知识产权考试复习资料绝对重点啊

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第一篇:知识产权考试复习资料绝对重点啊

-------------------------名词解释题-----------

专利法所称的发明,是指对产品、方案或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。

职务发明是指发明人或者设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量、或者其他特定品质的标志。商标排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;商标普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志著作权是指作者及其他著作权人基于文学艺术和科学作品依法产生的权利。

知识产权法:调整因知识产品而产生的各种社会关系的法律规范的总称。

知识产权:民事主体基于其智力成果和工商业标记、信誉及其他无体财产而依法享有的支配性无体财产权。

知识产权法律关系:经知识产权法规范和调整而形成的,以权利义务为内容的社会关系。

著作权:著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。

著作权法:由国家制定或认可的调整基于文学、艺术和科学作品而产生的社会关系的法律规范的总称。

著作权的法定许可:在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。

著作权的合理使用:在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。邻接权:邻接权是作品传播者在传播作品的过程中所享有的权利。包括表演者权、录音录像制品制作者权和广播组织权三种权力

作品:文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

专利:国家依专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。

专利权:民事主体就一定的发明创造依法获得的、在一定范围和期限内所享有的独占权利。

职务发明创造:发明创造人执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造;

专利权的强制许可:国务院专利行政部分可以不经权利人许可,依法给予某些单位实施发明专利或实用新型专利的强制许可。

先申请原则:两个或以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权应依法授予最先申请人。判断谁先申请的标准是申请日。

商标:商标指自然人、法人、其他组织使用于其商品或服务上文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合及各要素组合,用以与他人的相同或类似商品或服务相区别的具有显著特征并便于识别的可视性标记。

商标权:商标所有人对其使用或注册的商标依法享有的各项民事权利,包括注册商标专用权和未注册商标权。

----------------------------辨析题------

著作权,版权,作者权: 著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。

关于著作权的称谓,世界各国不尽一致,主要有版权和作者权两种。

版权是英美法系国家的称谓,指的是复制的权利,包括抵制他人进行复制的权利。自然人和法人都可以成为作者。

作者权是大陆法系国家的称谓,只有自然人才能成为作者。强调受权利保护的主体—个人的身份。只有自然人才能成为作者。

实用新型与外观设计:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

二者都涉及产品的形状。

1、外观设计保护产品外表的设计,而实用新型即保护的范围既设计产品的外部结构,又涉及产品的内部构造。

2、外观设计注重美感效果,但实用新型注重技术效果。

3、外观设计把产品作为载体仅对其外表进行独特设计,而实用新型的创造性与产品本身溶为一体,体现与产品本身。

4、实用新型产品必须以固定的立体形态存在。而外观设计产品即可以是立体的,也可以是平面的。

先发明原则与先申请原则:先发明原则指同样的发明创造,专利权授予最先发明的那个人,即使他申请专利在后。先申请原则是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,国家专利行政部门将依法授予最先申请人专利权,后申请人即使实际上是先发明创造人也不能获得专利权。谁先申请以申请日为准。采用先发明原则可以保证最早发明人获得专利权,但是,在确定谁先发明时容易发生举证困难,也不利于促使发明人尽快提出申请并公布其发明。采用先申请原则,简便易行,避免了谁是最先发明人的争论,减少了法律纠纷,还可以促使发明人尽早提出专利申请,促使新技术早日公开,推动技术进步。因此,我国专利法采用先申请原则。

专利申请人和专利申请权人:专利申请人即有权申请专利的人,如果有权申请专利的人依法提出专利申请,则成为专利申请权人,并依法对其“专利申请”享有权利。专利申请人是成为专利申请权人的基础,而专利申请人依法提出专利申请,则是专利申请人转变为专利申请权人的前提。邻接权和著作权的区别

1.主体不同:著作权的主体多为自然人,邻接权的主体通常为法人和其他组织

2.客体不同:著作权保护的客体是作品,表演者权的客体是表演活动,录音录像制作者权客体是录音录像制品,广播组织者权客体是广播电视节目

3.权利内容不同:著作权的范围比邻接权广,包括著作人身权和著作财产权。邻接权一般不包括人身权利,财产权的范围也小于著作财产权

4.保护期限不同:除了发表权以外其他著作人身权保护期不受限制,发表权和著作财产权保护期为作者终身及其死后50年邻接权保护期为50年 著作权的限制:合理使用,法定许可(比较:概念,不同点)

合理使用是指在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。

法定许可是指在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经过著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。相同之处:1.使用的对象限于已经发表的作品 2.无须取得著作权人许可 3.必须注明作者姓名和作品名称等.不同之处:1.是否像著作权人支付报酬,合理使用不用,法定许可需要支付报酬 2.法定许可抽到著作权人声明不许使用的限制,而合理使用没有这样的限制

实用新型与发明:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。相同点:都属于一种技术方案,而不是抽象的概念或者理论的表述。不同点:

(一)创造性要求不同。根据我国专利法的规定,申请专利的发明与现有技术相比,该发明应具有突出的实质性特点和显著的进步,而实用新型只要求具有实质性特点和进步。显然,专利法对发明的创造性要求明显高于实用新型。

(二)保护对象的范围不同。获得发明专利保护的发明创造包括产品发明、方法发明和改进发明。而实用新型专利的保护范围仅限于对产品(具有一定形态和固定的三维构造)的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,不包括产品的制造方法,也不包括没有固定形状和构造的物品;没有确定形状的物品(如饮料、面粉等)和以平面图案设计为特征的产品(如扑克牌上的图案)不能被授予实用新型专利。实用新型专利的保护范围较窄。

(三)申请程序不同。我国专利法要求申请发明和实用新型专利均应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。但是,申请实用新型专利无需进行实质审查。

(四)保护期限不同。根据我国专利法,实用新型专利的保护期是10年,发明专利的保护期是20年,均自申请日起开始计算。

注册商标和未注册商标比较:注册商标指经国家商标局核准注册的商标,受到《商标法》的保护;未注册商标指未经国家商标局核准注册的商标,只受《商标法》的有限保护,主要受民法、反不正当竞争法等法律的保护。区别:法律保护依据不同;排他性不同;法律保护方式和目的不同

----------简答题-----------------

知识产权的特征有哪些?

无体性:指知识产权的客体无形无体,是知识产权区别于有形财产以及与之相关权利的最大特征。

专有性:权利人对其权利的客体享有独占权,对同一项无体财产,不允许有两个以上同一属性的知识产权并存。

地域性:根据一国法律取得的知识产权,仅在该国领域内有效,在其他国家原则上不发生效力。

时间性:知识产权仅在一个法定的期限内受到保护,一旦超过法定的期限,这一权利就自行消灭。

知识产权法的基本原则有哪些?

鼓励创新原则:通过建立知识产权法法律制度,调整有关社会关系,保护知识产权创新者的合法权益,为知识产权创新活动提供良好的精神和物质条件,充分调动人们的积极性和创造性。

法定原则:知识产权的种类和权利的内容必须由法律统一确定

公式原则:知识产权的产生、内容及其变动、终止或撤销等情形都必须以一定的方式向社会公开,从而使他人能够获知该权利的真实情况。权利限制原则:基于社会公共利益的考虑,对知识产权的权利内容及其权利的行使等做出合理而适当的限制,以促进全社会的共同进步。

简述我国专利法上发明的分类。

产品发明:人们通过脑力劳动创造出来的关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案

方法发明:把一种产品改变成另一种产品所使用的方法或手段的发明

产品或方法的改进发明:对已有的产品或方法提出实质性革新的技术方案,但是并没有从根本上突破原有产品或方法的格局。

科学发现能否作为知识产权的保护对象?为什么?

