双务合同适用同时履行抗辩原则。
②
双务合同因不可归责于双方当事人的原因而不能履行,发生风险负担的问题。单务合同中,因不可归责于双方当事人的原因不能履行时,风险一律由债权人负担。
③
双务合同中,若当事人一方违约而另一方已履行合同,则已履行合同的一方可请求强制违约方实际履行或承担其他违约责任,条件具备时还可解除合同。
取得权利是否要负相应代价,分为:有偿合同;无偿合同。
①
责任轻重。无偿合同,债务人注意义务程度较低;有偿合同则要求较高。
②
主体不同。对纯获利益的无偿合同,限制民事行为能力或无行为能力人,即使未取得法定代理人的同意,也可以订立。
③
债权人可否行使撤销权不同。对债务人无偿转让财产的行为,害及债权人的债权,不以债务人与第三人的恶意交易为债权人行使撤销权的条件。
④
善意取得制度中,第三人有无返还义务不同。无权处分人通过有偿合同将财物转让给第三人,第三人若为善意,一般不负返还原物的义务。
合同成立是否需交付标的物或完成其他给付,分为:诺成性合同;实践性合同。
⒈
成立要件不同(合意;||
合意和交付标的物或完成其他给付)。
⒉
当事人义务的确定不同。①
诺成性合同中交付标的物或完成其他给付,是当事人的给付义务。违反该义务便产生违约责任。②
实践性合同中交付标的物或完成其他给付,不是当事人的给付义务,只是先合同义务,违反该义务不产生违约责任,可构成缔约过失责任。
要式/不要式合同
现代合同法以不要式为原则,要式为例外。
为自己利益订立的合同;为第三人利益订立的合同。
⒈
为第三人利益订立的合同的特征:①
第三人不是缔约人。②
合同只能为第三人设定权利。③
合同生效后,第三人可以接受该权利,也可以拒绝接受该权利。
⒉
区分的法律意义:①
明确缔约目的不同。②
合同的效力范围不同。
法律是否设有规范,分为:有名合同;无名合同。
①
典型合同,起补充当事人约定疏漏的作用。
②
典型合同中设有强行性规范,可以矫正当事人利益严重失衡的约定,并保护社会公共利益、国家利益以及当事人的合法权益。
合同的订立
【合同的订立】
合同的订立,是缔约人为意思表示并达成合意的状态。
合同的订立是动态行为与静态协议的统一体。①
动态行为,包括缔约各方的接触和洽商,由要约邀请、要约、反要约诸制度规范和约束,产生先合同义务及缔约过失责任。②
静态协议,指达成合意,合同条款至少是合同主要条款已经确定,各方享有的权利和义务得以固定。其中,承诺、合同成立要件和合同条款等制度发挥作用。
◎
合同订立的程序——要约
要
约
概念
一方当事人以缔结合同为目的,向对方当事人提出合同条件,希望对方当事人接受的意思表示。
要件
①
要约要向特定人作出。特定人,即能为外界客观确定的人。②
要约须向相对人发生。③
要约须具有缔结合同的目的。④
要约的内容具体确定和完整(具有合同的条件或至少是合同的主要条件)。⑤
要约须表明要约人在得到承诺时即受其约束的意旨。
要约的效力
⒈
生效时间。
要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同的,收件人指定了特定接受系统的,该数据电文进入该系统的时间,视为到达时间;未指定特定接受系统的,数据电文进入该受件人的任何系统的时间,视为到达时间。
⒉
对要约人的拘束力。要约一经生效,要约人即受要约的拘束,不得撤回、随意撤销或对要约加以限制、变更和扩张。
⒊
对受约人的拘束力。受约人在要约生效时即取得承诺的权利或依其承诺而成立合同的地位。
⒋
要约的存续期间。要约的存续期间(承诺期间),即要约发生法律效力的期间,分两种情形:
①
要约人定有存续期间的,受要约人在此期间内承诺,才对要约人有拘束力。
②
要约人未定存续期间的,在对话人之间,只有受要约人立即承诺才对要约人有拘束力;在非对话人之间,依通常情形能够收到承诺所需要的合理期间,即为承诺期间。
撤回
要约的撤回,指在要约生效前,要约人使要约不发生法律效力的行为。要约撤回的通知先于或同时与要约到达受要约人,可以产生撤回的效力。
撤销
要约的撤销:要约人在要约生效后,将该项要约取消,使要约的法律效力归于消灭的意思表示。
要约撤销的条件:撤销要约的通知应于受要约人发出承诺前到达受约人。下列情况下,要约不得撤销:①
要约中规定了承诺期间、或者以其他形式明示要约不可撤销的。②
受要约人有理由相信该项要约是不可撤销的,且受要约人已经为履行合同作了准备工作。
失效
要约的失效:指要约丧失其法律效力,要约人和受要约人均不再受其约束。
要约失效的原因:①
要约存须期届满;②
受约人拒绝要约;③
要约人依法撤销要约;④
要约人死亡或受约人死亡(或法人终止)。
◎
合同订立的程序——承诺
承
诺
概念
承诺:是受约人做出的同意要约以成立合同的意思表示。
要件
⒈
承诺必须由受约人做出。
⒉
承诺必须向要约人做出。
⒊
承诺的内容与要约的内容一致。
《合同法》规定,“承诺对要约的内容做出非实质性的变更的,除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容做出任何变更的以外,该承诺有效,合同的内容以承诺的内容为准。”(其目的是鼓励交易的)
承诺的内容与要约的内容不一致的,构成反要约。
⒋
承诺必须在要约存须期间内做出。
承诺期间的规定,有两种情形:①
要约人定有存续期间的,受要约人在此期间内承诺,才对要约人有拘束力。②
要约人未定存续期间的,在对话人之间,只有受要约人立即承诺才对要约人有拘束力;在非对话人之间,依通常情形能够收到承诺所需要的合理期间,即为承诺期间。
凡在要约存续期间届满后承诺的,是迟到的承诺,不发生承诺的效力,应视为新要约。
⒌
承诺应以通知的方式做出,但是,根据交易习惯或要约表明可以通过行为(如履行行为)做出承诺的除外。
效力
⒈
承诺的生效时间。生效时间的确定:①
承诺通知到达要约人时生效。②
承诺不需要通知的,依交易习惯或要约的要求做出承诺的行为时生效。③
采用数据电文形式订立合同的,承诺到达时间的确定,如同要约到达的时间。
⒉
承诺的效力。①
在诺成性合同场合使合同成立。②
在实践性合同场合,若交付标的物先于承诺生效,同样使合同成立;若交付标的物后于承诺生效,则合同于交付标的物时成立。③
在已登记、公正、审批、签证为生效要件的合同场合,承诺生效亦为合同成立的时间。
⒊
承诺特殊迟到的效力。
特殊迟到,即受要约人在要约存续期间做出承诺,依通常情形在相当期间可到达受要约人,但因传达故障致使承诺迟到的。
对特殊迟到,要约人应有将迟到的事实通知承诺人的义务,怠于为此通知的,承诺视为未迟到,合同因而成立。承诺迟到通知的义务,是非真正义务,违法它不产生损害赔偿责任。
撤回
承诺的撤回通知必须先于或同时与承诺到达要约人,才发生阻止承诺生效的效力。
合同的内容和解释
【合同的内容】
合同的内容:合同作为民事法律行为,其内容是合同的条款(即意思表示的表现形式);合同作为债的关系,其内容是合同权利义务。
按所起的作用,合同条款分为:①
合同的主要条款(合同必须具备的条款,若欠缺合同即不成立);②
合同的普通条款。
【合同的解释】
◎
合同解释:是对合同及相关资料的含义所作的分析和说明。
◎
合同解释的原则
⒈
以合同的文义为出发点,客观主义结合主观主义的原则。
要求:①
在双方对合同用语理解不同的场合,法院应以一个理性人处于缔约环境中对合同用语的理解为准,来探寻合同用语的含义,支持一方对合同用语的理解,漠视另一方对合同用语的理解。②
在双方对某合同用语并未赋予特定含义的情况下,法院可以以合理的客观标准来解释合同用语的含义,而根本不根据双方的任何意图。
⒉
体系解释原则。
体系解释,是把全部合同条款和构成部分看作一个统一的整体,从各个合同条款及构成部分的相互关联、所处地位和总体联系上阐明当事人有争议的合同用语的含义。
⒊
历史解释。即根据交易过程,斟酌签订合同时的事实和资料,对合同加以解释。
⒋
符合合同目的的原则。
依照当事人所欲达到的经济或社会的效果而对合同进行解释。根据合同的目的对合同解释的结果可用来印证文义解释、体系解释、习惯解释的结果是否正确。
⒌
参照习惯或惯例的原则。
要求:①
在合同文字或条款的含义发生歧义时,按照习惯或惯例的含义予以明确;②
在合同存在漏洞,致使当事人权利义务不明确时,参照习惯或惯例予以补充。
双务合同履行中的抗辩权
【双务合同履行中的抗辩权的概述】
双务合同履行中的抗辩权:是在符合法定条件时,当事人一方对抗对方当事人的履行请求权,暂时拒绝履行其债务的权利。
双务合同履行中的抗辩权,包括:同时履行抗辩权;先履行抗辩权;不安抗辩权。它们在性质上,都是一时抗辩权、延缓抗辩权。
双务合同履行中的抗辩权的效力:①
是合同效力的表现。②
它们的行使,在一定期限内中止履行债务,并不消灭债的效力。在产生抗辩权的原因消失后,债务人应履行其债务。
法律意义:双务合同履行中的抗辩权是债权保障的法律制度。它们对于抗辩权人是一种保护手段,免除自己履行后得不到对方履行的风险,使对方当事人产生及时履行、提供担保的压力。
双务合同履行中的抗辩权存在的基础,在于双务合同的牵连性,即给付与对待给付具有不可分离的关系。具体指:
①
发生上的牵连性。即一方的给付与对方的对待给付在发生上具有牵连性,一方的给付义务不发生时,对方的对待给付义务也不发生。
②
存续上的牵连性。即双务合同的一方当事人的债务,因不可归责于双方当事人的事由至不能履行时,债务人免除给付义务,债权人亦免除对待给付义务。
③
功能上的牵连性(履行上的牵连性)。即双务合同的一方当事人所付给付与对方当事人所负给付互为前提,一方不履行其义务,对方原则上亦可不履行。
【双务合同履行中的抗辩权——同时履行抗辩权】
同时履行抗辩权
同时履行抗辩权
概念
双务合同的当事人,在无先后履行顺序时,一方在对方未为对待给付前,可拒绝履行自己的债务之权。
构成要件
⒈
由同一双务合同互付债务。
①
同时履行权的根据在于双务合同功能上的牵连性,因而适用于双务合同。②
可主张同时履行抗辩权的对待给付,系基于同一双务合同产生。③
双方互付的债务具有对价关系。
⒉
双方互付的债务已届清偿期。(区别于不安抗辩权)
⒊
对方未履行债务或未提出履行债务。
⒋
对方的对待给付是有可能履行的。
适用范围
⒈
主要适用于双务合同。(对合伙合同,在两人合伙时可适用,超过两人的合伙不适用)
⒉
基于对待关系的双方债务,并包括原给付义务的延长或变形,尤其是债务不履行的损害赔偿或让与请求权。
⒊
对为第三人利益的合同、债权让与合同、债务承担合同、连带之债,可适用。
⒋
当事人因合同不成立、无效、被撤销或解除而产生的相互义务,若基于对价关系,可适用。
同时履行抗辩权的行使
(当事人一方违约与同时履行抗辩权)
⒈
迟延履行与同时履行抗辩权。
对于两者的关系,有两种观点:①
同时履行抗辩权本身即足以排除迟延责任。②
同时履行抗辩权须经行使才能排除迟延责任。
⒉
受领迟延与同时履行抗辩权。
债权人受领迟延,其原有的同时履行抗辩权并不消灭。
⒊
部分履行与同时履行抗辩权。
债权人若受领部分给付,可以提出相当部分的对待给付,也可以主张同时履行抗辩权,拒绝自己的给付,除非如此违背诚实信用原则。
⒋
瑕疵给付与同时履行抗辩权。
债务人瑕疵履行,债权人可请求其消除缺陷或另行给付,在债务人未消除缺陷或另行给付时,债权人有权行使同时履行抗辩权,拒绝支付价款。
【双务合同履行中的抗辩权——不安履行抗辩权】
不安履行抗辩权
概念
指先给付义务人在有证据证明后给付义务人的经营状况严重恶化,或转移财产、抽逃资金以逃避债务,或谎称有履行能力的欺诈行为,以及其他丧失履行债务能力的情况时,可中止自己的履行;后给付义务人接受到中止履行的通知后,在合理期间内未恢复或者未提供适当担保的,先给付义务人可以解除合同。
构成要件
⒈
双方当事人因同一双务合同互负债务(并且该两项债务为对价关系)。
⒉
后给付义务人的履行能力明显降低,有不能为对待给付的现实危险。
①
不安抗辩权保护先给付义务人是有条件的,即只能在后给付义务人有不能为对待给付的现实危险,害及先给付义务的债权实现时,才能行使不安抗辩权。
②
后给付义务人的履行能力明显降低,有不能为对待给付的现实危险,包括:经营状况严重恶化;转移财产、抽逃资金以逃避债务;谎称有履行能力的欺诈行为;其他丧失或可能丧失履行债务能力的情况。
⒊
履行能力明显降低,有不能为对待给付的现实危险,须发生在合同成立以后。
行使
⒈
行使不安抗辩权的先给付义务人,应及时通知后给付义务人。
通知的内容包括:中止履行的意思表示;指出后给付义务人提供适当担保的合理期限。通知的目的是为了使后给付义务人尽量减少损失,及时恢复履行能力或提供适当的担保。
⒉
行使不安抗辩权的先给付义务人,负有举证证明后给付义务人的履行能力明显降低,有不能为对待给付的现实危险。否则,承担赔偿责任。(防止不安抗辩权的滥用)
效力
⒈
先给付义务人中止履行。
中止履行,即暂停履行或延期履行,履行的义务仍在。在后给付义务人恢复履行能力或提供了适当担保时,应当恢复履行。先给付义务人有举证责任证明:后给付义务人的履行能力明显降低,有不能为对待给付的现实危险。
⒉
先给付义务人解除合同。
先给付义务人中止履行后,后给付义务人在合理期限内未恢复履行能力或提供适当担保的,先给付义务人可以解除合同。解除合同的方式,由先给付义务人通知后给付义务人,通知到达时发生合同解除效力。
后给付义务人有异议时,可以请求人民法院或仲裁机构确认解除合同效力。
⒊
后给付义务人的行为构成为约时,可产生违约责任。
【双务合同履行中的抗辩权——先履行抗辩权】
先履行抗辩权
概念
指当事人互付债务,有先后履行顺序的,先履行一方未履行之前,后履行一方有权拒绝其履行请求,先履行一方履行债务不合债的本旨的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
成立要件
⒈
双方互付债务。
⒉
两个债务有先后履行顺序。(不同于同时履行抗辩权)
⒊
先履行一方未履行,或者其履行不合债的本旨的。
①
先履行一方未履行,包括:先履行一方在履行期限届至或届满前未予履行的状态;先履行一方在履行期限届满时尚未有履行的现象。
②
先履行一方履行不合债的本旨,包括:迟延履行;不完全履行;
加害给付;部分履行;
不能履行。
行使
⒈
在先履行一方未构成违约时,先履行抗辩权的行使不需要明示。
⒉
在先履行一方构成违约并请求后履行一方履行时,先履行抗辩权的行使需要明示。
⒊
在先履行一方构成不能履行、拒绝履行、迟延履行、不完全履行,但未请求后履行一方履行时,先履行抗辩权的行使不需要明示。
效力
⒈
先履行抗辩权成立并行使,产生后履行一方可一时中止履行自己债务的效力,对抗先履行一方的履行请求,以保护自己的期限利益、顺序利益。
⒉
在先履行一方采取补救措施、变违约为适当履行的情况下,先履行抗辩权消失,后履行一方须履行其债务。
⒊
先履行抗辩权的行使,不影响后履行一方主张违约责任。
合同变更和解除
【合同变更】
合同的变更:指在合同有效成立后,合同当事人不变,仅改变合同的权利和义务。
合同变更的条件:①
原合同存在着有效的合同关系。②
合同的内容发生变化。③
合同的变更须经当事人协商一致。
合同变更的程序:①
当事人对变更协商一致。②
法律法规规定变更合同应办理批准、登记手续的,依照规定。
合同变更的法律后果:①
合同的变更原则上向将来发生效力,未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而失去法律依据。②
合同的变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
【合同解除】
◎
合同的解除:指在合同有效成立后,当解除条件具备时,因当事人一方或双方的意思表示,使合同关系自始或仅向将来消灭的行为。
◎
合同解除分为
⒈
单方解除与协议解除。①
单方解除,指解除权人行使解除权将合同解除的行为,不必经对方当事人的同意。②
协议解除,指双方当事人协商一致将合同解除的行为,它不以解除权的存在为必要。
⒉
法定解除与约定解除。
法定解除,合同解除的条件由法律直接加以规定者,其解除为法定解除。法定解除分为:①
一般法定解除。以适用于所有合同的条件为解除条件。②
特别法定解除。以适用于特定合同的条件为解除条件。
约定解除,是当事人以合同形式,约定为一方或双方保留解除权的解除。
◎
合同解除的条件(一般法定解除的条件)
⒈
因不可抗力致使合同不能达到目的。
⒉
迟延履行(债务人迟延)。即债务人能够履行,但在债务履行期限届满时却未履行债务的现象。有两种情况:
①
根据合同的性质和当事人的意思表示,履行期限在合同的内容上不特别重要时,即使债权人在合同履行期限届满后履行,也不至于使合同的目的落空,原则上不允许在迟延履行时债权人立即解除合同,而由债权人向债务人发出履行催告,给债务人规定一个宽限期。
②
根据合同的性质和债权人的意思表示,履行期限在合同的内容上特别重要,债务人不于此期限内履行,就达不到合同的目的,债务人未在履行期限内履行,债务人可以不经催告而径直解除合同。
⒊
拒绝履行(毁约)。
即债务人能够履行却不法地对债权人表示不履行。它作为合同解除的条件,要求:①
债权人有过错;②
债务人拒绝履行行为违法;③
债务人有履行能力。
⒋
不完全履行。
即债务人虽以适当履行的意思进行了履行,但是,其履行不符合法律的规定或者合同的约定。于此场合,多由债权人或法律给债务人一定的宽限期,使之消除缺陷或另行给付。如果宽限期届满,债务人没有消除缺陷或另行给付的,则解除权产生,债权人得解除合同。
⒌
债务人的过错造成合同不能履行。
◎
合同解除的程序
⒈
协议解除合同的程序:由当事人双方经过协商同意将合同解除。
⒉
行使解除权的程序。
行使解除权的程序,必须以当事人享有解除权为前提。解除权,是合同当事人可以单方意思表示将合同解除的权利。其性质是一种形成权。
法律规定或当事人约定解除权行使期限的,期限届满不行使解除权的,该权利消灭;无此期限的,经对方催告在合理期限内不行使的,该权利消灭。
解除权的行使以通知对方的方式为之,通知到达对方是发生合同解除的效力。对方有异议时,可以请求人民法院或仲裁机构确认。
◎
合同解除的法律后果。
合同解除的法律后果,依合同解除有无溯及力而不同:①
合同解除有溯及力的,合同如同自始未成立。②
合同解除无溯及力的,合同解除仅使合同关系向将来发生效力,解除之前的合同关系仍然有效。
《合同法》规定,“合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施。”
合同解除不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同责任——缔约过失责任
【缔约过失责任理论的提出及其理论意义】
◎
缔约过失责任理论的提出
耶林在其《缔约过失,契约无效或不成立时之损害赔偿》一文中指出:现实中经常会有这样的情况,即契约的不成立或未达成,常常由于缔约一方的过错造成。但是,因为当事人之间欠缺意思的合意即不存在契约,有过错的缔约一方即可不负契约责任。这对因信赖契约的成立而遭受损失的另一方当事人是不公平的。为此,有过错的缔约一方应对遭受损失的另一方当事人负赔偿责任。
其理由有:①
从事缔结契约的人,是从契约交易外的消极义务范畴,进入契约上的积极义务范畴,其因此而承担的首要义务,系于缔约时善尽必要的注意。②
法律所保护的,并非仅是一个业已存在的契约关系,正在发生的契约关系亦应包括在内,否则,契约交易将暴露于外,不受保护,缔约一方当事人不免成为他方疏忽或不注意的牺牲品。③
契约的缔结产生了一种履行义务,若此种义务效力因法律上的障碍(即契约不成立)而被排除时,则会产生一种损害赔偿义务。
因此,所谓契约无效者,仅指不发生履行效力,非谓不发生任何效力。简言之,当事人因自己的过失致使契约不成立者,对信其契约有效成立的相对人,应赔偿基于此项信赖而生的损害。这就是缔约过失责任。
◎
缔约过失责任在理论上的贡献
⒈
打破了实证合同的封闭体系,将当事人之间的关系扩大到合同缔结之际。在合同缔结过程中,当事人负有彼此照顾和相互注意的义务,违反该义务将承担相应的法律责任。这对于维护交易安全,强化当事人交易中的诚信观念,加强当事人之间的协作,具有重要意义。
⒉
随着缔约过失责任扩大适用于合同被确认无效和被撤销之后,缔约过失责任对于交易的进一步完成,充分实现交易的目的也具有显著意义。
⒊
使合同成立前和合同履行完毕后的两个阶段,不再成为法律调整的空白。
【缔约过失责任的法律基础(或称缔约过失责任产生的依据)】
学说观点有:侵权行为说;法律行为说;法律规定说;诚实信用原则说。占主导地位的是诚实信用原则说。诚实信用原则说认为,缔约过失责任的法律基础是建立在诚实信用原则上的先契约义务。
在契约缔结之际,因一方当事人的过失使合同不成立、无效或被撤销,给一方当事人造成损害时,一方面,当事人之间不存在合法有效的合同,受害人不能因违反合同请求损害赔偿;另一方面,当事人为订立合同进行接触与磋商之时,已由一般关系转变为特殊联系关系。
这种特殊联系关系表现为:为使债权能够圆满实现或保护债权人的其他权益,债务人除负给付义务外,尚应履行其他行为义务,主要有协力、告知义务、照顾、保护及忠实义务等。
诸此义务,系以诚信原则为基础,债务人违反此项义务者,应就所生的损害负赔偿责任,并适用债务人违反给付义务的原则。理由是:此类义务,在性质及强度上,超过一般侵权行为法上的注意义务,而与契约关系较为相近,适用契约法的原则,最符合当事人的利益状态。
因此,缔约过失责任,是以缔约中的过失为基础的,既不是基于当事人双方的合意而产生的责任,也不是以侵权法来衡量的过失责任,而是依契约法所要求的诚信义务,即依诚信原则而产生的先契约义务而生的责任。
【缔约过失责任的概念和特征】
◎
缔约过失责任:指在合同缔结过程中,一方当事人违反了以诚实信用原则为基础的先契约义务,造成了另一方当事人的损害,因此应承担的法律后果。
◎
缔约责任的特征
⒈
缔约责任发生在合同缔结过程中。
只有合同因一方当事人在缔约时的过失而使合同不成立,或虽已成立但因不符合生效要件而被宣告无效或撤销时,缔约人才承担缔约过失责任。
这是缔约过失责任与违约责任的区别之一(违约责任:发生在合同成立后)。
自当事人为订立合同而进行接触、磋商时起,当事人就开始从事某些具有法律意义的行为(如发出要约、履行准备行为等)。这时,当事人之间已由一般民事主体间的关系进入特定的权利义务关系中,学者称这种关系为法定的债的关系。判断当事人是否进入这一关系的标准,是看当事人之间是否有缔结合同的意图。
⒉
一方违反了以诚实信原则为基础的先契约义务。
