哈工大知识产权考试

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第一篇:哈工大知识产权考试

(一)个人利益是否应当让位于国家利益?

1、如何认识“个人利益服从国家利益”这一准则?这一准则在处理刘某与公司的关系时是否适用?

该事件体现了法律生活中的权利冲突现象,是指两个或两个以上具有同样法律上之依据的权利之间,因法律未对它们之间的关系作出明确的界定所导致的权利边界的不确定性、模糊性,而引起的它们之间的不和谐状态、矛盾状态。

权利冲突的实质是利益的冲突,在社会生活中,利益主体具有多元性,如国家、集体、个人。若不同类型主体之间出现了权利冲突,在确认维护具体的权利时,根据国家集体利益至上原则应当遵循:1国家—2集体—3个人的次序。

集体利益高于个人利益是社会主义集体主义道德原则的基石,但应该正确理解集体利益高于个人利益,并处理好集体利益与个人利益的关系。

从整个人类社会的发展来看,能促进社会的发展和全人类的进步的集体利益绝对高于局部利益和个体利益,局部利益和个体利益都将服从整体利益,在一定条件下,甚至要求个体利益和局部利益为整体利益做出牺牲。从局部利益来看,真实的集体利益只能要求本集体内的个人利益服从自己,和在必要的时候为自己做出牺牲。比如说企业因为经济危机需要暂缓发放职工几个月奖金的办法来积累资金帮助企业渡过难关,在渡过难关后再发还职工,它既保全了个人利益又能增加集体利益。但是在虚幻的集体利益中集体利益不准损害个人正当合法权益,个人利益也不应该服从虚幻的集体利益,这是个人正当合法权益的客观要求。

由此可知,真实的集体利益和个人正当合法利益之间是辩证统一的关系,我们不是无条件地片面强调,而是本着实事求是的方法,具体问题具体分析地处理各种集体利益和个人正当合法利益的关系。

这一准则在处理刘某与公司的关系时是适用的。因为刘某在一家全民所有制化工企业从事产品研发工作,全民所有制是生产资料归全社会劳动人民共同所有的一种公有制形式,它的基本特点是:生产资料在全社会范围而不是在局部范围实现公有;全体劳动人民都是生产资料的主人,都可以作为所有者的一份子享受应有的权利和利益;全社会的劳动人民组成为一个整体,成为全民所有制生产资料的共同所有者,任何社会集体和个人都不得瓜分所有制生产资料并将其据为己有。这些基本特点决定了全民所有制企业中的集体利益实际上是全社会的利益、国家的利益和广大劳动者的利益,这种集体利益肯定高于个体利益。所以局部利益和个人利益应自觉服从整体利益。

2、对合同中“职工在职期间所做出的一切发明创造都属于公司”的约定进行理性分析。

职工在职期间所做出的发明创造可分为职务发明创造和非职务发明创造,其中只有职务发明创造属于职工所在公司,而非职务发明创造应该属于个人。所以首先应该判断刘某的发明是否属于职务发明创造。何谓职务发明创造,《中华人民共和国专利法》第六条规定为:“执行本单位的任务或主要利用本单位的物质条件所完成的发明创造即职务发明创造。”其中,“执行本单位的任务”所完成的发明创造是指: ①在本职工作中作出的发明创造; ②履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造;③退休、退职或调动工作一年以内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。所谓“本单位的物质条件”是指本单位的资金、设备、零部件、原材料和不对外公开的技术资料等。

判断刘某的发明是否属于职务发明创造,不考虑发明创造完成的地点,也不考虑发明创造是在什么时间内做出的,只要属于执行单位的任务或者主要是利用了本单位的物质技术条件,即便发明创造是在家里利用业余时间完成的也属于是职务发明创造。

题中刘某是利用业余时间发明了压缩空气礼花弹,如果不属于执行单位的任务,也没有利用单位的物质技术条件,这项发明就应该属于刘某个人所有。

所以合同中“职工在职期间所做出的一切发明创造都属于公司”的约定没有有效区分这两种发明,会对刘某的正当个人利益造成损失。

3、如果你是发明人,你会如何处理这种利益冲突?

如果我是发明人,面对公司因为没有新产品,经营不景气,马上就要破产的局面,而且破产后400多名职工都将面临失业,为了集体利益,我会从大局着眼交出发明,但是在维护集体利益的同时我也希望捍卫自己的正当合法权益,希望按照发明的价值分配给自己一点公司的股份。

题中公司拒绝的理由是:公司是国有的,不允许其间有个人股份的介入。但是我国国有企业的“全民所有制企业”定位给产权关系、管理体制带来混乱和弊端,回顾20 多年制度变迁中“全民所有制”企业实际上已经向国家所有制、地方政府所有制和企业所有制演变的现象,出我国全民所有制企业现在有集体化的趋势,而这种趋势与我国建设市场经济目标是一致的,顺应这种趋势是我们正确的选择。尤其是全民所有制企业的股份制更具有极大的必要性,是指企业的全部资金由国家股份、企业股份和职工股份所组成, 并按照股份的比重分配股金收益的制度。企业可以向社会或向本企业职工发行股票,实现劳动者与生产资料的直接结合, 劳动者的识极性、主动性和创造性才能够充分调动起来。这样对公司未来的发展是有很大利益的。

如果是职务发明创造,专利申请属于单位,但专利法规定职务发明人有获得奖励和报酬的权利;如果是非职务发明创造,我把本来属于个人的发明交给公司,更应该受到报酬,我会先和公司进行沟通协商,提出自己对于全民所有制企业实行股份制的设想,甚至可以可以等公司渡过这段时间的难关后再履行报酬。如果公司坚持不答应,我会通过法律手段捍卫自己的正当权益。

(二)关于创新的思考

文化传承与创新的关系

为什么我们中国人缺乏创新?

在近现代史上,中国没有重大的发明和创造,造成这一现象的原因可能有社会、经济、政治历史等各方面的因素,但是我想文化上的原因是最深刻的。大一统的政治体制、官办教育、科举制、功利型的应试教育、知识分子不愿独立自主等习惯性的做法都影响了人们思想进步和科技创新。教育既传承文化,也革新文化,在以前的数百年里,中国教育起的文化传承功能大于革新功能。故在近代史上对社会的进步和革新没有起到应起的作用。

在庆祝清华大学建校100 周年大会上的讲话中,胡锦涛总书记指出:“高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化创新的重要源泉。要积极发挥文化育人的作用,加强社会主义核心价值体系建设,掌握前人积累的文化成果,扬弃旧义,创立新知,并传播到社会、延续到后代,不断培育崇尚科学、追求真理的思想观念,推动社会主义先进文化建设。”

由此我们可以看出文化与教育之间密切的关系,尤其是当今的高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化创新的重要源泉。作为大学生,身处在浓郁的大学教育的氛围里,对此更是有深刻的体会。文化属性是大学的本质属性,是大学赖以存在、经久不衰的根本所在。大学的本质仍在于文化。大学本身就是负有传承、选择、批判、创新和引领人类文化功能的文化社会组织。“办大学的本质就是在办文化。”我国高等教育学的奠基人、著名高等教育家潘懋元先生指出:“文化功能是大学的基本功能,大学的一切工作其实就是为了文化的发展。”就像每个大学都会有自己的校训。校训就是一种文化理念的体现,“规格严格,功夫到家”体现的就是我们哈工大一丝不苟、严谨治学的教育理念,还有对我们工大学子的严格要求。

我们都知道文化是非常重要的人类现象,是一个国家不可缺少的组成部分,它不仅是精神的需求、教育的需求,而且是一个民族的魂,是民族繁衍生息发展的命脉。

文化具有传承性,中华民族五千年生生不息都可以从文化上找到渊源。总体来讲,文化传承就是传播、继承、发扬人类优秀文化。同时文化又具有创新要求,中华民族伟大复兴必然伴随着中华文化繁荣兴盛。“创新,是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。”文化也是如此。文化在交流的过程中传播,在继承的基础上发展,都包含着文化创新的意义。文化发展的实质,就在于文化创新。文化创新,是社会实践发展的必然要求,是文化自身发展的内在动力。所以统筹兼顾文化传承与文化创新,对于推动社会主义文化大发展大繁荣,具有重要意义。

文化传承与文化创新既具有统一性又具有差异性。从统一性看,文化的传承和创新是同一个过程的两个方面,没有先后之分。在这个过程中,不断革除陈旧的、过时的旧文化,推出体现时代精神的新文化,在传承的基础上发展,在发展的过程中传承。即文化传承是发展的必要前提,发展是传承的必然要求。从差异性来看,在文化传承与文化创新的关系上,存在着传承与变异、离析与整合、文化惰性与创造性、文化的民族性与时代性等矛盾。在全球化的大环境下,各种各样的异国文化不断冲击着我们的民族文化,给我们的文化传承和创新带来巨大挑战,二者之间的矛盾也不断突出。从文化传承与文化创新的辩证关系来看,要求我们在文化发展、文化建设的实践中必须处理好二者的关系,统筹兼顾,做到二者的有机结合和统一。

我们虽然天天把创新的口号挂在嘴边,但是如何才能真正培养创新能力,作为最高等教育的大学又如何才能真正发挥文化传承与创新的功能呢?本质上,创新还是国人一种思维方式的改变。中国长久以来的应试教育忽视了我们的创新思维,作为大学,应该努力营造健康开放的学术氛围,形成自己核心的教育理念。在课程设置上,为了传承文化、创新文化,我们必须学习优秀传统文化,它们构成了我们博大精深的民族精神。学习优秀传统文化的最佳方法是读经典,经典是优秀传统文化的精髓。可以从读《论语》开始,然后《老子》、《庄子》等。还应开设批判性思维课程。缺乏批判性思维,正是中国大学生与发达国家大学生的一个重要差距。还可以创设个性化课程,重视实践性课程。学生只有通过实践,才能学习活生生的文化,融入社会,认识自我。我想这些课程的改革是有利于营造自由创新的学术氛围的,对于我们创新思维的培养很有帮助。

第二篇:知识产权考试

一、成立世界组织知识产权组织公约有效日期是1970年4月26日。

二、下列对知识产权概述描述正确的是知识产权既包括财产权利,也包括人身权利。

三、知识产权不具有的三个基本特征是实用性。

四、我国甲公司在中国和日本均注册了商标W,而日本的乙企业在其本国在同种商品上使用了W商标,乙企业侵犯了我国甲公司在日本的商标权。

五、狭义的知识产权贸易的主要形式是知识产权许可和知识产权转让。

六、在下列国际公约中,对知识产权保护的实施程序以及争议的防止和解决措施作出规定的是《TRIPS》协议。

七、根据《保护工业产权巴黎公约》的规定,下列说法哪些不正确的是就同一项发明在优先权期限内向不同成员国申请并取得的专利,在某一成员国被无效的,在其他成员国亦被当作无效。

八、中国历史上第一部著作权法是大清著作权律。

九、根据我国著作权法的规定,版权与著作权是同一概念。

十、著作权是作者或其他著作权人的一项基本权利。

十一、著作权保护思想最早起源于我国宋代。

十二、中华人民共和国第一部著作权法于1991年6月1日正式实施。

十三、通过电视台报道的单纯的事实消息不受我国著作权法的保护。

十四、下列选项中不属于我国著作权所保护的作品是法院的判决书。

十五、某一具体对象成为著作权个体,须具备的条件包括可复制性。

十六、国画大师李某欲将自己的传奇人生记录下来,遂请作家王某执笔,其助手张某整理素材。王某以李某的人生经历为素材完成了自传体小说《我的艺术人生》。李某向王某支付了5万元,但未约定著作权的归属,该小说的著作权应当归李某所有。

十七、某电视演员因一儿童电视剧而出名,某公司未经该演员许可将印有其表演形象的宣传海报大量用于玩具、书包、文具等儿童产品的包装和装潢上,对该公司的行为应定性为侵犯了该演员的肖像权。

十八、电视剧《三国演义》的著作权人应该是制片人。

十九、小说《师长》的作者甲授权乙将该小说改编成电影剧本,制片人丙委托导演丁将该剧本拍摄成电影。该片拍摄完成后,其著作归属于乙。

二十、某歌厅购买了若干正版卡拉ok光盘后,未经任何人的许可,直接将该光盘用于其经营活动。对该歌厅的行为应定性侵权行为。

二十一、甲生前曾多次表示要将自己未发表的书稿赠送给乙,但一直未交付。后甲立遗嘱由丙继承全部遗产,但甲临终前又将该书稿赠与丁并立即交付。该书稿的发表权应由丙行使。二