不能。科学发现:对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特征和规律的揭示,不是一种新的技术方案。发现仅仅是认识世界,并没有改变什么,也没有创造出新的东西。

简述发明人、专利申请人、专利申请权人和专利权人的关系。

专利权人与发明创造人、专利申请人、专利申请权人的关系

首先,专利权人与发明创造人的关系。发明创造人只能是自然人,根据发明创造性质的不同,发明创造人可能是专利申请人或专利权人(如公民个人独立完成发明创造);在职务发明创造的情形下,专利申请人是单位而不是发明创造人,专利权人相应地就是单位而非发明创造人。

其次,专利权人与专利申请人、专利申请权人的关系。二者之间同样会出现同一或分离的现象。如当专利申请人(可能是原始专利申请人或继受专利申请人)依法申请并获得专利权后,专利申请人就转化为专利申请权人进而成为专利权人;而当专利申请未能成功,或未提出专利申请,那么专利申请人就不能转化为专利申请权人并最终成为专利权人。一般而言,专利申请权人和专利权人是一致的。但是,如果就同一内容的发明有两个或以上的人分别提出申请,尽管他们都是专利申请权人,但专利权只能授予其中的一位。

简述发明的含义。

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。1.发明必须是一种技术构思或技术方案;2.发明必须是一种具体的、可重复的技术方案;3.发明必须是一种新的技术方案;4.发明必须得到法律的认可。

专利权的特征有哪些?

专利权的主要特征:(1)法定授权性:专利权须经依法申请并被授权而取得;(2)专有性或独占性:指任何单位或者个人依法获得专利权后,即对获得专利的发明创造享有垄断的权利,他人未经权利人的许可不得实施,否则将构成专利侵权行为;(3)地域性:指专利权只在一定地域范围内有效;(4)时间性:指专利权人对其发明创造的专利权在《专利法》规定的时间范围内有效,超过《专利法》规定的保护期限即不再享有专利垄断权。

什么是专利权的许可使用:专利权人以订立合同的方式许可他人在一定的时间和地域范围内使用其专利,被许可人像专利权人支付使用费;或者直接依照专利法的有关规定,由国家专利行政部门或国务院有关部门作出强制许可或计划许可的决定,许可他人实施专利权。

什么是专利权的转让:专利权人将自己享有专利权的发明创造有偿出卖给他人

商标的分类:1注册商标和未注册商标:是否经商标主管部分核准注册;2商品商标和服务商标:商标使用对象的不同;3集体商标、证明商标和等级商标:商标的功能的不同;4联合商标和防御商标:商标用途的不同

著作权法保护的作品:一般:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;美术、摄影作品;电影、电视、录像作品;工程设计、产品设计图纸及其说明;地图、示意图等图形作品;法律、行政法规规定的其他作品

特殊:计算机软件,民间文学艺术作品

著作权的内容:人身权:发表权,署名权,修改权,保护作品完整权,收回作品权;财产权:复制权,发行权,出租权,展览权,表演权,放映权,广播权,信息网络传播权,摄制权,改编权,翻译权,汇编权,注释权和整理权

法定许可的具体情形:1.为编写义务教育教材使用作品;2.报刊之间相互转载或摘编作品;3.录制他人已经录制为录音制品的音乐作品;4.广播电台、电视台播放节目

专利权不保护的对象

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

专利权的内容:权利,义务。权利:制造权,使用权,许诺销售权,销售权,进口权,标记权;义务:全面公开专利内容,依法缴纳专利年费

1.要求国际优先权必须具备以下条件:

第一,主体合格。提出优先权申请的人必须享有优先权,包括优先权的继受人。第二,首次专利申请必须是正式申请。而正式申请是指足以确定在有关国家中提出申请的日期的申请,而不问该申请以后的结局如何。优先权一旦产生便独立于首次专利申请而存在。第三,要求优先权的发明创造必须与首次申请书同一内容。第四,必须在《巴黎公约》成员国提出优先权申请。对于非《巴黎公约》成员国是否可以提出优先权申请,则需视其国内法和国家间的双边条约而定。第五,优先权的请求必须在优先权的期限内提出。不同的专利种类的优先权期是不同的。

2、简述我国申请注册商标争议的条件(1)提出争议的主体:在先注册人(2)时间期限:后注册的商标注册之日起5年内(3)法定专门机构——商标评审委员会(4)商品相同或类似;商标相同或类似(5)不得以已经异议并裁定的理由重复申请争议

3.简述本国优先权的概念及本国优先权和国际优先权的不同点。

本国优先权制度,也叫国内优先权,是指专利国内申请优先权人将自己的发明创造第一次在本国提出专利申请后,在规定的专利权期内,又以同一主题的发明创造向本国提出专利申请,依法所享有的优先权。(4分)

两者的主要区别在于:第一,第一次申请的国家不同:享有国际优先权的申请人第一次专利申请是在外国提出的、本国优先权的基础申请是在中国提出的。(3分)其次,国际优先权适用于各种类型的专利,本国优先权只适用于发明和实用新型。(3分)

5.简述职务职务作品概念和权利主体。职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品

公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励:

(一)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;

(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

6.简述著作权与专利权的区别答:1保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关

7.认定驰名商标应考虑哪些因素?(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素

8.简述著作权与商标权的区别(1)权利内容不同。著作权是一种具有人身与财产双重属性的权利,而商标权不具有人身权的内容(2)法律要求的保护条件不同。著作权法要求作品具有独创性,任何抄袭、剽窃所得到的作品不可能受到著作权法的保护。;商标是以文字、图形等要素为区别商品的标志,它只要求识别性(3)权利的取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。而商标权则须经注册登记才能产生。(4)适用领域不同。著作权适用于文学领域。商标权适用于工商业领域。

第二篇:知识产权考试复习资料绝对重点啊

-------------------------名词解释题-----------专利法所称的发明,是指对产品、方案或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。职务发明是指发明人或者设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量、或者其他特定品质的标志。商标排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;商标普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

地理标志,又称原产地名称:是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志

著作权 是指作者及其他著作权人基于文学艺术和科学作品依法产生的权利。

知识产权法:知识产权法是调整因创造、使用智力成果而产生的,以及早确认、保护和形式治理成果所有人的知识产权的过程中所发生的各种社会关系的法律规范的总称。

知识产权:民事主体基于其智力成果和工商业标记、信誉及其他无体财产而依法享有的支配性无体财产权。知识产权法律关系:经知识产权法规范和调整而形成的,以权利义务为内容的社会关系。

知识产权制度:知识产权制度是轨迹上通行的各国普遍采用的确认、保护和利用知识产权的管理制度。

知识产权法渊源:是指知识产权法律规范的各种具体表现形式。包括两个方面:一是各国的国内法律规范,二是各归参加的有关知识产权的国际条约、区域性条约和双边协定。

著作权:著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。著作权法:由国家制定或认可的调整基于文学、艺术和科学作品而产生的社会关系的法律规范的总称。

著作权的法定许可:在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。

著作权的合理使用:在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。

邻接权:邻接权是作品传播者在传播作品的过程中所享有的权利。包括表演者权、录音录像制品制作者权和广播组织权三种权力

作品:文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

专利:国家依专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。专利权:民事主体就一定的发明创造依法获得的、在一定范围和期限内所享有的独占权利。职务发明创造:发明创造人执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造;

专利权的强制许可:国务院专利行政部分可以不经权利人许可,依法给予某些单位实施发明专利或实用新型专利的强制许可。先申请原则:两个或以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权应依法授予最先申请人。判断谁先申请的标准是申请日。

商标:商标指自然人、法人、其他组织使用于其商品或服务上文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合及各要素组合,用以与他人的相同或类似商品或服务相区别的具有显著特征并便于识别的可视性标记。

商标权:商标所有人对其使用或注册的商标依法享有的各项民事权利,包括注册商标专用权和未注册商标权。商品装潢:指在商品或其包装、容器以及其他附着物上所进行的装饰。

厂商名称:即商号或字号,它表示某一经营者的专有名称,是该经营者整体形象和信誉的标志。商品商标:指使用于商品之上的商标,根据使用者的不同,分为制造商标和销售商标。

证明商标:指对某种商品或者服务具有监督职能的组织证明某种产品或者服务产地、原料、制造方法、质量等特定品质的标志。

商标管理:指商标主管机关依法对商标使用、印刷等行为所进行的指导、协调、检查、监督等活动。注册商标: 经国家商标主管机关核准注册的商标。

----------------------------辨析题------著作权,版权,作者权: 著作财产权。

关于著作权的称谓,世界各国不尽一致,主要有版权和作者权两种。

版权是英美法系国家的称谓,指的是复制的权利,包括抵制他人进行复制的权利。自然人和法人都可以成为作者。

作者权是大陆法系国家的称谓,只有自然人才能成为作者。强调受权利保护的主体—个人的身份。只有自然人才能成为作者。实用新型与外观设计: 实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