先契约义务:指在合同成立前的缔约过程中,当事人依据诚实信用原则而应负的通知、协力、保护、保密义务。先契约义务不同于契约义务,其产生的基础,是诚实信用原则,而不是依法成立的合同。
义务产生的基础不同,是缔约过失责任与违约责任的区别之一。
⒊
违反先契约义务的行为造成了对方的损失。
作为缔约过失责任构成要件的损害,是缔约相对人因相信契约有效成立而遭受的损害,即信赖利益的损害(又叫消极利益)。
信赖利益是否存在的判断标准,是缔约相对人相信合同成立的理由是否充分。信赖利益的减少,包括:订立合同支出的必要费用,及因此失去的商机。
赔偿范围的不同,是缔约过失责任与违约责任的区别之一。
信赖利益与契约履行后可获得的履行利益(或积极利益)的区别:①
信赖利益赔偿的目的,是为了达到与契约磋商未发生时相同的状态;②
履行利益赔偿的目的,是为了达到与契约得到履行时相同的状态。
⒋
违反先契约义务的一方当事人具有过失(区别于违约责任的严格责任原则)。
【缔约过失损害赔偿的范围】
⒈
在合同不成立时或虽已成立但被宣告无效或撤销的情况下,赔偿范围为相信合同有效成立而遭受的损失,即信赖利益的损失。
信赖利益的损失,包括:①
直接损失(订立合同的费用及利息、为履行合同所支出的费用及利息);②
间接损失(丧失商机所造成的损失)。
⒉
由于一方当事人在订立合同的过程中未尽到照顾、保护义务而使对方的人身遭受损失时,其赔偿范围以实际损失为限,一般不包括精神损害。
⒊
由于一方当事人在订立合同的过程中未尽到通知、说明义务而使对方的遭受财产损失时,其赔偿范围以实际损失为限。
【缔约过失责任的适用】
缔约过失责任的适用:①
假借订立合同,恶意进行磋商而给对方造成损失的;②
故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况,造成对方损失的;③
泄露或不正当使用在订立合同过程中知悉的商业秘密的;④
因一方当事人的过错,致使合同被宣布无效或被撤销的;⑤
在订立合同过程中的其他违背诚实信用原则的行为,造成对方损失的。
【缔约过失责任的性质(它是不同于违约责任、侵权责任,是独立的民事责任)】
比较项目
缔约过失责任
违约责任
/
侵权责任
缔约过失责任与违约责任
产生前提
合同法的具体规定。
有效成立的合同。
可否约定
法定责任。
当事人可约定承担责任的方式、责任的范围、免责条件、免责事由。
责任形式
损害赔偿一种方式。
多种多样,如:赔偿损害、违约金、实际履行等。
赔偿范围
对期待利益的损害赔偿。
因违约而造成的实际损害,包括期待利益的损害赔偿。
有无限制
缔约过失责任的损害赔偿无限制。
违约责任的损害赔偿,相当于因违约造成的损失(包括合同履行后可以获得的利益),但是,不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的、因违反合同可能造成的损失。
其理由是为了鼓励交易。
与侵权责任的区别
责任前提
发生于为缔约而进行接触的当事人之间,双方在以缔结合同为目的的活动中所产生的一定信赖关系。
不需要当事人之间存在任何关系,侵权人与受害人只有在侵权行为发生时才产生了侵权损害赔偿。
违反义务的性质
违反了依据诚实信用原则产生的先合同义务。
不得侵犯他人的人身和财产的一般义务。
构成要件
主观上必须由过失。
特殊侵权责任不以过失为构成要件。
合同责任——违约责任
【违约责任的概念和特征】
◎
违约责任:指当事人不履行合同债务而依法应当承当的法律责任。违约责任,既是违约行为的后果,又是合同效力的表现。
◎
违约责任的特征(违约责任具有民事责任的一般特征,如惩罚性和补偿性)
⒈
违约责任,是不履行或不适当履行合同债务所引起的法律后果。
⒉
违约责任具有相对性。
违约责任的相对性:是指违约责任仅仅发生于特定的当事人之间,合同关系以外的人不承担违约责任,合同当事人也不对合同关系以外的第三人负违约责任。
违约责任的相对性,来源于合同的相对性。有三层含义:①
违反合同债务的当事人,应对自己的违约行为负责,不能将违约责任推卸给别人。②
因第三人的原因造成违约的,债务人仍应对债权人负违约责任,而不应有第三人向债权人负违约责任。如果第三人的行为,构成了对债权人债权的侵犯,第三人应对债权人负侵权责任,而不是违约责任。③
债务人应向债权人承担违约责任,而不是向国家或第三人承担违约责任。
违约责任具有相对性的原因:违约责任是合同债务的后果的转化形态,该法律关系的主体不应随之改变。即使合同债务由第三人代为履行的情况下,违约责任仍应有债务人承担。
⒊
违约责任可以由当事人在法律规定的范围内约定。
违约责任在具有强制性的同时,还具有一定程度的任意性,法律允许当事人在一定范围内事先对违约责任做出约定。
违约责任的任意性,是由合同的性质即合同自由原则决定的。
⒋
违约责任是一种财产责任。
合同是财产流转的法律形式,相应地,合同关系属于财产关系而非人身关系。违约责任是合同债务的转化形式,与合同债务在经济利益方面具有同一性,故违约责任也是财产责任。
责任形式包括:实际履行、赔偿损失、支付违约金、执行定金罚则。
【合同的相对性】
合同的相对性:即合同关系只存在于特定的当事人之间,是特当事人之间的债权债务关系。有以下含义:
①
主体的相对性。
只有合同当事人才能基于合同关系向对方当事人提出请求或提起诉讼,而不能向与其无关的第三人提出请求,也不能擅自为第三人设定合同上的义务。
即合同关系作为一种民事法律关系,只能发生于特定的相对人之间。
②
内容的相对性。
债权,作为一种民事权利,其性质是相对权,不能直接支配债务人的财产,只能请求特定的债务人为一定的行为,才能实现其债权。而债务人的义务,就是为一定的行为以满足债权人的债权。债权和债务在功能上是互补的,在目的上是一致的。
③
违约责任上的相对性。
即违约责任仅仅发生于特定的当事人之间,合同关系以外的人不承担违约责任,合同当事人也不对合同关系以外的第三人负违约责任。
合同相对性原则的发展:①
为第三人利益契约,第三人可依契约向债务人请求履行债务。②
不动产的承租人与出让人签订的租恁合同,对不动产的买受人继续有效。③
债务承担合同,须经债权人的同意才能生效。④
债权人的代位权和撤销权,可影响债务人与第三人所为的民事行为,这表明债权人与债务人之间的合同,已突破其相对性而对第三人发生效力。⑤
“附保护第三利益契约”。债务人对与债权人有密切关系的第三人也负有照顾、保护的义务。
【违约责任的归责原则】
违约责任归责原则:指确定违约责任是否成立,即违约行为人应否对其违约行为承担违约责任的原则。违约责任归责原则的种类有:
⒈
过错责任原则。
过错责任原则:指一方违反合同义务、不履行或不适当履行合同时,应当以过错作为责任成立的要件、及确定责任范围的依据。
过错责任原则的功能:醇化道德风尚;鼓励正当交易;有利于教育违约行为人。
《合同法》的体现:①
在运输过程中旅客自带物品毁损、灭失的,承运人有过错的,应承担损害赔偿责任。②
因托运人托运货物时的过错造成多式联运经营人损失的,即使托运人已经转让多式联运单据,托运人仍然承担损害赔偿责任。③
有偿的委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。
⒉
过错推定责任。
过错推定,指发生了违约行为后,法律直接推定违约行为人在主观上有过错,从而承担违约责任。违约行为人只有证明自己没有过错,才可以免除责任。
从本质上说,过错推定责任是过错责任的适用形态。违约行为人的过错由法律推定,违约行为人要想推翻法律推定,就必须必须提出证据证明。
《合同法》的体现:保管期间,因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的,保管人应当承当损害赔偿责任,但保管是无偿的,保管人证明自己没有过失的,不承担损害赔偿责任。
⒊
无过错责任原则
无过错责任原则,违约责任的成立无需当事人主观上具有过错,只要违约行为与损害结果之间具有因果关系,违约方就应当对其违约行为负责。
无过错责任原则的特点:①
行为与危害结果之间的因果关系,是无过错责任的成立要件;②
无过错责任仅具有补偿性,没有惩罚性。
《合同法》的体现:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
【违约责任的构成要件】
违约责任的构成要件:是违约责任成立所必须具备的要件。分为:一般构成要件(所有违约责任都必须具备的要件);特殊构成要件(具体违约责任形式所必须具备的要件)。
违约责任的形式不同,其构成要件也不同:①
违约金的要件:只有违约行为。违约行为的归责原则是过错责任原则的,还要求违约方有过错。②
强制实际履行的构成要件:违约方不履行合同;违约方能够履行;对方当事人要求履行。③
赔偿损失的构成要件:违约行为;损害;因果关系。违约行为的归责原则是过错责任原则的,还要求违约方有过错。
【违约行为】
违约行为:指合同当事人违反合同义务的行为。
特点:①
违约行为的主体是合同关系的当事人。②
违约行为违反的是合同义务(主要指当事人之间约定的义务)。③
违约行为造成了对合同的侵害。
行为人违反缔约过程中的先契约义务,应负缔约过失责任;行为人违反履约过程中发生的附随义务的,应负违约责任;合同关系消灭后,行为人违反后契约义务的,应负侵权责任。
【违约行为的形态】
⒈
不履行。
不履行的种类:①
履行不能(债务人在客观上已经没有履行能力);②
拒绝履行(债务人能够实际履行而故意不履行)。
拒绝履行的要件:存在合法债务;债务人能够履行债务;债务人不履行债务;债务人不履行债务没有合法理由。
⒉
履行迟延。
履行迟延(逾期履行):指合同债务已经到期,合同当事人能够履行而不按法定或约定的时间履行的情况。迟延履行有三种情况:①
债务人迟延履行;②
债权人的迟延受领;③因不可归责与双方当事人的原因导致履行迟延。
构成要件:存在有效债务;债务人能够履行;履行期限已经到来;债务人不履行。
⒊
不完全履行。
不完全履行(不适当履行、不正确履行):指债务人虽然履行了债务,但其履行不符合合同的约定。
不完全履行的分类:①
给付有瑕疵(瑕疵给付)。即给付在数量上的不完全,给付不符合质量要求,履行的时间或履行的地点不当,履行的方法不符合约定。②
加害给付。既违反了合同的约定,又因履行有瑕疵而造成了债权人身或财产的损失。
⒋
预期违约。
【预期违约】
◎
预期违约:是合同一方在合同规定的履行时间到来之前毁弃合同,即否认合同的有效性或明确表示不履行自己承诺的合同义务。
《合同法》规定:当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行原合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
预期违约制度的目的:使受害人提前得到法律上的救济,防止蒙受本来可以避免的损失。
◎
预期违约的适用条件
根据英美合同法,如果合同的任意一方预期违约,另一方可以将这种毁弃视为现实发生的对合同的重大违反,并立即就违约方所许诺履行的整个诉讼价值提起诉讼。
根据英美合同法,预期违约的适用条件为:①
“声明违约”。即合同一方以明确的、不附任何条件的语言声明自己将不履行合同义务。②
“事实违约”。即在某些情况下,合同一方的行为以及履行能力上的明显瑕疵,同样会起到与语言构成毁弃合同相同效果的作用。
◎
相对方(非违约方)对预期违约的救济措施
⒈
获得合同解除权。
①
在声明预期违约的情况,非违约方可以立即解除合同,同时请求获得其他救济。
②
在事实预期违约的情况,非违约方不能立即解除合同,但可以中止自己一方的履行并要求对方提供担保。对方在合理期限内未能提供担保的,非违约方才可以解除合同。
⒉
解除合同后可获得的其他救济。
非违约方在实际违约情况下可以获得的救济,在预期违约中一样可以获得。
⒊
减轻损失的义务。
相对方主张救济的延误一般不会使它失去获得救济的权利,除非它已经要求违约方继续履行合同义务。然而,它将无权就这一拖延所导致的本来可以避免的损失要求获得赔偿,因为相对方有义务减轻损失。
⒋
坚持合同效力。
当发生预期违约时,非违约方可以不采取救济措施,坐等合同到期。一旦选择了这种方法,也就意味着非违约方放弃了因违约方预期违约而获得救济的权利。
在合同规定的履行时间到来之时,由于发生不可抗力或合同约定的免责事由,导致合同不能履行的,非违约方不得以曾经预期违约为由主张按照预期违约获得救济。
◎
预期违约与不安履行抗辩的区别
不安履行抗辩
预期违约
前提
债务履行在时间上有先后顺序,而负有先履行义务的一方,由于有证据显示对方不履行或者无力履行,从而担心得不到对方的对待履行。
不存在履行时间先后上的限制。
适用范围
主要适用于对方财产在订约后明显减少,并有难为对待给付的可能。
适用范围较广:对方财产明显减少;债务人经济状况不佳、商业信誉不好;在准备履行以及履约过程中的行为或债务人的实际状况表明债务人有违约的危险等情况。
救济方法
行使不安抗辩权的一方应当在请求对方提供担保的同时中止履行,在合理期限内对方未提供担保的话,可以解除合同。
不安抗辩权的效力至多只能使得抗辨人可以不履行合同,一般不能请求对方负违约责任。
非违约方向对方请求提供担保,在合理期限内未提供担保的,视为毁约,可以要求对方负违约责任。
【违约责任的免责条款与免责事由】
⒈
免责条款:指当事人约定的用以免除或限制其未来合同责任的条款。
特征:①
它是合同的组成部分(其存在和生效须经当事人协商同意,否则不具有约束力)。②
须明示。③
须在责任发生前约定。④
目的在于限制或免除当事人未来的民事责任。
免责条款无效的情形:①
免责条款,是一方以欺诈、胁迫的手段订立的;②
恶意损害国家、集体或第三人利益的;③
以合法的形式掩盖非法目的的;④
损害社会公共利益的;⑤
免除或限制因造成对方人身伤害而应承担的民事责任的;⑥
免除或限制因故意或重大过失造成对方财产损失而应承担的民事责任的;⑦
提供格式条款的一方利用格式条款免除其责任的;⑧
其他违反法律、行政法规的强制性规定的。
⒉
免责事由:指法律规定的免除或限制违约行为人本应承担民事责任的事由。
我国《合同法》规定,不可抗力是普遍适用的免责事由。不可抗力,即不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
判断不可抗力的学说:①
主观说。即当事人尽了最大的注意,仍不能防止阻碍合同履行的事由发生,则该事由为不可抗力。②
客观说。即发生在当事人外部的,非通常发生的事件。③
折衷说。从性质上说,不可抗力具有客观性,但是,确定不可抗力,要考虑当事人主观上是否尽到了应有的注意,以此来判断当事人是否具有过错。
【违约责任的方式——采取补救措施】
采取补救措施的方式:退货;减少价款、报酬;修理;重作;更换。
【违约责任的方式——继续履行】
继续履行
概念
继续履行(强制实际履行):一方当事人在违反合同义务时,另一方当事人请求法院强制违约方继续履行合同债务的责任形式。
目的要求违约方继续履行合同义务,以实现合同的目的。(不在于对受害方的损失予以弥补)
要件
⒈
必须有违约行为。
⒉
非违约方要求违约方继续履行。(继续履行的选择权在非违约方)
⒊
违约方能够继续履行合同债务。
适用限制
⒈
法律上或事实上不能履行。
⒉
债务的标的不属于强制履行或者履行费用过高。
⒊
债务人在合理期限内未要求履行的。
表现形式
限期
履行
债务人不履行合同债务,或履行合同债务不符合合同约定的,债权人可以要求对方当事人在一定期限内履行,即给予违约方一定的宽限期。
宽限期经过后债务人仍不履行债务的,债权人可请求法院强制债务人履行债务。
修理重作更换
当履约方交付的货物质量不符合约定,而合同中对违约责任有没有约定的,受损害方根据标的的性质及损失大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作等违约责任。
【违约责任的方式之——赔偿损失】
赔偿损失
概念
赔偿损失:是违约方依据合同的约定或者法律的规定承担的赔偿对方当事人所受损失的责任。特点是具有补偿性,一般不具有惩罚性。
构成要件
⒈
违约行为。包括:不能履行、迟延履行、不完全履行、拒绝履行等违约形式。
⒉
债权人受有损失。
损失是指财产或者权益所遭受的不利益状态,包括:①
直接损失(积极损失),既存利益因违约行为而减少;②
间接损失(消极损失),可得利益因违约行为而没有获得的损失。
⒊
违约行为与损失的发生有因果关系。
赔偿
原则
完全赔偿原则。即违约方对于违约行为造成的损失应当全部赔偿。《通则》规定,当事人一方违反合同的赔偿责任,应当相当于另一方所受的损失。
赔偿损失范围(可得利益的赔偿)
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。
⒈
可得利益:指合同在适当履行后可以实现和取得的财产利益。
特点:①
未来性。在违约行为发生时没有为当事人实际享有,需通过合同的实际履行才能得以实现的利益。②
期待性。即当事人在订约时能够合理预见到的利益,是当事人订约时期望通过合同的实际履行所获得的利益。可得利益的损失也是当事人能够预见到的损失。③
现实性。即合同如果能如期履行就可以实现的利益。
⒉
可得利益的损失:是因违约行为的发生,而导致当事人在合同得到适当履行的情况下可以获得的利益的损失。
⒊
可得利益损失的计算。①
对比法;②
估算法;③
约定法。
确定损失赔偿范围的规则
⒈
合理预见规则。它是指违约方承担的间接损失的赔偿责任的范围不得超过其在订立合同时所能预见或应当预见到的因违反合同可能造成的损失的规则。其目的是鼓励交易。
⒉
减轻损失规则。其目的是增进社会整体的经济利益,同时促进人与人之间的协作。
《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。
⒊
损益相抵规则(或损益同销规则)。
即受害人基于损失发生的同一原因而获得利益时,在其应得的损害赔偿额中扣除其所获得的利益部分的规则。
赔偿计算
损害分为:①
主观损害,即因违约的发生给特定的非违约方造成的具体损害。确定主观损害通常考虑非违约方的特定情况。②
客观损害,指在一般情况下,都会造成的损失。客观损害仅考虑违约发生时一般人可能会遭受的损失。
计算损失的方法:主观的计算方法(具体的计算方法);客观的计算方法(抽象的计算方法)。
【违约责任的方式之——违约金责任】
违约金责任
概念
违约金责任:指由当事人约定的或法律直接规定的,在一方违约后向对方支付一定数额的货币或代表一定价值的财物。
《合同法》规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
性质
大陆法系认为,违约金是契约的条款或者“从条约”,并认为违约金是担保主债务履行的一种由当事人选择的担保形式。《民法通则》和《合同法》将其规定为一种违约责任形式。
分类
根据违约金的作用分为
⒈
赔偿性违约金。
赔偿性违约金的功能主要是为了弥补一方违约后另一方所遭受的损失。
特点:①
可以免除当事人事后计算损害赔偿数额以及举证的困难。②
受害人只能请求强制实际履行或主张偿付违约金,不能双重请求。③
在合同不能履行的场合,受害人只能请求偿付违约金。
⒉
惩罚性违约金。
即对债务人的过错违约行为实行惩罚,以确保合同债务得以履行的违约金。《合同法》规定,当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
特点:①
如果合同有履行的可能,受害人除请求偿付违约金以外,还可以请求强制实际履行或损害赔偿;②
在合同不能履行的场合,受害人除有权请求偿付违约金以外,还有权请求损害赔偿。③
大陆法系以赔偿性违约金为原则,只有在违约金纯为迟延履行而约定时,才承认惩罚性违约金。
按违约金的发生根据
⒈
法定违约金。即法律预先规定的一方当事人在违约时,按照一定数额或者一定比例向对方支付的违约金。从性质上看,法定违约金具有强制性。
⒉
约定违约金。即支付的数额及条件均由当事人约定的违约金。从性质上看,约定的违约金具有从合同的性质,但违约金条款又具有相对独立性。
违约金的增减
⒈
只要约定的违约金不低于或过分高于实际损失,法律允许其约定。但是,当约定的违约金低于或过分高于实际损失,当事人可以请求法院或仲裁机关予以适当的增加或减少。
⒉
违约金的免除。①
对惩罚性违约金,因其不以损失的发生为必要,所以不管有无损失的发生,违约金都不得免除;②
对补偿性违约金,有推定损失发生的效力。如果没有损失发生或者可以适用损益相抵规则,而违约方又非故意违约的,可以免除违约金责任。
【违约责任的方式之——定金】(结合P69)
《合同法》规定,当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金做为债的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金,收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
这说明定金既可以作为担保方式,也可以作为民事责任方式。
《合同法》规定,当一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款。这说明定金与违约金二者只能选其一。
各种合同
【买卖合同】
◎
买卖合同:是出卖人转移标的物所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
◎
买卖合同当事人的权利和义务
内容
具体说明
出卖人的义务
交付
义务
出卖人应当按照合同约定或者法律规定交付标的物给买受人。交付方式:①
直接交付买受人占有;②
简易交付;③
占有改定;④
指示交付等。
移转标的物的所有权
①
一般规定。除法律另有规定或当事人另有约定外,标的物所有权自交付时起转移。
②
法律有特别规定的动产和不动产,因其所有权的转移需要特别手续的,出卖人应当依约定协助买受人办理所有权的登记等有关的过户手续,并交付有关的产权证明。
③
当事人可约定买受人未履行支付价款或其他义务的,标的物所有权属于出卖人。
物的瑕疵担保责任
物的瑕疵担保责任:指出卖人就出卖的标的物本身所存在的瑕疵对于买受人所负担的担保责任。物的瑕疵担保的内容:①
价值瑕疵担保;②
效用瑕疵担保;③
品质瑕疵担保。
物的瑕疵担保责任构成要件:①
标的物的瑕疵于交付时存在。②
买受人于合同订立时不知标的物有瑕疵。③
买受人于规定的期间内,就标的物的瑕疵通知出卖人。
物的瑕疵担保责任的效力:①