十二、甲经乙许可将其小说改编为电视剧本。甲从乙处所获得的是改编权。

二十三、知名画家甲把自己画的一幅画送给乙,乙一直珍藏在家中,在一次画展中,乙将上述画参展,乙的行为不侵权。

二十四、以下所列举的表演中,依法享有表演者权的是相声演员、电影演员、服装模特。二

十五、甲作词作曲,创作了一首歌曲《沸腾的母爱》。在这首歌发表前,甲请歌手乙试唱。2000年中秋之夜,在某养老院为老人们表演节目时,乙演唱了甲创作的《沸腾的母爱》,赢得了老人们的欢迎。乙的行为是侵权行为。

二十六、某影视中心在一电视连续剧中为烘托剧情,使用播放了某正版唱片中的部分音乐作品作为背景音乐。中国音乐著作权协会(音乐作品著作人授权的集体管理组织)以该使用行为未经许可为由要求制片人支付报酬。该协会的要求被拒绝后,遂向法院起诉。下列说法正确的是播放行为侵犯了音乐作品著作权人的表演权。

二十七、2000年4月,甲得知乙出版社非法出版发行甲的小说,但未予理会。由于乙一直未停止上述侵权行为,甲遂于2003年5月向法院提起诉讼。下列法院应当判决乙停止侵害行为是正确的。二

十八、根据有关规定,下列商标中一般不得转让的有销售商标。二

十九、“广西金嗓子喉宝含片”中,属于商标的部分是金嗓子。三

十、某公司有一注册商标“苹果”被核定使用于洗衣机上。为了有效保护该商标,该公司在洗衣机上又申请注册了“红苹果”、“青苹果”、“黄苹果”三件商标,这三件商标是联合商标。三

十一、以下诸选项中,不属于商标标识的有商品的特色包装。三

十二、根据我国商标法的规定,不能作为商标构成要素的是气味。三

十三、下列商标中,可获准注册的是“凤凰”(县名)牌茶叶。

十四、下列选项不属于我国商标法规定的商标权的取得形式的是通过使用取得。三

十五、能作为商标申请注册“888”茶叶。三

十六、商标专用权的取得是在核准注册之后。

十七、我国商标法规定,商标使用许可合同应当报商标局备案。

十八、甲公司新近注册了一件中国商标,乙认为该商标违反商标法规定的商标禁用条款,依我国商标法规定请求有关机构撤销甲公司的该注册商标。这个机构是商标评审委员会。三

十九、商标权人不负有使用注册标记“注”或?义务。四

十、依创作的完成自动产生的知识产权是著作权。四

十一、有可能无限期拥有的知识产权是商标权。

十二、以下四个选项中一种酒的外包装可获得外观设计专利权。

十三、甲公司指派其研究人员乙和丙两人共同研究开发一项技术。该技术被开发完成后,甲公司决定就该技术向中国专利局申请专利。他填写专利申请文件时,“发明人”一栏应当填写乙和丙的姓名。

十四、审查发明是否具有创造性时,审查员不必考虑发明人在完成发明的过程中是否付出了巨大的代价。

十五、专利申请人向专利主管机关表示请求授予其专利权愿望的文件是请求书。四

十六、我国专利法规定的专利权期限的起算点是申请日。

十七、专利权人欲放弃其专利权,那么,根据我国专利法规定,专利权人可以提出放弃专利权的书面说明,由专利局登记和公告。

十八、商标权人向人民法院申请诉前证据保全措施,人民法院授受申请后,必须在48小时内作出裁定。

十九、我国专利法规定外观设计专利的保护期限是10年。五

十、专利申请文件中的“发明人”一栏只能填写自然人姓名。

十一、关于专利效力的问题,正确的说法是被宣告无效的专利权被视为自始无效。五

十二、我国《专利法》采用的确定专利权保护范围的原则是折衷原则。五

十三、我国《刑法》规定的属于犯罪的专利侵权行为是假冒专利。

十四、下列哪种情况下可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可为国家出现紧急状态。

十五、在专利侵权纠纷中,下列哪种情况下发生举证责任转移为涉及方法发明专利的。五

十六、根据《专利法》的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求为准。

十七、下列行为中,属于对专利权的合理使用的行为的有某学校在进行一项教学实验时未经许可使用他人的一项相关专利。

十八、下列不属于行为人侵犯他人专利权可能承担的民事责任是赔礼道歉。五

十九、专利法第三次修改延长了专利权的保护期限,发明专利为20年。

十、专利法第三次修改强化对专利权的保护,增加进口权,将对产品制造方法专利的保护扩大到由该方法直接获得的产品。

十一、2008年12月27日,对《中华人民共和国专利法》的第三次修改在全国人大常委会获得通过,修改后的专利法将于2009年10月1日施行。

十二、专利法第三次修改将判断新颖性的标准从相对新颖性提高到绝对新颖性。六

十三、发明和实用新型专利文件的组成不包括转让书。

十四、权利要求书按撰写形式划分独立权利要求、从属权利要求两种形式。六

十五、发明和实用新型专利申请文件中说明书的作用不包括作为一种技术手段。六

十六、发明和实用新型专利申请文件中说明书中发明内容不包括附图说明。

十七、发明和实用新型专利申请文件中说明书的名称不得超过25个字,最多40个字。六

十八、下列可以作为发明和实用新型专利申请文件中说明书的名称的是频谱匹配治疗装置。六

十九、发明和实用新型专利申请文件中引证文件是专利文件或非专利文件均可。七

十、下列有关说明书摘要的说法错误的是属于发明原始公开的内容。

十一、发明和实用新型专利申请文件中权利要求只允许在结尾处使用句号。七

十二、发明或者实用新型的从属权利要求应该包括引用部分和限定部分。七

十三、中国保存的第一份专利文献的时间1985年 七

十四、下列属于零次文献的是实验记录。七

十五、下列属于一次文献的是会议记录。七

十六、学位论文属于一次文献。七

十七、辞典属于三次文献。

十八、下列属于二次文献的是检索工具书。七

十九、专利文献的作用不包括警告竞争对手。八

十、专利说明书的扉页不包括标题页。

十一、下列不属于专利公报作用的是作为专利权获得的一种途径。

十二、从CNKI数据库中记录以下字段,发表时间是跟查找原文无关的。八

十三、特种文献不包括期刊论文。

十四、下列文献中不是一次文献的有教科书。

十五、对冒充专利行为,管理专利工作的部门有权责令其改正并予公告。

十六、我国专利法规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

十七、中学生李某制作了一项小发明,一般而言,他可在小发明制作完成申请专利。

十八、专利申请权和专利权转让时,必须办理的手续是订立书面合同并经国务院专利部门登记。八

十九、申请专利时申请人应当向专利局提交申请文件一式两份。九

十、发明或实用新型专利权的保护范围以权利要求书为准。

十一、对于符合专利法规定的专利申请,由国务院专利行政部门颁发专利证书。九

十二、世界上最早建立专利制度的国家是威尼斯共和国。

十三、“专利制度是给天才之火浇上胜利之油”这句名方出自林肯。九

十四、世界知识产权日是4月26日。

十五、知识产权又被称为智慧财产权,它主要包括专利、商标、著作权三部分。九

十六、根据我国专利法的规定,可以授予专利权的对象有新的微生物品种。

十七、甲比乙早一周完成了一个相同的发明,但乙比甲早一天提出了专利申请,若此发明符合授予专利的条件,应当将此专利授予乙。

十八、下面哪一项不属于由TRIPS协定所规定的基本原则,为公共健康原则。九

十九、知识产权一般包括著作权、工业产权两部分。

一○○、“专利制度是给天才之火浇上胜利之油”这句名方出自林肯。

第三篇:2011知识产权考试

2011知识产权考题

1、知识产权的概念

“知识产权”这一术语源于德国,英文为Intellectual Property。中国香港译为“智力产权”;中国台湾译为“智慧财产权”;中国大陆译为“知识产权”;日本译为“无体财产权”。

知识产权(Intellectual Property)是人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的专有权利。

2、知识产权的性质与特征

知识产权是一种新型的民事权利,是一种有别于财产所有权的无形财产权。

(一)专有性。与有形财产“所有权”的排他性“专有”不同。(二)地域性(国际私法而言)。有形财产适用财产取得地法或物之所在地法; 知识产权适用权利登记地法或权利主张地法。

(三)时间性。

(四)可复制性。

3、知识产权的客体——知识产品

知识产权的客体,即知识产权制度保护的对象,是指人们在科学、技术、文化等知识形态领域中所创造的精神产品,即知识产品。

4、(一)知识产品的类别

①.创造性成果:如作品、工业技术

②.经营性标记:如商业性注册商标

③.经营性资信:如绿色标志、国家地理标志等证明商标或集体商标

5、知识产品的基本特点: 创造性 非物质性 公开性 社会性

6、知识产权法的概念、调整对象和法律体系

知识产权法是指调整因确认、保护和行使知识产权的过程中所产生的各种社会关系的法律规范的总称。

知识产权法主要调整的关系包括:

1、知识产权归属法律关系

2、知识产权行使法律关系

3、知识产权管理法律关系

4、知识产权保护法律关系

知识产权法律体系主要包括以下制度:

①著作权法律制度 ②专利权法律制度 ③工业版权法律制度 ④商标权法律制度

⑤商号权法律制度 ⑥产地标记权法律制度 ⑦商业秘密权法律制度 ⑧反不正当竞争法律制度等等。

7、著作权的概念

著作权亦称版权,是指作者或其他著作权人依法对文学、艺术或科学作品所享有的各项专有权利的总称。

8、著作权的特征

1、权利主体范围广泛

2、权利客体范围广泛

3、权利的内容丰富多样

4、权利的产生简单便捷

5、权利的保护期限长久

9、著作权与所有权的区别

1.著作权客体具有无形性。2.著作权利用上的特殊性。3.著作权权能的可分性。4.著作权存续的有限性。5.著作权具有人身性。

10、著作权与商标权的区别

1.二者在权利取得及保护的方式上有所不同。2.二者在一定情况下还可能发生交叉关系。即商标设计图案可以作为商标受商标法的保护,也可构成一件艺术作品受著作权法的保护。

11、著作权与专利权

1.著作权并不保护作品的思想,而只保护作品的表现方式。专利权所保护的是发明人创造的思想内容。2.著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。专利权保护的客体必须具有首创性。任何作品只要是独立创作的,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人,这是“首创性”与“独创性”的区别。我国《著作权法》所称的作品,是指文学、文艺和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创造成果。

13、作品取得著作权的条件

①、独创性。是此作品区别于彼作品的重要标志,也是作品取得著作权的最主要条件。②、可感知性。是法律保护作品表达方式的客观依据 ③、可复制性 ④、合法性。原《著作权法》规定:依法禁止出版、传播的作品,不受本法保护。新《著作权法》规定:著作权人行使著作权,不得违反宪法和法律,不得损害公共利益。国家对作品的出版、传播依法进行监督管理。

14、作品的类别

1.文字作品。2.口述作品。3.音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品。4.美术、建筑作品。5.摄影作品。6.电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品。7.工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品。8.计算机软件。9.法律、行政法规规定的其他作品。

15、民间文学艺术作品的概念和特征

民间文学艺术作品,是指在一国国土上,由该国的民族或种族集体创作,经世代相传、不断发展而构成的作品。如民间剪纸、民间皮影、民歌等。

16、民间文学艺术作品主要特点: 1.集体性。2.长期性。3.变异性。4.继承性。

17、我国对民间文学艺术作品的保护的目前司法实践:

1、民间文学艺术作品著作权由产生、传承该作品的特定区域民族群体共同享有,依法成立的民族区域政府有权代表该区域民族群体作为诉讼主体主张权利。

2、对民间文学艺术作品进行改编等再度创作,无须经过许可,也不需支付相关费用,但不论以任何方式使用均需标注创作和传承该民间文学艺术作品民族群体名称。

3、对于不当利用民间文学艺术作品的侵权行为给创作和传承该民间文学艺术作品民族群体精神权益造成损害的,可以适用消除影响、赔礼道歉的方式承担法律责任。

18、著作权主体,也称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。根据我国《著作权法》的规定,著作权主体可以是公民、法人或其他组织。

19、我国著作权的取得方式为自动取得,即当作品创作完成时,作者因进行了创作而自动取得作品的著作权,不再需要履行其他任何手续。

20、原始主体,是指在作品创作完成后,直接根据法律的规定或者合同的约定对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。

⑴、作者,作者就是创作作品公民。著作权属于作者,本法另有规定的除外。

⑵、视为作者的法人或其他组织。如果某一作品虽是由公民创作,但是在法人或其他组织主持下,代表法人或其他组织意志,并由法人或其他组织来承担责任,那么就应把法人或其他组织视为作者,它同公民一样享有作者所应享有的著作财产权及人身权。