二者都涉及产品的形状。

1、外观设计保护产品外表的设计,而实用新型即保护的范围既设计产品的外部结构,又涉及产品的内部构造。

2、外观设计注重美感效果,但实用新型注重技术效果。

3、外观设计把产品作为载体仅对其外表进行独特设计,而实用新型的创造性与产品本身溶为一体,体现与产品本身。

4、实用新型产品必须以固定的立体形态存在。而外观设计产品即可以是立体的,也可以是平面的。

先发明原则与先申请原则:先发明原则指同样的发明创造,专利权授予最先发明的那个人,即使他申请专利在后。先申请原则是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,国家专利行政部门将依法授予最先申请人专利权,后申请人即使实际上是先发明创造人也不能获得专利权。谁先申请以申请日为准。采用先发明原则可以保证最早发明人获得专利权,但是,在确定谁先发明时容易发生举证困难,也不利于促使发明人尽快提出申请并公布其发明。采用先申请原则,简便易行,避免了谁是最先发明人的争论,减少了法律纠纷,还可以促使发明人尽早提出专利申请,促使新技术早日公开,推动技术进步。因此,我国专利法采用先申请原则。

专利申请人和专利申请权人:专利申请人即有权申请专利的人,如果有权申请专利的人依法提出专利申请,则成为专利申请权人,并依法对其“专利申请”享有权利。专利申请人是成为专利申请权人的基础,而专利申请人依法提出专利申请,则是专利申请人转变为专利申请权人的前提。邻接权和著作权的区别

1.主体不同:著作权的主体多为自然人,邻接权的主体通常为法人和其他组织

2.客体不同:著作权保护的客体是作品,表演者权的客体是表演活动,录音录像制作者权客体是录音录像制品,广播组织者权客体是广播电视节目

3.权利内容不同:著作权的范围比邻接权广,包括著作人身权和著作财产权。邻接权一般不包括人身权利,财产权的范围也小于著作财产权 著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和4.保护期限不同:除了发表权以外其他著作人身权保护期不受限制,发表权和著作财产权保护期为作者终身及其死后50年邻接权保护期为50年

著作权的限制:合理使用,法定许可(比较:概念,不同点)

合理使用是指在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。

法定许可是指在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经过著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。相同之处:1.使用的对象限于已经发表的作品 2.无须取得著作权人许可 3.必须注明作者姓名和作品名称等.不同之处:1.是否像著作权人支付报酬,合理使用不用,法定许可需要支付报酬 2.法定许可抽到著作权人声明不许使用的限制,而合理使用没有这样的限制

实用新型与发明:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。相同点:都属于一种技术方案,而不是抽象的概念或者理论的表述。不同点:

(一)创造性要求不同。根据我国专利法的规定,申请专利的发明与现有技术相比,该发明应具有突出的实质性特点和显著的进步,而实用新型只要求具有实质性特点和进步。显然,专利法对发明的创造性要求明显高于实用新型。

(二)保护对象的范围不同。获得发明专利保护的发明创造包括产品发明、方法发明和改进发明。而实用新型专利的保护范围仅限于对产品(具有一定形态和固定的三维构造)的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,不包括产品的制造方法,也不包括没有固定形状和构造的物品;没有确定形状的物品(如饮料、面粉等)和以平面图案设计为特征的产品(如扑克牌上的图案)不能被授予实用新型专利。实用新型专利的保护范围较窄。

(三)申请程序不同。我国专利法要求申请发明和实用新型专利均应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。但是,申请实用新型专利无需进行实质审查。

(四)保护期限不同。根据我国专利法,实用新型专利的保护期是10年,发明专利的保护期是20年,均自申请日起开始计算。

注册商标和未注册商标比较:注册商标指经国家商标局核准注册的商标,受到《商标法》的保护;未注册商标指未经国家商标局核准注册的商标,只受《商标法》的有限保护,主要受民法、反不正当竞争法等法律的保护。区别:法律保护依据不同;排他性不同;法律保护方式和目的不同

----------简答题-----------------知识产权的特征有哪些?

无体性:指知识产权的客体无形无体,是知识产权区别于有形财产以及与之相关权利的最大特征。

专有性:权利人对其权利的客体享有独占权,对同一项无体财产,不允许有两个以上同一属性的知识产权并存。地域性:根据一国法律取得的知识产权,仅在该国领域内有效,在其他国家原则上不发生效力。时间性:知识产权仅在一个法定的期限内受到保护,一旦超过法定的期限,这一权利就自行消灭。知识产权法的基本原则有哪些?

鼓励创新原则:通过建立知识产权法法律制度,调整有关社会关系,保护知识产权创新者的合法权益,为知识产权创新活动提供良好的精神和物质条件,充分调动人们的积极性和创造性。法定原则:知识产权的种类和权利的内容必须由法律统一确定

公式原则:知识产权的产生、内容及其变动、终止或撤销等情形都必须以一定的方式向社会公开,从而使他人能够获知该权利的真实情况。

权利限制原则:基于社会公共利益的考虑,对知识产权的权利内容及其权利的行使等做出合理而适当的限制,以促进全社会的共同进步。

你认为知识产权法有哪些作用(最少四条)。答:(1)为智力成果完成人的权益提供了法律保障,调动了人们从事科学技术研究和文学艺术作品创作的积极性和创造性。(2)为智力成果的推官应用和传播提供了法律机制,为智力成果转化为生产力,运用到生产建设上去,产生了巨大的经济效益和社会效益。(3)为国际经济技术贸易和文化艺术的交流提供了法律准则,促进人类文明进步和经济发展。(4)知识产权法律制度作为现代民商法的重要组成部分,队对完善我国法律体系,建设法治国家具有重大意义。简述我国专利法上发明的分类。

产品发明:人们通过脑力劳动创造出来的关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案 方法发明:把一种产品改变成另一种产品所使用的方法或手段的发明

产品或方法的改进发明:对已有的产品或方法提出实质性革新的技术方案,但是并没有从根本上突破原有产品或方法的格局。科学发现能否作为知识产权的保护对象?为什么?

不能。科学发现:对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特征和规律的揭示,不是一种新的技术方案。发现仅仅是认识世界,并没有改变什么,也没有创造出新的东西。简述发明人、专利申请人、专利申请权人和专利权人的关系。专利权人与发明创造人、专利申请人、专利申请权人的关系

首先,专利权人与发明创造人的关系。发明创造人只能是自然人,根据发明创造性质的不同,发明创造人可能是专利申请人或专利权人(如公民个人独立完成发明创造);在职务发明创造的情形下,专利申请人是单位而不是发明创造人,专利权人相应地就是单位而非发明创造人。

其次,专利权人与专利申请人、专利申请权人的关系。二者之间同样会出现同一或分离的现象。如当专利申请人(可能是原始专利申请人或继受专利申请人)依法申请并获得专利权后,专利申请人就转化为专利申请权人进而成为专利权人;而当专利申请未能成功,或未提出专利申请,那么专利申请人就不能转化为专利申请权人并最终成为专利权人。一般而言,专利申请权人和专利权人是一致的。但是,如果就同一内容的发明有两个或以上的人分别提出申请,尽管他们都是专利申请权人,但专利权只能授予其中的一位。简述发明的含义。

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。1.发明必须是一种技术构思或技术方案;2.发明必须是一种具体的、可重复的技术方案;3.发明必须是一种新的技术方案;4.发明必须得到法律的认可。专利权的特征有哪些?