出卖人瑕疵担保责任一经成立,应依约定承担违约责任。当事人没有约定或约定不明确又不能以其他方式确定的,买受人可根据情况要求减少价款、或修理、更换。②
因标的物质量不符合要求,致使不能实现合同目的的,买受人有权拒绝接受标的物或者解除合同。
权利瑕疵担保责任
权利瑕疵担保(追夺担保):即出买人担保其出卖的标的物的所有权完全转移于买受人,第三人不能对标的物主张任何权利。权利瑕疵担保责任:即出卖人就交付的标的物负有的保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务。
权利瑕疵担保责任的构成要件:①
权利瑕疵于买卖合同成立时存在;②
买受人不知权利瑕疵的存在;③
须于标的物交付时权利瑕疵仍未消除。
权利瑕疵担保责任的效力:①
除法律另有规定外,出卖人交付的标的物上有权利瑕疵,不能完全转移其所有权于买受人的,买受人有权要求减少价款或解除合同。②
在买受人未支付价款时,其有确切的证据证明第三人有可能就标的物主张权利的,买受人有权中止支付相应的价款,除非出卖人提供适当的担保。
义务
⒈
支付价款。买受人应按约定的数额、地点、时间支付价款。对价款约定不明又不能达成协议的,按合同订立时的合同履行地的市场价格确定。
⒉
受领并检验标的物。买受人拒绝受领出卖人交付的标的物的,负受领迟延的违约责任。
◎
标的物毁损灭失的风险承担
买卖标的物的风险负担(风险承担),指在合同订立后标的物因不可归责于任何一方的事由而发生毁损、灭失的损失由何方负担。
◎
标的物风险的负担的确定:对于标的物风险的负担,可由当事人约定。当事人没有特别约定的,依下列原则确定:
①
除法律另有规定或当事人另有约定外,标的物毁损、灭失的风险,依标的物的交付而转移,即在交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担。
②
因买受人的原因,致使标的物不能按约定的期限交付的,自约定交付之日起由买受人承担。
③
出卖人出卖交由承运人运输在途的标的物的,自合同成立时起,风险由买受人承担。
④
当事人未明确约定交付地点或约定不明确的,按照规定标的物需要运输的,自出卖人将标的物交付给第一承运人后,风险由买受人承担。
⑤
按照约定或规定,出卖人应于特定地点交付标的物的,出卖人将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,自买受人违反约定之日起,风险由买受人承担。
⑥
因标的物质量不符合质量要求致使不能实现合同目的,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,风险由出卖人承担。
◎
利益承受
利益承受:指合同订立后标的物所生的孽息的归属。除当事人另有约定外,风险随标的物的交付而转移,利益承受也应随标的物的交付而转移。
《合同法》规定,标的物在交付之前产生的孽息,归出卖人所有,交付后产生的孽息,归买受人所有。
【委托合同】
◎
委托合同(委任合同),是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事项的合同。
特征:①
委托合同以当事人的相互信任为前提;②
委托合同的目的,是由受托人处理委托人的事物(可以是事实行为,也可以是法律行为);③
是诺成性合同、双务合同、不要式合同;④
是有偿合同,也可以是无偿合同。
◎
委托人的主要义务
⒈
费用偿付及支付报酬的义务。
⒉
清偿债务的义务。
委托人在处理委托事物中产生的债务,有两种情况:①
受托人以代理的方式在授权范围内以委托人的名义处理委托事务的,由此产生的债务直接归委托人承受,由委托人直接负责清偿。②
受托人在授权范围内以自己的名义处理委托事项,由此产生的债务,名义上为受托人负担,而实质上属于委托人的债务,受托人也可以要求委托人作为利害关系的第三人代为清偿。即间接代理所产生的债务。
⒊
赔偿损失的义务。
◎
受托人的义务:①
处理委托事物的义务,是受托人的基本义务。②
报告义务。③
交付财产和转移财产权利的义务。④
忠诚和勤勉的义务。对有偿委托,合同的受托人应尽善良管理人的注意义务;对无偿委托,合同的受托人应尽如同处理自己事务相同的注意义务。⑤
共同受托人的连带责任。
【基于委托合同的代理行为】
◎
委托人在处理委托事物中产生的债务,有两种情况:①
直接代理的方式。即受托人以代理的方式在授权范围内以委托人的名义处理委托事务的。②
间接代理的方式。即受托人在授权范围内以自己的名义处理委托事项。
直接代理行为产生的权利义务直接归委托人承受。
◎
受托人基于委托合同的间接代理行为的后果归属
⒈
委托人直接承受合同权利义务。
受托人以自己的名义在委托人授权范围内与第三人订立合同时,只要符合下列条件,该合同就直接约束委托人和第三人:①
第三人知道受托人和委托人之间的代理关系;②
第三人于订立合同时就知道受托人是委托人的代理人;③
没有确切证据证明该合同制约束受托人和第三人。
⒉
第三人的选择权。
第三人的选择权,受托人以自己的名义与第三人订立合同时,第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的,受托人因委托人的原因对第三人不履行义务的,受托人应当向第三人披露委托人,第三人有选择权,即可以选择受托人或委托人作为相对人主张权利。
第三人的选择权的行使条件:①
受托人以自己的名义与第三人订立合同时,第三人不知道受托人与委托人之间的委托关系;②
受托人因委托人的原因对第三人不履行义务;③
受托人应当向第三人披露委托人。
若第三人选择委托人作为相对人主张权利,则第三人不得变更选定的相对人。委托人应履行相应的义务,但可以主张其对受托人的抗辩及受托人对第三人的抗辩。
⒊
委托人的介入权。
委托人的介入权,是在受托人以自己的名义与第三人订立的合同中,委托人取代受托人的地位,介入到本来是受托人与第三人之间的合同关系中,行使受托人对第三人的权利。
委托人的介入权的行使条件:①
受托人以自己的名义与第三人订立的合同,本来是直接约束受托人与第三人的,即第三人在订立合同时,不知道委托人与受托人之间的委托关系。②
第三人不履行合同义务间接影响委托人的利益,即受托人因第三人的原因对委托人不履行义务。③
受托人向委托人披露了第三人。
委托人行使介入权,应当通知受托人和第三人,于通知到达第三人后,委托人取代受托人在受托人与第三人的合同关系中的地位,可行使受托人对第三人的权利。
在与受托人订立合同时,第三人如果知道受托人是代理该委托人的就不会与其订立合同,则委托人不能享有介入权。受托人仍应自己行使对第三人的权利,履行对第三人的义务。
【行纪合同】
行纪合同:行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动,委托人支付报酬的合同。
特征:①
是行纪人以自己的名义为委托人办理事务;②
行纪合同的行纪人,是为委托人从事贸易活动的;③
诺成性合同、双务合同、不要式合同、有偿合同;④
行纪合同中的行纪人,具有限定性。
行纪人的义务:①
以委托人的指示从事贸易活动。②
负担交易费用义务。③
直接履行与第三人的合同所发生的义务。第三人不履行合同的,除行纪人和委托人另有约定外,委托人不能直接向第三人追究违约责任。④
保管委托物的义务。
委托人的主要义务:①
接受或取回委托物的义务。②
支付报酬。③
履行应向第三人履行的义务。委托人直接承受行纪人与第三人订立的合同的权利义务的情形有:委托人的介入权的;第三人有选择,并且选择委托人作为相对人主张权利的;行纪人与委托人共同与第三人订立合同,第三人知道委托关系的。
行纪人的介入权。即行纪人有权作为买受人或出卖人,买进或卖出委托物,直接与委托人成立买卖合同,而无须委托人的承诺。
行纪人介入权的行使条件:①
委托人委托卖出或买进的商品,是具有市场定价的商品;②
委托人没有不许行纪人自己买入或卖出的意思表示。
行纪人的介入权行使的效力:行纪人与委托人之间成立买卖关系;委托人应向行即人支付行纪事务的报酬。
【居间合同】
居间合同:是居间人向委托人报告订立合同的机会或提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。
法律特征:①
是一方为他方报告订约机会或者为订约媒介的合同;②
诺成性合同、不要式合同、有偿合同;③
委托人给付义务的履行,具有不确定性;④
是独立的有名合同。
◎
居间合同与委托合同、行纪合同的区别
⒈
居间人仅为委托人报告订约机会或者为订约媒介,并不参与委托人与第三人的关系;对委托合同、行纪合同,受托人或行纪人或以委托人的名义或以自己的名义,参与并决定委托人与第三人之间的关系。
⒉
居间人为委托人办理的事务,本身不具有法律意义;委托合同:受托人为委托人办理的事务一般为有法律意义的事务;行纪合同:行纪人处理的事务只能是法律事务。
⒊
居间合同的居间人在为订约媒介时,可同时从双方取得报酬,委托合同:可以是有偿合同,也可以是无偿合同;行纪合同:是有偿合同,但行纪人只能从委托人一方取得报酬。
⒋
居间合同的居间人,不负有将处理事务的结果移交给委托人和向委托人报告处理情况的义务;委托合同、行纪合同:受托人或行纪人,都有向委托人报告事务处理结果,并将处理事务的结果移交给委托人的义务。
第五编
继
承
权
继承权概述
【继承权的概念和特征】
继承:指死者将生前所有的于死亡时遗留的财产依法转移给他人所有的制度。
继承权:继承人依照法律的直接规定或被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利。继承权有两个含义:
①
客观意义上的继承权。即自然人依照法律的规定或者遗嘱的指定享有的继承被继承人遗产的资格。它实质上是继承开始前继承人的法律地位,或继承人所具有的继承遗产的权利能力。特点:它是期待权;基于一定身份关系而赋予的,具有专属性,不得转让、放弃。
②
主观意义上的继承权。即继承人在继承法律关系中,实际享有的具体权利。特点:它是期待权;绝对权;财产权;可以放弃。
◎
继承权的特征
⒈
是自然人基于一定身份关系享有的权利。
⒉
是依照法律的直接规定或者合法有效的遗嘱而享有的权利。
⒊
继承权的标的是遗产。
遗产是被继承人死亡遗留的财产。它以财产利益为内容,包括积极财产和消极财产。
自然人死亡时移转财产的方式:继承;遗赠;国家或集体所有制组织取得无人继承又无人受遗赠的遗产;扶养人依照遗赠抚养协议取得受扶养人遗赠的遗产。
⒋
继承权是继承人于被继承人死亡时才有可能行使的权利。
继承权效力的二阶性,即客观意义上的继承权和主观意义上的继承权。在被继承人死亡前,继承权是一种期待权。自继承开始后,继承人可以放弃继承权,继承人未表示放弃继承权的,遗产即归继承人取得。
与遗赠不同,受遗赠人未表示接受遗赠的,视为放弃遗赠人遗赠的财产。
【我国继承法的基本原则】
⒈
保护公民合法财产继承权原则。
立法体现:①
法律确认公民私有财产的继承权,保护其不受非法侵害;公民的私有财产继承权受到侵害时,国家以强制力予以法律救济。②
公民死亡时遗留的个人合法财产均为遗产,全得由其继承人继承。③
继承人的继承权不得非法剥夺或限制。④
继承权为绝对权,任何人都负有不得侵犯的义务。
⒉
继承权平等原则。
①
继承权男女平等。
在继承人的范围和法定继承的顺序的确定上,男女亲等平等;法定继承的遗产分配,同一顺序的继承权主体不因性别不同而在权利上有所不同;夫妻在继承上有平等的权利,有相互继承遗产的继承权;在代位继承中,男女有平等的继承权,适用于父系的代位继承,同样适用于母系;在遗嘱继承中,男女平等,不论男子或女子都有权设立遗嘱处分自己的遗产。
②
非婚生子女与婚生子女继承权平等。
③
养子女与亲子女继承权平等。
④
儿媳(丧偶的儿媳对公婆尽了主要赡养义务的)与女婿(丧偶的女婿对岳父母尽了主要赡养义务的)在继承上权利平等。
⑤
同一顺序的继承人继承遗产的权利平等。
⒊
养老育幼、互助互济原则。
①
继承人为有法定扶养义务的近亲属。
确定继承人的范围和顺序的出发点,是继承人与被继承人间相互扶助的法律义务;丧偶的儿媳(女婿)对公婆(岳父母)尽了主要赡养义务的,为第一顺序继承人;规定了代位继承;杀害被继承人或虐待被继承人,情节严重的,丧失继承权。
②
遗产的分配有利于养老育幼。
遗产分配时,对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人,应予以照顾;对被继承人尽了主要扶养义务,或与被继承人共同生活的继承人,可以多分遗产;对有扶养能力和扶养条件而不尽扶养义务的继承人,应不分或少分遗产。
③
对被继承人以外的依靠被继承人扶养的丧失劳动能力又没有生活来源的人,或继承人以外的对被继承扶养较多的人,可以分给适当的遗产。
④
在遗嘱继承和遗赠中保护老、幼、残疾人的利益。遗嘱处分财产时,应为缺乏劳动能力有没有生活来源的继承人保留必要的份额。
⑤
遗产分割不能侵害为出生人的利益。
遗产分割时应当保留胎儿的继承份额;被继承人在遗嘱中取消其死亡后出生的人应取得的遗产份额的,其处分无效。
⑥
承认遗赠扶养协议的效力。
⒋
互谅互让、团结和睦原则。
立法体现:①
继承人的继承权受法律平等保护。②
法定继承人有平等的继承权。③
继承人协商处理继承问题。
法定继承
【法定继承的概念、特征和适用范围】
法定继承:指根据法律直接规定的继承人的范围、继承人继承的顺序、继承人继承遗产的份额、以及遗产的分配原则,继承被继承人的遗产。
法定继承的性质:相对于遗嘱继承,法定继承是无遗嘱继承。法定继承不是被继承人指定的直接体现,而是由法律基于继承人与被继承之间的身份亲等关系,推定被继承人的意思,将其遗产由近亲属继承。被继承人可以以有效遗嘱推翻法律对其意思的推定。
我国法律规定:①
遗嘱继承人的范围,必须在法定继承人的范围之内。②
遗嘱继承的效力优先于法定继承的效力。
法定继承的特点(法定继承与遗嘱继承的关系):①
法定继承是遗嘱继承的补充(遗嘱继承的效力优先于法定继承的效力)。②
法定继承是对遗嘱继承的限制。如规定法定继承人的特留份。③
法定继承具有以身份关系为基础的特点。法定继承中的继承人,是法律基于继承人与被继承人之间亲属关系规定的。④
法定继承中,法律关于继承人、继承顺序、遗产的分配原则的规定是强行性规定。
法定继承适用的范围:①
遗嘱继承人放弃继承或受遗赠人放弃遗赠的;②
遗嘱继承人丧失继承权的;③
遗嘱继承人、受遗赠人先于继承人死亡的;④
遗嘱无效部分所涉及的遗产;⑤
遗嘱未处分的遗产。
【法定继承人的范围和继承顺序】
继承人
说明
第一顺序的法定继承人
配偶
①
配偶之间互为第一顺序的继承人。②
丧偶的儿媳(女婿)对公婆(岳父母)尽了主要赡养义务,为第一顺序继承人。
子女
婚生子女
均为父母的法定继承人。
非婚生子女
都有权继承其生父、生母的遗产。
养子女
⒈
养子女,有权继承养父母的遗产,无权继承生父母的遗产。
⒉
养孙子女,收养人与被收养人以祖孙相称的,视为养父母与养子女的关系,可互为第一顺序的继承人。
继子女
①
继子女与被继承人有扶养关系的,继子女对继父、母有法定继承权。
②
继子女与被继承人没有扶养关系的,继子女对生父、母有法定继承权,对继父、母没有法定继承权。
遗腹子女
属于法定继承中的特留份。
父母
生父母;养父母;有扶养关系的继父母。
第二顺序法定继承人
兄弟姐妹
全血缘同父同母兄弟姐妹;半血缘的同父异母或同母异父的兄弟姐妹;
拟制血亲的养兄弟姐妹;有扶养关系的继兄弟姐妹。
祖父母
亲祖父母;养祖父母;有扶养关系的继祖父母。
外祖父母
亲外祖父母;养外祖父母;有扶养关系的继外祖父母。
法定继承顺序的特点:法定性;强行性;排他性;限定性(不适用于遗嘱继承)。
法定继承人的继承顺序:①
第一顺序的法定继承人:配偶;子女;父母;尽了主要赡养义务的丧偶的儿媳或女婿。②
第二顺序的法定继承人:兄弟姐妹;祖父母;外祖父母。
法定继承的遗产分配原则:①
继承人继承的遗产份额一般应当均等;②
特殊情形下继承人继承的份额可以不均等。
【代位继承】
代位继承(间接继承):被继承人的子女先于被继承死亡时,由被继承人的死亡的子女的晚辈直系血亲继承其应继承的遗产份额的制度。
代位继承的特点:①
被代位人,须为先于被继承人死亡的子女。包括:亲生子女;养子女;有扶养关系的继子女。②
代位人,须是被继承人的晚辈直系血亲,包括:孙子女;外孙子女;等不受辈分限制的直系血亲。③
被代位人未丧失继承权。④
代位继承人作为第一顺序的继承人参加继承,一般只能继承被代位人应继承的遗产份额。代位继承人为数人的,由数个代位继承人平分被代位人应继承的份额。⑤
代位继承只适用于法定继承。
【代位继承与转继承(再继承、转归继承、二次继承、连续继承)的区别】
项目
代位继承
转继承
定义
被继承人的子女先于被继承死亡时,由被继承人的死亡的子女的晚辈直系血亲继承其应继承的遗产份额的制度。
继承人在继承开始后遗产分割前死亡时,其有权接受的遗产,由其法定继承人继承的制度。
特征(条件)
⒈
被代位人,为先于被继承人死亡的子女。
⒉
代位人,须是被继承人的晚辈直系血亲。
⒊
被代位人未丧失继承权。
⒋
代位继承人作为第一顺序的继承人参加继承,只能继承被代位人应继承的遗产份额。
⒌
代位继承只适用于法定继承。
⒈
继承人在继承开始后遗产分割前死亡。
⒉
须死亡的继承人在被继承人死亡后没有放弃继承权。
区别
性质
基于代位继承权直接参加遗产继承,代位继承人享有对被继承人遗产的代位继承权。
转继承人行使的是对被转继承人的遗产继承权,是被继承人的遗产的连续两次继承。
效力
代位继承人作为第一顺序的继承人参加继承,只能继承被代位人应继承的遗产份额。
死亡的被转继承人应取得的被继承人的遗产份额即成为其遗产由其法定继承人继承。
时间
被继承人的子女先于被继承死亡。
继承开始后遗产分割前,被转继承人死亡。
主体
被继承人的死亡的子女的晚辈直系血亲。
被转继承人的任一继承人。
适用
法定继承。
可适用于遗嘱继承,或法定继承。
遗嘱继承、遗赠和遗赠扶养协议
【遗嘱继承的概念、特征和适用条件】
遗嘱继承:继承开始后,按照被继承人所立的合法有效遗嘱继承被继承人遗产的制度。
特点:①
遗嘱继承直接体现被继承人的遗愿;②
发生遗嘱继承的法律事实须有合法有效的遗嘱;③
遗嘱继承是对法定继承的一种排斥。
适用条件:①
没有遗赠扶养协议;②
被继承人立有遗嘱,并且遗嘱合法有效;③
遗嘱中指定的继承人未丧失继承权,也未放弃继承权。
【遗嘱的设立】
遗嘱:是自然人生前按照法律的规定处分自己的财产,及安排与此相关事务,并于死亡后发生法律效力的单方民事法律行为。
特征:①
单方的民事行为。在遗嘱生效前,遗嘱人可以自己的意思变更或撤销遗嘱。②
由遗嘱人生前亲自独立实施的民事行为。③
遗嘱是死后行为。④
遗嘱是要式民事行为。⑤
遗嘱是依照法律规定处分财产的民事行为。
遗嘱的有效要件。实质要件:①
遗嘱人有遗嘱能力;②
遗嘱须是遗嘱人的真实意思表示;③
遗嘱不得取消缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的继承权;④
遗嘱中所处分的财产,须为遗嘱人的个人财产;⑤
遗嘱须不得违反社会公共利益和社会公德。
遗嘱为要式法律行为。
【遗赠】
遗赠:自然人以遗嘱的方式,将其个人财产赠与国家、集体或法定继承人以外的人,而于其死亡后发生法律效力的民事行为。
法律特征:①
单方民事行为;②
遗赠是于遗赠人死亡后发生效力的死后行为;③
受遗赠人是法定继承人以外的人;④
遗赠是无偿地给与受遗赠人财产利益的行为;⑤
遗赠是只能由受遗赠人接受的行为。
遗赠与遗嘱继承的异同:①
受遗赠人与遗嘱继承人的主体范围不同。②
受遗赠权与遗嘱继承权的客体范围不同。受遗赠权的标的只能是财产权利,不包括财产义务。③
受遗赠权与遗嘱继承权行使的方式不同。对遗赠,受遗赠人未在确定期限内做出接受遗赠意思表示的,视为放弃;对遗嘱继承人,如其未明确表示放弃继承的,视为接受继承。④
受遗赠人与遗嘱继承人取得遗产的方式不同。受遗赠人不能直接参加遗产分配。⑤
在遗赠中,遗赠人不能指定候补的受遗赠人;而在遗嘱继承中,遗嘱人可以指定候补的遗嘱继承人。
【遗赠扶养协议】
遗赠扶养协议:指自然人(遗赠人、受扶养人)与扶养人之间关于扶养人扶养受扶养人,受扶养人将财产遗赠给扶养人的协议。
法律特征:①
双方的民事行为;②
诺成性、要式民事行为;③
双务、有偿行为;④遗赠扶养协议内容的实现,具有阶段性;⑤
遗赠扶养协议,不因受扶养人的死亡而终止;⑥
遗赠扶养协议中的抚养人,须无法定扶养义务。
遗赠扶养协议的效力:①
遗赠扶养协议的内部效力:扶养人的义务,是在受扶养人生前扶养受扶养人,于其死后安葬受扶养人;受扶养人的义务,是将其财产遗赠给扶养人。②遗赠扶养协议的外部效力:扶养协议是遗产处理的依据,排斥遗嘱继承和法定继承的适用。
遗产的处理
【继承开始的时间和意义】
继承开始的时间的确定:①
继承从被继承人死亡是开始。死亡包括生理死亡和宣告死亡。②
互有继承权的数人在同一事件中死亡,不能死亡时间先后的,对死亡时间的推定:推定没有继承人的人先死亡;死亡人各自都由继承人的,如果这几个人的辈份不同,推定长辈先死亡;如果这几个人的辈份相同,推定同时死亡。
正确确定继承时间开始具有的意义:①
确定法定继承人的范围;②
确定遗产的范围;③
确定继承人的应继份额;④
确定放弃继承权及遗产分割的溯及力;⑤
确定遗嘱的效力;⑥
确定保护继承权的期间;⑦
确定遗产的权利归属。
【遗产的分割】
◎
遗产,是公民死亡时遗留的个人合法财产,是继承法律关系的客体,继承权的标的。
遗产的特征:①
时间上的特定性,即只能是公民死亡时遗留的财产;②
遗产的内容具有财产性和包括性;③
遗产范围上的限定性和合法性。
遗产分割的原则:遗产分割自由原则;保留胎儿继承份额的原则;互谅互让、协商分割原则;物尽其用原则。
被继承人的债务清偿。被继承人的债务范围:①
应交纳的税款;②
因合同之债发生的未履行的给付财务的债务;③
因不当得利而承担的返还不当得利的债务;④
因无因管理之债而承担的偿还管理人必要费用的债务;⑤
因侵权行为而承担的损害赔偿债务;⑥
其他应由被继承人承担的债务。
清偿原则:①
限定继承原则;②
保留必留份的原则;③
清偿债务有限与执行遗赠的原则;④
继承人连带清偿责任原则(共同继承人对被继承人的债务负连带责任)。
第六编
人
身
权
人身权概述
【人身权的概念和特征】
人身权:是民事主体依法享有的,以在人格关系和身份关系上所体现的、与其自身不可分离的利益为内容的民事权利。法律特征:
⒈