21、继受主体,也称其他著作权人,是指通过受让、继承、受赠或法律规定的其他方式取得全部或一部分著作权的公民、法人或其他组织、国家。

⑴、因继承、遗赠、遗赠扶养协议或法律规定取得著作权 ⑵、因合同取得著作权

22、特殊作品的著作权归属

㈠、职务作品的权利主体。公民为完成法人或其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。1.一般职务作品著作权归作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

2.法律规定的某些特殊职务作品,作者只享有署名权,其他权利由法人或者其他组织享有,法人或其他组织可给予作者奖励。(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;(2)法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

㈡、委托作品的权利主体

受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。

㈢、合作作品的权利主体

两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人,不能成为合作作者。

合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。

㈣、演绎作品的权利主体

演绎作品,是指改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品。演绎作品的著作权由演绎作品的作者享有,但演绎作品的作者在行使著作权时不能侵犯原作作者的著作权。

㈤、汇编作品的权利主体

汇编作品,是指汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品。汇编作品的著作权由汇编人享有,但汇编人在行使著作权时,不得侵犯原作品的著作权。

㈥、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的权利主体

该类作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。

该类作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。

㈦、美术作品的权利主体

美术等作品原件所有权的转移,不视为作品著作权的转移,但美术作品原件的展览权由原件所有人享有。

28、著作人身权的内容

1、发表权

2、署名权

3、修改权

4、保护作品完整权

29、著作人身权的保护期限

1、公民作品发表权保护期为作者终生及其死后50年;其他作品发表权为作品创作完成后五十年。

2、署名权、修改权、保护作品完整权保护期不受限制。30、著作财产权的概念和性质

著作财产权,是指著作权人自己使用或者授权他人以一定方式使用作品而获取物质利益的权利。

著作财产权的性质明显不同于著作人身权,它可以转让、继承或放弃。

31、著作财产权的内容

(一)复制权

(二)表演权

(三)广播权

(四)展览权

(五)发行权

(六)改编权

(七)翻译权

(八)汇编权

(九)摄制权(十)出租权(十一)信息网络传播权(十二)放映权(十三)应当由著作权人享有的其他权利

32、著作财产权的保护期限

⑴、公民作品,其保护期为作者终生及其死亡后五十年;如是合作作品,截止于最后死亡作者死亡后第五十年。

⑵、法人或其他组织作品、著作权(署名权除外)由法人或其他组织享有的职务作品,其保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。

⑶、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品,其保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。

⑷.作者身份不明作品,其保护期截止于作品首次发表后第50年。作者身份确定后,适用著作权法一般规定保护。

注意:截止年限一律按照截止年限的12月31日计算。

33、邻接权,是指与著作权有关的权利,即作品传播者所享有的专有权利。根据我国《著作权法》的规定,邻接权包括表演者权、录音录像制作者权、广播组织者权、出版者权。

34、表演者的义务

1.表演者使用他人作品演出的,应当取得著作权人的许可,并支付报酬。2.表演者使用改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品进行演出的,应当取得改编、翻译、注释、整理作品的著作权人和原作品著作权人的许可,并支付报酬。3.表演者依照著作权法使用他人作品的,不得侵犯作者的署名权、修 3

改权、保护作品完整权和获得报酬的权利。

35、表演者的权利

1.表明表演者身份的权利。2.保护表演形象不受歪曲的权利。3.许可他人从现场直播和公开传送其现场表演,并获得报酬的权利。4.许可他人录音录像,并获得报酬的权利。5.许可他人复制、发行录有其表演的录音录像制品,并获得报酬的权利。6.许可他人通过信息网络向公众传播其表演,并获得报酬的权利。

36、音像制作者的义务

1.录音录像制作者使用他人作品制作录音录像制品,应当取得著作权人的许可,并支付报酬。2.录音录像制作者使用改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,应取得改编、翻译、注释、整理作品著作权人和原作品的著作权人的许可,并支付报酬。3.录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬;著作权人声明不许使用的不得使用。4.被许可人复制、发行、通过信息网络向公众传播录音录像制品,应当取得著作权人、表演者的许可,并支付报酬。5.音像制作者在制作发行作品时,除应尊重作者的权利外,还应尊重表演者的权利,即应当同表演者订立合同,并支付报酬。

37、音像制作者的权利

1、复制许可权

2、许可发行权

3、许可出租权

4、许可网络传播权

38、广播组织者的义务

1.广播电台、电视台播放他人未发表的作品,应当取得著作权人许可,并支付报酬。2.广播电台、电视台播放他人已发表的作品,可以不经著作权人许可,除本法规定可以不支付报酬的以外,应当支付报酬。3.广播电台、电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可,但应当支付报酬。4.电视台播放他人的电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、录像制品,应当取得制片者或者录像制作者许可,并支付报酬;播放他人的录像制品,还应当取得著作权人许可,并支付报酬。

39、广播组织者的权利

1.许可他人播放的权利。2.许可他人将其制作的广播、电视录制在音像载体上以及复制音像载体的权利。40、出版者的权利

1、专有出版权

2、版本权

3、修改权

4、独占权

5、转载权

6、决定权

41、出版者的义务

1、订立合同

2、支付报酬

3、履行合同

4、重印再版通知著作权人

5、在法定期限内行使决定权。报社为15日;期刊社为30日;双方另有约定除外。该期限内,投稿人未收到决定刊登通知的,可以将同一作品向其他报社、期刊社投稿。

42、著作权的合理使用

合理使用,是指在特定条件下,法律允许他人自由使用享有著作权的已经发表的作品,而不必征得权利人的许可,不向其支付报酬的合法行为。1.为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品。2.为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。3.为报道时事新闻,在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品。4.报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章,但是作者声明不许刊登、播放的除外。5.报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话,但作者声明不许刊登、播放的除外。6.为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行。7.国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品。8.图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏的作品。9.免费表演已经发表的作品,该表演未向公众收取费用,也未向表演者支付报酬。10.对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像。11.将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行。12.将已经发表的作品改成盲文出版。

43、法定许可使用

法定许可使用,是指根据法律的直接规定,以特定的方式使用已发表的作品,可以不经著作权人的许可,但应向著作权人支付使用费,并尊重著作权人的其他权利的制度。

1.作品刊登后,除著作权人声明不得转载、摘编的外,其他报刊可以转载或者作为文摘、资料刊登。2.录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品;著作权人声明不许使用的不得使用。

3.广播电台、电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可。当事人另有约定的除外。具体办法由国务院规定。4.为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,除作者事先声明不许使用的外,可以不经著作权人许可,在教科书中汇编已经发表的作品片段或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品,但应按照规定支付报酬,指明作者姓名、作品名称,并不得侵犯著作权人依照《著作权法》所享有的其他权利。

44、著作权的转让,是指著作权人将其作品财产权部分或全部转移给他人所有的法律行为。

主要特征有:1.转让对象是著作财产权。2.该转让导致著作权主体的变更。3.该转让与作品载体所有权无关。

45、著作权许可使用

著作权许可使用,是指著作权人将其作品许可使用人以一定的方式、在一定的地域和期限内使用的法律行为。1.著作权许可使用不改变著作权的归属,被许可人取得的只是使用权。2.被许可人只能自己按照约定方式、地域范围和期限使用作品,不能将使用权再让渡给第三人,著作权人同意的除外。3.在一般许可使用中,被许可人不能因权利被侵害而以自己名义提起诉讼;专有许可使用的被许可人能够以自己名义因专有使用权被侵害提起诉讼。

46、侵权行为的种类

(一)未经著作权人许可,发表其作品的;(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;(三)未参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;(四)歪曲、篡改他人作品的;(五)剽窃他人作品的;(六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外。(七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的。(八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外。(九)未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊的版式设计的。(十)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的。(十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。

47、可能承担多种法律责任的侵权行为

(一)未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的,本法另有规定的除外;(二)出版他人享有专有出版权的图书的;(三)未经表演者许可,复制、发行录有其表演的录音录像制品,或者通过信息网络向公众传播其表演的,本法另有规定的除外;(四)未经录音录像制作者许可,复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品的,本法另有规定的除外(五)未经许可,播放或者复制广播、电视的,本法另有规定的除外;(六)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的,法律、行政法规另有规定的除外;(七)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意删除或者改变作品、录音录像制品等的权利管理电子信息的,法律、行政法规另有规定的除外;(八)制作、出售假冒他人署名的作品的。

48、制止侵权行为的执行措施

①、诉前权利保全。著作权人或者与著作权有关的权利人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

②、诉前证据保全,为制止侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,著作权人或者与 5

著作权有关的权利人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。

1、人民法院接受申请后,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。

2、人民法院可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,驳回申请。

3、申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的,人民法院应当解除保全措施。

③、人民法院依法处置权。人民法院审理案件,对于侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,可以没收违法所得、侵权复制品以及进行违法活动的财物。

49、专利权,是指法律赋予专利权人对其获得的发明创造在一定期限内依法享有的独占性使用权。

特征:

1、独占性。2.客体公开性。3.法定授权性。4.效力局限性。

50、专利权的客体,即能够取得专利权、受专利法保护的发明创造。按照我国专利制度,专利权的客体包括:

1、发明

2、实用新型

3、外观设计

51、发明的概念和特征

(一)发明的概念 一般意义上的发明,是指通过智力劳动创造或设计出了前所未有的东西。专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

(二)发明的特征

1.发明是一种技术上的创新。2.发明是一种技术方案。3.发明是一种具体的技术方案。4.发明必须是一种符合法律要求的技术方案。

52、发明的种类

(一)产品发明 : 新产品、新材料、新物质

(二)方法发明:操作方法、制造方法、工艺流程。区分二者的法律意义:二者效力范围不同。产品专利权人有权禁止他人为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。方法专利权人有权禁止他人使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

53、实用新型的概念和特征

(一)实用新型的概念

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

(二)实用新型的特征 1.实用新型只保护产品。2.实用新型保护的是产品的形状、构造或者其结合技术方案。3.实用新型必须具有应用性技术特征。4.实用新型必须具有一定的创新性。

54、、实用新型专利和发明专利的区别

1.创新程度要求不同2.保护范围不同3.申请审批程序不同(有无实质审查)发明从申请到获得授权证书一般需要2-3年;实用新型一般需要半年左右时间。4.保护期限不同(发明专利20年,实用新型10年)

55、外观设计的概念和特征

外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。特征:1.外观设计的载体必须是相对独立的产品。2.构成外观设计的是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。3.外观设计是适于工业应用的新设计。4.外观设计必须富有美感。

56、外观设计专利与实用新型专利的区别

1.外观设计专利保护的是产品的外表设计,不涉及产品本身的技术性能;实用新型专利保护的范围既涉及产品的外形和外部结构,也涉及产品的内部构造2.外观设计的目的是利用美学原理达到美感效果,而不重视技术效果;实用新型作为一种技术方案,旨在实现一定的技术效果。3.外观设计产品既可以是立体的,也可以是平面的;实用新型产品必须以固定的立体形态存在。

57、不授予专利权的发明创造

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。

58、不授予专利权的对象

(一)科学发现

(二)智力活动的规则和方法

(三)疾病的诊断和治疗方法(四)动物和植物新品种(五)用原子核变换方法获得的物质

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合 6

作出的主要起标识作用的设计

59、专利权主体的概念

即专利权人,是指依法享有专利权并承担与此相应义务的人。60、我国相同发明创造专利权主体的确定原则——先申请原则

1、两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人

2、两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。61、专利权的继受主体

专利权的继受主体是指通过转让、继承或者赠与方式依法获得专利权的人。62、发明人或者设计人的概念和特征

发明人是指发明专利完成人,即对产品、方法或者其改进提出新技术方案的人。设计人是指实用新型、外观设计专利的完成人。

1.发明人或者设计人是自然人且不受行为能力的限制。2.发明人或设计人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。63、共同发明人或者共同设计人

共同发明人或者共同设计人是指两个或两个以上的、对同一发明创造的实质性特点共同作出了创造性贡献的人。

64、发明人或者设计人的工作单位

一、职务发明创造

(一)职务发明的概念及条件

职务发明创造在国外也称为雇员发明,是指发明创造人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。条件: 1.执行本单位任务所完成的发明创造。2.主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造。

(二)职务发明创造的权利归属。有约定按约定,无约定归单位

二、合作完成的发明创造

合作完成的发明创造,是指两个以上的单位或者个人合作研究、设计所完成的发明创造。权利归属:有约定按约定,无约定归共同完成人

三、委托完成的发明创造

委托完成的发明创造,是指一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托的研究、设计任务所完成的发明创造。权利归属:有约定按约定,无约定归完成人 65、专利授权条件