专利权的主要特征:(1)法定授权性:专利权须经依法申请并被授权而取得;(2)专有性或独占性:指任何单位或者个人依法获得专利权后,即对获得专利的发明创造享有垄断的权利,他人未经权利人的许可不得实施,否则将构成专利侵权行为;(3)地域性:指专利权只在一定地域范围内有效;(4)时间性:指专利权人对其发明创造的专利权在《专利法》规定的时间范围内有效,超过《专利法》规定的保护期限即不再享有专利垄断权。

什么是专利权的许可使用:专利权人以订立合同的方式许可他人在一定的时间和地域范围内使用其专利,被许可人像专利权人支付使用费;或者直接依照专利法的有关规定,由国家专利行政部门或国务院有关部门作出强制许可或计划许可的决定,许可他人实施专利权。

什么是专利权的转让:专利权人将自己享有专利权的发明创造有偿出卖给他人

商标的分类:1注册商标和未注册商标:是否经商标主管部分核准注册;2商品商标和服务商标:商标使用对象的不同;3集体商标、证明商标和等级商标:商标的功能的不同;4联合商标和防御商标:商标用途的不同

著作权法保护的作品:一般:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;美术、摄影作品;电影、电视、录像作品;工程设计、产品设计图纸及其说明;地图、示意图等图形作品;法律、行政法规规定的其他作品 特殊:计算机软件,民间文学艺术作品

著作权的内容:人身权:发表权,署名权,修改权,保护作品完整权,收回作品权;财产权:复制权,发行权,出租权,展览权,表演权,放映权,广播权,信息网络传播权,摄制权,改编权,翻译权,汇编权,注释权和整理权

法定许可的具体情形:1.为编写义务教育教材使用作品;2.报刊之间相互转载或摘编作品;3.录制他人已经录制为录音制品的音乐作品;4.广播电台、电视台播放节目

专利权不保护的对象

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。专利权的内容:权利,义务。权利:制造权,使用权,许诺销售权,销售权,进口权,标记权;义务:全面公开专利内容,依法缴纳专利年费

1.要求国际优先权必须具备以下条件:

第一,主体合格。提出优先权申请的人必须享有优先权,包括优先权的继受人。第二,首次专利申请必须是正式申请。而正式申请是指足以确定在有关国家中提出申请的日期的申请,而不问该申请以后的结局如何。优先权一旦产生便独立于首次专利申请而存在。第三,要求优先权的发明创造必须与首次申请书同一内容。第四,必须在《巴黎公约》成员国提出优先权申请。对于非《巴黎公约》成员国是否可以提出优先权申请,则需视其国内法和国家间的双边条约而定。第五,优先权的请求必须在优先权的期限内提出。不同的专利种类的优先权期是不同的。

2、简述我国申请注册商标争议的条件(1)提出争议的主体:在先注册人(2)时间期限:后注册的商标注册之日起5年内(3)法定专门机构——商标评审委员会(4)商品相同或类似;商标相同或类似(5)不得以已经异议并裁定的理由重复申请争议

3.简述本国优先权的概念及本国优先权和国际优先权的不同点。

本国优先权制度,也叫国内优先权,是指专利国内申请优先权人将自己的发明创造第一次在本国提出专利申请后,在规定的专利权期内,又以同一主题的发明创造向本国提出专利申请,依法所享有的优先权。(4分)两者的主要区别在于:第一,第一次申请的国家不同:享有国际优先权的申请人第一次专利申请是在外国提出的、本国优先权的基础申请是在中国提出的。(3分)其次,国际优先权适用于各种类型的专利,本国优先权只适用于发明和实用新型。(3分)

5.简述职务职务作品概念和权利主体。职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品

公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励:

(一)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;

(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。6.简述著作权与专利权的区别答:1保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关 7.认定驰名商标应考虑哪些因素?(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素

8.简述著作权与商标权的区别(1)权利内容不同。著作权是一种具有人身与财产双重属性的权利,而商标权不具有人身权的内容(2)法律要求的保护条件不同。著作权法要求作品具有独创性,任何抄袭、剽窃所得到的作品不可能受到著作权法的保护。;商标是以文字、图形等要素为区别商品的标志,它只要求识别性(3)于工商业领域。

一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。而商标权则须经注册登记才能产生。(4)适用领域不同。著作权适用于文学领域。商标权适用

第三篇:大二知识产权考试(绝对原创自己总结)

一.知识产权概念:知识产权是指对智力劳动成果依法所享有的占有、使用、处分和收益的权利。

二.知识产权特征:

1,地域性,即除签有国际公约或双力、多边协定外,依一国法律取得的权利只能在该国境内有效,受该国法律保护;

2,独占性或专有性,即只有权利人才能享有,他人不经权利人许可不得行使其权利;

3,时间性,各国法律对知识产权分别规定了一定期限,期满后则权利自动终止。

三.著作权概念:著作权,又称为版权,是指文学、艺术和自然科学、社会科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。它是自然人,法人或者其他组织对文学,艺术或科学作品依法享有的财产权利和人身权利的总称。

四.著作权特征:1)内容的双重性2)具体化的专有性3)著作人身权保护期的无限性

五.著作权的主体:P36一般意义上的著作权主体

(一)作者

(二)继受人

继受人,是指因发生继承、赠与、遗赠或受让等法律事实而取得著作财产权的人。

(三)外国人和无国籍人

六.演绎作品的著作权人: 1

(一)演绎作品的概念:演绎作品,又称派生作品,是指在已有作品的基础上,经过改编、翻译、注释、整理等创造性劳动而产生的作品。

(一)著作权的一般主体:(作者:创作作品的公民是作者;)

(二)演绎作品的著作权

(三)合作作品的着作权人

(四)汇编作品的著作权人

(五)影视作品的著作权人

(六)职务作品的著作权人

(七)委托作品的著作权人

(八)原件所有权转移的作品著作权归属

(九)作者身份不明的作品著作权归属

七.著作权客体: 著作权的客体指的是作品。

什么是作品:著作权法实施条例第二条:作品指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式复制的智力创作成果。

八.作品的法律特征或者必备的条件:

独创性:作品必须是作者创造性的独立完成的成果;例:自己创作,不是抄袭或剽窃;判断一部作品的独创性是不容易的,独创性标准也是很低的;相似不能说是抄袭或剽窃,翻译同一小说,或根据同一题材写出的小说或其他作品很可能有相似的地方。可复制性:也就是能够以一定的物质形式表现或固定下来,供他人利用;有载体:纸、录音、录象等;《中华人民共和国著作权

法》52条规定:“本法所称的复制,指印刷、复印、临摹、拓印、录音、录象、翻录、翻拍等方式将作品制成一份或多份的行为。”

九.作品的分类:

*受保护的作品

1、文字作品:指以文字、数字或书写符号创作的作品。符号不仅仅指文字,还指速记、电讯、数字、点字等。

2、口述作品:以口头语言即席创作作品:演说、讲课、辩论等;

3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;

4、美术、建筑作品;

美术作品:指以线条、颜色创作富有美感形象的作品。1)纯美术作品(绘画、书法);2)实用工艺美术:如:戏剧服装、家具以及带有图案的制品等。美术作品同样有一个独创性的文体:

5、摄影作品:指借助器械,在感光材料上记录客观物体形象的艺术作品:如人物照片、风景照片、艺术摄影。艺术摄影的版权问题。

6、电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品;

7、图形作品:工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;

8、计算机软件;

9、法律、行政法规规定的其他作品;

十.特点/性质

1、著作人身权整体的不可转让性

2、不可剥夺性

3、个别权能的可继承性(如发表权)

4、著作人身权的永久性该权利内容包括:

1发表权

2、署名权

3、修改权

4、保护作品完整权

十一.著作财产权(经济权利)

1.复制权,2.发行权,3.出租权,4.展览权,5.表演权,6.放映权,7.广播权,8.信息网络传播权,9.摄制权,10.改编权,11.翻译权,12.汇编权,13.应当由著作权人享有的使用作品的其他权利。