人身权是民事主体固有的权利。
表现:①
人身权的固有性。即人身权与民事主体存在的同期性。②
民事主体的无意识性。即无论民事主体是否意识到,人身权都客观地存在。③
人身权的专属性。即人身权不能让与或者放弃。
⒉
人身权是没有直接财产内容的民事权利。人身权仅以民事主体的人格利益和身份利益为客体。
⒊
人身权是与民事主体须臾不可分离的权利。
人格权,是维护民事主体的独立人格所必须具备的权利,是民事主体进入社会、发挥其创造性的基础。身份权中的亲权、亲属权是自然人生而取得的,但是配偶权、荣誉权、著作权却必须具备一定行为能力以后才能取得。
人身权的分类:①
人格权。包括:物质性人格权:身体权、健康权、生命权;精神性人格权:姓名权(名称权)、肖像权、自由权、名誉权、隐私权、贞操权、信用权、婚姻自主权、其他人格权。②
身份权。包括:亲属法上身份权(配偶权、亲权、亲属权);亲属法外的身份权(荣誉权、知识产权中的人身权)。
【人身权的权能】
人身权的权能:①
控制权。即民事主体以自己的意志对自身的权利客体进行控制的权利。②
利用权。即民事主体以自己的意志去利用人身权的客体,从事各种活动,以满足自身需要的权利。③
有限转让权。即权利主体对其部分权利的利用可适当转让他人的权利,这是利用权的有限延伸。如法人的名称权、肖像权。④
人身利益处分权。即权利主体对于自己享有的人身利益进行自主支配的权利。
人格权
【人格权的概念、特征和性质】
◎
人格权:是民事主体固有的,由法律确认的,以人格利益为客体,为维护民事主体具有法律上的独立人格所必备的基本权利。
◎
人格权的特征:①
人格权是民事主体固有的权利;②
人格权是法律确认的;③
人格权以人格利益为客体;④
人格权是维护民事主体独立人格所必备的权利。
◎
人格权的性质
⒈
人格权的自然属性。表现:①
人格权始终与民事主体相伴随而客观存在,不依民事主体的意志更无需民事主体为一定的行为去取得。②
民事主体只能享有这些权利,不得转让乃至抛弃这些权利。③
法律旨在确认、维护这种权利,而不能剥夺。
⒉
人格权的法定属性。表现:①
人格权如果没有法律的确认和保护,就会沦为空泛的口号。②
人格利益受法律确认和保护的范围,在不同的国家,以及同一国家的不同历史时期是不同的。③
人格权在本质上属于私权利,但是,作为法定权利,它受到包括宪法、及其它部门法的保护。
【一般人格权】
一般人格权:指民事主体基于人格独立、人格自由、人格尊严全部内容的一般人格利益而享有的基本权利。
法律特征:主体的普遍性;权利客体的高度概括性;权利内容的不胜枚举性。
一般人格权制度的功能:①
解释具体的人格权;②
产生具体的人格权(一般人格权是具体人格权的源泉,从中可以引伸出具体的人格权);③
补充具体的人格权。
一般人格权的内容:人格独立;人格自由;人格平等;人格尊严。
【具体人格权】
⒈
生命权:是以自然人的生命安全的利益为内容的一种人格权。
特征:客体是自然人的生命安全;内容是维护人生命活动的延续;保护对象是人的生命活动能力。
内容:生命安全维护权;生命力利益支配权。
⒉
健康权:自然人以身体外部组织的完整和身体内部机能的健全,使肌体生理机能正常运作和功能完善发挥,而维持人体生命活动为内容的人格权。
特征:具体内容是维护人体生理机能正常运作和功能的正常发挥(区别于身体权);维持人体的正常生命活动为根本利益(区别于生命权)。
内容:健康维护权(保持健康、排除不法侵害);劳动能力保有、利用和发展权;健康利益支配权。
⒊
身体权:自然人维护其身体安全,并支配其肢体、器官和其他组织的人格权。
特征:客体是自然人身体的整体;利益是自然人身体组织的完全性;内容是对身体组成部分的支配权。
内容:完整性身体保持权;对自己身体组织部分的支配权。
⒋
姓名权:是自然人决定、使用和依照规定改变自己姓名权利。内容:姓名决定权;姓名使用权;姓名变更权。
⒌
名称权:自然人以外的其他民事主体享有的决定、使用、改变、转让自己的名称并排除他人非法干涉的人格权。
内容:名称决定权;名称使用权;名称变更权;名称转让权。
⒍
肖像权:自然人享有的对自己肖像上所体现的以人格利益为内容的一种人格权。
特征:体现的利益主要是精神利益;肖像权还体现一定的物质利益;是自然人专有的民事权利;其客体即肖像,具有可重复利用性和再生性。
内容:肖像制作权;维护肖像完整权(禁止他人毁坏、修改及玷污);肖像使用权(决定是否使用、如何使用、何人使用)。
⒎
名誉权:民事主体就自身属性和价值所获得的社会评价享有的保有和维护的人格权。
特征:主体包括所有的民事主体;客体是名誉利益,即主体就自身属性和价值获得的社会评价和自我认识;不具有财产性,但与财产利益有关。
内容:名誉保有权;名誉利益支配权;名誉维护权。
⒏
自由权:法律规定范围内,自然人有依自己的意志进行活动,不受外来约束、限制和妨碍的权利。内容:行为自由权;意志自由权。
⒐
贞操权:是自然人基于保持性纯洁的品行产生的人格利益而享有的一种人格权。
特征:贞操权以性为特定内容;贞操权以自然人的贞操为客体;体现自然人在性方面的适当自由。内容:贞操保持权;反抗权;支配权。
⒑
信用权:主体基于自己的经济能力所获得的社会信赖和评价,而享有的保有和维持的人格权。
特征:信用权的主体具有多样性;信用权的客体具有单一性;信用权与财产权益紧密联系。内容:信用的维护、保有权;一定信用利益的支配权。
⒒
隐私权:自然人享有的对自己的个人秘密和个人私生活进行支配并排除他人干涉的人格权。
特征:专属性(仅为自然人专属享有);秘密性(客体即隐私,有秘密性,主体对隐私享有相应的不公开权);隐私权具有可放弃性。
内容:个人生活安宁权;个人信息和生活情报的控制、保密权;个人通讯秘密权;个人对隐私的利用权。
身份权
【身份权的概念与特征】
身份:民事主体在亲属关系及其他社会关系中所处的稳定地位,及由此所生的与其自身不可分离,并受法律保护的利益。
身份权:即民事主体因一定的资格、地位或从事某种活动的结果而发生的、为维护民事主体的特定身份所必需的人身权。
身份权在本质上是一种权利,但以义务为中心。权利人在道德和伦理的驱使下自愿或非自愿地受制于相对人的利益,因而权利之中包含义务。
◎
身份权的特征(身份权与人格权的比较)
⒈
相同之处:①
都为专属权(与民事主体的人身紧密相联,具有专属性和排他性)。②
同为支配权、绝对权(表现为权利主体对权利所体现的人身利益的支配)。③
都不具有直接的财产性质。④
人格权在人身权中占主导地位,身份权事实上以人格权为前提。
⒉
两者的不同:①
身份权与人格权的法律作用不同。人格权旨在维护民事主体的法律人格;身份权旨在维护民事主体以特定的身份形成的权利与义务关系。②
人格权是民事主体固有的;身份权是通过一定行为或事实取得或消灭。③
人格权是民事主体必备的权利;民事主体没有身份权,依然可以生存和从事各种民事活动。④
人格权的客体是人格利益;身份权的客体是身份利益。
【具体身份权——亲权】
亲
权
概念
是父母对未成年子女的人身和财产的管教、保护的权利。
特征
⒈
亲权是基于父母身份而取得的一种身份权,并且未成年人成年后,亲权也丧失。亲权因生育、收养、婚姻而产生。
⒉
亲权的权利义务具有统一性。父母对子女进行监督、管理既是权利又是义务。
⒊
亲权具有专属性。除非有法定事由,亲权皆为父母专有。
⒋
亲权是为了保护未成年子女利益而设定的权利。
⒌
亲权具有绝对性和支配性。
①
绝对性,即任何人不得随意侵害亲权人行使亲权。②
支配性,即对子女的人身和财产具有支配权利,可处分子女的财产和对子女的人身进行必要惩戒。
内容
⒈
人身照护权。
这是针对子女的身体享有的权利。包括:居所指定权;子女交还请求权;惩戒权;职业许可权;身份行为和身上事项的同意权、代理权。
⒉
财产管理权。
即父母为了未成年人的利益而具有得对未成年人财产的管理、使用、收益和一定的处分权以及代理、同意权。
【具体身份权——亲属权、荣誉权】
亲
属
权
概念
指除配偶关系、父母子女关系以外基于其他亲属之间的身份利益而产生的权利。
特征
①
亲属权是基于血缘或婚姻形成的亲属关系而产生的一种身份权。
②
亲属权具有派生性。其取得和消灭依赖于配偶权或亲权。
③
其效力具有补充性。只有当亲权、配偶权不行使或无法行使时,亲属权才得以实现。
④
亲属权主体具有一定范围的限制。
内容
①
抚养、扶养权。有负担能力的(外)祖父母对(外)孙子女有抚养义务,有负担能力的兄姐对未成年的弟妹有扶养的义务。
②
赡养权。成年子女对父母有赡养的义务;有负担能力的(外)孙子女对(外)祖父母有赡养义务。
③
代理权。
④
申请宣告失踪、死亡、申请宣告无民事行为能力或者限制民事行为能力权。
与亲权区别
⒈
权利主体不同。①
亲权:父母。②
亲属权:除父母之外的更广泛的亲属。
⒉
权利主体的相对人不同。①
亲权:未成年子女。亲属权:除包括子女在内更广泛的人。
⒊
权利内容不同。①
亲权:包含广泛的教养权。②
亲属权:亲属间的抚养、扶养、赡养。
⒋
当事人地位不同。亲权:强调父母的权利义务,子女无对等的权利。亲属权:地位对等。
荣
誉
权
概念
荣誉权,指民事主体获得、保持、利用荣誉并享有其所生利益的权利。荣誉是由特定国家机关或社会组织依照一定的程序授予一定主体的一种积极性的评价。
特征
①
荣誉权是一种身份权。
②
荣誉权的主体,是自然人、法人或其他团体。
③
荣誉权可因荣誉被取消而消灭。
内容
①
荣誉获得权。两个内容:获得荣誉的权利;获得因荣誉所生的利益的权利。
②
荣誉保持权。两个内容:民事主体对获得的荣誉归自己享有的权利;荣誉权以外的人负有不得侵害的义务。
③
荣誉利用权。荣誉权人可以利用其所获得的荣誉以获取利益。
荣誉与名誉区别
⒈
来源不同。①
荣誉:由国家机关或社会组织授予的评价。②
名誉:社会大众在日常生活中形成的对某一主体的评价。
⒉
性质不同。①
荣誉:积极的、正面的评价。②
名誉:评价有好有坏。
⒊
涉及范围不同。①
荣誉:仅对主体某个方面进行评价。②
名誉:综合性的评价。
⒋
表现形式不同。①
荣誉:按照一定程序给予的正式性评价,表现为一定的形式。②
名誉:自由、随意的评价,存在社会大众的心理。
⒌
取消的条件不同。①
荣誉:可以依一定程序予以取消。②
名誉:无法取消。
第七编
侵权行为
侵权行为概述
【侵权行为的概念与法律特征】
侵权行为:指行为人由于过错侵害他人的财产和人身权,依法应当承担民事责任的不法行为,以及以法律特别规定应当承担民事责任的其他侵害行为。
特征:①
是侵害他人合法权益的行为;②
是行为人基于过错而实施的非法行为,在特定情况下,行为人没有过错的行为可以构成侵权行为。③
是应当承担民事责任的行为。
【侵权行为的分类】
标准
类别及概念
法律意义
构成要件及归责原则
⒈
一般侵权行为。即行为人基于过错造成他人财产或人身损失的,并应由行为人自己承担责任的民事违法行为。
①
构成要件不同(具备侵权行为成立的全部要件;
||
无须具备一般要件,由法律直接规定)。
②
行为表现不同(行为人自己的行为并由自己承担责任;||
特殊的行为或自己行为以外的事实造成他人损害)。
⒉
特殊侵权行为。即由法律直接规定,无须具备一般侵权行为的成立要件,而必须就他人人身、财产损害负民事责任的民事违法行为。
侵权行为人的人数
⒈
单独侵权行为。即一人独自实施的、并由行为人独自承担责任的侵权行为。
⒈
共同侵权行为的构成要件,包括:
①
侵权行为的一般构成要件:行为的违法性;损害事实;主观过错;因果关系。
②
具备特殊的构成要件。即:加害人人数为二人或二人以上;多数侵权行为人之间在主观上有共同过错;
损害结果是同一的、不可分的。
⒉
后果不同。共同侵权行为的行为人之间承担连带责任。
⒉
共同侵权行为。即二人或二人以上的行为人,基于共同的故意或过失,侵害他人合法民事权益,由行为人承担连带责任的侵权行为。
侵权行为形态
⒈
作为的侵权行为。即行为人以积极的方式违反了不作为义务而致他人损害的侵权行为。
①
侵权行为的形态不同。
②
违反的义务的性质不同。
⒉
不作为的侵权行为。违反了某种作为的义务,没有实施或没有正确实施该义务所要求的行为而致他人损害的侵权行为。
侵权行为的归责原则及一般侵权行为的构成要件
【侵权行为归责原则的功能】
功能:①
据以确定行为人承担民事责任的根据和标准;②
对各个侵权行为规则起着统帅作用的立法指导方针;③
决定侵权责任的构成要件、举证责任的负担、免责条件、损害赔偿的原则和方法。
【过错责任原则、过错责任原则特殊适用方法——过错推定】
过错责任原则
概念和特点
过错责任原则:以行为人的过错作为归责的根据和最终要件。特点:
⒈
以行为人的过错(即加害人主观上具有故意或过失)作为责任的构成要件。
⒉
以行为人的过错程度作为确定责任的范围、责任形式的根据(如共同过错或混合过错)。
⒊
贯彻的是“谁主张,谁举证”的原则。受害人在主张加害人承担民事责任时,要举证证明加害人对损害的发生具有主观过错。在特定情况下,也采用举证责任倒置的方法。
历史理论背景
⒈
资本主义商品经济的迅速发展,要求经营者的生产积极性和创造性得以充分发挥。法律责任,是在最大限度内保障这种积极性和创造性的前提下,谋求社会生活的秩序和平衡。“过错责任”要求每个人只要尽到了注意义务,即可免责,最大限度地满足了这种需求。
⒉
自然法学的复兴和理性哲学的创立,为过错责任的重新确立提供了理论依据。他们认为行为只有作为意志的过错才能归责于行为人。
立法价值
⒈
过错责任原则的确立,为民事主体的行为确立了标准。它要求:①
行为人要尽到对他人的谨慎和注意,努力避免损害后果;②
每个人充分尊重他人的权益,尽量做到正当作为和不作为。
它为行为人确立了自由行为的范围,并体现了对个人尊严的尊重。
⒉
它有利于预防损害的发生。通过赋予过错行为以侵权责任,教育行为人行为时应谨慎、小心,尽到注意义务,努力避免损害的发生。
⒊
有利于协调“个人自由”和“社会安全”两种利益的关系,有助于良好道德风尚的发扬。
体现
《民法通则》规定,公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。
举证责任倒置,是指法律直接规定的侵权诉讼案件中,由侵权人负责举证,证明与损害结果之间不存在因果关系或受害人有过错或者第三人有过错承担举证责任。
过错责任原则的特殊适用方法——过错推定
概念
过错推定:为了保护相对人或受害人的合法权益,法律规定,行为人只有在证明自己没有过错的情况下,才可以不承担责任。如不能证明则要承担责任。
立法价值
⒈
在许多情况下,由于现有的科学技术水平和知识水平的限制,很难确定行为人是否有过错,为保护相对人的合法权益,需要借助于过错推定认定行为人具有过错。
⒉
加害人更了解损害发生的原因,让其承担举证责任有利于查清事实从而决定责任的归属。
特点
过错推定是过错责任的一种特殊形态。在构成要件及功能(制裁、教育、预防、确定行为标准)方面,过错责任与过错推定责任基本相同。两者的不同有:
⒈
举证责任分配(谁主张谁举证;||
被告证明自己没有过错或存在法定抗辩事由才可免责)。
⒉
过错轻重对责任的影响不同。
①
过错责任严格区分受害人的过错与行为人的过错,在混合过错中根据双方当事人的过错程度,确定双方各自承担的民事责任。
②
过错推定时,因过错本身具有或然性,因而难以确定过错的程度。故过错程度对责任大小及轻重没有影响。
在适用过错推定责任的一般侵权行为中,难以确定行为人的过错程度,故无法对受害人与行为人的过错程度进行比较。在适用过错推定的特殊侵权行为中,即使能够证明受害人对损害的发生有过错,也不能因此免除行为人的责任,除非损害完全是由受害人自己故意引起的。
【无过错责任原则、公平责任原则】
无过错责任原则
概念
不问行为人主观是否有过错,只要其行为与损害后果间有因果关系,就应承担民事责任。
特点
⒈
不以行为人主观上有过错为侵权行为的构成要件。
⒉
行为人的行为与损害后果间的因果关系是决定行为人责任的基本要件。
⒊
受害人不必举证证明行为人主观上有过错来支持自己的主张,行为人也不能以自己主观上没有过错来抗辩,法院在处理案件时也不必考虑行为人主观上有过错的问题。
⒋
无过错责任原则的适用范围由法律做出特别规定。
产生背景
⒈
现代工业社会是事故频繁的时代,这种事故多是在合法而必要的活动中,由难以发现的工业技术缺陷引起的,常具有频发性的特点,它造成损害极为巨大,受害者众多。
⒉
如果要求受害人举证证明加害人主观有过错,则非常困难,如果坚持过错责任,受害人的利益则得不到有力的保护,社会秩序难以安定。
立法价值
经济的高度发展必然带来许多无法预防的高度危险。如果适用过错责任原则,强调行为人的意志,则由于这些危险是行为人的意志难以控制的,加害人即可免责,因此会导致作为社会弱者的受害人的利益就遭受严重损失,社会公平难以实现。顺应这种需求,社会本位逐渐取代个人本位,法律开始强调对弱者利益的保护,强调对社会利益的保护。
法律要求作为既得利益者的企业,应当为经营风险带来的损害承担责任,无论其是否有过失。
立法体现
《通则》规定无过错责任原则及其适用范围:高度危险作业;动物致人损害;环境污染;等。
公平责任原则(衡平责任原则)
概念
当事人双方对损害的发生均无过错,法律又无特别规定适用无过错责任原则时,由法院根据公平观念,责令加害人对受害人的财产损失给予适当补偿,由当事人合理分担损失的归责原则。
特点
⒈
适用:双方当事人都没有过错的情况;侵害财产权的案件。
⒉
它基于公平观念来确定责任归属的。
⒊
公平责任原则是在法律没有特别规定适用无过错责任原则,而适用过错责任原则又会导致显失公平的情况才予以适用的,是这两种归责原则的补充。
立法
价值
目标:平衡当事人之间的财产状况和财产损失,并对损失在当事人之间进行平衡。
立法体现
⒈
在无行为能力人、限制行为能力人致人损害时,虽然监护人证明其已尽到监护职责而没有过错,但只能适当减轻而不能完全免除其民事责任。如果无行为能力人、限制行为能力人有财产,则应从其财产中支付赔偿费用。
⒉
正当防卫超过必要的限度,造成不应有损害的,应当承担适当的民事责任。
⒊
因紧急避险造成损害,如果危险是由自然原因引起的,紧急避险人不承担民事责任或承担适当的民事责任。
【一般侵权行为的构成要件】
一
般
侵
权
行
为的构
成要
件
行为违法性
概念
行为人没有法律依据的情况下,侵犯了民事主体的合法权益,则该行为即为侵权行为。
认定
凡是侵害了他人的民事权利或受法律保护的民事利益的,原则上可以认定为违法行为。但是,有违法阻却事由的,则应当排除其违法性。
损害事实的存在概念
指因一定的行为或事件,对他人的财产或人身造成的不利影响。
特点
⒈
损害是侵害合法权益的结果。合法权益有:法定权利、法定权利以外的合法利益。
⒉
损害具有可补救性。
⒊
损害的确定性。含义:
①
损害是已发生的事实,或虽未形成实际的财产损失但对他人权利的行使构成妨碍;②
损害是实际存在而非主观臆测的;③
损害是对权利和利益的侵害,此种事实能依社会一般观念或公平意识加以衡量。
分类
⒈
财产损失。即因侵害权利人的财产权和人身权而造成受害人经济上的损失。分类:
①
按侵害对象,分为:对财产权益本身造成的损害;因侵害他人的生命健康权而造成的财产损失;因侵害他人的姓名、肖像等人格权而造成的财产损失。
②
按性质,分为:直接损失(积极损失、实际损失),即既得利益的丧失或现有财产的减损;间接损失(消极损失),即可得利益的损失或未来财产的减少。
⒉
人身伤亡。即加害人的不法行为侵害他人生命权、健康权,致受害人伤残、死亡。
⒊
精神损害。行为人侵害公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权等,使公民产生恐惧、悲伤、怨恨、绝望、羞辱等精神痛苦,及公民神经受到损伤等。
⒋
公民生命健康权以外的人格权受到侵害
违法行与损害后果间的因果关系
概念
就侵权行为法上的因果关系而言,可分为:①
责任成立的因果关系,即可归责的行为与损害结果间的因果关系。它是作为侵权责任成立要件的因果关系。②
责任范围的因果关系,指可归责的行为与赔偿范围间的因果关系。
主要学说
关于责任成立要件的因果关系的主要学说有:①
行为原因说;②
过错原因说;③
违法行为原因说。侵权责任成立的因果关系,应是致害行为与损害结果之间的因果关系。
认定
认定因果关系的学说有:①
条件说;②
原因说;③
相当因果关系说。本书采用相当因果关系说,即认为某一原因仅于现实情况发生某种结果时,还不能断定有因果关系,须依一般理念,在有同一条件存在就能发生同一结果,才能认定该条件与该结果有因果关系。
行为人主观上有过错
学说
关于过错有三种学说:①
主观说;②
客观说;③
综合说。本书采用综合说,即认为过错既是一种心理状态(即应受非难的主观心理状态),又是一种行为活动。
形态
⒈
故意,行为人预见到自己的行为可能发生某种不利的后果,而希望或放任该不利后果发生的主观心理状态。
⒉
过失,指行为人应当预见自己的行为会引起某种不利后果的发生,而由于疏忽没有预见或虽已预见但轻信能够避免的一种主观心理状态。
过失分为:①
重大过失(违反普通人的注意义务,以一般人的注意义务为判断标准)。②
具体轻过失(违反应与处理自己事物相同的注意义务)。③
抽象轻过失(违反善良管理人的注意义务。这种过失是抽象的,以客观上应不应该做为标准)。
共同侵权行为
【共同加害行为】
◎
共同加害行为:指两个或两个以上的行为人基于共同的故意或过失侵犯他人的合法权益从而造成损害的行为。
◎
共同加害行为的特征:①
主体的复数性。共同侵权行为的主体为两个或两个以上的自然人或法人。②
行为的关联性。表现:各共同侵权人各自实施了加害行为,并且这些加害行为指向同一对象;各共同加害行为之间联合起来,共同造成了损害结果,构成了损害结果发生的原因。③
各加害行为人具有共同过错(包括故意、过失或两者的混合)。④
结果的单一性。共同侵权人实施的多个侵权行为造成同一损害结果,该结果是不可分的。
◎
共同加害行为的构成要件
⒈
主体要件。共同加害行为的主体,为两个或两个以上的民事主体。
⒉
主观要件。
关于共同侵权行为的主观要件的学说:①
主观说。主观说又分为:“意思联络说”和“共同过错说”。②
客观说。客观说又分为:“共同行为说”和“关联共同说”。
“共同过错说”更为可取,因为共同侵权行为属于一般侵权行为,其归责基础在于行为人主观的共同过错性。①
各共同加害人在主观上的共同过错,使加害行为成为相互关联的整体,共同成为损害结果的原因,并决定了共同侵权行为的损害结果具有整体的不可分割性。②
共同加害人主观上具有共同过错,是加害人之间承担连带责任在道德上的基础(连带责任较单独责任而言,还带有惩罚的意味)。