形式条件:专利申请文件格式、写法等

消极条件:不能取得专利权的条件

实质条件 发明和实用新型:新颖性、实用性 创造性

积极条件

外观设计: 新颖性、实用性、独创

66、新颖性的概念

新颖性是指发明创造在申请专利之前是现有技术中所没有的、未被公知公用的。

二、新颖性的判断标准

(一)不属于现有技术。现有技术指申请日(有优先权的,指优先权日)前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

(二)影响新颖性的抵触申请。在申请日以前没有人就同样的发明或实用新型向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

(三)不丧失新颖性的公开。申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不 7

丧失新颖性:

1、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的。

2、在国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议上首次发表。

3、他人未经申请人同意而泄露其内容的。67、创造性的概念

创造性是指同申请日以前已有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。68、创造性的判断标准

1、主体判断——相关技术领域的技术人员

2、客体判断: ⑴发明:突出的实质性特点、显著的进步 ⑵实用新型:具有实质性特点和进步

3、技术效果:技术难题、技术偏见、预料不到、商业成功等 69、实用性的概念 即在产业领域能够被实际应用和产生积极效果。

二、实用性的判断标准(一)技术方案具体且可实施(二)技术方案可重复实施

(三)具备有益性 70、专利申请的原则

(一)书面申请原则

(二)一申请一发明原则

(三)优先权原则

国际优先权:发明、实用新型、外观设计。国内优先权:发明、实用新型▲外观设计为6个月,发明和实用新型为12个月 71、专利申请应当提交的文件

(一)申请发明或实用新型专利应当提交的文件:1.请求书2.说明书及其摘要3.权利要求书。(二)申请外观设计专利应当提交的文件:1.请求书。2.图片或者照片。3.简要说明。4.使用外观设计的产品样品或者模型。72、申请文件的提交

1、确定申请日的方法:申请人直接向专利局或各代办处递交专利申请的,以收到日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以申请人寄出的邮戳日为申请日;邮戳日不清晰的,除当事人能够提出证明外,以国务院专利行政部门收到日为申请日。

2、申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明。73、申请文件的修改

可以对申请文件进行修改,但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书 记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。74、审查

1、发明专利

初步审查 形式审查

公布申请 申请日起满18个月即公布申请,也可以应请求提前公布

实质审查 一般须申请人申请日起3年内提出请求,否则视为撤回专利申请;审批机关也可自行审查。

2、实用新型与外观设计专利

该类申请无实质审查环节,但其初审的形式审查要严于发明专利,还包括了一些实质审查。

75、复审——专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起3个月内,向专利复审委员会请求复审。

76、起诉——专利申请人对专利复审委员会的复审决定 不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。

77、我国专利权的保护期限

发明专利权为20年,实用新型专利权和外观设计专利权为10年,均自申请日起计算。

78、专利权终止的概念——专利权终止,也称专利权消灭,是指专利权因保护期届满或其他原因在保护期届满前失去法律效力。

79、专利权终止的原因: 依我国《专利法》的规定,专利权因以下原因而终止:1.保护期届满。专利权自行终止。2.没有按期缴纳年费。3.专利权人以书面声明方式放弃。

80、专利权无效的含义——专利权的无效,也称专利权无效宣告,是指对已经生效的专利权,因不符合《专利法》的规定,由专利复审委员会宣告其不具有法律约束力的制度。

81、专利权无效宣告受理机关

自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。82、宣告专利权无效的理由

1.授予专利权的发明创造不符合专利授权的实质条件。2.授予专利权的发明创造不是专利法意义上的发明、实用新型或外观设计,或者超出了专利授权的范围,或者其属于违反国家法律、社会公德或者妨害社会公共利益的发明创造。3.专利申请文件不符合法律规定,不能充分公开发明创造的技术特征;或权利要求书与说明书不相符合;或发明、实用新型专利申请文件的修改超出了原说明书和权利要求记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改超出了原图片或照片表示的范围等。4.取得专利权的人无权取得该专利权 如:同样的发明创造被授予了两个或两个以上申请人;就同一发明创造的两项以上的专利申请,专利权却被授予 后申请人;专利权被授予职务发明创造的完成人,或非职务发明创造的专利权被授予职务发明创造的完成人,或非职务发明创造的专利权授予给了发明人所在的单位等。83、专利权无效宣告的法律效力

1.专利权视为自始不存在。2.不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成损失的,应当给予赔偿。

3、一事不再理。对专利复审结果不服的,可以提起诉讼;裁判生效后,任何人不得再以同样理由提出宣告无效的请求。84、专利权人的权利

一、制造权 制造权是指专利权人享有独占地制造专利产品,禁止他人未经其许可制造相同或相似于专利产品的产品的垄断权。

二、使用权。使用权,是指专利权人享有的使用专利产品或专利方法及依照专利方法直接获得的产品的专有权。

三、许诺销售权。许诺销售权是专利权人有明确表示愿意出售具有权利要求书所述技术特征的专利产品以及禁止他人未经专利权人许可许诺销售专利产品的权利。

四、销售权。销售权是指专利权人享有的独自销售专利产品或依照专利方法直接获得的产品的权利。

五、进口权。进口权是专利权人享有自己进口或禁止他人未经许可为制造、许诺销售、销售、使用等生产经营目的而进口其专利产品或进口依照其专利方法直接获得的产品的权利。

六、转让权。转让权是指专利权人享有的将自己的专利权依法转让给他人的权利。

七、许可权。许可权是指专利权人享有的许可他人实施其专利的权利。专利权人有权独占实施专利技术,也可把这种实施权全部或部分转让给他人,由实施专利方支付费用。

八、标记权。标记权是指专利权人享有的在其专利产品或该产品包装上标明专利标记和专利号的权利。

九、署名权。署名权是指发明人或设计人享有在专利申请文件和专利文件中写明自己是发明人或设计人的权利。85、专利权人的义务。

一、缴纳专利年费

二、不得滥用专利权

三、依照国家需要推广应用专利

四、对发明创造人给予奖励

86、不视为侵犯专利权的使用行为 :

一、权利用尽后的使用、许诺销售、销售、进口该产品的二、先用权人的制造和使用。在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

三、外国临时过境交通工具上的使用。

四、专为科学研究和实验而使用。

五、为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

87、强制许可的概念——是指国务院专利行政部门依照法律规定,可以不经专利权人的同意,直接允许申请人实施专利权人的发明或实用新型专利的一种行政措施。强制许可的对象为发明或实用新型专利,不包括外观设计。

88、强制许可的种类(一)依申请给予的强制许可。

1、专利权人自专利权被授予之日起满3年,且自提出专利申请之日起满4年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;

2、专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。(二)根据专利之间相互关系给予的强制许可。一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在给予上述实施强制许可的情 9

形下,根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。(三)根据公共利益需要给予的强制许可。

1、在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

2、为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

89、强制许可的主要程序。

1、国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定,应当及时通知专利权人,并予以登记和公告。

2、给予实施强制许可的决定,应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。

3、强制许可的理由消除并不再发生时,国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求,经审查后作出终止实施强制许可的决定。

90、强制许可实施中专利权人及实施人的权利和义务:(一)专利权人的权利

1、获得合理的使用费。

2、对强制许可及其使用费裁决不服,可向法院起诉。(二)被许可实施人的义务。

1、不享有独占实施权,无权允许他人实施

2、应当付给专利权人合理的使用费 91、专利的强制推广应用

1、强制推广的对象:(1)限于国有企业事业单位的发明专利(2)且该发明专利对国家利益或者公共利益具有重大意义。

2、提出机关:国务院有关主管部门和省级政府

3、批准机关: 国务院

4、实施单位的义务:向专利权人支付使用费 92、我国专利权的保护范围------折中原则

一、发明、实用新型专利权的保护范围。

1、以权利要求书记载的内容为准

2、说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

二、外观设计专利权的保护范围

1、以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,2、简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。93、专利直接侵权行为

(一)直接侵权行为构成要件(不以过错为要件)

1、专利合法有效

2、未经专利权人许可

3、有侵害行为。即行为人在客观上未经许可实施了他人的专利

4、以生产经营为目的。为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

(二)直接侵权行为的种类

1、发明和实用新型专利权:未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

2、外观设计专利权:未经专利权人许可,为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

3、假冒他人专利的行为。

94、专利间接侵权行为—是指行为人积极诱导、怂恿或教唆他人直接实施专利侵权行为的行为。

(一)间接侵权行为构成要件(过错责任原则)

1、直接侵权行为已经发生

2、间接侵权人存在侵权故意

3、间接侵权人实施了教唆、怂恿、帮助或诱导他人实施专利侵权行为

4、间接侵权行为与直接侵权行为之间有因果关系

(二)间接侵权行为的法律责任—— 间接侵权人与直接侵权人构成共同侵权,承担连带赔偿责任。95、专利权的民事保护

(一)诉前禁令和诉前证据保全

1、申请人应当提供担保

2、申请人自法院采取措施之日起15日内不起诉的,法院应解除该措施。(二)诉讼时效:2年(三)特殊情况的举证责任:

1、专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,被控侵权人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

2、为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

96、专利权的刑事保护 1.假冒专利犯罪。2.泄露国家机密犯罪。3.玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊犯罪。97、商标的含义---商标(trademark),是指能够将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来,并可 10

为视觉所感知的显著标记。1.商标是指代商品或者服务项目的标记。2.商标是经营者用来区别商品或者服务来源的标记。3.商标以工商业活动为基础。

98、商标的功能 1.识别来源 2.品质保证3.广告宣传 4.竞争功能5.承载商誉 6.展示企业形象及理念 99、商标与地理标志——指标示某商品来源于某地区,该商品特定质量、信誉或者其他特征主要由该地区的自然环境或者人文因素所决定的标志。地理标志可以用作商标,与普通商标的区别:1.涵义不同。2.归属不同。如邯郸国家地理标志产品:涉县核桃、花椒、魏县鸭梨、永年大蒜

100、商标的种类

一、注册商标和未注册商标。根据商标是否登记注册,商标划分为注册商标和未注册商标。

二、商品商标和服务商标:按商标使用对象。

三、文字商标、图形商标、字母商标、数字商标、三维商标、颜色商标和组合商标:(按构成要素分

四、联合商标、防御商标、证明商标、集体商标:(按特殊功能分)

1、联合商标即注册人在同一商品或服务注册若干个近似商标。包括正商标与其他商标

2、防御商标:即注册人就不同类别商品或服务注册同一种商标。

3、证明商标:

4、集体商标:地理标志可以申请集体商标。

101、商标权取得的客体条件

1、可视性:我国不承认非视觉商标。文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合以及前各要素的组合。

2、识别性(显著性)地名商标须有其他含义,否则不予注册

3、合法性:非禁止即许可。⑴禁止侵犯他人在先权利:包括他人在先取得的商标权、著作权、企业名称权、专利权、肖像权、知名商品特有的包装或装潢权。⑵不得使用的标志。包括不得作为商标注册的标志和不得作为商标使用的标志。(3)不得违反公序良俗

102、我国商标权的取得方式。

一、原始取得——注册取得。注册取得是指商标权的取得必须经过登记注册,注册商标受法律保护,未经注册的商标,一般得不到法律的保护。恶意强注商标的禁止:我国《商标法》规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

二、继受取得。转让、继承、承受、强制执行

103、商标注册的原则。

一、申请在先原则。申请在先原则又称注册在先原则,指两个或两个以上的申请人,在相同或类似的商品上以相同或者近似的商标申请注册时,申请在先的商标,其申请人可获得商标专用权,在后的商标注册申请予以驳回。

二、自愿注册原则。商标使用人是否申请商标注册取决于自己意愿。

三、优先权原则(6个月内)

1、国外申请优先权。商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起6个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

2、国际展览使用优先权。商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起6个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。

104、商标注册的申请规则:一类商品一件商标一份申请 ▲注意申请前的商标检索查询 105、商标注册申请文件

申请书、商标图样及文字说明、申请人身份资料、优先权声明及证明(申请日后3个月内提交)106、注册申请的审查和核准

审查结果——通过审查的公告在商标局《商标公告》,不符合规定的则驳回申请。

驳回的理由:⑴不符合商标法 ⑵他人已注册或初审 ⑶申请或使用在后 ⑷他人享有优先权 申请冲突的处理:申请在先、使用在先、协商处理、抽签决定 权利救济:

1、申请复审。

2、对复审不服的可以提起行政诉讼 107、异议

1、自审定公告之日起3个月内,任何人都可以对初步审定的商标向商标局提出异议。

2、当事人对异议裁定不服的,可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。

3、当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。

108、商标专用权。

一、专用权即是商标权人对其注册商标享有独占性使用的权利。符合以下情况之一的都属于商标的使用:1.直接附着于商品、商品包装或者容器上的使用或者在商业广告、产品说明书等其他商业文件中的间接使用。2.注册商标所有人的自行使用或者是商标权人以外的第三人被许可使用、与 11