十二.著作权的限制:P83法律规定自然人、法人或者其他组织可以不经著作权人许可,而利用其版权作品或受相关权保护之对象,且不构成侵权的制度。

合理使用、法定许可、著作权穷竭、著作权的其他限制

著作权的保护期限:50年

十三.专利权的客体:P142发明专利、实用新型专利、外观设计专利

十四.专利权申请:P160如何申请专利权

专利,是国家授与发明人或设计人对其发明设计成果在一定年限内享有的独占权。依照我国《专利法》,专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种。依《专利法》第25条的规定,科学发现、智力活动的规则和方法,疾病诊断和治疗方法、动物和植物品种,用原子核变换方法获得的物质不授予专利,但动物和植物的生产方法,可以授予专利。公民申请专利应注意以下事项:

(1)首先应弄清楚其所持有的发明成果是属于职务发明还是非职务发明:职务发明指发明人或设计人为完成所在单位指派的任务,或者主要是利用所在单位的物质条件所取得的发明成果,职务发明由单位申请专利,个人无权申请。非职务发明指完全由职工在完成本职工作的单位指派工作后利用个人能力作出的发明。非职务发明可以由个人申请专利。(2)申请文件要求:申请专利应该提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。请求书应当写明发明的名称、发明人或者设计人的姓名、申请人姓名、地址及其他事项。说明书应对发明作出清楚、完整的说明,权利要求书应当说明要求专利保护的范围。

(3)先申请原则:我国专利权的授予采取先申请原则,即当两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,专利权授予最先申请的人。

(4)专利申请的审查和批准:专利局收到发明专利申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。

十五.专利权人与发明人享有权利的区别:职务发明申请专利的权利归单位,单位作为专利权人有权占有、使用、处分其专利,发明人(或设计人)就没有这些权利。

专利权人的义务 :专利权人应在获得专利权后,按时缴纳专利年费

十六.著作权的取得和内容:著作权的取得又称为著作权的产生,一部作品要想取得著作权,需要具备两方面的条件:一是实质条件,即依法是否属于受著作权法保护的作品的条件,关于作品应当具备的条件。我们这一节主要讲述取得著作权的另一个条件,即形式条件。

综观世界各国关于作品获得著作权的形式要件的立法例主要有以下四种: 自动保护主义

自动保护主义是指作品自创作完成之时自动产生著作权,而无需履行任何手续。有时也称为“无手续主义”。

载体固定主义

这种立法例要求作品必须体现在一定的有形载体上才能取得著作权,这样就把一些口述作品和演艺作品(诸如即兴创作的诗词、音乐、舞蹈、曲艺、戏剧等)排除在法律的保护之外,也即通过有形载体以物质的形式将作品固定下来是作品获得著作权的前提条件,其立法目的在于发生版权纠纷时便于取证。采这种立法例的国家有卢森堡、塞浦路斯等。

加注标记主义

这种立法例要求发表的作品必须加注一定的著作权标记,才能取得著作权,如果作品没有加注著作权标记,一经发表,即被视为进入“公有领域”,丧失著作权。著作权标记一般包括以下三项内容:(1)“不许翻印”、或“有著作权”等类似的声明,或者在文字作品中加注Copyright的缩写C并在字母外加上圆圈,即©,在音像制品上加注Phonogram的缩写P,并在字母外加上圆圈;(2)著作权人的姓名或名称;(3)作品出版的年份。

这种加注标记的立法例为《世界版权公约》所确立,一般讲,这种著作权标记只能加注在印刷出版物或者音像制品上,即使在以这种标记为获得著作权的国家也不会要求在美术作品、建筑作品上加注标记。而且凡是要求加注著作权标记的国家,也只是针对已出版的作品,对尚未出版的作品,则不会因未加注标记而丧失著作权。

登记主义

这种立法例要求作品创作完成后,还需要履行一定的登记手续,方能取得著作权。采登记主义立法的各国,又因登记的时机和效力的不同,而有以下不同的种类:

1.作品一经创作完成就必须登记,无论发表与否。例如利比里亚版权法第2条之4规定:一切作品的作者只有获得自家颁发的证明后,才享有版权。又如马里版权法第32条规定:任何作品创作出之后,均须在“文学艺术产权登记处”登记,方享有版权(著作权)。

2.作品如果发表,则必须登记,才享有版权(著作权)。例如阿根廷版权法

第57条规定:作品发表后3个月内,必须提交国家版权登记处登记,否则作品的版权(著作权)停止行使(Suspension)。哥伦比亚版权法第88条规定与阿根廷版权法非常近似,作品发表前享有的版权(著作权),在发表后若不登记则自行中止,直至履行了登记手续方才恢复。

3.发表后登记的有限宽限期制度。在有些国家,作品发表后不履行登记手续,经过一定期限,版权就会丧失。但一般这个时期各国都规定的比较长。如巴拿马版权法第1906至1915条规定:作者如发表作品未按规定登记,则有10年的宽限期。10年仍未登记,则永远丧失版权

第四篇:知识产权复习资料

知识产权:是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。其基本特征:①国家授予性;②专有性(独占性);③地域性;④时间性。知识产权客体的非物质性(性质):①不发生有形控制的占有;②不发生有形耗损的使用;③不发生消灭智力成果的事实处分与有形交付的法律处分。综观各国立法文件,知识产权法律体系一般包括的法律制度:①著作权法律制度;②专利权法律制度;③工业版权法律制度;④商标权法律制度;⑤商号权法律制度;⑥产地标记权法律制度;⑦商业秘密权法律制度;⑧反不正当竞争法律制度。知识产权法的调整对象:是平等主体因创造或使用智力成果而产生的财产关系和人身关系,其调整手段和适用原则主要是民法的手段和原则。著作权:是指作者对其作品依法享有的专有权利,或者说,著作权是指作者及其他著作权人对文学、艺术、科学作品所享有的人身权利和财产权利的总称。著作权与所有权的区别:①标的不同。所有权的标的是动产和不动产等有形物,著作权的标的是无形的人类精神与智力活动的成果。②权利的完整性不同。所有权的属性是完整的,它不不受时间和地域的限制;著作权只能在一定的保护期内有效。著作权与专利权的区别:①保护对象不同。著作权保护的是表达作品思想内容的具体形式,专利法保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。②保护条件不同。著作权保护的作品只要求是独创的,不要求是首创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。③权利产生程序不同。著作权大多自动产生,专利权需要专利机关的特别授权。④适用领域不同。著作权主要涉及文学、艺术领域,专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。著作权与商标权的区别:①权利属性不同。著作权是一种具有人身属性的权利,商标权只是一种财产权。②法律要求的保护条件不同。著作权要求作品具有独创性,而商标权要求识别性,并不考虑商标是否由商标权人创作。③权利的取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,而商标权一般须经注册登记才能产生。中国著作权法的主要原则:①保护作者权益原则;②鼓励优秀作品传播的原则;③作者利益与公众利益协调一致原则;④与国际著作权发展趋势保持一致原则。著作权的内容:著作权包括两方面的内容,即著作人身权和著作财产权。著作人身权包括:发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。著作财产权包括:复制权、发行权、展览权、表演权、播放权、制片权、演绎权。演绎权又包括改编权、翻译权、注释权、整理权、编辑权。11 原始主体:是指在作品创作完成后,直接根据法律的规定或合同的约定,在不存在其他基础性权利的前提下对作品享有著作权的人。继受主体:是指通过受让、继承、受赠或法律规定的其他方式取得全部或一部分著作权的人。其区别为:原始主体不以继受主体为存在前提,但继