⒊
客观要件。各共同加害人实施了共同的加害行为,各加害行为之间互相联系、互相配合、互相作用,形成一个有机的整体,共同造成损害结果的发生。
◎
共同加害行为的法律后果
共同加害人对受害人承担连带责任。共同加害人的连带责任是法定责任,不因加害人的内部约定而改变,受害人也无权免除部分共同侵权行为人的责任。
就加害行为人内部而言,他们承担的是按份责任,即各加害人在内部按照其过错的大小、行为的作用力等确定各自应当承担的份额。
【共同危险行为】
◎
共同危险行为(准共同侵权行为):指两个或两个以上的民事主体共同实施了有侵害他人权利的危险行为,并造成实际损害,但不能判明损害是由何人造成的侵权行为。
◎
共同危险行为的特征:①
加害人难以确定,数人实施的危险行为都有可能造成损害结果的发生。②
适用过错推定原则,法律推定数人对损害的发生均有过错,数人的危险行为对于损害结果的发生均有因果关系。
◎
共同危险行为的构成要件
⒈
主体必须是两人或两人以上。
⒉
客观方面的要件。包括:①
数人共同实施危险行为;②
共同危险行为都有可能造成损害的发生;③
损害结果不是共同危险行为人全体所致,而是由其中一人或数人的危险行为造成的,但是该人不能确定。
⒊
主观方面的要件。包括:①
实施危险行为的数人在主观上应有共同过错,这种过错通常表现为过失。②
这种过错通常以推定的形式存在。只要行为人能证明自己不是真正的加害人即可免责。
◎
共同危险行为的民事责任:①
共同危险人对其行为承担连带责任。②
各共同危险人内部按照平均分担的方法确定各自应承担的责任。
特殊侵权行为8种
【产品缺损致人损/
高度危险致人损害
/
污染环境致人损害的侵权行为】
产品缺损致人损的侵权行为
产品缺损致人损的侵权行为
概念
指产品的制造者和销售者,因制造、销售的产品造成他人人身或财产损害应承担民事责任的行为。
特征
①
侵权行为多发生在商品流通领域。
②
因为产品自身存在缺陷而造成使用者人身或财产损害。
③
侵权人承担无过错责任。
构成要件
⒈
产品有缺陷。
⒉
人身、财产遭受损害的事实。
⒊
须有因果关系。①
确认因果关系,一般由受害人举证。须证明:缺陷产品被使用或消费;使用或消费该缺陷产品导致损害的发生。②
对高科技产品致人损害的侵权,理论上认可有条件地适用推定因果关系理论(该缺陷通常可以造成此类损害)。
归责
实行无过错责任(严格责任)原则。即只要产品有缺陷,对消费或使用者有不当危险,使其人身或财产受到损害,则该产品的产销各环节的人,就应当承担损害赔偿的责任。
高度危险致人损害
高度危险致人损害
概念
指因从事对周围环境具有高度危险作业造成他人损害所应承担的民事责任的行为。
构成要件
①
行为人须从事对周围环境有高度危险的作业(即损害有难以避免的可能性)。
②
这种危险作业必须有损害后果。
③
损害后果与高度危险作业活动之间有因果关系。
归责
适用无过错责任原则(如果能证明损害是由受害人故意造成的,不承担民事责任)。
污染环境致人损害
污染环境致人损害
概念
指污染环境造成他人财产或人身损害而应承担民事责任的行为。
构成要件
污染环境致人损害侵权行为,以行为人违反国家保护环境防止污染的规定为前提。
归责
一般适用无过错责任原则。但法律有例外规定(《海洋环境保护法》的规定)。
工作物致人损害的侵权行为
工作物致人损害的侵权行为
概念
在土地上以人工建造的房屋和其他设施,因设置或保管有欠缺,以致发生倒塌、脱落而造成他人损害,由其所有人或管理人承担赔偿责任的行为。
(建筑物上的悬挂物、搁置物造成损害的侵权行为,与此同)
构成要件
①
须为土地上的由人工营造之物。
②
须有设置或保管的欠缺。
③
须因建筑物或其他设施的欠缺而使他人受到损害。(既可以是直接的原因也可以是间接的原因;既可是造成损害的独立原因,也可是共同原因之一)
④
须没有免责事由(即证明自己没有过错)。
归责
适用过错推定原则。所有人或管理人能够证明自己没有过错的,可以免除民事责任。
饲养动物致人损害的侵权行为
饲养动物致人损害的侵权行为
概念
因饲养的动物造成他人人身或财产损害而依法由动物饲养人或保管人承担损害赔偿责任的行为。
构成要件
⒈
须为饲养的动物造成的损害。
⒉
是动物独立动作造成的损害。
⒊
没有免责事由。免责事由包括:①
因受害人过错造成损害的,饲养人或管理人可免除责任;②
第三人过错造成损害,第三人承担责任。
归责
适用无过错责任原则
无(限制)民事行为能力人致人损害的侵权行为
无(限制)民事行为能力人致人损害的侵权行为
特征
①
无(限制)民事行为能力人造成他人损害的,应由监护人承担责任。
②
监护人如果能证明自己尽了监护职责的,可以根据实际情况减轻其民事责任。
③
如果无(限制)民事行为能力人自己有财产的,首先应由本人的财产赔偿,监护人只补充不足部分(如果单位是监护人的,可以除外)。
构成要件
①
是由无民事行为能力或限制民事行为能力人所为的行为。
②
是无(或限制)民事行为能力人自己独立的行为,对他人造成损害。
③
无(或限制)民事行为能力人的损害行为,须在客观上具有违法性。
④
监护人承担责任,不以过错为条件。
无(限制)民事行为能力人,是无意思能力(或意思能力不完全)的人,自然不能承担民事责任。法律规定被监护人造成他人损害的,由监护人承担责任(因为监护人怠于行使监护职责)。但是,监护人尽了监护责任的,可以适当减轻其民事责任
归责
①
对监护人适用公平责任原则,即监护人尽了监护职责,也应承当责任。
②
监护人承担补充责任。即造成他人损害的无(或限制)民事行为能力人有财产的,从本人财产中支付赔偿费用。不足部分由监护人适当赔偿,但单位担任监护人的除外。
【工作物致人损害
/
饲养动物致人损害
/
无(限制)民事行为能力人致人损害】
【地面施工致人损害的的侵权行为
/
职务侵权行为】
地面施工致人损害的的侵权行为
地面施工致人损害的的侵权行为
概念
在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等,没有设置明显的标志和采取安全措施造成他人损害的,施工人员应承担民事责任。(侵权行为的方式,是不作为)
构成要件
①
施工地点是在公共场所、道旁或者通道上等有人通行处。
②
必须是进行坑井等地下施工。
③
没有为保证行人安全设置明显的标志和采取其他必要的安全措施。
④
造成他人损害后果。
⑤
安全措施的欠缺与损害后果之间有因果关系。
归责
适用过错推定原则。
职务侵权行为
职务侵权行为
概念
国家机关或国家机关工作人员,在执行职务的过程中侵害他人合法权益并造成损害的行为。
特征
①
行为主体的特定性。
②
行为的特殊性(侵权行为同执行职务的行为相联系)。
③
承担责任范围的限制性。
构成要件
构成要件:①
主体是国家机关或国家机关工作人员。②
职务侵权行为必须发生在执行职务中。③
侵权行为必须违反了执行职务应当注意的义务。④
须侵害他人的合法权益并有损害后果。⑤
职务侵权行为与损害后果之间有因果关系。
归责
严格的过错推定责任原则。国家机关不得以自己或其工作人员没有过错而主张免责。
侵权责任
【侵权责任的概念与特征】
侵权责任:指行为人违反法律规定的义务而应当承担的法律后果。侵权责任的特征:
①
侵权责任,是因违反法律规定的义务而应承担的法律后果。(违约责任是违反当事人自行约定的义务)。
②
侵权责任具有强制性。表现:它是行为人对国家所应负的责任,并以国家强制力作保障;侵权责任的形式、范围,都由法律明确规定,而不允许当事人协商改变。
③
侵权责任主要是财产责任,但不限于财产责任。
④
侵权责任的主体具有广泛性。一般是行为人自己,特殊情况下,可能是与损害无关的人,甚至可以是无民事行为能力人。
【损害事实】
损害事实,指一定的行为致使权利主体财产权、人身权受到其侵害并造成财产利益和非财产利益的减少或灭失的客观事实。
损害事实包括两大类:对财产权利的损害事实;对人身权利的损害事实
【侵权损害赔偿的概念、特征】
侵权损害赔偿,指加害人因侵权行为造成他人财产或人身损害,依法应承担的以给付金钱或实物补偿受害人所受损害的民事责任。
特征:①
赔偿的基础,是赔偿义务人实施了侵害他人财产和人身的侵权行为。②
赔偿的目的,是在保护受害人的同时制裁加害人。③
赔偿的范围,既包括财产损害赔偿也包括精神损害赔偿。
【侵权损害的赔偿原则】
⒈
全部赔偿原则。
赔偿范围确定的依据,是受害人所受财产损失的多少、精神损害的大小。全部赔偿包括:对受害人造成的财产损害(直接损害、间接损害)、对受害人造成的精神损害。
这一原则主要决定于损害赔偿制度以补偿受害人的损失为目的。
⒉
限定赔偿原则。在特殊侵权行为的场合,如果实现全部赔偿,可能因赔偿数额巨大而使加害人不堪重负,因而实行限定赔偿原则。
⒊
惩罚性赔偿原则。该原则主要决定于抑制加害人侵权行为的目的,多施行在产品责任中。
⒋
考虑当事人经济状况原则。如果加害人应当全部赔偿但又无力全部赔偿时,不得不在其赔偿能力限度内进行赔偿。
⒌
衡平原则。该原则指加害人对侵权事实的发生没有过错或者双方当事人对侵权事实的发生均无过错的情况下,应当由双方当事人公平、合理地分担损失。
【损害事实及其赔偿——对财产权利的损害事实及赔偿】
对财产权利的损害事实及赔偿
对财产权利的损害事实及赔偿
对财产权利的损害事实
侵权形态
侵害财产权的主要形态:侵占财产、损坏财产。
损害事实
(直接损失和间接损失)
⒈
直接损失。
即受害人现有财产的减少。加害人不法侵害受害人的财产权利,致使受害人现有财产直接受到损失。
⒉
间接损失。即受害人未来可得利益的减少。
间接损失的认定:①
间接损失是未来可得利益,而不是既得利益;②
丧失的这种未来实际利益是具有实际意义的,是必得的利益;③
这种可得利益必须是在一定范围内的,不得在逻辑上无限制扩展。
对财产权利造成损害的赔偿
对直接损失的赔偿
一般坚持全部赔偿的原则。
按照《通则》的规定,叫做折价赔偿,就是将被侵害的财产计算出实际减少的价值,按照实际减少的价值进行赔偿。
对间接损失的赔偿
⒈
首先确定间接损失的赔偿场合。根据损害赔偿的基本原理,赔偿间接损失在于受害人确因侵权行为而丧失了可得的利益。
《民通则》规定,“受害人因此受到其他重大损失时,才应当赔偿损失。”
⒉
对间接损失的计算,首先要计算间接损失的价值。
【损害事实及其赔偿——对人身权利的损害事实及赔偿】
对
人
身
权
利的损
害
事
实
及
赔
偿
对人身权利的损害事实
人格利益损害
▲
人格利益损害:即加害人损害他人的人格权所造成的损害事实。分为:
⒈
有形损害。包括:①
自然人的身体、健康受到损伤和生命丧失。②
自然人为抑制伤害以及发生死亡时的后事处理等支出费用。③
伤残者的误工损失、护理伤残者的误工损失、丧失劳动能力或死亡引起的被伤亡者扶养的人的抚养费损失。等等
⒉
无形损害。包括:①
无形人格利益(姓名、名誉、隐私等)的损害。②
一般人格利益的损失。③
受害人的精神创伤和痛苦。
身份利益损害
▲
身份利益损害:即侵害身份权所造成的损害事实。
包括:①
亲情关系的损害(使父母与未成年子女之间的亲情受到损害)。②
财产利益的损失(使父母不能履行对未成年子女的抚养义务)。③
精神创伤和痛苦。
对人身权利损害的赔偿
财产损害赔偿
⒈
致人伤害的损害赔偿。财产赔偿的内容包括:①
医疗费;②
与医疗有关的交通费和伙食补助费;③
误工减少的收入(受害者本人及护理人员误工减少的收入)。
⒉
致人伤残的损害赔偿。除了赔偿上述费用外,还须赔偿:①
残废者生存期间的生活费;②
靠其扶养的人的生活费;③
残废用具费。
⒊
致人死亡的财产赔偿。包括:①
死者治疗期间的医疗费和有关支出;②
死者治疗期间误工而减少的收入;③
丧葬费;④
死者生前扶养的人的生活费。
精神损害赔偿
概念
精神损害:即加害人的侵权行为对民事主体精神活动的损害。包括:①
生理上的损害。②
心理上的损害。③
精神利益的损害(侵害民事主体的精神利益)。
性质
⒈
法律上的依据。《通则》规定,公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,法人的名称权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。
⒉
理论依据。①
精神损害赔偿主要是以财产作为对损害的救济手段(因为在各种救济手段中,最根本最有力救济受害人的手段应当是得到金钱上的赔偿)。②
精神损害赔偿的基本功能是填补损害。
范围
⒈
予以赔偿的受侵害的权利范围。▲
《通则》仅规定侵害姓名权(名称权)、肖像权、名誉权、荣誉权的受害人可以要求精神损害赔偿。
司法解释将生命权、健康权、隐私权、自由权、信用权、贞操权等纳入到精神损害赔偿的范围内。没有纳入赔偿范围的人身权有:一般人格权、身份权。
⒉
予以赔偿的受损害的利益范围。▲
精神损害赔偿的范围包括:精神利益的损害赔偿和精神痛苦的损害赔偿。
⑴
精神利益的损害,包括:①
精神利益损害所引起的直接财产损失。②
精神利益中所包含的财产因素的损失(如公司的名誉权受到侵害)。③
生理上的痛苦。
⑵
精神痛苦的损害,指受害人在心理上产生的不良心态。
确定原则
西方国家的原则有:①
酌定原则;②
比例赔偿原则;③
标准赔偿原则;④
固定赔偿原则;⑤
限额赔偿原则。
【确定损害海赔偿数额时应适用的规则】
⒈
过失相抵规则。
过失相抵规则,即受害人对损害的发生或扩大也有过失的,可以适当减轻或免除加害人的赔偿责任的法律规则。
适用条件:①
受害人主观上有过错。②
受害人的过错行为,是损害发生或扩大的原因之一。③
受害人有过失相抵的能力(对损害的发生或扩大有识别能力)。
立法理由在于行为人只应对自己的过错承担责任。
⒉
损益相抵归责
损益相抵规则,即受害人基于同一原因受到损害并受有利益,在决定损害赔偿时,将所受利益从全部损害额中抵消的法律规则。
在侵权责任场合,其适用情形为:①
毁损残存物;②
因损害免于支付而节省的费用;③
以恢复原状的方法赔偿损害时新旧物价值的相抵。
不适用损益相抵规则的情形:①
赠与财产不能相抵;②
基于亲属法上的特殊身份所获得的利益不能相抵;③
保险赔偿金不能相抵;④
国家、企业发放的抚恤金、退休金、军人转业费不能相抵。
【侵权责任的免责事由】
侵权责任的免责事由:指针对原告的诉讼请求,被告得以免除或者减轻侵权责任的合法事由。
◎
表:侵权责任的免责事由
免责事由
概念特征或要件
正当理由
依法执行职务
作为抗辩事由的依法执行职务必须具备的条件:①
须有合法的根据或者合法的授权。②
执行职务的行为合法。③
执行职务的行为是必要的。
正当防卫
正当防卫,指为了使公共利益、本人或他人的财产或人身免受正在进行的不法侵害而对行为人本身采取的防卫措施。
紧急避险
紧急避险,为了防止公共利益、本人或他人的合法权益免受正在遭受的紧急危险,不得已而采取的损害另一种较小利益的行为。
受害人同意
不违背法律及公序良俗的情况下,受害人事前明确表示愿意承担某种不利的后果。(刑法上不可以)
外来原因
受害人过错
受害人对于损害的发生或扩大具有过错。
第三人过错
第三人对于损害的发生或扩大具有过错。
不可抗力
不能预见、不能避免并不可克服的现象。
—
END
—
第五篇:民法学
自然灾害救助问题
一、背景链接
2011年,南方持续大旱;2010年,舟曲泥石流;2009年,冬小麦主产区30年一遇的严重冬春连旱;2008年,南方冰冻雨雪灾害;2008年,举世震惊的四川汶川地震;2007年,淮河流域发生了仅次于1954年的大洪水;2006年,第8号台风“桑美”......中国是一个气象灾害和自然灾害频发的国家,其中气象灾害占自然灾害的71%,地震灾害占7%,海洋灾害占8%,农林牧生物灾害占6%,其他灾害占8%。而气象灾害中,旱灾排在首位占53%,洪涝灾害位列第二占28%,风雹8%,冷冻7%,台风4%。
自然灾害已经给中国的经济造成巨大损失,据中国气象局透露,1990年-2000年,造成人员伤亡4500人,经济损失占GDP的3.4%,2001年-2008年,自然灾害造成的损失占GDP的2.8%,已经严重影响了经济的发展。
面对种种自然灾害的发生,中国政府相关部门虽然也在努力地推进灾害救助工作,但在巨大的损失和公众质疑面前,灾害救助工作仍然面临着许多亟待解决的问题和困惑。
二、事件观点
1、灾害救助面临的问题
我国灾害社会救济制度经历了无数的考验,在灾害来临时发挥了巨大的作用,为灾区的救济和重建发挥了重要的作用。但是在由于各种因素,我国的灾害救济制度依然还是存在很多不足。
一是救灾法律制度不健全。现行的救灾工作指导规范中,多是以部长令或政府行政命令的形式出现的,这些命令和行政条例是没有较高的法律效力的。这些法规重视灾后救济,轻视灾前的预防和应急机制的建立,对灾害社会救济提供的帮助是有限的。
二是缺乏完善统一的国家救灾管理体系。中央政府目前尚没有对灾害统一管理的机构,财政部也没有设立专项的减灾基金,这极大的影响了我国减灾工作的深入发展。三是缺乏完善的灾害社会救济志愿者制度。我国在灾害社会救济志愿的实践尚处于空白。设立灾害救援志愿者制度,可动员全社会的力量参与救灾,弥补救灾力量的不足。对救灾志愿者进行防灾救灾培训,也是全面安全教育的好途径,更有利于形成互爱的良好社会风尚。四是救灾监督机制尚不完善。当前存在一些截留、挪用、挤占、侵吞、浪费、贪污救灾款物以及弄虚作假、营私舞弊等各种违法犯罪行为,说明尚未发挥有限救灾款物最大效益的重要保障。在一些受灾区域存在着挪用专款的现象,尽管这些情况的发生主要是由于个别干部利欲熏心,以身试法所致,但也反映出救灾款物的监督机制还有待于进一步完善。
三、事件对策措施 未来,自然灾害发生的概率和风险有进一步增大的趋势。这样的实际情况对我国的灾害救济提出了许多的要求,需要进一步的完善。
一是各级政府要进一步提高管理水平和应急能力。只有各级党委、政府在部署工作时充分考虑各种可能发生的情况,认真制订相应预案,一旦灾情发生,才能有序进行抗灾救灾,把受灾损失减少到最低限度。
二是要建立救灾资金多元投入机制。要在加大政府救灾投入,发挥财政主渠道作用的同时,广泛发动社会力量,拓宽救灾资金和物资筹集渠道,建立社会化救灾资金投入体系,使灾害救助工作更具开放性。
三是要尽快建立综合减灾管理体系。建议成立由政府及公安、消防、军队、信息、气象、地震、防汛、交通等职能部门共同组成的防灾减灾体系,建立中央和本地区的救灾物资储存、调拨和紧急配送系统。四是要加强灾害救助的资金管理。各级政府要加强救灾款的使用管理,明确救灾资金的使用范围,制定救灾资金“专款专用、重点使用”的原则,规范救灾款物基层发放程序,做到发放救灾捐赠款物政策公开、数额公开、程序公开、结果公开。五是要建立救助物资仓库网络。各地特别是经常发生自然灾害的地区都要积极落实救灾储备制度,建立了救灾物资仓储设施,开始储备救灾物资。救灾物资储备管理制度的建立,在紧急安排灾区群众生活方面发挥着不可替代的作用。
公车选自主品牌
【背景链接】
一年来,中国自主品牌汽车一路败退,市场份额接连下滑,寸土寸金的领土拱手让人。限购和优惠政策的取消,成为产品竞争力本就不强、品牌议价能力低的自主品牌一退再退、难见好转的导火索。
2月24日,政府在危机中首次向自主品牌伸出援手。在工信部发布的《2012党政机关公务用车选用车型目录(征求意见稿)》(下称“《目录》”)中,我国25家企业412款车型入选,全部为自主品牌车型。
《目录》的“终极版”出台前,各级政府仍在观望,有的地方甚至出现抢购合资品牌车的现象;公务车采购政策不统一、难落实,还有许多需要进一步厘定、规范的条款。
【原因分析】
2012年2月,在中国汽车工业协会例行的信息发布会上,董扬回答记者的提问时指出,中国自主品牌汽车份额下跌的深层原因是自身产品竞争力不强、品牌议价能力低,中国汽车自主品牌面临的形势在未来一段时期可能不会有好转,而且会越来越严峻。自主品牌的危机从2011年初便开始显现。限购政策出台、小排量汽车购置税优惠政策取消,直接影响自主品牌汽车市场。2011年4月前后,国家工信部和中国汽车工业协会曾召集各车企领导座谈,了解自主品牌面临的形势。【影响】 地方采购
在市场销售过程中,他们遇到的情况大致可以分为三类,第一类是较为严格地遵从现在的政策导向,优先考虑自主品牌作为公务车;第二类是回避、拖延,以各种理由不按照目录执行;第三类是明确表示,按照地方的采购目录,而地方采购目录与《目录》不一致,有些车型甚至超出了《目录》。
甚至有一些机关单位开始集中采购合资品牌汽车,希望在《目录》执行之前完成对合资品牌车的购置。【预测】
《目录》能最终落实吗? 党政机关单位在选择公务车时,首先考虑的是品牌,其次是当地的政策导向,再次才是车本身的质量和服务。这就意味着,在以往的推销过程中,合资品牌往往作为公务购车的第一选择,自主品牌需要付出更多沟通和服务上的努力才能够挤进这一行列。公共采购还是人在操作,地方党政机关各部门想要用哪个牌子的车,只要符合国家对于价格、排量和车型的政策,即使选用外资品牌,地方政府采购中心也没有异议。【难题】
①关键是对于《目录》的贯彻落实,严格按照《目录》来操作执行,此次政策对自主品牌要真的发挥作用。
②公务车监管措施对“领导干部”的概念。如果一般公务车不包括领导干部用车,那么,领导干部用车将不受《目录》的限制,领导干部用车被独立于公车监管政策之外。(根据2011年3月,财政部印发的《党政机关公务用车预算决算管理办法》,公务车是指党政机关用于履行公务的机动车辆,分为一般公务用车、领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。领导干部用车,是指用于领导干部公务活动的机动车辆。一般公务用车,是指用于办理公务、机要通信等公务活动的机动车辆。)公务车分类的模糊,给公务车“国产化”留下了太大的机动操作空间,想通过“领导干部模范带头”争脸面、带动市场的自主品牌们,恐怕要失望了。③自主品牌劣势和地方保护
政府公务用车采购“看不上”自主品牌,还是与其本身的车型、档次和品牌有关。由于缺乏中高端车型,再加上品牌的积累较浅,自主品牌之前很难入采购人员的法眼。
各级政府出台一个自己的协议供货商目录,目录不统一,又导致品牌力较弱的自主品牌很难在异地开拓市场。
④公务用车有限,无法救市。
全国各地情况大同小异,自主品牌在公务车市场的效率少则上千辆,多则上万辆,自主品牌在整个公务车的份额不足20%,而公务车市场仅占国内汽车市场份额的2%。即使公务车全部采购自主品牌,依然不能托起自主品牌未来的发展,自主品牌面临的形势不会因此就发生大的改变。
【专家提议】
中国自主品牌汽车要成功,必须要从态度上重视,从战略上有科学长远的规划,重视合作,而且零部件和相关产业要强,要有海外战略