商标所有人有业务关联的人的使用。3.商品或服务经销中的使用或者是产品销售前的使用,如广告宣传。

二、禁止权。禁止权即指商标权人有权禁止他人未经许可使用其注册商标。禁止权的效力范围大于专用权的范围。

三、许可权。使用许可,是指注册商标所有人将其对注册商标的专用权许可他人行使。

四、转让权。转让,是指注册商标所有人将其对注册商标的所有权转移给他人所有。109、未注册商标的法律地位

一、未注册商标受保护的条件

1、驰名商标

2、有一定影响的商标

二、未注册商标的法律保护

(一)禁止注册和使用(即使注册也属于恶意抢注,可以被撤销注册)

(二)在先使用的服务商标原有范围继续使用(仅限于连续使用至1993年7月1日的服务商标,但该时间以后连续3年中断使用的不得再继续使用)

(三)未注册商标的其他法律保护。如民法、反不正当竞争法

110、商标权的限制

一、正当使用。正当使用是指他人在经营活动中以善意、正当的方式使用描述性商标的,不视为侵犯商标专用权的行为。认定描述性使用需考虑的因素:①不可避免地使用。②使用是善意的。商标法实施条例》第49条:注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

二、比较广告。比较广告是指使用人在广告中将自己的产品与商标专有人的产品相媲美。

三、商标权用尽。是指经商标权专有人或其本人同意将带有商标的产品投放市场后,任何人使用或销售该产品,商标权人无权禁止。

四、非商业性使用。1.新闻报道及评论。2.滑稽模仿。111、商标权的续展和终止

商标的保护期限为10年,但可以依法不限次数的进行续展。

一、商标权的续展

(一)续展的概念及意义。商标权的续展又称注册商标的续展,是指通过法定程序延续注册商标的有效期限。

(二)续展注册。续展注册商标应依法履行必要程序。续展注册应当在注册商标有效期届满前6个月内办理,这6个月为续展期。

二、商标权的终止。商标权的终止,是指因法定事由的发生,注册商标所有人丧失对注册商标的权利。注册商标因注销或者撤销而终止。

(一)因注销而终止(国家商标局)1.未申请续展注册。2.自动放弃。3.主体消亡。

(二)因撤销而终止(国家商标局)1.违法使用注册商标。2.不使用。(连续3年)3.使用注册商标的商品质量不符合要求。

(三)因无效而终止(国家商标局、商评委)112、商标注册无效的条件

商标注册的无效,是指商标不具备注册条件但取得注册的,依法定程序使其商标权归于消灭的制度。

一、因违反绝对条件而无效

(一)违反禁止性规定。商标标识包含了不得使用的文字、图形或其他标志,因而不具有合法性,这样的商标是不应当给予注册的。

(二)以不正当手段取得注册。1.虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请文件及有关文件进行注册的。2.其他以不正当手段取得注册的情形。

二、因违反相对条件而无效

(一)侵害他人在先权利1.著作权。2.外观设计专利权。3.肖像权、姓名权。4.商号权。5.注册商标专用权。

(二)侵害他人合法权益。1.未注册的驰名商标。2.有一定影响的未注册商标。3.地理标志。4.未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,也是商标抢注的一种形式。113、商标注册无效的程序启动

(一)商标局。可依职权、也可应申请启动注册商标撤销程序

(二)商标评审委员会(即商评委)依申请启动注册商标撤销程序

(三)申请人:事由不同,申请人也不同。

1、违反绝对条件:任何单位或个人,无时间限制

2、违反相对条件:相关商标所有人或利害关系人。对恶意注册驰名商标的,无时间限制;其他情况为商标注册之日起5年内。

114、注册商标无效的撤销或裁定的救济。

1、对商标局撤销注册商标的决定,当事人不服的,可向商标评审委员会申请复审(15日内);当事人仍不服的,可向法院起诉(30日内)

2、当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起30日内向法院起诉。

115、注册无效的效力。该商标权视为自始不存在。

116、商标的正确使用: 1.注册商标的使用严格限制在核准注册的商标标识和核定使用的商品或服务上,商标注册人不得自行作出改变。2.使用注册商标时应尽量加 注册标志。3.防止商标显著特征的退化。117、一、商标许可使用的概念及其意义。商标许可使用,是指注册商标所有人允许他人在一定期限内使用其注册商标。1.有利于企业促销增利,为社会提供更好的产品。2.有利于对外经济技术合作。

二、许可使用的种类 1.普通许可。2.排他许可。3.独占许可

三、当事人的主要权利和义务

(一)商品质量控制

(二)商标权的维护

四、使用许可合同的管理。商标使用许可合同应当报商标局备案

118、注册商标的转让

(一)注册商标转让的概念及方式。注册商标的转让是指注册商标所有人将其所有的注册商标转让给他人所有。转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

119、商标权范围及其保护范围的确定是认定侵犯商标权行为的前提和基准。

(一)商标权的范围。即商标权使用权的范围,包括:

1、商标的核准注册范围

2、注册商标的核定商品范围

(二)商标权的保护范围。即商标权的禁止权范围。包括:

1、同一种商品使用相同商标(假冒)

2、同一种商品使用近似商标(仿冒)

3、类似商品使用相同商标(仿冒)

4、类似商品使用近似商标(仿冒)

120、侵犯商标权行为的认定。侵犯商标权的行为一般有十大类,其中“假冒或仿冒他人注册商标”的认定比较困难。

1、假冒商标:即未经商标权人许可,在同种商品上使用与他人注册商标相同的商标的行为。

2、仿冒商标

(1)种类:①类似商品(服务)上使用与他人注册商标相同的商标 ②类似商品(服务)上使用与他人注册商标近似的商标 ③同种商品(服务)上使用与他人注册商标近似的商标。

(2)类似商品(服务)的认定:①类似商品,即在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。例如:牙膏与肥皂;糖果与果冻。②类似服务,即在服务目的、内容、方式、对象等方面相同,或相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的服务。例如:酒吧与咖啡屋;洗车行与修车行③商品与服务类似,即商品与服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。例如:包子与包子销售服务

(3)商标相同(近似)的认定①商标相同,即被控侵权商标与原告注册商标在视觉上基本无差别。例如:NestI(大写)与 Nestl(小写);凤凰(16根羽毛)自行车与凤凰(15根羽毛)自行车②商标近似,被控侵权商标与原告注册商标在文字的形、音、义或图形的构图、颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合相似,易使公众对商品的来源产生误认或认为其来源与原告注册商标的商品与特定的联系。例如:RITZ 与RITS 4)认定商标相同(近似)的原则:第一:以相关公众的一般注意力为标准。第二:整体对比与主要部分对比相结合。第三:对比时应隔离进行。第四:考虑请求保护注册商标的显著性和知名度 121、商标侵权行为的种类

商标侵权是指未经商标所有人同意,擅自使用与注册商标相同或近似的标志,或者妨碍商标所有人使用注册商标,并可能造成消费者产生混淆的行为。依《商标法》第52条规定,有下列行为之一的,均构成侵犯商标权的行为。

一、使用侵权。未经商标注册人的许可,在同一种或者类似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的商标。此类行为主要发生在商品生产领域,亦即制假行为,侵害人为商品制造商或服务项目提供者。

使用侵权行为分为四种情形:①在同一种商品上使用相同商标;②在同一种商品上使用近似商标;③在类似商品上使用相同商标;④在类似商品上使用近似商标。

二、销售侵权。销售侵犯注册商标专用权的商品。

三、标识侵权。这种侵权行为是指伪造、擅自制造的他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的他人注册商标标识。

四、更换商标(反向假冒)。更换商标,即未经商标注册人同意,将其注册商标撤下后换上自己或第三人的商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为。

五、其他侵权行为

(一)将商标作为其他商业标志使用的(二)为商标侵权行为提供便利条件的 13

(如间接侵权)

(三)将企业名称作为商标使用

(四)将商标作为域名注册 122、保护商标权的方法

一、民事保护

(一)即发侵权的制止

即发侵权的认定:⑴行为人已经作好侵权准备(证据)⑵商标侵权行为不可避免(推定)

即发侵权的制止:⑴证据 ⑵ 申请人合格⑶申请(可在诉前)⑷法院48小时作出裁定⑸法院5日前立即执行。

(二)民事诉讼及法律责任

1、停止侵害、排除妨碍、消除危险

2、消除影响

3、赔偿损失:

▲赔偿数额的确定:①侵权所得 ②被侵权损失 ③50万元以下裁决

二、行政保护——工商机关

1、利用异议程序、撤销程序

2、举报侵权

3、行政查处和行政处罚

三、刑事保护

1、假冒注册商标罪(7年以下徒刑,并处罚金)

2、销售假冒注册商标的商品罪,处罚同上。

3、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,处罚同上 123、驰名商标的特殊保护

三、驰名商标的认定

(一)认定方式

驰名商标的认定是个案中查明事实、适用法律的前提,只有在案件需要并有当事人主张时,商标管理机关和人民法院才会先行作出认定。

(二)认定标准,1.相关公众对该商标的知晓程度。2.该商标使用的持续时间。3.该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围。4.该商标作为驰名商标受保护的记录。5.该商标驰名的其他因素。

四、驰名商标的保护

(一)保护方式

驰名商标保护方式体现在商标确权程序和商标使用管理两个方面。1.拒绝他人注册或撤销注册。2.禁止他人作为商标使用。3.禁止他人作为商号登记。4.禁止他人作为域名注册。

(二)保护范围

驰名商标保护的特征在于特殊保护。“特殊”体现在以下方面:如果是注册的驰名商标,商品或服务的范围可扩大到不相同不类似的商品或服务上,即跨类保护。标志的范围可延伸到商标外其他商业标志。124、植物新品种的概念

植物新品种是指经过人工培育或对发现的野生植物加以开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性,并有适当命名的植物品种。

125、植物新品种权的概念----植物新品种权是指完成育种的单位或个人对其授权品种所享有的权利。126、植物新品种权的特征

(一)主体——品种权人。

1、职务育种——属于单位。⑴执行本单位任务:注意:离开原单位期限为3年(与专利不同)⑵主要利用本单位物质条件 127、植物新品种权的限制

1、合理使用:无需许可、无需支付费用。情形:科研使用及 农民自繁自用

2、强制许可:无需许可,但需支付费用 情形: 国家利益或公共利益需要。申请人正当理由无法获得许可

128、申请植物新品种权的条件

1、客体适格--该品种属于我国植物新品种保护名录列举的属或种

2、新颖性:申请日前。⑴未销售。⑵境内许可销售不超过1年⑶境外销售藤本、木本植物品种繁殖材料不超过6年,其它植物不超过4年。

129、申请植物新品种权审批程序(一般需要1年半以上)

1、初步审查:客体适格性、新颖性,申请人适格性,品种命名情况

2、公布申请:公布期限,没有明确规定;但是按照3个月审查费缴纳期限,可以推断为3个月。

3、实质审查:特异性、一致性、稳定性,一般需要田间测试。

4、批准登记

5、异议期:初审公告之日至授予品种权之日前向农业部植物新品种保护办公室提出。

6、复审:新品种复审委员会 130、植物新品种权期限、终止

一、保护期限

1、授权保护期:藤本植物、木本植物20年;其他的 15年

2、授权后追偿期:初审合格公告之日到授予品种权之日

二、品种权终止

1、自然终止

2、法定终止:放弃、年费未交、不提交新品种繁殖材料、不再符合新品种条件 131、植物新品种权的无效宣告

1、无效宣告的法定事由。⑴授权品种不具备新颖性。⑵授权品种不具备特异性、一致性或稳定性。⑶授权品种危害公共利益、生态环境

2、无效宣告的途径与性质。途径:新品种复审委员会⑴依职权宣告⑵应申请宣告 性质:具体行政行为

3、无效宣告的救济:对宣告不服,可3个月内向法院起诉

4、无效宣告的效力:自始无效;对于已经依法执行的事项,不具有追溯力,但可以要求恶意品种权给予损失赔偿

132、植物新品种权的侵权认定

1植物新品种已获授权保护

2、未经品种权人许可

3、为商业目的而使用。按照现行规定,该“使用”指生产、销售授权品种繁殖材料以及以该繁殖材料为亲本另行繁殖其他品种繁殖材料三种行为。

4、非强制许可使用 133、侵权救济

1、自力救济。

2、行政救济:对直接性侵权,品种权利人可请求省级以上政府农林业行政部门查处,包括行政处罚和对赔偿事宜行政调解。

3、司法救济: 民事诉讼:可不经行政救济直接向有关中级法院提出植物新品种侵权之诉;并可根据情况向法院提出诉前财产保全或证据保全。刑事追究:被侵权人,对假冒性侵权犯罪事实或犯罪嫌疑人,有权向公安机关报案或控告,并可适时提出刑事附带民事赔偿。134、侵权民事责任——赔偿损失。一是按照被侵权人因侵权所受损失确定; 二是按照侵权人侵权所得利益确定;三是参照品种权许可费1倍以上5倍以下酌情确定;四是由法院在50万元以下确定; 五是经被侵权人和侵权人同意可用侵权物折价抵扣被侵权人损失。以农业或林业种植为业的农民或农村承包经营户接受他人委托代为繁殖侵犯授权品种的繁殖材料,不知道代繁物是侵犯授权品种的繁殖材料并说明委托人的,不承担赔偿责任。135、侵权行政责任