受主体享受的权利却是从原始主体处取得的,并以他人原有著作权的合法存在为条件。此外,原始主体所享有的著作权的完整性比继受主体的权利表现的充分。著作权主体:是指依法享有著作人身权或著作财产权之一部分或全部的公民、法人或非法人单位。内国主体与外国主体的区别:①保护条件不同;②作品首次发表的规定不同;③著作权保护期的起算不同。14 作者须具备的条件:①作者是直接参与创作的人;②确认作者的方法是,如无相反证明,在作品上著名的人即为作者;③作者通过创作劳动,产生了著作权法规定的作品。④法人、非法人单位在特定条件下也可以视为作者。15 继受主体取得著作权的情况:①因继承、遗赠、遗赠扶养协议取得著作权;②因合同而取得著作权;③著作权的特殊主体—国家。合作作品与编辑作品的区别:①编辑作品的各作者之间不必具有合意,而合作作品要求各合作者之间有共创作品的愿望;②编辑作品中各作者的成果是可区分的,而合作作品中各作者的成果有时可分,有时则不可分;③编辑作品以编辑人的名义发表,而合作作品以合作作者的共同名义发表。编辑作品与原作品的关系:①编辑作品上对原作品的进行改编、翻译、注释或整理而产生的,因此没有原作品也就没有该编辑作品;②编辑作品必须充分尊重原作品,不得对原作品进行歪曲、篡改或其他贬损性处理;③编辑人在行使著作权时,不得侵犯原作品的著作权。我国著作权法对合作作品权利归属及行使的规定:①两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共有,行使著作权时要征得全体合作人的同意;②没有参加创作的人,不能成为合作作者;③合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分,可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权;④不可以分割使用的合作作品,是不能单独使用的作品,合作作者对著作权的行使如果不能协商一致,则任何一方无正当理由不得阻止他方行使。职务作品:公民为完成法人或非法人单位工作任务所创作的作品。委托作品:是委托人向作者支付约定的报酬,由作者按照其意志和具体要求而创作的特定作品。其权利归属,受委托创作的作品,著作权的归属有委托人和受托人通过合同约定。合同未明确约定或没有订立合同的,著作权属于受托人。著作权法意义上的作品:是指文学、艺术或科学领域内,具有独创性,并能以某种有形形式复制的智力成果。作品成为著作权客体的条件:独创性和可复制性。著作权作品的分类:①文学作品;②口述作品;③音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;④美术、摄影作品;⑤电影、电视、录像作品;⑥工程设计、产品设计图纸及其说明;⑦地图、示意图等图形作品;⑧计算机软件、民间文学艺术作品以及法律行政法规规定的其他作品。计算机软件作为知识产品的条件:①原创性;②可感知性;③可再现性。计算机软件著作权的归属:其一般原则是谁开发谁享有著作权。另外的几种特殊情况:①合作

开发。一般由各合作开发者共同享有;②委托开发。如无协议,其著作权属于受委托者;③指令开发。著作权由项目任务书或合同规定,如无明确规定,属于接受任务单位;④职务开发。著作权属于该单位;⑤非职务开发。一般属于开发者自己。计算机软件著作权的内容:①发表权;②署名权;③修改权;④复制权;⑤发行权;⑥出租权;⑦信息网络传播权;⑧翻译权;⑨应当由软件制作权人享有的其他权利。32 表演者如何取得他人作品的表演权?①表演者使用他人未发表作品时应事先获得著作权人的许可;②表演者使用他人已发表的作品进行营业性演出时,以法定许可获得对作品的表演权;③表演者使用他人的演义作品进行营业性演出时,应当根据该作品是否已发表来决定获得表演权的方式。

专有出版权:指图书出版者对著作权人交付的作品,在合同有效期内和在合同约定的地区,享有以同种文字的期限:为25年,截止于软件首次发表后第25年的12月31日。保护期满,可申请续展25年,但保护期最长超过50年。著作权客体的排除领域:⑴不受著作权法保护的作品。包括三种情况:①违背一般法律原则的作品;②违背社会公德和社会伦理的作品;③故意妨害公共秩序的作品;⑵不适用著作权法的作品。有三类:①法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件及其官方正式译文;②时事新闻;③历法、数表、通用表格和公式。著作人身权:又称精神权利,是指作者对其作品所享有的各种与人身相联系而又无直接财产内容的权利。著作财产权:又称经济权利,是著作人身权的对称,指作者及其他著作权人通过某种形式使用作品,从而依法获得经济报酬的权利。著作权自动取得:是指著作权因作品创作完成、形成作品这一法律事实的存在而自然取得,不在需要履行任何手续。著作人身权与著作财产权的区别:①著作人身权是一种精神权利,不具有直接财产内容;而著作财产权就是保证著作权人实现财产利益的权利。②著作人身权与著作权主体不可分离,不可转让,只能由著作权原始主体享有;而著作财产权则可由著作权人依其意志自由转移,由著作权继受主体享有。③除发表权外,著作人身权的保护期限不受限制,而著作财产权的保护期有严格规定,超过法定时间便不再受保护。④一般情况下,著作人身权只能由著作权人自己行使,而著作财产权既可以由著作权人自己行使,也可以由他人行使。演绎权:是作者或其他著作权人享有的以其作品为蓝本进行再创作的权利。它包括改编权、翻译权、注释权、整理权、编辑权。邻接权:也称为传播者权或与著作权有关的权利,是法律赋予作品传播者对其创造性的传播行为享有的人身权利和财产权利的总称。其基本内容包括:①出版者权;②表演者权;③音像制作者权;④广播、电视组织权。30 脱销:著作权人寄给图书出版者的两份定单在6个月内未能得到履行即视为脱销。

邻接权与著作权的联系:①邻接权的产生以现有作品为基础;②作品的传播者对他人版权作品进行传播时,必须有法律依据或著作权人的授权。其区别为:①两者的主体不同;②两者的保护对象不同;③两者的内容不同;④两者受保护的前提不同。

原版、修订版和缩编本的方式出版图书的独占权利。出版者权的内容:①图书出版者的专有出版权;②版式、装祯设计的专有使用权。出版者的义务:①与著作权人订立出版合同。②按期、按质出版作品。③重印、再版作品。④向著作权人支付报酬。

表演者的权利:①表明表演者身份。②保护表演形象不受歪曲。③许可他人从现场直播。④许可他人为赢利目的的录音录像,并获得报酬。

署名权:是作者为表明其作者身份,在作品上注明其姓名或名称的权利。它包括作者在自己的作品上署名和不署名两个方面的权利。

著作权转让:实际上是指著作财产权转让,是著作权人将其作品使用权的全部或部分在法定有效期内移转给他人的法律行为。其特点为:①转让的对象仅限于著作财产权。②著作权转让与作品载体所有权无关。③著作权转让导致著作权主体的变更。④著作权的转让标的可以作多种选择。

著作权许可使用:是指著作权人将自己的作品以一定的方式、在一定的地域和期限内许可他人使用的行为。其特征为:①著作权许可使用并不改变著作权的归属。②被许可人的权利受制于合同的约定。③被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权人提起诉讼,因为被许可人并不是著作权的主体,除非著作权人许可的是专有使用权。

著作权转让与著作权使用许可的区别:首先,在著作权转让中,著作权人根据转让合同将著作财产权全部或一部转让给受让方后,原著作权人对转让出去的权利已不再拥有主体资格,被转让的权利由受让方拥有和行使,而使用许可合同则不一样,即使著作权人许可他人行使其财产权中的全部或一部,该著作财产权的主体仍然是作为许可方的著作权人,而不是被许可人。第二,在著作权使用许可中,一般许可中的被许可人不能因权利被侵害而提起侵权之诉,只有独占许可中的被许可人才具有这个资格,且起诉的诉因只限于侵害被许可权,而著作权中转让中的任何受让人都有权对侵害其财产权利的行为提起侵权之诉,起诉的诉因则为侵害著作财产权。

合理使用:是指在特定的条件下,法律允许他人自由使用享有著作权的作品而不必征得著作权人的同意,也不必向著作权人支付报酬的制度。合理使用必须具备的条件:①使用的作品已经发表;②使用的目的仅限于为个人学习、研究或欣赏,或者为了教学、科学研究、宗教或慈善事业以及公共文化利益的需要;③使用他人作品时,不得侵犯著作权人的其他权利,并且必须注明作者姓名、作品名称。

法定许可使用:是指依著作权法的规定,使用者在利用他人已经发表的作品时,可以不经著作权人的许可,但应向其支付报酬,并尊重著作权人其他权利的制度。其条件为:①法定许可使用的主体只能是报刊杂志社、表演者、容:①是与“自然规律”有关的创新;②必须是利用“自然规律”的结果;③是具体的技术性方案。