一是政府的支持,政府要在符合WTO规则的前提下支持自主品牌轿车,政府官员还应该带头使用自主品牌轿车;二是全国人民的支持。恳请大家以更多的平常心看待轿车产品,把它看成仅是一种交通工具,更注重性能价格比,给自主品牌轿车以公平的消费环境。残疾人乘火车票半价非一部门能实施
【背景链接】针对残疾人乘坐火车享受半价票优待的提议,铁道部日前书面回复,称无能力承担更多票价优惠。11月9日,记者从铁路部门获悉,每列火车将至少预留5张残疾人专用火车票。该举措有望在11月底前实施,具体实施日期尚未确定。【具体分析】作为弱势群体的残疾人乘坐火车等公共交通工具享受优惠政策和便利条件是文明社会成熟的标志之一,也是文明发展的必然形势,这一点毋庸置疑。不过,铁道部以无力承担残疾人半价票优惠为由拒绝残疾人乘坐火车半价票政策其实并非假话,实际上就是如实。一方面铁道部对于全国千万大学生给予了半价票优惠,并且客运基准票价率的确十几年没有调整,始终实施低运价政策,利润有限。另一方面铁道部门由于高速等建设扩张,的确也无能力再让利给消费者。
当然这不是说,残疾人半价票乘火车的优惠政策就不能实施,关键是不能依靠和指望铁道部一个部门单兵突进,而是要协同作战,共同推动。
首先,立法确定残疾人半价票乘火车的优惠政策,以法律形式明确规定残疾人享有这项优惠权利,而不是模糊的规定应当给予残疾人乘车优惠和便利。按照当前法律政策,铁道部没有义务必须给予残疾人半价票的优惠政策,铁道部可以实施这项优惠政策,也可以不实施,实施是恩惠,不实施不违法。
其次,实施残疾人乘坐火车半价票优惠政策,政府应当给予补贴政策。很多人拿残疾人乘坐公交车享受半价票或者免票优惠与乘坐火车不享受半价票比较,看上去很有道理,都是乘坐公共交通工具,但是忽视了残疾人乘坐公交车半价票的前提条件,就是公交车得到政府的补贴,亏损部分由政府补贴弥补,才保证了残疾人乘车半价票政策的落实。从这个角度说,要让残疾人乘坐火车也享有半价票优惠,财政就必须出钱,对铁路系统给予一定的补贴,不能让铁路独自承担残疾人半价票乘车带来的经济损失。再次,各级残联部门必须看好门、把好关,严格发放残疾人证,避免假残疾人泛滥。事实上随着残疾人享有的国家政策和优惠待遇越来越多,不少地方残联存在滥发和乱发残疾人证的现象,不少不是残疾人的人群通过各种关系领取了残疾人证。最后,对于享受半价票乘坐火车优惠政策的残疾人应当进一步细化,应当只让一二级的重度残疾人享有半价票优惠,三四级的轻度残疾人不应当享受。众所周知,残疾人分为好几个等级,轻度残疾人与普通人差别不大,具有劳动动力,有固定工作,有经济收入来源,对于这类人群可以不给予半价票的优惠政策。对于那些重度残疾人,对于失去劳动力,没有收入来源的残疾人应当给予半价票优惠。总而言之,指望铁路部门独自承担残疾人半价票优惠政策的经济负担不现实,也不可能实现,必须依靠多部门合作,尤其是财政资金的补贴的进入,否则很难实现残疾人乘火车享受半价票。事实上铁道部的每列火车将至少预留5张残疾人专用火车票的新规定本身就是一种进步和改善,是在目前实际能力条件下对民意的善意回应,实质上透露出铁道部有心实现残疾人半价票政策的意愿,只能无力而已。房产调控问题
今天是三八国际劳动妇女节,全国两会会场内外的女性角色受到大家的热切关注。女性的身影活跃在两会的每个会场,各展风采,引人注目。昨日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛在参加十一届全国人大五次会议云南代表团审议时,代表党中央向参加两会的女代表、女委员和女工作人员,向全国各族各界妇女同胞致以诚挚的祝福和节日的问候。今年两会房产市场调控仍是社会关注的热点。温家宝总理在政府工作报告中提到,中央将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设,严格执行并逐步完善抑制投机、投资性需求的政策措施,进一步巩固调控成果,促进房价合理回归。继续推进保障性安居工程建设,在确保质量的前提下,基本建成500万套,新开工700万套以上。这些利好消息不仅彰显了中央坚持房地产调控政策不动摇的决心,也引起了人大代表、政协委员、网民及媒体的广泛讨论。
【2012年省考申论热点:房产市场调控问题 人大代表观点】
全国人大代表陈忠林说,为防止富人趁机“揩油”,亟待建立与保障房申请、分配、使用相配套的一系列制度,包括申请者财产公示查询、作弊渎职者严厉惩处以及保障房资源利用效益最大化。
来自贵州的全国人大代表黄榜泉说,总理报告专门强调保障房的分配问题,切中百姓关注焦点。保障性住房分配一定要保证公平、公开、公正,在网络、街道办进行公示,包括分配前公开统计情况、分配时公开家庭收入情况、分配后公开名单等,分配过程“全透明”,接受全社会的监督。
“房价上涨的趋势控制住了,但房价并没有下降,还未回归到理性价格。” 全国人大代表马之庚在审议《政府工作报告》时谈到,调控房地产,就要有效抑制投资、投机性购房。他建议,国家调控房地产市场,应做好顶层制度设计,对基本住房需求之外的购房,加快实施房产税。
连任三届的全国人大代表、富润控股集团董事局主席赵林中呼吁,“适当放宽首套房首付比例及贷款利率。”因为“这些刚性需求者90%属于社会中低收入者,利率上浮、首付比例增加直接影响其整个家庭的生活质量”。
【2012年省考申论热点:房产市场调控问题 政协委员观点】
全国政协7日下午举行主题为“政协委员谈保障性住房建设和管理”的记者会,多位政协委员都对目前备受争议的空置房问题发表了看法。
上海社科院城市与房地产研究中心主任张泓铭指出,“不合理的空置原因就是因为投机问题。这是由于房地产市场过热,房价不断上涨,很多人把房地产作为增值、保值、发财的对象,每个人并不是自己要住,也不是买了出租给别人住,只是等它升值以后抛售造,最终成了空置现象。”
经济学家李稻葵也针对当前部分二线、三线城市存在大量空置房的现象发表了评论,“不是说这个房子里面住了一半的居民,而是整栋地空置,甚至没有完成。”他说,局部地区确实存在供给大于需求的情况,因此需要关注相关地区房地产开发商资金重组的问题,以及地区过剩住房的处置问题。
【2012年省考申论热点:房产市场调控问题 新闻媒体观点】
过去一年,中央打出调控房价“组合拳”,效果已初步显现,特别是加大保障房建设,让中低收入者拍手称快,但这项涉及千万人福祉的民生工程在申请、分配、使用、质量等方面问题频现。因此,在今年的“两会”上,房产市场调控仍是媒体关注的焦点。
在各类两会民意调查中,“房产市场调控”均位居关注度前列,根据人民日报政治文化部和人民网联合展开的网民最为关注的十大热点话题调查显示结果,“房价调控”跻身前五,而在新华网“2012两会调查”的22个选项中,“房产市场调控”也始终名列前茅。截至3月8日13时,在新浪微博的微博搜索中输入“房价调控”和“保障性住房”关键词,分别有944,861条和287,460条结果,显示出“房产市场调控”话题在微博平台上也引起了网友的高度关注。
同时,地方媒体也对“两会”后房产市场价格走向颇为关注。全面解读物权法申论标准表述 什么是“物权”:
“物权”,这个法律术语听起来有些陌生,但其实与我们每个人都息息相关。小到一粒纽扣、一个茶杯,大到一栋房屋、一座矿山,这些物都要分你我,定名分,归主人,如此方可止纠纷,息争斗,平是非,稳秩序。
物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括所有权、用益物权和担保物权。所有权指权利人依法对自己的不动产和动产享有全面支配的权利。用益物权指权利人依法对他人的不动产或者动产享有占有、使用和收益的权利,比如土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权。担保物权指是为了确保债务履行而设立的物权,包括抵押权、质权和留置权;当债务人不履行债务时,债权人就担保财产依法享有优先受偿的权利。什么是“物权法”:
物权法从起草到修改,从征求意见到最后审议通过,跨越了13个春秋,其间历经全国人大常委会七次审议,大小修改100多次,并广泛向社会各界征求了上万条意见,其时间跨度之长、吸纳意见之多、立法决策之慎,堪称空前。2007年3月16日,它终于在十届全国人大五次会议上以高票通过表决并将付诸实施。它的制定,不仅是一个博采各方智慧、凝聚全民共识的立法过程,也是一个普及法律知识的过程;不仅是近年来推进科学立法、民主立法的典范,也是我国法治社会建设的一座新的里程碑。
物权法是我国社会主义民法典的核心内容,对于维护社会主义基本经济制度、完善社会主义市场经济体制具有重要意义,与人民群众的根本利益也息息相关。
物权法主要回答了三个问题:
一、物属于谁,谁是物的主人;
二、权利人对物享有哪些权利,他人负有怎样的义务;
三、怎样保护物权,侵害物权要承担哪些民事责任。实施“物权法”的重要性:
一、物权法用法律条文的形式对人民群众通过辛勤劳动获得的合法财产进行了确认,并规定了所有权人的排他的权利。人民群众对自己的物可以充分行使占有、使用、收益和处分的各项权利,其他任何人都不得非法干涉,所有侵犯人民群众所有权的行为都违反了物权法,责任人无论是国家、集体还是其他个人,都要承担相应的法律责任。比如,警察可以在车站、广场、公路、街道巡逻检查,但不能随便进入居民住家,如果要进入,必须得到房主的许可或者持有搜查证,否则就是违法的。
二、物权法特别强调对人民群众物权的保护,使人们切实感受到了“无救济就无权利”这一法律谚语的精髓所在。物权法完善了权利保护的手段,规定侵害物权的,除承担法律规定的民事责任外,还应当依法承担行政责任、刑事责任;明确了对物权归属或内容有争议的可请求确认权利。物权法加强了对农村土地相关权利的保护,明确土地承包经营权是用益物权并规定农民土地承包期满可继续承包,还确定了土地的合理利用制度以及对征收集体所有土地的征收补偿等等。物权法维护了广大业主的权利,规定业主的建筑物区分所有权,明确住宅建设用地使用权期满后自动续期,还对小区内的车库、车位的归属,业主委员会的职能,业主和物业服务机构的关系等作了规定。物权法还明确了对作为弱势群体的被征收人、被拆迁人的权利保护,指出征收、拆迁应遵守法律规定的权限和程序并依法足额支付补偿费用,针对现实生活中经常出现的征收补偿不到位、侵占补偿费用的行为,物权法规定,任何单位和个人不得贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收补偿费等费用,违反规定的要依法承担法律责任。
三、物权法通过确认和保护财产,进一步鼓励人们去创造更多的财富。有了物权法这一整套对人们合法财产予以确认和保护的完整法律,人民群众就如同吃下了一颗“定心丸”,势必会产生更加强烈的投资信心、置产愿望和创业动力,从而推动经济社会的不断发展。从总体上看,物权法几乎对人们在民事生活中涉及动产和不动产关系的点点滴滴、方方面面都作出了详细的规定,为广大人民群众维护自身权利、追求幸福生活提供了全面的法律保障,有利于他们自身劳动积极性的进一步发挥,有助于他们创造出更加丰富的物质财富。如何贯彻实施好“物权法”:
2007年3月23日,物权法审议通过之后仅一个星期,中共中央政治局进行了第四十次集体学习,内容就是关于制定和实施物权法的若干问题。胡锦涛总书记在这次集体学习时强调,要认真学习全面实施物权法,开创建设社会主义法治国家的新局面。各级党委和政府要从坚持依法治国基本方略的高度,充分认识制定和实施物权法的重大意义,认真实施好物权法。这次集体学习物权法,充分反映了党中央对这部维护社会主义基本经济制度、维护最广大人民群众根本利益的法律的高度重视,为我们学习、贯彻实施好物权法指明了方向。
一、牢固树立物权观念。推行法治,观念先行。要通过多种途径,提高广大干部群众对物权法的认识,充分认识依据宪法和法律对国家、集体和私人的物权给予平等保护的重大意义,牢固树立依法平等保护和正确行使财产权利的物权观念,为实施物权法营造广泛的社会思想基础。
二、加强物权法的宣传和普及工作。要在全社会深入宣传制定和实施物权法的重要性和必要性,深入宣传物权法的立法主旨、基本内容和各项规定,为实施物权法营造良好的舆论氛围。要利用实施物权法的有利时机,在全社会广泛倡导全体公民学法辨是非、知法明荣辱、用法止纷争,增强依法行使权利、履行义务的公民意识。
三、抓紧制定修改配套的法律法规,加快完善相关法律制度。物权法作为民事基本法律,它的有些规定有待于配套法律法规予以贯彻落实,包括抓紧研究制定加强国有财产管理、完善私有财产保护、完善征收征用的法律法规等。同时,要配合物权法的实施,着眼于保障权利、维护秩序、促进竞争,抓紧建立健全民商法律制度,发挥民商法律制度在推动社会主义市场经济发展、促进社会和谐方面的重要作用。陈光标“暴力慈善”
陈光标,江苏人,任江苏某公司董事长。被媒体称为“中国首善”。有过多次慈善”壮举”,如自己组织慈善团队赴日救灾、在云南灾区派钱后与村民举钱合影、在贵州开演唱会向观众发猪羊。他高调的慈善的行为引发了大家的关注,赞誉有之,认为他为中国富豪做出了榜样;反对有之,代表性的观点认为这是一种慈善的暴力行为,即以牺牲受赠人的尊严来获得自己的满足。是一种给慈善的倒退。但陈光标认为他是想通过这种高调的方式让大家关注慈善,让更多的人参与慈善捐赠中来。事实上,他的每次举动确实带动了很多富豪捐赠。无论怎样,陈光标的慈善之举被广受关注,还是凸显了中国慈善事业发展面临的很多问题。【标准表述】
[问题]
此事件凸显慈善事业一大发展中面临的问题是:
慈善意识较为薄弱。很多人认为慈善事业是政府的义务和责任,慈善捐赠是富人们的事情,慈善价值观难以形成,必然然影响到我国民间慈善捐赠事业的发展。此外,还有两大主要问题:
第一,法律法规不健全。我国慈善机构的认定、注册、管理、监督,公益事业的产权、融投资、转让等实际已经发生的问题,都没有法律可以参照。
第二,监督管理不到位。当前,由于监管不力,透明度不高,使得我国慈善善款流向不明,公信力出现危机。
[对策措施]
第一,加强慈善立法,提供法制依据。立法机关应颁布相关的法律,使我国慈善事业的发展有法可依。因此建议政府尽快制定《慈善事业条例》,从法制上规范慈善事业的性质、地位和原则。
第二,建立多元监管体制,提高慈善公信力。
一要行政监督。政府既要有完备的约束机制来规范慈善事业的运作。
二要社会监督。社会监督包括社会舆论、民间评估机构及公民个人监督等。
三要内部监控。慈善机构要完善自身内部管理监督程序。
第三,加强宣传教育,提高社会责任感。积极利用报刊、杂志、广播、网络等途径,以人们喜闻乐见的形式大力宣传慈善文化,梳理慈善典型,鼓励全民参与慈善活动,培养公众及企业的社会责任感。
能源短缺,燃眉之急 今年夏天,留给人们深刻印象的不应只有赤日炎炎和历史最高记录的高温天气,更深刻的还应有破天荒的拉闸限电的“电荒”。人们纷纷躲进防空洞,提出“将空调温度调低一度,早关 一小时”的口号,从上至下破共抗电荒的难题。这种用电告急的情况不仅仅只存在于浙江,据统计全国22个省市地区都有不同程度的供电缺口、拉闸限电的情况。而短缺的能源也不仅仅只限于电,油、水等生活生产的必备能源均在全国各个地区有不同程度的短缺。“怎么会电不够用?”,“怎么会有电荒?”人们普遍产生了心理疑问。经济繁荣发展了,人民生活奔小康,怎么会出现这种生活必需品的短缺?一时间能源问题不仅仅局限于党和政府规划考虑的范围,也成为普通百姓茶余饭后讨论的大事情。能源究竟为何会短缺呢?究其原因,可以从以下几方面进行分析论述。
其一,我国生产技术的落后,使我国企业生产的单位产值能耗远远高于国际平均水平。作为一个大国,虽然资源的绝对量高,但就某种能源以及就人均资源占有量来看,我国是十足的能源小国。经济发展对能源需求的日益增长,经济增长方式的尚未成熟,原有的粗放性高能耗的生产方式在我国当今的社会经济生活中仍有深刻烙印。因此当前的电荒油荒也许就是此种不科学的生产方式带来的恶果,亦是对人们的一次警示:转变生产方式,加大科技投入迫在眉睫。其二,人民生活方式的不科学。浪费水、电的情况在我国寻常百姓的生活中乃是普遍现象。环保意识的淡漠,可持续性发展观念的尚未树立.生活方式及观念的落后等,使得我国居民使用能源的方式在西方发达国家人的眼里近乎奢侈和浪费。另一方面,对资源滥取滥用,对环境的肆意破坏,使得我国的环境在经济发展的同时也日趋恶化。试问经济如何能在此空中楼阁中长久地发展。其三,国际环境的变化。我国的国际原油储备量低,但消耗量高。能源危机亦是在全球范围内普遍存在,国际石油价格的波动,直接冲击我国的经济增长。霸权主义强权政治以及旧的国际经济秩序的影响,使得国际能源的分配不均,有的过剩有的短缺,如何应对此种特殊的国际环境,如何更好地分享国际资源,已成为我国缓解能源短缺的一条重要渠道。
而能源作为经济发展的物质基础,人民生活的基本保障,是关系到我国的国计民生的战略问题。能源问题的长期存在,不仅会影响到中国的经济建设,亦会影响到社会安定,引起人民的某种恐慌,为避免由“电荒”引起的“人荒”,应从宏观和长远的观点来研究和把握,制定出符合中国国情的能源发展战略。
其一,提高生产的科技含量,转变经济增长方式,坚持走经济效益好、科技含量高、资源消耗低的集约型增长的经济发展道路,加强对应用性科学技术的研发和提高科技成果转换率,积极寻求新的生产方式和新的能源如风能、太阳能、核能的高效利用及新型材料的替代。坚持贯彻“科技是第一生产力”的策略,从根本上提高经济发展的质量。其二,转变人们的观念,包括作为生产者和消费者的双重角色定位。生产者在生产时要秉持低能耗高效率的观念,消费者在日常生活中要节电节水,如反复利用自来水,将每一单位能源的利用率达到最高,从而以最低的消耗寻求最高的产出。要树立全民的可持续发展的观念,将保护环境资源的观念根深蒂固地植根于人心并在日常的行为规范中体现出来,形成良好的社会风气。其三,积极寻求国际上的合作。在全球化发展的今天,国与国之间既是竞争者亦是合作者,解决这一全球性的问题,更应依靠国际间的互助共进,如我国当前的积极开拓国际市场,签订多个石油合同和协议就是很好的尝试和突破。总之,在解决能源短缺的问题上,应坚持经济效益和社会效益的结合、当前利益和长远利益的结合、局部利益和整体利益的结合,将经济增长和能源、重要原材料、交通运输等实际条件衔接起来,以形成最佳的发展方式。
最后,在强调可持续发展的今天,在追求经济发展现代化的今天,我们的着眼点不应仅限于每年GDP增长的机械数字,更应透过数字,看到其内在的实质增长方式和存在的问题,从而深化和升华“现代化”的含义--经济增长的现代化、人民观念的现代化、生活方式的现代化。保证经济发展的“能源”不竭。
立足本国,放眼全球,走可持续发展道路
煤炭告急,矿井事故;油品涨价,排队限量加油;错峰用电,电力短缺。一年里,我们的眼里、耳中充斥着许多类似的字眼,仿佛一夜间,百姓的生活不那么轻松了,近些年的资源过度开采,能源消耗浪费严重的后果终于使快速发展的中国经济停顿了一下。
难过之余,我们也要反思一下:这样的情况发生、发展对我们的经济,对我们当代人的影响,乃至对于下一代的影响该如何避免,总不能眼睁睁看着各种危机充斥报章,影响生活。解决的方法是存在的,那就是综合考虑,追求经济、社会、环境的协调发展,走新型发展的道路。我们的政府已经指出了一条解决问题的道路,这也给近些年的片面追求GDP增长,不顾一切搞建设的各地的决策者们敲响了警钟,同时也给烧得过热的经济增长论降了点温。经济增长的本意是为了满足人民日益增长的物质文化需要,扩大国家的财政能力,增强我们国家的综合国力,可唯经济论恰恰就把“综合”这两个字给忘了。于是各地污染不断,事故层出,人民的生活受到了极大的影响。党中央国务院及时提出了综合发展的思路,给发展的方向作了调整。具体来讲,我们的发展思路还是要适合国情,立足国内,放眼世界,走可持续发展的道路。
首先,立足本国的实际情况,针对我国人多地少,经济发展不均衡的实际,在发达地区发展能耗少、附加值高的高新产品,在欠发达的中西部地区发展适应当地特性的生产和装备,而不是全国省市一窝蜂地全都用“机械、电子、汽车、化工”等几大支柱来定位本地的发展,走差异化的道路。这样,可以减少能源的过度消耗,减少物资跨地区流通的压力,减少无谓的浪费。这里关键是各地区要认清自己的发展优势,错位思考,优势互补,不走盲目竞争的老路子。
其次,放眼全球,本着“拿来主义”的思路充分利用国外的资金、技术、资源、人力来发展本地区的经济,而不是闭门造车,一味埋头苦干,相反应该巧干、好干。基于此,我们一是要改善政府的管理,营造良好的投资环境。二是要集中优势力量,首先发展自己的特色产业,也就是所谓的“家有梧桐树,引来凤凰栖”,有了竞争优势,才能带来好的经济效益,引来外部世界的关注。三是要注意本地区的综合发展,在国家宏观政策的指引下,协调各种资源,而不是“竭 泽而渔”。
第三,走地区合作的道路。我国的特点是地区差异大,无论是人力资源、资源禀赋还是资源利用度等软环境都有较大的差距,因此各地的经济发展也有高低起伏。可是从协调、可持续发展的思路来看,我们不能不闻不问,简单地任由发展,而是要通过行政的、金融的、法律的手段鼓励地区间互相合作,不搞“地区主义”,在政府层面加强财政经济支持,优势产业互补,在民间层面,地区间可以利用劳动力价格、生产技术能力等各方面的差异发展合作关系,建立工业、贸易、经济的往来,甚至可以用干部交流学习的方法增加软环境的改变力度。最后,作为中央政府,长期以来一直采取的是鼓励经济发展,不主张甚至忽视人们其他方面需要的思路。因此,哪怕有时是很好的政策措施,但在执行过程中往往有了变化,甚至有的地方采取极端的做法来发展经济,而没有考虑社会的整体环境。因此,在政策层面上中央应加强政策、法规的制定,就干部或地区的考评而言也可以调整方法,更多地减少刚性,增强量化的细致程度。按照党的“十六大”的要求,“以人为本,求真务实”,使我国的发展朝着协调、可持续的方向发展。作为政府更多地应该按照市场经济的要求,既要全国一盘棋统筹考虑,又要按照 实际的市场情况,允许各地按照市场的要求配置资源,唯有此,我们的发展才会更加健康、稳定。
新的发展观已经确立,我们当前的工作就是要充分利用各种机会,协调各种资源,合理快速地发展我们的经济,而不是因噎废食,就此停顿下来,那反而是过犹不及了。人才的选拔
一、背景链接
人是生产力中最活跃、最关键的要素。“十二五”的美好蓝图能否实现,中国能否在下一个五年中交出精彩答卷,离不开人才的支撑。基于此,党的十七届五中全会特别强调,深入实施人才强国战略,建设人才强国,为实现全面建设小康社会奋斗目标奠定坚实人力资源基础。你对“如何选拔优秀人才”有什么看法?