(1)省级农业、林业行政部门依职权责令侵权人停止侵权行为,没收违法所得,可以并处违法所得5倍以下的罚款。(2)假冒授权品种的,由县级以上农业、林业行政部门依职权责令停止假冒行为,没收违法所得和植物品种繁殖材料,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。136、侵权的刑事责任

(1)国家工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任(2)生产、销售伪劣产品罪或生产、销售伪劣种子罪 137、反不正当竞争法的立法原则

1.自愿、平等、公平原则 2.诚实信用原则 3.遵循公认的商业道德原则 138、不正当竞争行为的概念和特征

《反不正当竞争法》所规制的不正当竞争行为是指经营者违反法律、法规规定,损害其他经营者的合 15

法权益,扰乱社会经济秩序的行为。

1.不正当竞争行为的主体具有经营性。2.不正当竞争行为具有违法性。3.不正当竞争行为侵害的客体是其他经营者的合法权益和正常的社会经济秩序 139、仿冒行为的表现方式

欺诈性市场交易行为是指经营者违背诚实信用原则,采用假冒或者仿冒等混淆手段从事市场交易,损害竞争对手的行为。

1、假冒他人的注册商标行为。

2、擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品。

3、擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品。

4、在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志,伪造产地,对商品质量作引人误解的虚假表示。140、侵犯商业秘密行为的具体行为方式

指经营者通过不正当手段,违法获取、披露、使用或允许他人使用权利人的商业秘密的行为。所谓商业秘密,指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息行为方式。(1)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;(2)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;(3)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;(4)第三人明知或者应知前项所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密 141、低价倾销行为的几种许可

(1)销售鲜活商品;(2)处理有效期限即将到期的商品或者其他积压商品;(3)季节性降价;(4)因清偿债务、转产、歇业降价销售商品。142、诋毁商誉行为的构成要件

诋毁商誉行为是指经营者捏造、散布虚假的事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉,从而削弱其竞争力,为自己取得竞争优势的行为。商誉,即社会公众对市场经营者主体名誉的综合性积极评价。A、主体是市场经营活动中的经营者,其他经营者如果受其指使从事诋毁商誉的行为,可构成共同侵权B、实施了诋毁商誉的行为,比如通过广告、新闻发布会等形式捏造、散布虚假事实,使用户、消费者不明真相产生怀疑心理,不敢或不再与受诋毁的经营者进行交易活动等。C、诋毁行为是针对一个或多个特定竞争对手。D、目的是败坏对方的商誉,主观心态出于故意 143、高新技术知识产权还具有以下三方面特点。高新技术知识产权的保护对象和保护范围特殊

高新技术知识产权保护的对象是人类最尖端的技术,具有关键性作用。高新技术是以计算机、信息技术为核心,并涉及生物、新材料、自动化、航天、海洋科学等前沿科学技术,是人类最尖端的技术,具有重要的作用。高新技术知识产权保护范围广泛,高新技术知识产权工作涉及专利、版权、商标、商业秘密乃至合同问题,因此需要多方面协作才能取得成效。高新技术的开发途径和应用成效特殊

高新技术开发比较复杂,往往是高新技术产业、高校和科研机构、政府等多方联合开发;高新技术的应用成效显著,高产出,高回报率,企业可获得高额利润;高新技术投资高,成效大,是企业发展的核心。因此,保护好高新技术知识产权是高新技术企业在国内、国际市场取胜的法宝。高新技术知识产权保护期限和诉讼管辖特殊

高新技术更新速度快,周期短,其保护期限特殊,不同于一般知识产权的保护期限。对于一项高新技术发明专利来说,20年保护期的现实意义是有限的。高新技术知识产权的诉讼管辖一般需要指定的中级法院或中级以上的法院来管辖。

144、计算机软件专利保护的利弊分析

从某些方面来看.对计算机软件用专利进行保护在许多方面能够弥补版权法保护的不足。首先,专利法保护程度高于版权法。按照版权法来保护计算机软件,只要两个软件是分别独立开发的,具有独创性.就可以分别取得各自的版权,即使两个软件从内容、功能、设计思想上完全一致。然而,如果按照专 16

利法来保护,则其中只有一个软件能够获得专利法的保护。这也就是说,专利法的保护具有较强的独占性。其次,用专利法进行保护 侵权行为更容易识别。计算机软件的抄袭行为比起普通的作品来说是难以识别的.对于一个软件抄袭者来说,对源代码进行改头换面并非很困难的事。如此一来就可能会避开版权的侵权。而根据专利法来保护,按照其权利要求书的内容来识别相对来说容易一些。再次.专利法保护创造性的方法与软件的开发者提出的设计思想相类似,一个软件的设计思想可以说是它的灵魂、核心,而对此版权法是无能为力的。最后,专利法保护的期限也与计算机软件的寿命基本一致。TRIPs规定的专利权的保护期限不低于20年,这也符合一般的计算机软件的保护要求。

145、巴黎公约在1900年布鲁塞尔修订文本首次提出、1967年斯德哥尔摩文本最后加以修订的第10条之二中规定:“‘在工业领域任何与诚实惯例相悖的竞争行为均构成不正当竞争。”

146、垄断分为合法垄断和非法垄断两类。合法垄断是指法律所允许和保护的垄断,主要包括自然垄断,法定垄断,国家垄断。

147、反不正当竞争法所称的经营者具备两个条件,一个是主体条件,即经营者必须是法人、其他经济组织和个人;另一个是行为条件,即必须从事商品经营或者营利性服务等活动。148、商业秘密的三个基本特性:

1、新颖性、2、经济性、3保密性 149、申请发明专利,须具备三个实质性条件:新颖性、创造性、实用性。

第四篇:知识产权考试总结

评价我国的职务发明制度

答:职务发明制度,就是规定关于职务发明及其专利权归属等相关方面问题的

制度。

主要涉及到了两个方面,一个是职务发明的概念及其认定,另一个是职务 发明创造专利权的归属。下面就主要从这两个方面来论述我国职务发明制度。

一、我国职务发明创造

我国专利法实施细则第10条规定,具备下列情形之一的,视为执行本单位的任务:

1)在本职工作中作出的发明创造。如负责研究开发照明工具的工程师作出了一种新型的电灯。

2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。这主要是指根据单位的要求,工作人员所承担的短期或临时的职务所作出的发明创造。3)退职、退休或者调动工作后一年内作出的,与其原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。

二、我国职务发明创造的专利权归属

职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人”;第6条第3款规定,“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的归属作出约定的,从其约定”;第16条规定“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,给予发明人或者设计人合理的报酬。

根据我国《专利法》的规定,我国在解决职务发明创造专利权归属问题上的三大原则:(1)专利权属于发明人或设计人所在的单位(2)约定原则

(3)发明人或者设计人的权利

三、我国职务发明制度存在的主要问题 1.职务发明成果归属认定易产生分歧

2.关于发明人离职后一年内作出的职务发明的规定存在缺陷 3.职务发明和非职务发明的分类不尽合理

由以上我国职务发明制度存在的主要问题可以看出,一方面在我国,不仅职务发明专利归雇主所有,而且职务发明的范围太宽,限制了科技人员的研发积极性和灵活性;另一方面如发明人所完成的发明创造是在退职、退休或者调动工作后不到一年的时间内作出的,在自己离职一年以后再提出专利申请,或者直接将发明成果授意给第三人申请专利;发明人也可能会在一定时间内多次转职,以上情况按现行法是难以确定发明创造的归属的。因此可能对企业的投资是不利的。所以需要对现有的职务发明制度进行改革。

阐述知识产权的性质

答:知识产权是一种新型的民事权利,知识产权是在传统物权、债权、人身权基础上发展起来的一种新型民事权利,与传统民事权利相比,有许多突出的特点。是一种有别于财产所有权的无形财产权。权利客体的非物质性是知识产权区别于财产所有权的本质特性。知识产权的客体即知识产品是一种没有形体的精神财富,客体的非物质性是知识产权的本质属性所在。

知识产权的特征 专有性。专有性即知识产权所具有的排他性和绝对性,其专有性表现:第一,知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种专有权利并受到严格保护,第二,对同一项知识产品,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。第三,知识产权的排他性则主要是排斥非专有人对知识产品进行不法仿制、假冒或剽窃。第四,知识产权的独占性是相对的。

2地域性。地域性是知识产权所具有的另一种重要的特征,所谓地域性,是指根据一国或地区的知识产权法所取得的知识产权的效力只限于本国境内,不具有域外效力。知识产权的这一特点有别于有形财产权。

3知识产权的时间性。时间性是知识产权异于物权的又一个重要的特征。时间性是指知识产权仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过法律规定的有效期限,这一权利就自行消灭,相关知识产品即成为整个社会的共同财富,为全人类所共同使用。著作人身权与一般人身权的关系

答:著作人身权,又称著作精神权利,指作者对其作品所享有的各种与人身相联系或者密不可分而又无直接财产内容的权利,是作者通过创作表现个人风格的作品而依法享有获得名誉、声望和维护作品完整性的权利。该权利由作者终身享有,不可转让、剥夺和限制。作者死后,一般由其继承人或者法定机构予以保护。

人身权,又称非财产权利。指不直接具有财产的内容,与主体人身不可分离的权利。

人身权包括人格权和身份权两大类。

(一)人身权与民事主体的人身不可分离,因此,人身权同时具有不可转让的法律属性。

(二)人身权没有直接的财产内容,不能以金钱的价值尺度衡量人身利益。

(三)人身权是一种绝对权。又称为对世权。

相同点:(1)不可被替代、被扣押、被执行或被剥夺;

(2)既不得转让也不能放弃;

(3)也不能被继承、遗赠;

(4)具有非经济属性。即使著作人身权产生间接经济效果

不同点:著作人身权保护的是特定人(著作权人)的作品的一种权利。其权利产生的前提条件是著作权人创作出作品。著作人身权对作品的依赖。正是因为有了著作权人创作出了作品,才使得具有特定身份的人具有了与作品密切相关的权利(既著作权)。

著作人身权是作者身份所固有的和后天的。它是作者的身份所固有的,专属于创作者本人。它与普通人身权利不同,它产生于创作行为,不是天生就有,因而不属于所有民事主体,只属于著作权人。

1、俩者从主体上,客体上,还是从权利产生的根据上来分析,都是不相同的。

2、产生的原因不同。著作人身权取得是由于作品的创作,一般人身权取得是由于出生。期限不同。

3、期限不同。著作人身权期限除发表权外,其它人身权没有期限;一般人身权的期限则是自然人生命存续期间。计算机软件中的字库属于软件作品吗

答: 属于。软件产品是指向用户提供的计算机软件、信息系统或设备中嵌入的软件或在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时提供的计算机软件。软件作品特性:

1.软件是一种逻辑产品,不是客观的实体,看不见摸不着,具有无形性,它是脑力劳动的结晶,它以程序和文档的形式保存在作为计算机存储器的磁盘和光盘介质上,通过操作计算机才能体现出它的功能和作用。

2.软件产品的生产主要是研制,软件产品的成本主要体现在软件的开发和研制上,软件开发研制完成后,通过复制就可以产生大量的软件产品,不需要再花人力和物力。

3.软件产品不会用坏,不存在磨损、消耗等问题

4.软件产品生产主要是脑力劳动,还未完全摆脱手工开发方式,大部分产品是“定做的”。

5.软件费用不断增加,软件成本相当昂贵。软件的研制工作需要投入大量的、复杂的、高强度的脑力劳动,它的成本非常高。

所以计算机软件中的字库属于软件作品。进口权能阻止平行进口吗

答:所谓进口权,是指权利人享有自己进口或者禁止他人未经许可,为生产经营目的进口其知识产权产品的权利。进口权普遍规定于专利法,部分国家的版权法也有规定。

所谓平行进口,是指在国际贸易中,未经国内知识产权权利人授权,进口由权利人或者经权利人同意投放市场的产品或者服务,或者进口与权利人的权利具有同源性的知识产权产品的行为或者现象