方法发明:人们为制造产品或者解决某个技术课题而研究开发出来的操作方案。

录音制作者和广播组织;②法定许可使用的对象只能是已发表的作品;③应向著作权人支付报酬;④著作权人明确声明不得使用的,该作品不能被法定许可使用。41 合理使用与法定许可使用的异同:相同点:①目的都是侧重于促进社会公共利益,限制著作权人的权利;②都只能使用他人已经发表的作品;③使用他人作品时无须取得著作权人的许可;④都必须注明作者姓名、作品名称。区别在于:①法定许可的使用者是表演者、录音制作者、广播组织报刊社、而合理使用人却无主体范围的限制;②在法定许可的情况下,使用作品后应向著作权人支付报酬,而合理使用的情况下则不必支付报酬;③在法定许可使用的情况下,著作权人声明不许使用的,不得使用,但合理使用却没有附加这样的条件。

强制许可使用:是指在一定条件下,作品的使用者基于某种正当理由需要使用他人已发表的作品时,经申请由著作权行政管理部门授权,即可使用该作品,无须征得著作权人同意,但应向其支付报酬的制度。

侵犯著作权行为:是指未经作者或其他著作权人同意,又无法律上的根据,擅自对著作权作品进行利用或以其他非法手段行使著作权人专有权利的行为。构成侵犯著作权行为的三个要件:①要有侵犯的事实;②行为具有违法性;③行为人主观有过错。

属于著作权法合理使用情况中的“对他人作品适当引用”的具体含义:①引用目的仅限于介绍、评论某一作品或说明某一问题;②所引用部分不能构成引用人作品的主要部分或实质部分;③不得损害被引用作品著作权人的利益。

专利:是指经专利主管机关依照法定程序审查批准的符合专利条件的发明创造。其特征为:①是一项特殊的发明创造,是产生专利权的基础;②是符合专利法规定的专利条件的发明创造。③作为专利的发明创造必须经专利主管机关依照法定程序审查确定,在未经批准以前,任何一项发明创造都不得成为专利。我国专利法规定了三种专利:发明专利、实用新型专利、外观设计专利。

专利权:是指法律赋予公民、法人或其他组织对其获得专利的发明创造在一定期限内依法享有的专有权利。专利法主要调整四个方面的社会关系:①因确认发明创造的归属而发生的社会关系;②因授予发明创造专利权而发生的各种社会关系;③因发明创造专利的实施、转让或许可实施而发生的各种社会关系;④因发明创造专利权的保护而发生的各种社会关系。

专利制度的内容:依据专利法的规定对申请专利的发明创造进行审查,对符合专利条件的发明创造授予专利权,同时将该项发明创造的内容予以公开。专利制度的特征:法律保护、科学审查、公开通报、国际交流。

发明:是指科技开发者依据自然规律原则,运用自己的资金和智力创造出来的新技术方案。它包括三方面的内49 实用新型:是指对产品的形状、构造或其组合所提出的新的技术方案。其特点为:①实用新型是针对产品的而言的;②产品只能是具有立体形状、构造的产品;③必须具有实用性,能够在工业中应用;④必须是可自由移动的物品。

对实用新型给予专利保护的意义:①有利于产品的改造和市场竞争;②有利于调动人们从事发明创造活动的积极性;③有利于丰富人们的物质文化生活;④有利于对小发明尽快地提供保护。

外观设计:对产品的形状、图案、色彩或者它们的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。其特征为:①附载外观设计的产品具有相对的独立性;②外观设计必须是与独立的具体的产品合为一体的新设计;③附载外观设计的产品必须能够在工业中应用;④外观设计必须能够使人产生美感。

如何正确理解发明、实用新型和外观设计三者之间的关系?⑴共同点:①都是人类的智力劳动成果;②都是我国专利法所指的发明创造,是专利法的保护对象;③都需要经过专利主管机关审查批准才能成为专利,取得专利权。⑵联系:①在某些情况下,发明与实用新可以相互转换;②在某些情况下,实用新型与外观设计可能共存于同一对象;③发明、实用新型和外观设计可能共存于同一对象。⑶区别:①发明是专利法主要保护的对象;②发明和实用新型都是一种新的技术方案,而外观设计则是一种新设计;③发明的技术难度明显高于实用新型。52 专利法不适用的对象:①科学发现;②智力活动的规则和方法;③疾病的诊断和治疗方法;④动物和植物品种;⑤用原子核变换方法获得的物质。

发明或实用新型获得专利权的实质条件:新颖性、创造性、实用性。

新颖性:指申请专利的发明或实用新型不属于现有技术,在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物公开发表过、在国内公开使用过或以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

创造性:指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

实用性:指该发明或实用新型能够制造或使用,并且能够产生积极的社会、技术、经济效果。

申请专利的发明创造在那些情形下不丧失新颖性:①在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

发明或实用新型不具有实用性的几种情况:①申请专利的发明或实用新型不具有再现性;②申请专利的发明或实用新型缺乏技术手段;③申请专利的技术方案违背自然规律;④利用独一无二的自然条件所完成的技术方案;⑤申请专利的技术方案不能产生积极效果。

专利申请权:是指公民、法人或其他组织依据法律规定或合同约定享有的就发明创造向专利局提出专利申请的权利。其特征为:相对性、暂时性、相关性。专利申请人:是就某项发明创造有资格向专利局提出专利申请的公民、法人或其他组织。专利申请人应具备的条件:①具有相应的国籍;②有符合专利法规定的发明创造,并拥有合法的专利申请权。

我国专利申请的原则:书面申请原则(专利申请人及其代理人在办理各种手续时都应采用书面形式)、先申请原则(两个或两个以上的人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请人)、单一性原则(一份专利申请文件只能就一项发明创造提出专利申请,即“一申请一发明”原则)。

国际优先权:是申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申请后,在优先权期内,就相同主题的发明创造向另一国提出专利申请的,依照有关国家法律的规定而享有的优先权。本国优先权:是申请人就起发明创造在某国第一次提出战栗申请后的一定期限内,就相同主题的发明创造又向该国专利局提出后一申请的,依法所享有的优先权。发明或实用新型专利申请的优先权期为12个月;外观设计专利申请的优先权期为6个月。

发明或实用新型专利申请人应提交的文件:请求书、说明书、说明书摘要、权利要求书。请求书应写明:①发明或实用新型的名称;②发明人姓名;③申请人姓名或名称;④地址;⑤其他应当写明的事项。外观设计专利申请人应提交的文件:请求书、图片或照片。(照片不得小于3cm×8cm,也不得大于15cm×22cm.)

我国现有的两个微生物保藏中心是中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心和中国典型培养物保藏中心。

专利权法所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造的三种情形:①在本职工作中作出的发明创造;②履行本单位交付的本职工作之外的任务作出的发明创造;③退休、退职或调动工作后一年内所作出的与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造。62 权利要求书:是专利申请人向国务院专利行政部门提交的、用以确定专利保护范围的庶民上文件。它是判定他人是否侵犯专利权的根据,直接具有法律效力。说明书:是发明或实用新型专利申请人必须提交的基本文件,是对发明或实用新型的技术内容进行具体说明的陈述性书面文件。

专利申请人依法提出的专利申请被国务院专利行政部门受理后,享有的权利:①取得了在先申请人的地位;②有权依据其申请要求优先权;③申请专利的发明将得到临时保护;④在专利申请被批准为专利、被驳回、被撤回或被视为撤回以前,专利申请人可以转让其专利申请权;⑤在专利申请的审查过程中,专利申请人还享有撤回权、修改权、修改请求权、陈述意见权、实审审查请求权以及放弃权等权利。

专利权撤消:是在法定期限内,国家专利主管机关根据请求人提出的撤消请求对被请求人之发明创造专利进行审查并作出相应结论的程序。专利权无效宣告:是国家专利主管机关公告授予专利权之日起满6个月,专利复审委员会根据请求人提出的无效宣告请求,对被请求的发明创造专利是否符合专利法所规定的实质条件进行审查并作出相应结论的程序。