二、答题框架 营造尊重人才、人尽其才、才尽其用的社会环境,亟需打掉人才成长、发展中的“拦路虎”,形成有利于科学发展的选人机制、用人机制。
1.要“任人为贤”,不要“任人唯亲”,形成正确的用人导向。一个健康、向上的社会,应该“英雄不问出身”。如果我们的大学生走上社会时,比拼的不是 能力,而是“爸爸”;如果我们的干部提拔时,比拼的不是业绩,而是“后台”,就会“裙带纠结”,“山头林立”,造成“万马齐喑”的严重后果。“选贤任能也 是革命”。坚决纠正选人用人上的不正之风,坚持“任人唯贤”,选人“五湖四海”,事业才会兴旺发达,人民才会心情舒畅。2.既要“上得去”,又要“下得去”,拓展人才流动的空间。
“上得去”,指的是为社会的中下层精英创造“脱颖而出”的条件,打开“上升通道”,让人们真正地感受到“知识改变命运”、“奋斗改变人生”,形成尊重知识、尊重人才的良好风尚。“下得去”,指的是已经“上去”的人才,能够不忘根、不忘本,能够从基层来、到基层去,运用自己的知识和力量,改变农村、山区、边疆的落后面貌。现在,优秀的人才“上不去”,上去了的人才又不肯“下来”,很难形成“万马奔腾”、人尽其才的良好局面。
3.选人用人,是最大的导向。在人才选拔任用上,进一步体现民主、公开、竞争、择优原则,防止德才偏失、用人不公,才能用当其时、人尽其才。深化干部 人事制度改革,扫除人才流动中区域、城乡、部门、行业、身份、所有制的“羁绊”,才能卸掉人才身上的“枷锁”,迎来人才俊彩星驰的崭新时代!4.要“从上看”,更要“从下看”,让群众有“发言权”。在选人用人上,注重组织部门和各级领导“从上看”,更要注重社会公论、群众公认,注重群众 “从下看”。邓小平曾一针见血地指出,有些企业和单位,群众自己选出的干部,“很快就作出了成绩,比单是从上面指定的干部合适得多。这样的事实,难道还不 能使我们猛醒吗?”只有充分尊重群众的知情权、选择权,选拔出来的领导干部才能真心地赢得群众的信任和支持,才能团结一致向前走、向前看。从良法走向善治
【背景链接】
2012年政府工作报告提出,全面贯彻依法治国基本方略,尊重和维护宪法和法律的权威,严格依法行政,坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究、粗暴执法、渎职失职和执法腐败等行为,切实推进依法行政、建设法治政府。
2004年3月,国务院发布《全面推进依法行政实施纲要》,提出用10年时间“基本实现建设法治政府的目标”。
8年来,法治政府建设全面推进,为经济社会发展提供了可靠的保障;离“基本实现建设法治政府的目标”还有两年时间。尽管法治政府建设已取得很大成绩,但面对新形势、新问题,还有很多工作要做,还有很长的路要走。【标准表达】 [权威引述] 依法行政是现代政治文明的重要标志。贯彻依法治国基本方略,推进依法行政,建设法治政府,是我们党治国理政从理念到方式的革命性变化,是我国政治体制改革迈出的重要一步,具有划时代的重要意义。各级政府和所有工作人员要牢固树立法治观念,严格遵守宪法和法律,严格依法办事,不断推进法治政府建设取得新成效。(温家宝总理)[原因] 处于转型期的中国,社会结构和利益格局面临着深刻调整,部分地区和一些领域的社会矛盾突出,呼唤依法治理,使人民生活更加有序、和谐;一些地方政府尚存在执法不公、行政不作为乱作为现象,需要进一步加强法治建设,强化对行政权力运行的监督和制约。[措施] 第一,坚持群众参与,科学决策。政府的权力来自人民、为了人民,对人民负责并受人民监督。因此切实反应民生诉求、集中民智、反映民意,才能形成科学、实用、有效的政策,引入由专家、政府、群众三方合力参与的决策评估机制,发挥人民群众的主观能动性,让政策真正服务于民。
第二,加大程序制约,规范执法。加强制度规范,保证程序制约,用程序压缩权利滥用的空间,让执法人员必须做到有权必有责、用权受监督、侵权要赔偿,才能切实保护公民权利。第三,加强监管力度,力求长效。依法行政是为民服务的过程,一方面必须自觉接受群众监督,把群众满意与否作为行政工作的标尺,把评判执法质量优劣的尺子交给群众;另一方面,建立以行政首长为重点的行政问责制度。凡发生有令不行、有禁不止、行政不作为或乱作为等违法违纪行为的,严肃追究行政首长及相关人员的责任。人口老龄化
【热点背景】
当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。随着我国3次生育高峰和人均寿命的延长,老年人口呈现快速增长局面。从2011年到2015年,我国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿,老年人口比重将由13.3%增加到16%。人口老龄化是我国经济社会发展必须认真应对的重大课题。
2011年4月,胡锦涛在政治局集体学习时强调,要完善社会保障和养老服务体系,切实应对人口老龄化,培育壮大老龄事业和产业。2011年9月,国务院发布了《中国老龄事业发展“十二五”规划》指出,我国人口老龄化进程将进一步加快,老龄事业发展任重道远。要努力实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的工作目标。【考点分析】
一、问题及其成因
1、我国人口平均寿命延长(超过73岁)、现有出生率下降,客观加速了我国步入老龄化社会的进程;随着城市进程加快和庞大的流动人口迁出,我国农村老龄化问题突出,加速了发展的不平衡。
2、“未富先老”是中国老龄化的最大特点。老年人口数量的增加,使劳动力年龄结构、人口赡养比结构等发生重大变化,极大影响了社会消费结构、产业结构的调整;社会负担日益加重,老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随,社会保障资源面临巨大压力,对社会管理、公共服务和财政提出新的要求。
二、基本对策
1、按照“政府主导、社会运作、统筹城乡、规范管理”的指导原则,完善养老政策体系。加快形成以居家养老为基础,社区养老为依托,机构养老为补充的社会化养老工作格局。
2、加快推进养老保险制度建设,完善基本医疗保险制度。
3、完善老龄产业政策。鼓励社会资本投入老龄产业,促进康复辅具等特需产品开发,加大老年旅游市场开拓,培育壮大老年用品消费市场。
4、加强老年精神文化生活。鼓励创作老年题材的文艺作品,兴建老年大学。搭建社区服务平台,重视发挥老年志愿者作用,不断探索“老有所为”的新形式。
5、加快建设老年医疗服务设施,大力发展社区养老中心,鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行管理。
6、健全老年法律、维权机制,做好老年人法律服务工作。多种方式开展宣传尊老爱老,推动社会好风尚的形成。【精彩论述】
人口老龄化是社会发展的一个客观规律,本身无所谓 ‘好’或‘坏’。“高龄化”主要是人口自然变动的结果,而“空巢化”则主要是人口机械变动(人口流动)的结果。
与国外老年人相比,中国的许多老年人不富裕,是弱势群体。所以必要的保障制度必须健全。中国要迅速从现收现付制的泥潭中走出来,变成有弹性的基金积累制,化解“未富先老”的危机。
要有专业养老院,对老人提供专业服务,让专业的养老院与社区相结合,让社区也走向专业化,将专业化的老人服务与家庭服务结合起来。
我们要倡导中国社会的传统美德——孝文化,因为这种建立在血缘关系上的情感需要是无可替代的。
农民工维权
【背景链接】农民工的合法权益最根本的就是公民的基本权利,即公民权。在我国,公民权主要包括:经济性权益,有报酬权、收益权、同工同酬权、就业机会均等权、社会保障权、社会福利权等;社会性权益,有自由择业权、劳动安全保护权、子女平等受教育权、职业技能培训权、劳动争议处理权、休息权、休假权等;政治性权益,有人格权、人身自由权、参与社会管理权等。
问题之一:劳动权益屡遭侵害。第一表现就是就业受限制。长期以来的城乡二元体制使城市劳动力市场被人为地分割为正式市场和非正式市场。绝大多数进城务工的农民只能在非正式市场寻找就业机会,从事的是城市人不愿干的“脏、累、粗、险”的工作。随着近年来城市下岗工人的增多,城市就业压力加大,对原来不愿意做的一些工作,现在城市人也开始加入竞争的行列中来,一些城市又从保护本地人就业的角度出台了禁止和限制外来人口。
第二表现在于取得合理劳动报酬的权利遭到侵害。表现在:一是同工不同酬,农民工虽然从事的与城市人同样的工作,却拿着不一样的报酬;二是加班不给加班费或少给加班费;三是拖欠甚至拒付工资。
第三表现是社会保险和福利待遇、文化生活没有保障。在现实生活中,农民工的社会保险和福利待遇普遍没有保障。这些不公平的遭遇都源于城乡二元体制下社保政策不够完善。而看电视、打扑克是农民工的主要休闲方式,城市一些文体设施门槛较高,未能向他们免费开放。第四表现是工作生活环境恶劣,缺乏劳动保护。有的用人单位为了降低生产成本,不注意改善工作环境,不给农民工配发必要的劳动保护用品,导致农民工工作的安全隐患多,职业病发病率较高。因此产生的工伤、职业病都是农民工权利遭侵害的频发环节,也是维护农民工权益的难点。
问题之二:政治权益难以实现。第一政治权利不能实现。由于长年在外,有的地方村委会选举有60%以上的农民工没有回乡参加过选举。第二是人格及人身自由受到侵害。每当遇到劳务纠纷时,农民工成为被侮辱的对象,辱骂、搜身、挨打的现象时有发生。有的用工单位为了防止农民工中途辞职、偷拿东西,随意扣押身份证及工资,限制离开厂区及经营场所。问题之三:社会权益得不到尊重。一来农民工子女得不到良好的教育。由于城市里公办学校需要缴纳高额的借读费,农民工很难承担。二来休息休假的权利往往得不到保证。农民工普遍反映劳动超时现象严重。不少个体、私营及涉外企业经常让员工加班加点,即使国家法定节假日也不放过,法律规定的加班时限及报酬对这些企业来说形同虚设。
[事件链接]12月5日,在贵州省遵义市打工的4名农民工因急于赶往火车站返家,无奈接受遵义10路公交车司乘人员开出的“议价”车票:原本1元坐全程的票价,因为他们提了四个大旅行包,车票变成了30块钱。此事被微博网友称为“史上最贵公交车”,并引来多位遵义市民自发代为讨要说法。
2011年底,关于农民工讨薪问题呈现了两个画面:一是某县一个工地,3名男子讨薪未果爬上塔吊准备跳楼,最终被消防员救下;二是在一家民营企业打工的田绍清等21名农民工被欠薪6.9万元久拖不结,河南省高院院长一经过问,欠款者立时兑现。
【标准表述】近年来,国务院、人力资源和社会保障部、国务院农民工工作联席会议以及各地政府采取了多种措施保障农民工权益,农民工的各项保障也得到了改善。虽然如此,地方上一些企业、工地包工头仍然冒天下之大不韪,屡屡侵犯农民工权益,农民工的其他各项公民权利也没有得到充分的重视。
[深入分析] 农民工权益得不到保障和农民工缺乏法律知识和维权意识淡薄有直接的关系。农民工在进城务工时不知道自己有哪些权利,也没有主动维权的意识,当权益遭到侵犯时,往往选择息事宁人。有的农民工想维权,但不知道怎么去维护。
农民工的权益得不到有效保障和市场及社会因素有关。从劳动力市场看,我国劳动力供大于求的状况决定了农民工在劳动力市场上的廉价地位。从社会因素看,劳动力市场上农民工是处于不利地位的。加上有些农民工因为自己是农民,在心理上已经默认自己的工资比城市工人低,对住房、医疗、子女受教育等待遇便不做过多奢望。农民工权益得不到和制度不完善也有关系。一方面现行的劳动法在保护农民工权益方面仍然存在盲点;另一方面一些地方政府在处理企业与农民工的关系时,过于迁就企业的利益。同时有些地方有关执法人员对农民工表现出执法不公、执法不严的现象。
农民工权益得不到维护还和社会保障体系不完善有关。随着社会保障制度的逐渐确立,城市市民已基本实现了社会保险,而农民工往往不在保险对象之列。农民工不仅随时可能面临失业的危险,而且由于没有社会救助系统的支持,农民工一旦失业只有选择回老家。记者了解到,城市里的各种保障,包括失业、培训、养老等基本上都不包括外来务工人员。[措施]农民工维权,当务之急一方面司法机构需要尽快健全这方面的法律法规,加大加强对拖欠工资的企业和个人的惩罚力度;另一方面职能部门也需要执行得力,要严格按照法律法规执行使命,绝不手软,以示惩戒。只有切实落实这些措施,才能釜底抽薪解决根本。具体来讲,要从以下几方面入手:
首先,我们必须更新陈旧的观念,对农民工有一个新的认识。我们在政治和法律上,要给予农民工公正待遇,打破沿袭多年的“城乡分割”的观念与传统。对一些贡献突出的农民工,要创造条件提高他们的政治地位,让更多的农民工成为各级人大代表、政协代表、工会代表。其次,要在现有的基础上完善相关法律和制度。可以对涉及到农民工权益的法规和制度进行一次全面的修改和完善,以适应更好更快地保障农民工权益的需要。例如,在农民工权益保障法规方面,我们要改革户籍管理制度、劳动就业制度、社会保障制度、教育培训制度,使农民工有和城市工人享有同样的权利。
再次,地方政府要提高依法执政的水平,提高服务水平。一方面,劳动部门和行业主管部门要相互配合,共同构筑一个农民工权益保障的法制环境。加强对农民工权益受损问题突出的民营企业和重点行业如建筑、服务行业的劳动执法力度。另一方面,政府职能部门要对外出务工的农民进行跟踪服务,加强与输入地有关政府部门的联系,积极做好农民工的维权服务。最后,建立工会组织,形成相应的制约机制。农民工权益得不到及时有效保障的一个重要原因是由于企业和农民工之间缺乏一个进行有效沟通平台。农民工权益易受侵害一个重要因素是农民工作为个体太分散,缺乏自己的维权组织。成立企业工会并加强对企业工会的管理、引导,则可以更好地发挥企业工会在维护农民工权益方面的作用。这个平台主要是政府、工会对企业的监督、协调、制约。交通安全问题
【背景链接】2011年10月7日下午四点左右,滨保高速天津界内发生一起重特大交通事故。一辆山东籍小轿车撞上了一辆河北籍大客车,导致大客车侧翻,被高速公路上的护栏从中间插穿,分为上下两截。经初步核实,事故已经造成35人死亡,19人受伤,死伤者大多数是河北唐山学院的学生。仅仅在10月7日当天,在天津、河南、安徽就发生了三起重特大交通事故,这三起交通事故,有两起和高速公路有关,有两起与超载有关,也都和超速有关。【标准表述】数月来发生的几起交通意外已经让国人对于交通安全失去了信心。飞机失事、动车脱轨、地铁追尾、公交车自燃等等。如果,肇事车辆都能遵守交通法规,那么,生命就不会失去,翻车、相撞、追尾等等事故也许就不会发生。“汽车文明”不仅仅是汽车产业和汽车消费发达,更是驾驶员的文明、自觉和负责任。文明开车事关公共安全,一个现代社会的公民必然是对自己负责也对他人安全负责的人。显然,很多人根本不把自己和他人的安全当回事。这些惨烈的车祸的发生不是偶然的,我国每年有6万余人死于车祸也不是偶然的。【综合分析】 【对策措施】 第一,加强对驾驶人员的安全管理。交通部门一定要落实检查“驾驶员资质审查制度”,杜绝不符合安全条件的人员驾驶客车。对安全意识不强、经常违章、操作技术差的人员,要调离驾驶岗位,培训考核合格后再上岗。
第二,加强道路交通安全。安全第一、预防为主,加大交通安全设施投入,交通部门要对全市的道路交通安全管理的落实情况进行督查,全面开展道路交通安全大检查,认真排查、清理道路安全隐患。尤其对于事故多发、易发地点要抬高从路面到护栏之间的台阶、加固护栏、进行防滑处理,安装减速带,设置强行分隔带等。
第三,加强交通安全的宣传教育。提高全民法制和安全意识。交通部门要组织学校、机关、企业事业单位进行交通安全和交通法规宣传教育活动。可以通过传统媒体及网络、宣传单、社区板报等方式,进行交通安全宣传!公务员录用考试申论应试技巧
一、申论考试的特点
首先,申论考试的背景材料具有普遍性。公务员录用考试比较注重对应试者实际能力的考查,而且内容并不局限于某一方面,对政治、经济、法律、文化等均有涉及。申论作为国家公务员考试的一种形式,又刚刚开始实践,考试试题一般较为规范,不会出现偏差。这主要表现在试题的表述明确,涉及的内容和观点都不偏颇,没有争议,每个考生应该都能有论而发。对于一些难以定论的问题,尤其是争论激烈的前沿问题,一般是不会考的。这样,考生在准备时就不必面面俱到,涉及过多。
其次,申论的题目有很强的针对性。虽然申论考试题目的背景资料涉及面广,内容复杂,但是重点突出。针对性和可行性是申论考试中两个基本要求,认识和抓住了这两点,才算真正领会了申论考试的精髓,找准了答题的突破口,从而能够高屋建瓴、鞭辟入理地建构思路和完成论证。因此,考生应认真仔细地阅读给定资料,不要匆忙提笔作答和写作,在把握资料本质内容的基础上,抓住重点,条分缕析,使回答和论证更富有表现力和说服力。否则,只能是四处出击,尽管洋洋洒洒,长篇论道,但却不得要领,事倍功半。
二、申论的考试内容
申论考试的结构比较规范,清晰明确,首先给定一篇(或一组)1500字左右的资料,要求应试者在认真阅读给定资料的基础上,理解给定资料所反映的事件(或案例、或社会现象)的性质和本质,然后按要求作题。其答题形式具体言之,就是经过对资料的整理、分析、归纳后,用简明扼要的文字概括出给定资料所反映的主要问题,然后针对主要问题提出解决问题的对策和可行性方案,在完成上述两项程序的基础上,紧紧扣住给定资料及其反映的主要问题,申明、阐述、论证对问题的基本看法和解决问题的方法。
三、申论考试的解题环节和方法
申论考试的全部过程,可以归纳为阅读资料、概括主题、提出对策、进行论证四个主要的环节。
阅读理解给定资料是申论考试最基础的环节。这个环节虽然不能用文字直接在答卷上反映出来,却是完成其他三个环节的前提条件,而且在时序上位在首要,不容滞后。申论考试的时间应该说是比较充足的,考生应该也完全有必要拿出一定的时间(一般需要40分钟左右)来仔细阅读给定资料,以求真正理解和掌握资料的叙述思路和内容实质。只有读懂读通全部给定资料,才能把握资料所反映的事件的性质,也才能准确地概括出给定资料所反映的主要问题,完成第二环节的要求。切不可匆匆忙忙浏览一遍,不求甚解。概括主题是一个重要的承上启下的环节,一方面它是对前面阅读资料环节的一个小结,另一方面,又使提出的对策或可行性方案以及论证过程更具有针对性,是其据以立论和展开的基础。若是主题概括不准确或是不够全面,下面的程序也就很难进行了。提出对策是申论考试的关键环节,重点考查考生的思维开阔程度、探索创新意识、应变和解决问题的能力。它给考生提供了充分发挥的自由空间,考生可以根据各自的知识、阅历,对同一问题各抒己见,见仁见智。需要注意的是,在这一环节中必须结合给定资料所涉及的范围和条件,才可能提出切实可行的对策和方案。
进行论证是申论考试最后一个环节,在一定意义上,它才算是申论的真正开始。它要求应试者充分利用给定资料,切中主要问题,全面阐明、论证自己对给定资料所反映的主要问题的基本看法以及解决问题的方案。前面的三个环节尽管非常重要,不可或缺,不能有任何懈怠,但总的来说,还都只是积极有益的铺垫,此处的论证过程则需要浓墨重彩,淋漓尽致地书写。这不仅因为它的字数要求多,分值高于其他部分,更重要的是,论证才是申论考试的核心,能全面考查和衡量一个人的分析归纳能力、提出和解决问题的能力以及逻辑说理能力。论证部分的写作应该在深入思考、运筹帷幄的基础上进行,最好事先列一个扼要的提纲,做到胸有成竹,行文流畅,并要注意论题鲜明、重点突出、线索清晰、详略得当这些写作的基本要求和规范。
四、参加申论考试的注意事项
1.认真审题。考试时要注意答题技巧,合理分配时间,不要盲目求快。一定要拿出足够的时间认真仔细地阅读给定资料,也就是说,审题至关重要。在这个过程中,要先理清资料的逻辑联系,抓住一个复杂事件的主要问题。然后,要把握住给定资料所反映的事件的环境和条件,这种既定的条件是提出的对策是否具有可行性的重要依据。抓准了主要问题,解决问题的方案就有了针对性;搞清给定资料所提供的环境、条件,所提出的解决问题的方案才有可行性。
2.紧扣材料答题。一定要注意申论考试的限制性要求,即无论是概括主题,陈述看法,还是提出对策,都限于试卷的给定资料,而最后的论证,也是在前述基础上,就给定资料和从中概括出的主要问题及其解决方案进行阐述和论证(要在概括的基础上自命一个题目进行论证)。切忌脱离给定资料,随意联想和发挥。