在进口权与平行进口的关系问题上,涉及两个问题,一是进口权是否与销售权等权利一样,受制于权利穷尽原则,即进口权能否用来阻止平行进口取决于进口权是否可以被穷尽。二是如果进口权受制于权利穷尽原则,则又取决于在平行进口的情形,权利穷尽原则是否具有地域性,即一国承认国-内穷尽还是国际穷尽。

进口权的规定与阻止平行进口没有必然的联系,从现有国际条约和各国国内立法与司法实践看,权利人很难直接根据进口权阻止平行进口,因为进口权能否阻止平行进口取决于其与权力穷尽原则关系。当然,一国也可以基于知识产权保护政策的需要,规定进口权不受穷尽原则的制约,但至少在没有明确规定的情况下,不能自然得出进口权可以阻止平行进口的结论。浅析未经行政审批的作品是否适用损害赔偿的救济方式

答:

1、“ 未经行 政审批 的作品 ”是指 行政法规或 规章规定的应当经过有关行政部 门的审查才能出版、传播 的作品。如电影作品应经过广播部 门审查取得公映许可证之后才能公映。

2、法律救济是指公民、法人或者其他组织认为自己的人身权、财产权因行政机关的行政行为或者其他单位和个人的行为而受到侵害,依照法律规定向有权受理的国家机关告诉并要求解决,予以补救,有关国家机关受理并作出具有法律效力的活动。

目前,法律救济的方式主要有:行政复议、行政诉讼、国家赔偿、民事诉讼。

一部本身内容完全合法,但是尚未经过行政管理部门审批的作品,被他人未经许可利用时,著作权人除了可以请求法院判决他人停止侵权之外,是否还可以获得损害赔偿呢?这一问题目前在涉及国外影视剧著作权侵权案件纠纷中尤为突出。

未经行政审批的境外影视作品侵权纠纷处理存在三种方式:

1、该作品属于“法禁作品”,不受著作权法保护。“法禁作品”源于我国著作权法原第四条的规定,“依法禁止出版、传播的作品,不受本法保护”。该处理方法往往会审查涉案作品是否经过行政审批,是否履行了进口手续,如果没有,以著作权法不保护“法禁作品”为由,驳回原告的诉讼请求。

2、该作品与其他作品相同,享有完整的侵权救济权利。该种处理方法将该类作品与我国作品完全等同对待,认为其享有请求被告停止侵权、赔偿损失的权利。该处理方法的逻辑在于:第一,依据我国著作权法第二条第二款的规定,境外影视作品应当与我阅作品享有同样的“国民待遇”;第二,依据《伯尔尼公约》,作品自创作完成之日起即享有著作权,履行进口审批手续并非境外影视作品享有著作权的条件。

3、该作品权利人享有侵权救济的权利,但不享有获得损害赔偿额的救济权利。该处理方法认为该类作品应当受到保护,权利人有权要求他人停止侵权,并支付合理费用,但因其没有经过行政审批,故无法获得损害赔偿额的救济。

事实上,禁止传播致使未经行政审批的境外影视作品的权利人无法获得损害赔偿额的救济。

第一,作品的传播与作品的经济利益密不可分。著作权经济利益源于作品的创作,始于作品的传播。作品创作完成后,如同普通商品一样,只有交换才能产生经济效益,作品的传播与作品的经济利益密不可分。因此,禁止作品的传播实际上是禁止权利人通过作品获取任何经济效益。第二,未经审批的境外影视作品的权利人不存在经济损失、我国著作权侵权损害赔偿额的确定适用一般民事赔偿的损失填平规则。损害赔偿额计算所依据的经济损失是可得利益的损失,而不是任意扩大的将来可能产生的不确定损失。

第三,关于侵权人获利的处理,“任何人不能通过违法行为获利”,侵权人的违法所得应当予以剥夺,但剥夺的收益不应给予权利人,而应由相应的行政机关予以没收。因为侵权人不仅侵犯了权利人享有的私法性质的著作权,还侵犯了行政机关就境外影视作品实行的公法性质的行政管理规定,因禁止传播封闭了著作权人通过私权保护获得收益的路径,故侵权人获利对应的行为就是违反行政管理规定的行为,理应由行政机关予以没收

但是,我国对于作品内容的审查,导致一部分“实体上合法”但是“程序上不合法”的作品出现。也就是说,现实中存在大量按照行政审批制度被“禁止出版、传播”的作品,而其内容并不违反任何法律法令或者社会公共利益。也就是说,从程序上看,由于未经审批,这些内容在国内是禁止出版、传播的。但是,从内容上看,这些内容又是完全合法的。计算机程序为什么成了著作权法上的作品

答:专利权是指法律赋予公民、法人和其他组织对其获得专利的发明创造在一

定期限内依法享有的独占权。

根据我国修改后的《专利审查指南》第九章:涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干问题 规定:“凡是为了解决技术问题,利用技术手段,并可以获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请属于可给予专利保护的客体.”

计算机软件类的开发需要很大的成本,而制造成本却相对很低,其模仿在技术和成本方面又极其容易。因此,一种法律的保护当然是必不可少的。特别是由于IT领域的迅速发展,越来越多的软件、数据库等层出不穷,用是否适合专利的适用对象来进行其要件审查也显得力不从心,特别是满足专利的创造性要件的软件和数据库的量又很少。

1972年菲律宾率先将计算机程序纳入著作权法保护范围,成为世界上第一个以版权法保护计算机软件的国家。之后,世界上很多国家都加强了对计算机程序版权保护问题的研究和立法司法活动。在1976年和1980年两次修改美国版权法,明确以版权法保护计算机软件。

1985年WIPO和联合国教科文组织的专家联合会议上,大多数国家认为“软件程序用著作权来保护是合适的”,用著作权保护软件程序这一世界的大趋势得到了进一步的确定。

在国际保护的层面,TRIPS协议第10条第1款规定:无论以原代码或以目标码表达的计算机程序,均应作为《伯尔尼公约》1971年文本所指的文字作品给予保护。也就是说,计算机软件程序必须作为著作物进行保护。

我国《著作权法》及《计算机软件保护条例》经修改后,在保护水平上已与《知识产权协定》相一致,计算机软件的保护水平与普通文字作品基本一致.作为同一水平的保护,像程序、数据库这些曾经不知道用知识产权中的哪一种法来保护的新型产物,通过认可其保护的必要性,最终选择利用了著作权法。

第五篇:哈工大计算机网络考试重点总结

1、简述常见的网络拓扑结构的特点。

#总线拓扑结构特点:优点:①、电缆长度短,布线容易。②、可靠性高。③、易于扩充。

缺点:①、故障诊断困难。②、故障隔离困难。③、终端必须是智能的。

#星型拓扑结构特点:优点:①、访问协议简单,方便服务。②、便于故障诊断与隔离。③、利于集中控制。

缺点:①、过分依赖于中央接点。②、需安装较多的电缆。③、扩展困难。

#环型拓扑结构特点:优点:①、电缆长度短。②、适用于光纤。

缺点:①、结点故障引起全网故障。②、诊断故障困难。③、网络重新配置不灵活。

④、拓扑结构影响访问协议。

#树型拓扑结构特点:优点:①、易于扩展②、故障隔离容易。缺点:对分支结点的依赖性较大。#星环型拓扑结构特点:主干部分优缺点:同环形拓扑的。分支部分优缺点:同星型拓扑的 #网状型拓扑结构特点:优点:①、网络可靠性高②、可优化通信,均衡通信负载。

缺点:①、结构较复杂,网络协议也复杂,建设成本高。②、路径选择和流量控制比较复杂。

2、对电路交换、报文交换、分组交换中的数据报和虚电路交换四种方法的过程以及优、缺点进行比较。#电路交换特点:信道利用率底,建立时间长,电路连通后提供给用户的是“透明通路”,数据传输的时延短且不固定,适用于实时大批量连续的数据传输。

#报文交换特点:源站和目的站在通信时不需要建立一条专用通路,与电路交换相比,报文交换没有建立线路和拆除线路所需的等待和延时,线路利用率高,要求结点具备足够的报文数据存储空间,数据传输可靠性高,每个结点在存储转发中都进行了差错控制,由于结点存储、转发的时延大,不适用于交互式通信,对报文长度没有限制。#分组交换:

Ⅰ数据报:网络把每个分组独立来处理,而不管它属于那个报文的分组,就像报文交换中把一份报文进行单独处理一样。

Ⅱ虚电路:传输质量高、误码率低,能自动选择最佳路径、利用率高,可在不同速率的通信终端之间传输数据,传输数据有一定的延迟,适宜传输短报文。

3、常用的复用技术有哪些?

频分复用,时分复用(分为同步时分复用和异步时分复用),波分复用,码分多址等

4、试述CDMA的工作原理。

CDMA即码分多址访问,建立在波分多路复用的基础上的一种复用技术,即利用了一个波长不同的信道,又可以使不同用户同时使用这个信道,每个用户都采用不同的码片序列码分,以区别同一频道上不同用户的特征,不会形成相互干扰。

5、物理层的主要功能是什么?其四个特性的含义是什么?

答: 功能:接收数据链路层的数据帧,执行物理层协议,在两个通信设备间建立连接,并按顺序传输比特流,保证正确利用传输介质进行数据传输。

四个特性及含义:

1、机械特性(规定了DTE和DCE实际的物理连接)

2、电气特性(规定了在物理信道上传输比特流时信号电平的大小、数据的编码方式、阻抗匹配、传输速率和距离限制等)

3、功能特性(定义了各个信号线的确切含义,即定义了DTE和DCE之间各个信号线的功能,这些信号线按功能可分为数据、控制、定时和接地四种)

4、规程特性(也叫做过程特性,是指DTE和DCE为完成物理层功能在各线路上的动作序列或动作规则,为实现建立、维持、释放线路连接等过程中,所要求的各控制信号变化的协调关系)

6、常用的流量控制方法有哪些? 答: 停止等待协议和滑动窗口协议

7、HDLC有哪三种帧?举例说明HDLC协议操作过程。答:

信息帧、监控帧和无编号帧

举例:

1、SARM/SABM帧:它们用于链路的建立,并把所有计数器的初始状态置为零。SARM表示置成异步响应操作模式,SABM表示置成异步平衡操作方式。

2、DISC帧:表示拆除链路,此命令用来中止早先建立的操作模式,告知通信方停止工作,并希望拆除链路。

3、UA帧:表示无序号确认响应,此命令是对置操作模式命令SARM/SABM等,及拆除链路命令DISC的确认应答。

4、FRMR帧/CMDR帧:表示(帧拒绝响应/命令拒绝响应)当接收端收到一个错误的帧,并且无法通过重传此帧恢复错误时,则发出FRMR/CMDR帧报告通信对方,由主站或复合站负责处理这种情况。

8、PPP的主要内容有哪些? 答:PPP是一个协议族,有一组功能完善的协议主要包括:

(1)链路控制协议:用于建立、拆除和监控PPP链路,将用户数据组成多个PPP分组进行发送。

(2)网络层控制协议:用于和高层协商链路层传输的数据的格式与类型,当接收到某个网站的PPP分组之后,负责为每个网站分配一个临时IP地址,该网站访问结束后则收回临时IP地址,再另行分配。

(3)PPP扩展协议:主要用于提供对PPP的更多加强和支持。

(4)PPP还提供用于网络安全方面的验证协议,如主机访问协议HAP和竞争联络确认协议。

9、流量控制和拥塞控制的区别是什么?