3.注意限制要求。申论考试中对字数是有限制性要求的。概括给定资料所反映的主要问题,一般要求在150字以内;提出解决问题的方案并加以简要说明,一般要求在350字以内;申述、论证应试者对问题的基本看法和解决问题的方法,一般要求在1200字以内。超过或不足的字数一般不低于要求字数的10%,否则要扣分。另外,答题应该简洁,做到要言不繁,切中要点。这种要求其实也是从一个侧面对应试者阅读能力、归纳能力、概括能力、文字水平的综合性测评。应试者不要因在这方面没有给予足够重视而影响考试成绩。
4.临考前做适量的模拟题。申论还是一门新的考试科目,许多人并不清楚。应试者藉此可以了解考试试题的总体设计、考试时间的安排,把握做题的速度,并且熟悉、掌握各类题型的答题角度与答题技巧。有备而来,在考试现场不致手忙脚乱,影响临场发挥。编者按:
增加《申论》是公务员考试所做的一个新的尝试。所谓“申论”,出自孔子的“申而论之”,它是根据目前机关工作的需要,对考生实际能力的一种考察方法。
在市场经济条件下,机关工作人员更需要具备搜集、分析、整理、概括、解决问题的能力。申论与作文有些类似,但又与传统的作文不同,它比作文难度要大一些,但《申论》的载体还是文字,在考生反复阅读试卷上所给出的约1500字的资料和提出的有关问题后,考生应对此用心分析,然后根据涉及的主线索、主问题进行阐述和论证。相对于传统的作文来说,《申论》要求考生摒弃那些套话、闲话,分析、解决问题要更加透彻、全面、清晰,因此也更能让考生发挥自己的潜能。由于主要考察考生的实际能力,因此,考生做《申论》时不用做任何复习准备,只要你真的有水平,你就会应付自如。《申论》考试,从考生的接受程度入手,根据机关工作的需要,又经过专家的详细论证之后才确定增加的。公务员考试申论评分标准及应试技巧 评分标准
一二部分按条给分,减去错别字。议论部分观点正确,鲜明,逻辑严禁,分析细致,对策合理且具有较强的可行性。
考试的准备
1.申论考试实际上是一次模拟的日常准备工作。
2.半月谈开篇文章半月评论大都是很好的申论范文,具有重要的借鉴和模仿价值。3.最大的困难就在于规范的语言表达上,要像学习英语一样,通过熟读,甚至背诵半月评论等申论写作范文来培养语感。
4.真题一定要精做,把答案认真的写出来,模拟题的最大功能就是熟悉热点问题。应试技巧:
吃透材料,阅读之前要有问题意识,要把乱七八糟的东西看成是一个整体。不论考试题目有什么要求,总是离不开三个问题,原因,现状,对策。
分析材料的时候要问自己五个问题:1.材料反映的主要问题是什么2.材料与材料之间的逻辑关系3.问题的表现是什么4.问题的根源是什么5.对策是什么 公务员考试申论提论点四大方向
一、在因果分析中提出论点
申论考试的给定材料大都是社会问题或社会现象,事出有因。因与果是密切相关的:因是果的依据,果是因的必然。在因果分析中提出论点,就是从事物纷繁复杂的联系中,找出论点与特定的“因”的相互关系,并加以理性地分析阐述,水到渠成地引出论点,这样,既能使论点成为必然结论,又能揭示论点的特殊意义,唤起阅卷老师的特别关注。我们可借鉴邓小平的《要吸收国际经验》,文章的标题就是本文的论点,为了引出这个论点,作者是这样开篇的:
我们是在一个贫穷的大国里进行改革的,这在世界上是没有先例的。我们搞建设有三十几年,有成功的经验,也有失败的教训。但是光凭自己的经验和教训,还解决不了问题。中国要谋求发展,摆脱贫穷落后,就必须开放。开放不仅是发展国际间的交往,而且要吸收国际经验。没有先例,需要经验;经验不足,要借鉴经验;“中国要谋求发展,摆脱贫穷落后”,就“要吸收国际经验”。在自我封闭了几十年的中国,提出“要吸收国际经验”的主张,本身就是十分响亮的论点。一个响亮的论点加上简洁明晰的原因为依托,一下子突出了它的深远意义。
二、在背景分析中提出论点
社会背景是申论材料中涉及的社会问题发生发展和变化的历史或现实的环境气候,它对事物的发展变化有决定性的影响,因此,我们可以这样说,背景是产生论点的土壤。论点的提出,如果能结合背景分析,就会使论点有了雄厚的客观基础,显示出它的必然性。如2009国考,有一考生的文章《在“生产者”与“消费者”之间的权衡——浅议粮价调控机制的构建》一文论点的提出是这样的:
“近来,有学者指出,‘次贷危机后,下一场危机将是农产品危机。’尽管世界各地农民全力增产,谷物供应依然紧张。粮价飙涨已演变成最急迫的经济问题。全球飙升的食品价格,导致许多发展中国家带来极大的风险。对此,胡锦涛总书记在安徽和河南农村视察时,有村民提出希望政府提升农产品价格和补贴。谈到这里,我们不禁思考:如果从全国发展的大局考虑,对农产品价格的调整是大势所趋,但从执行的角度看,我们应该如何调控农产品的价格呢?这确实是一个值得我们深思的重要问题。” 通过对当前国际国内形势的分析,特别是对存在问题的分析,必然得出“从全国发展的大局考虑,对农产品价格的调整是大势所趋,但从执行的角度看,如何调控农产品的价格呢确实是一个值得我们深思的重要问题”论点,这样提出论点,瓜熟蒂落,水到渠成。公务员考试申论万能模板之对策句
总的原则还是一个原因对应一个对策,此外对策还来自材料提供的对策/报纸、百姓、官员的观点等。尽量不要硬套“万能八法”对策。其实段落部分整理得并不全面,主要受制于复习的时间过短,所以各位可以自已总结,把一些万用的句式背下来,想用在哪就用在哪。1 监督
加强对„„(法律实施、行业)的监督、检查工作,建立日常监督和重点检查相结合的机制。加强党内监督、民主监督和法律监督,发挥好舆论监督作用,拓宽监督渠道,增强监督合力和实效。
要进一步推行党务公开和政务公开、厂务公开、村务公开以及各项办事公开制度,让权力在阳光下运行。
在„„方面,大力增加财政投入 增加对„„的财政和贷款支持 依靠„„技术,解决„„问题 法律
建议立法部门完善„„相关立法,国务院各部门、地方政府抓紧完善„„实施办法、„„实施办法以及„„管理办法等规章,完善行业法规体系。各省、自治区、直辖市„„主管部门要根据法律规章结合本地区的实际,制定相应的实施细则,以地方性法规的形式分布实施。在此基础上,主动协调地方有部部门,形成行政监督、执法的合力,切实履行条例赋予的管理职能,坚持依法行政。
积极推动节约能源法、循环经济法、水污染防治法、大气污染防治法等法律法规的制定及修订工作,不断健全完善相关细则,构建节能减排法律法规综合体系 3执法/协调
建立各部门的协调配合机制。„„是一项涉及立法、司法、执法和行政管理等方面的综合性工作,各有关部门要互相支持,密切配合,以形成统一、协调的知识产权执法体系。4宣传
宣传、教育、文化、广电、新闻出版等有关部门要通过图书、报刊、音像制品和电子出版物、广播、电视、网络等,广泛宣传„„法律法规和„„X等常识,增强公众的„„意识、„„„„能力。5领导重视
实行一把手负责制
建立和完善引咎辞职制度 建立健全领导问责制度 把„„纳入议事日程
加强对问题的调查研究,从源头上理清„„问题的来龙去脉。增强„„的意识 倡导„„的理念
各级党委、政府要把集体林权制度改革作为一件大事来抓,摆上重要位置,精心组织,周密安排,因势利导,确保改革扎实推进。要实行主要领导负责制,层层落实领导责任。各级领导干部要高度重视,树立正确的政绩观,密切关注„„问题。通过„„教育培训,提高广大领导干部的„„素质 通过„„教育培训,提高广大工作人员的„„素质 通过„„教育培训,提高广大人民群众的„„素质
6建立机制
建立健全各项制度(法律),做到有法可依 包括激励、分工、规则、惩罚、监督方面
决策制度:包括社情民意反映制度、社会公示制度、社会听证制度、专家咨询制度、决策的论证制和责任制 7加大投入
在„„方面,大力增加财政投入 增加对„„的财政和贷款支持 8 科技创新
加快XX技术研发和创新。优化XXgwyzk技术创新与转化的政策环境,加强XX高技术领域创新团队和研发基地建设,推动建立以企业为主体、产学研相结合的XX技术创新与成果转化体系。同时,广泛开展XX国际科技合作,与相关国际组织和国家建立XX合作机制,积极引进国外先进XX技术和管理经验,不断拓宽XX国际合作的领域和范围。其它
9重大突发公共事件,医疗事件,地震
特别重大或者重大突发公共事件发生后,各地区、各部门要立即报告,最迟不得超过4小时,同时通报有关地区和部门。应突发公共事件发生后,事发地的省级人民政府或者国务院有关部门在报告特别重大、重大突发公共事件信息的同时,要根据职责和规定的权限启动相关应急预案,及时、有效地进行处置,控制事态。
各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发公共事件的应对工作,同时根据总体预案切实做好应对突发公共事件的人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信保障等工作 10 反腐
要坚决打击官商勾结、钱权交易等腐败问题,严厉查处„„领域的腐败行为。要加大案件查办力度,通过专项检查、案件调查、受理举报等多种方式,深挖细查腐败问题线索,严肃查处„„领域的腐败分子,坚决遏制重特大事故的发生。公务员考试申论万能模板之结尾句
1展望型
“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。”我们相信,随着服务型政府建设的不断推进,党和政府为人民服务的宗旨会更加职能化、制度化,政府与老百姓会越来越近,干群关系会越来越好,我们的社会也会越来越和谐。2意义和提出要求型
节能减排和环境保护,功在当代,利在千秋。在加快转变经济发展方式、走好中国特色新型工业化道路的历史进程中,我们一定要增强全社会节能环保意识,把节能减排和环境保护变成全社会的自觉行动,让经济发展的代价越来越小,生态环境越来越好。3 事情危急、进度缓慢型
“事危则志远,情迫则思深”。历史航船总是在一次次破冰中前行。我们既不能有畏难情绪,也不能急于求成,而要全面落实科学发展观,把医疗卫生改革置于构建社会主义和谐社会的大局之中,以更大的决心、更大的勇气、更大的毅力推进改革,逐步缓解“看病难、看病贵”,让人民公平地享有基本卫生保健服务。4.文学展望型
既然监督如此重要、如此实用,那么,就让我们的各项监督真正成为反映社情民意的“晴雨表”、监控公共权力运作的“电子眼”、捍卫公共利益的“守望者”、预警官场腐败的“警报器”吧 今天,全社会都在倡导以人为本,都在强调社会和谐。只有让8000多万残疾人与社会其他群体共享阳光,携手向前,我们的社会才会更加文明,和谐才会像“润物细无声”的春雨一样,悄悄地来到我们身边„„
各级党委和政府要坚持以人为本,加强领导,明确责任,狠抓落实,积极发展这项利国利民的事业,以造福人民群众。
全国上上下下要决心不变、目标不变、责任不变,高度重视,狠抓落实,进一步加大工作力度,力争在节能减排上拿满分。总结型
总之,各地政府要充分认识做好煤矿安全生产的极端重要性,深入贯彻落实科学发展观,坚持实施安全发展战略,坚持标本兼治、重在治本,完善政策、健全制度,强化管理、落实责任,务必实现煤矿安全事故和死亡人数大幅度降低,努力实现全国煤矿安全生产形势稳定好转。
节能减排,是一件十分严肃的工作,不论遇到什么样的困难都不能改变,必须不折不扣地去执行,下大力气,下真功夫,确保实现。民生通用型
群众利益无小事。„„对群众来说是天大的事。重视不重视这项工作,是对人民群众有没有感情的问题,是干不干实事的问题。我们党以全心全意为人民服务为宗旨,千方百计„„,是党和政府的重要职责。各地、各部门要从全局和政治的高度,充分认识„„的重要性和紧迫性,把这项关系人民群众根本利益的大事做实做好。意义/提出要求、口号型
集体林权制度改革是农村生产关系的重大变革,事关全局、影响深远。我们要紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,解放思想,坚定信心,开拓进取,扎实推进„„,为夺取全面建设小康社会新胜利作出新的贡献。公务员考试申论万能模板之过渡句
过渡句大部分用在提出分析问题间、分析解决问题间的过渡,其中上一节的必要性是万能过渡句,都可以用。
胡锦涛总书记提出加大攻坚力度,确保节能减排取得重大进展,有很强的针对性和指导性,是立足当前,着眼长远,促进发展,造福人民的重要部署。认真学习贯彻党的十七大精神,我们必须把推进现代化建设与建设生态文明有机统一起来,把节能减排作为促进科学发展的重要抓手,加大力度,迎难而上,打好节能减排攻坚战、持久战。
节能减排不可能毕其功于一役。不仅要打好攻坚战,还要树立长期作战的思想,打一场持久战。
1提出要求过渡
各级政府和有关部门要认真贯彻《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》,把发展社区卫生服务作为深化城市医疗卫生体制改革的重要环节,加强领导,加大投入,改革机制,完善管理,不断改善社区卫生服务条件和水平,保障群众身体健康,促进经济社会协调发展。2必要性过渡
在我国这样一个人民当家作主的社会主义国家,政府机关的根本宗旨是全心全意为人民服务,政府的诚信正是这一宗旨的体现。政府信息体制的建设,是十七大报告中“保障人民知情权、参与权、表达权、监督权”重要举措,也是“发展社会主义民主”的必然要求。在经济社会的发展中,要从以下几个方面,努力构建社会主义政府信用体系。3总领过渡 建设社会主义新农村,必须树立和落实科学发展观,把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,坚持“多予、少取、放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针,努力改善农村生产生活条件,提高农民生活质量,促使农村整体面貌出现较大改观,逐步把农村建设成为“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。重点是加强村镇建设规划和环境整治,建设新村镇;发展农村各项社会事业,培育新农民;加强农村民主法制建设和精神文明建设,倡导新风尚。4意义型
建立新型农村合作医疗制度,是落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重要内容,是促进城乡协调发展、全面建设小康社会的重要举措。为此,全省卫生系统要认真国务院的决策部署,切实抓好这件关系农民群众切身利益的大事,保证全省新农合制度的建立和规范、快速发展。
我们要正确估计成绩,克服麻痹思想,坚定信心,振奋精神,将„„作为„„践行“三个代表”重要思想的具体措施。要从落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度,从维护社会主义市场经济秩序、保障金融安全的高度,充分认识„„的长期性、复杂性和艰巨性,切实增强责任感、紧迫感,采取更加有力的措施,推动„„不断向纵深发展。公务员考试申论万能模板之意义句
必要性/意义的段落,可以使用的地方有:开头处/结尾处/分析和解决问题的过渡等等。应把一些好的段落背下来,做到信手拈来的境界。1 „„有很强的针对性和指导性,是立足当前,着眼长远,促进发展,造福人民的重要部署。2 „„是节约能源资源、保护生态环境的重要途径,是贯彻落实科学发展观、转变发展方式的必由之路。搞好„„关系经济社会的可持续发展,关系人民群众的切身利益,关系中华民族的生存发展。
„„是„„的重要内容,是„„的重要举措,对于维护人民利益,维护社会稳定大局,化解人民内部矛盾具有重要意义。
„„,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。
„„,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是全面建设小康社会的迫切需要。
„„是改善和保障民生的重大举措,对于深入贯彻落实科学发展观、构建和谐社会,具有重要意义。志愿服务是现代社会文明程度的重要标志,是新形势下推进精神文明建设的有力抓手.4改革(医改、林业改革等)改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,新时期最鲜明的特点是改革开放。深化医疗卫生体制改革,是深入贯彻落实十七大精神的重要举措,是推进科学发展、促进社会和谐的必然要求。
6改善民生(医改,社会管理,教育就业,收入分配,社会保障)胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出,要“加快推进以改善民生为重点的社会建设”。建设突发公共事件管理体系,是党和政府“为人民服务”宗旨的体现,是深入贯彻落实十七大精神的重要举措,也是促进社会和谐的必然要求。胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出,要“继续深化改革,推进各方面体制改革创新,加快重要领域和关键环节改革步伐”。
要按照十七大关于“要继续深化改革,推进各方面体制改革创新,加快重要领域和关键环节改革步伐”的要求,深化医疗体制改革,保证“人人享有基本医疗卫生服务”。„„,体现了“以人为本”的施政理念,是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的现实需要,反映了人民群众的迫切愿望。9 坚决惩治和有效预防腐败,关系人心向背和党的生死存亡,是必须始终抓好的重大政治任务。这是深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本理念,着力保障和改善民生的一项重大决策。
„„,关系着亿万人民群众的切身利益,关系着改革发展稳定的大局,关系着实现全面建设小康社会的宏伟目标。
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实践过程中,关键是要掌握十七大报告的几个大层面: 一是加快推进以改善民生为重点的社会建设 二是促进国民经济又好又快发展 三是坚定不移地发展社会主义民主政治
四是推动社会主义文化大发展大繁荣,再则是始终不渝走和平发展道路
大局观:推动科学发展,促进社会和谐。夺取全面建设小康社会新胜利,开创中国特色社会主义新局面
中国最大的实际:中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国 申论万能八条释义
论万能八条在一定程度上有一定的借鉴意义,但是不能生搬硬造,此申论万能模板是一把双刃剑,要好好把握才能使文章挣分。1.领导重视、提高认识: 实行一把手负责制;建立和完善引咎辞职制度;建立健全领导问责制度;把„„纳入议事日程;加强对问题的调查研究,从源头上理清„„问题的来龙去脉;增强„„的意识;倡导„„的理念;各级领导干部要高度重视;树立正确的政绩观;密切关注„„问题。
2.加强宣传,营造氛围:
电视、报纸、网络等媒体要通过各种形式宣传„„;提高广大人民群众对„„的认识;在全社会营造关于„„良好的文化氛围。3.教育培训、提高素质:
通过„„教育培训,提高广大领导干部的„„素质;通过„„教育培训,提高广大工作人员的„„素质;通过„„教育培训,提高广大人民群众的„„素质。4.健全政策法规、完善制度:
建立健全各项制度(法律),做到有法可依;激励制度、利益相关制度、分工制度规则制度、惩罚制度、决策制度:包括社情民意反映制度、社会公示制度、社会听证制度、专家咨询制度、决策的论证制和责任制 5.组织协调、形成机制:
形成深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智;切实珍惜民力的科学决策机制预防应急机制(编制应急预案,增加人力、物力、财力储备)和保障机制、组织机制、协调机制:包括派工作组、成立专门机构、增加人员等等;建立完善各种监督机制、形成信息的反馈机制。6.增加投入、依靠技术:
在„„方面,大力增加财政投入;增加对„„的财政和贷款支持;依靠„„技术;解决„„问题;7.加强监管、全面落实: 加强社会监督(群众监督);设立举报热线(举报信箱)、媒体监督(舆论监督)、领导(上级)监管;建立完善系统严格的评价、考核的指标体系;加大整顿力度,违法必究,执法必严:严厉查处和惩处责任人;发现问题及时纠正,对顶风违纪的行为从严查处,绝不姑息;有权必有责,用权受监督,违法要追究(强调制权)。
十六大提出:“要加强对权力的制约和监督,建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制,从决策到执行等环节加强对权力的监督,保证把人民赋予的权力真正用来为人民谋利益。” 8.总结反思、借鉴经验 总结„„的经验教训;借鉴国内外的各种先进经验。