答: 拥塞控制:必须保证通信子网能正常传输数据,包括流量控制,是全局性问题。

流量控制:根据接收端能承受的数据速度来调节发送端传输数据的速率,防止到达接收端的数据速率超过接收端的处理速率,只与发送者与接收者之间的点到点通信量有关。

10、解释常用的拥塞机制的具体方法。

答:(1)许可证法:这种方法的本质就是采取主机与源结点间的流量控制。它的基本思想是控制通信子网的总业务量,即限制从主机进入源结点的分组数,可以设计的通信子网中允许的最大分组数作为许可证的张数。主机交给源结点报文的条件是该结点有未用的许可证,源结点每接收主机一个分组,它就减少一个许可证。如果源结点已没有许可证可用,则主机不允许再向通信子网发送分组。带有许可证的各个分组经过中继结点时,并不交出许可证,当它到达目的结点后,再把分组交给目的主机时,才将许可证交给目的结点。此法可以防止全网的拥塞,却不能清除局部性的拥塞。

(2)结构化缓冲池法:网络中出现拥塞是缓冲区资源耗尽所至,可以找到更为合理地管理缓冲区的办法,即结构化缓冲池法。将每个结点的缓冲池划分为n+1层,其中第0层中的缓冲区允许任何到达本结点的分组占用,第1层中的缓冲区只允许在网络中已经通过了一个中继结点的分组使用......,第i层中的缓冲区只允许在网络中已经通过了i个中继结点的分组使用。如果某结点缓冲区中第0层到第i层已用完,那么它只能接收在网络中已通过了i+1个中继结点的分组。这样就造成越要到达目的结点的分组,就越容易得到缓冲区,从而防止局部拥塞现象的产生。

(3)抑制分组法:对通信量进行限制往往要以降低网络吞吐量为代价,为了保持网络有较高的吞吐量,当结点可能出现拥塞现象时,发一个“告警”信号,即向源结点发“抑制分组”,请求源结点减慢分组发送速度。

(4)预留缓冲区:每个结点的缓冲区总数中预留一部分平时不使用,而出现存储——转发死锁时才用。

(5)重新启动:在网络通信中要完全防止死锁是非常困难的,死锁范围较大时,也能由网络操作员进行干预,采用重新启动等方法使网络恢复正常。

11、CSMA/CD介质访问控制方法的具体过程。

①、任何站点不发送就静止,需要发送就侦听;②、侦听到链路忙,则继续侦听,直到链路空闲就等待一个时隙开始发送;③、边发送,边侦听,若没有检测到冲突发生就继续发送,发送完毕则静止;④、若检测到冲突发生,则立即停止发送,并发出4B-6B的拥塞信号加强冲突,通知各站点冲突已发生,以避免其他站点冒失发送而浪费信道容量;⑤、发送拥塞信号后,等待一段随机时间,再重新开始;⑥、如果发现超过16次冲突,则证明是链路出现故障,则放弃竞争重发,报告高层处理。

12、CSMA/CD中的冲突域是什么?

冲突域是遵守CSMA/CD协议不可超过的时间限度,其值为局域网最远两站间的总延迟。它的值等于DTE延迟、MAC延迟、中继延迟、电缆延迟的总和。通常用τ表示。

13、简要说明千兆以太网包括哪几项具体标准?

千兆以太网的物理层协议包括1000BASE-T、1000BASE-CX、1000BASE-LX和1000BASE-SX等标准。1000BASE-T:使用4对5类非平衡屏蔽双绞线(UTP),传输距离为100m,主要用于结构化布线中同一层建筑的通信,从而可以利用以太网或快速以太网已敷设的UTP电缆 1000BASE-CX:使用短铜线(15欧姆平更屏蔽双绞线),采用8B/10B编码方式,传输速率为1.25Gb/s,传输距离为25m,主要用于集群设备的连接,如一个交换机房的设备互连

1000BASE-LX:使用芯径为50微米火62.5微米的多模/单模光纤,工作波长为1300m,采用8B/10B编码方式,传输举例分别是525m、550m和3000m,主要用于校园主干网

1000BASE-SX:使用芯径为50微米火6.5微米,工作波长为850nm的多模光纤,采用8B/10B编码方式,传输距离分别为525m和260m,适用于建筑物中同一层的短距离主干网

14、试述令牌环网的操作原理。令牌环介质访问控制方法用于环形网络,是通过令牌的传递来实现的。令牌有两种状态:一种是空令牌,另一种是忙令牌。当一个站要发送帧时,等待空令牌经过时,将其改成忙令牌,紧跟着把数据发送到环上。当通过某站的令牌是忙令牌,站不能发送数据帧,必须等待。

发送的帧在环上循环一周后再回到发送站,将该帧从环上删去,同时将忙令牌改为空令牌传至后续站。发送站在从环中移去数据帧的同时还要检查接收站载入该帧的应答信息:如果是肯定应答,则表明帧被正确接收;如果为否定应答,表明该帧未被正确接收,原发送站需在空令牌第二次到来时重新发送该帧。

15、令牌总线网络的操作应具备哪几项功能?

(1)逻辑环的初始化:网络启动,或者由于某些原因网络中所有站点不活动的时间超时的时候,需要进行逻辑环的初始化。初始化的过程是令牌争用的过程,争用的结果是其中一个站取得令牌,其他站用插入算法加入逻辑环中。

(2)令牌传递算法:发送完帧的站要将令牌立即传送给后继站,后继站拿上令牌后要么立即发送数据帧。要么立即发送令牌。原来传送令牌的站在总线上侦听到发送数据帧和令牌的信号,方可以确认 后继站获得令牌,否则,超时需要重新传送令牌。

(3)站的插入算法:逻辑环上的每个站点要周期地使新的站点有机会插入,当有多个站同时插入时,采用带有响应窗口的争用处理算法。

(4)站的删除算法:将不活动的站从逻辑环上删除,需要通过修改逻辑环的递降站地址次序来完成。

16、简述交换式局域网的工作原理,说明交换机的帧交换方式有哪些?

交换式局域网是由多个局域网通过多种网络互连设备,如网桥、路由器或交换机等连接而成的。通常采用直通式,存储转发,碎片隔离 三种帧交换方式。

17、无线局域网需解决哪些主要的技术需求? 答:(1)可靠性:无线局域网的信道误码率应尽可能低;(2)数据传输需更高的通信保密性;(3)兼容性:无线局域网应尽可能与现有的有线网络兼容;(4)数据传输速率;(5)频段范围;(6)移动性;(7)节能性;(8)小型化。

18、路由器的路径选择是如何进行的?

答:为了路由选择,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据——路由表(Routing Table),路由表中保存着子网的标志星系、网上路由器的个数以及下一个路由器的地址等能容。路由器根据路由选择协议提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。

19、常见的路由协议有哪些?简要说明。

答:路由协议实际上是指实现路由选择算法的协议,常见的路由协议有路由信息协议(RIP)、开放式最短路径预先协议(OSPF)和边界网关协议(BGP)。

RIP:是推出时间最长的路由协议,也是最简单的路由协议,它最初是为Xerox网络系统而设计的,是因特网中最常见的路由协议,RIP采用分布式路由选择算法,它的优点:简单、可靠、便于设置。

OSPF:它是网间工程任务组织的内部网关协议工作组为IP网络而开发的一种路由协议,OSPF是一种基于链路状态的路由协议,它的优点:增强了网络稳定性,给网络的管理维护带来方便。

BGP:是为TCP/IP设计的外部网关协议,运行BGP协议的路由常称为边界网关,BGP要求每一个AS都有一个唯一的编号。

20、网关的主要功能是什么?

答:网关的主要功能是完成传输层以上的协议转换,它一般有传输网关和应用程序网关两类。传输网关实在传输层连接两个网络的网关,应用程序网关实在应用层连接两部分应用程序的网关。

21、子网掩码有哪些作用?

为了确定哪些地址用于网络标识,哪些用做主机标识。

22、TCP是如何进行可靠连接的?

TCP通过两次确认,三次握手来实现可靠的连接。

23、UDP有哪些特点?

首先,UDP是无连接的协议。第二,UDP不能使用拥塞控制。第三,UDP的最大优点是只有8B的报头开销。

24、简述UDP的工作过程。

①、封装与拆装;②、利用队列进行收发;③、复用和分发功能

25、为什么要提出IPv6?其有哪些特性?

原因:①、IPv4(特别是在亚洲地区)的短缺。②、网络安全和服务质量日益引起网络用户的关注

③、地址转换技术(NAT)和防火墙/代理技术破坏了互联网端到端传输的特性。

特性:①、IPv6与IPv4并不完全兼容,但与其他协议,如TCP、UDP、ICMP完全兼容。

②、把IPv4的32bit地址加至128bit,使源地址和目标地址都增加了,其地址范围2128=3.4028E38,达到几百亿个地址,使地球上美平方米之内就有7乘以1023个IP地址。

③、地址结构设计成层次借结构,使路由表再不会达到209万条记录,能顺序查找路由。

④、扩展头部。⑤、加强了安全保证。⑥、增加了服务类型。⑦、能支持多点广播或组播。

⑧、可以与IPv4共存几十年,然后过渡到IPv6。⑨、有进一步发展和很大的改进余地。

26、简要说明域名解析的过程。

当一个应用过程需要将主机名解析为IP地址时,该应用进程就成为DNS的一个客户,并等待解析的域名放在DNS请求报文中,以UDP数据报方式发给本地域名服务器,(使用UDP是为了减少开销)本地的域名服务器在查找域名后,将对应的的IP地址房间在回答报文中返回,应用进程获得目的主机的IP地址后即可进行通信,若本地域名服务器不能回答该请求,则此域名服务器就成为DNS中的另一个客户,并向其他域名服务器发送查询请求,这种进程直至找到能够回答该请求的域名服务器位置

27、简述电子系统中的客户软件,邮件服务器的功能。

客户软件的主要功能如下:

1、撰写:为用户提供很方便的编辑信件的环境

2、显示:能方便地在计算机屏幕上显示出来信(包括来信附件上的声音和图像)。

3、处理:包括发送邮件的和接受邮件,收信人应能根据情况的不同对来信进行处理。而邮件服务器的主要功能是发送和接受邮件并向发信人报告邮件传送的情况。(已交付,被拒绝,丢失等)

28、FTP进行文件传输的过程。

答:①、打开熟知端口,使客户进程能够连接上。②、等待客户进程发出连接要求。③、启动从进程来处理客户进程发来的请求,从进程对客户进程的请求处理完毕后,即终止,但是从进程在运行期间根据需要还可创建其他的一些子进程。④、回到等待状态,继续接收其他客户进程发来的请求,主进程与从进程的处理是并发进行的!

29、SNMP的基本功能?

监视网络性能,检测分析网络差错,配留网络服务,30、SNMP的模型主要由哪几部分组成?

管理进程(manager)代理(agent)管理层信息库(MIB)

31、网络安全问题分哪几层?

五层,由下至上:物理安全问题、网络安全问题、系统安全问题、应用安全问题、人员安全管理问题

32、网络安全策略主要包括哪几方面?

物理安全策略(2)访问控制策略(3)信息加密策略(4)网络安全管理策略

33、报文鉴别的意义是什么?

使得通信的接收方能够验证所收到的报文的真伪。

34、防火墙实施的原则是什么?

拒绝访问除明确许可的任何一种服务和允许访问除明确拒绝以外的任何一种服务。

35、分别简述包过滤防火墙、应用级网关、状态检测防火墙的工作原理。

包过滤防火墙利用检查所有通过的ip地址、tcp或udp端口号、协议类型、消息类型等内容,按照系统管理员给定的过滤规则或访问控制列表进行过滤,符合规则的ip包允许通过,不符合的责备过滤掉,不能通过。如果某一ip地址的站点为不宜访问时,这个地址来的所有信息将被防火墙屏蔽掉。

应用级网关就是通常所说的代理服务器,一般运行在两个网络之间,当代理服务器接收到用户对某站点的访问请求后检查请求是否符合规定,若规则允许,代理服务器会像一个客户那样访问该站点,在该站点和用户之间传递信息,充当中级作用。

状态检测防火墙使用了检测引擎。检测引擎在不影响网络正常运行的前提下,采用抽取有关数据的方法对网络通信的各层实施监测,抽取的状态信息要动态的保存起来作为以后执行安全策略的参考。在状态检测中,根据设置的安全规则,对每个新建的连接进行预先检查,符合规则的连接允许通过,同时生成状态表,记录下该链接的相关信息,对于该连接的相关报文,只要符合状态表,就通过。

36、OSI模型及各层功能。各层功能:

物理层:在物理信道上传输原始的数据比特流,处理与物理介质有关的的机械、电气、功能和规程特性的接口。数据链路层:建立相邻结点之间的数据链路,提供在相邻节点间无差错的传输数据帧的功能和流量控制,检测并校正物理链路上产生的差错。

网络层:为传输层的数据传输提供建立、维护和终止网络连接的手段。

传输层:为上层提供端到端的透明的、可靠的、数据传输服务,通知提供错误恢复和流量控制。会话层:为表示层提供建立、维护和结束回话连接的功能,并提供会话管理服务。表示层:为应用层提供信息表示方式的服务。应用层:为网络用户进程提供各种服务。

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    1952年,在国内首先创建金属材料及热处理、铸造、锻压、焊接专业,后组建为金属材料及工艺系 1981年,焊接、金属材料及热处理专业被批准为全国首批博士学位授权点 1983年,铸造、锻......

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    在英国《泰晤士报》高等 亚洲排名 教育专刊发布的2013年亚洲前100名最佳大学排行榜中,中国大陆共有15所院校入围,哈工大名哈尔滨工业大学是首批中央直属管理(由中共中央、国务......

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    哈工大研究生2014年考试大纲[850]运筹学

    2014年硕士研究生入学考试大纲 考试科目名称:运筹学考试科目代码:[850] 一、考试要求 要求考生系统掌握运筹学理论的基本概念、主要原理和方法,掌握各类模型的结构特征与建模方......