专利权撤消与专利权无效宣告的异同:⑴相同点:①都只能发生在国家专利主管机关公告授予专利权之后;②这两个程序都不能自动启动,必须有请求人提出相应的请求;③经撤消或宣告无效的专利权视为自始不存在。⑵不同点:①发生的时间不同。撤消程序在前,无效宣告在后。②受理机关不同。撤消请求由国家专利主管机关受理,而无效宣告请求由专利复审委员会受理。③请求的理由不同:撤消请求的理由只限于新颖性、创造性和实用性,而无效宣告请求的理由还包括专利法规定的其他实质要件。66 专利权撤消和无效宣告与专利权终止的区别:①前者是缺陷专利的矫正结果,后者是有效专利的正常结果;②前者是被动被迫的结束,后者是主动正常的结束;③前者可能发生不当得利返还的后果,后者则不会发生;④前者导致发明创造专利本身消灭,后者只导致专利权消灭。67 专利权无效宣告的效力:①自此以后,任何人都可以自由使用该项被宣告专利权无效的发明创造;②就该项被宣告无效专利权过订立的实施许可合同也随之终止,被许可人可以停止支付使用费。

专利权人的权利:独占实施权、进口权、转让权、实施许可权、放弃权、标志权。其义务为:缴纳专利年费、实际实施已获专利的发明创造。独占实施权:专利权人对其专利产品或专利方法依法享有的进行制造、销售或使用的专有权利。实施许可权:是专利权人通过实施许可合同的方式,许可他人实施其专利并收取专利使用费的权利。69 专利权的限制:是专利法允许第三人在某些特殊情况下,可以不经专利权人许可而实施其专利,且其实施行为并不构成侵权的一种法律制度。主要有强制许可、不视为侵犯专利权的行为和国家计划许可三种。

强制许可:又称非自愿许可,是国家专利主管机关,根据具体情况,不经专利权人许可,授权他人实施发明或实用新型专利的一种法律制度。其特征为:①非自愿性;②非独占性;③有偿性;④非转移性。强制许可有三种形式:①防止专利权滥用的强制许可;②为公共利益目的的强制许可;③交叉强制许可。

防止专利权滥用的强制许可成立的条件:①请求人只能是单位;②自公告授予专利权满3年后;③请求人事先必须与专利权人进行合理协商,但未能达成协议;④向国家专利主管机关提出实施强制许可的要求。不视为侵犯专利权的行为包括:①专利权的穷竭;②善意使用或销售行为;③先用权人的实施;④临时过境;⑤为科学或实验目的的使用。72 专利权穷竭:也称专利权用尽,或专利权耗尽,是专利权人对合法投放市场的专利产品,不再具有再销售或使用的控制权或支配权。

先用权:是第三人在专利申请日以前已经制造相同产品、使用相同方法或已经做好了制造、使用必要准备,并仅在原有范围内继续制造、使用的权利。成立的条件:①先用权人的实施行为或必要准备行为发生在专利申请日以前;②先用权人的实施或准备实施的发明创造是其合法获得的;③在专利权被授予后,先用权人仅在原有范围内继续制造、使用。

专利许可证贸易:是专利权人通过专利许可证合同将其依法取得的对某项发明创造的实施权移转给非专利权人行使的一种贸易形式。其特征为:①许可方只能是专利权人;②标的是对有效专利的实施权;③被许可方所获得的只是对约定专利的实施权;④通常要持续一个相当长的时期;⑤专利许可证贸易关系有效成立并产生法律效力后,许可方应当将专利许可证贸易合同的副本送交专利局备案。主要条款:①专利的实施方式;②许可证的属性;③许可证的有效期间和地域范围;④专利许可证使用费的标准和支付办法;⑤违约责任;⑥合同当事人双方认为需要约定的条款。

专利许可证贸易合同的禁用条款:①搭售条款;②固定价格条款;③对技术改进的限制条款;④回授条款;⑤禁止被许可方在合同期满后继续使用专利技术。76 独占许可证:是专利权人许可被许可方在合同约定的时间和地域范围内,以合同约定的使用方式对专利进行独占性实施。独家许可证:持有该许可证的被许可方在约定的时间和地域范围内享有以合同约定的使用方式对专利的排他使用权。其特点:在合同约定的时间和地域范围内,专利权人不得再许可任何第三人以此相同的方式实施该项专利,但专利权人自己可以实施。77 专利许可贸易合同:是许可方和被许可方就实施专利的方式、期限、地域、范围等有关事项达成的协议。78 专利许可证贸易中原许可证的被许可方在颁发分许可证时应注意的问题:①被许可方能否颁发分许可证,应以原许可证为依据;②合同允许被许可方向第三人颁发分许可证的,分许可证的有效期不得超过原许可证的有效期;③分许可证所涉及的地域范围不得超过原许可证的有效地域范围,超过原许可证地域范围的行为可能构成专利侵权;④被许可方给分许可证的被许可方所授予的实施方式不得超过原许可证所约定的实施方式。

专利侵权行为:也称侵犯专利权的行为,是指在专利权的有效期限内,任何人在未经专利权人许可,也没有其他法定事由的情况下,擅自以赢利为目的实施专利的行为。其构成条件:①实施的发明创造必须是有效的专利;②实施发明创造专利未经专利权人许可;③实施发明创造专利是以生产经营为目的;④实施的专利侵权行为是法律规定的侵权行为。

商标:是生产经营者在其商品或服务上所使用的,由文字、图形或其组合构成的,具有显著特征、便于识别商品或服务来源的标志。其含义包括:①商标是用于商品或

服务的标记;②商标是区别商品或服务来源的标记;③商标是由文字、图形或其组合构成,具有显著特征的人为标记。其作用有:①商品来源的标示作用;②商品质量的监督作用;③商品选购的指导作用;④商品销售的广告作用。81 我国商标法的特点:①发展社会主义商品经济和建设社会主义法制是商标立法的出发点;②立足国内兼顾国际惯例是商标立法的原则;③保护商标专用权是实行商标法制的重要环节;④实行自愿与强制相结合是商标注册制度的重大变革。82 防御商标:指同一商标所有人在不同类别的商品上注册使用同一个商标。

商标与商品装潢的区别:①商标一经核准注册,即为注册人专用,且非经变更申请不得任意改变其文字、图形;商品装潢无须经过注册,既不属于特定主体专用,又可以根据市场情况随时加以变动和改进。②商标不允许与所指向的商品内容相同;而商品装潢设计的内容与商品的内容往往一致。③注册商标受商标法保护;而商品装潢设计可以作为美术作品受著作权法保护。84 商标权:是注册商标所有人对其注册商标享有的专有使用权。包括使用权和禁止权两方面。使用权是商标注册人在核定的商品或服务上使用其注册商标的权利,以及将注册商标转让给他人或许可他人使用的权利。禁止权是商标所有人有权禁止他人未经其许可擅自使用注册商标的侵权行为。

商标注册:是指商标使用人为了取得商标的专用权,将其使用的商标依照法定的程序向国家商标主管机关申请,经主管机关审核予以注册的制度。商标注册制度的意义:①有利于确认和保护商标注册人的专有权;②有利于商标管理机关加强对注册商标的管理;③有利于敦促商品生产者保证商品质量,保障消费者利益,促进社会主义市场经济的发展。

商标注册申请的原则:先申请原则、一申请一商标原则、自愿注册原则。商标的注册条件:①商标的构成要素必须具有显著性,便于区别;②申请注册的商标不得使用法律所禁止使用的文字、图形;③在同种或类似商品上申请注册的商标不得使用与他人注册商标或初步审定的商标相同或近似的文字、图形或其组合;④注册商标被撤消或期满不再续展的,自撤消或注销之日起1年内,与该商标相同或近似的商标不能被核准。

商标法设定异议程序的作用:①保护商标在先注册人的利益;②保护商标初步审定人的在先申请权;③避免注册商标申请人获得不应得到的商标专用权。

先申请原则(注册商标):两个或两个以上的申请人,在同一种商品或类似商品上,以相同或近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予以公告。

注册商标无效的补正:是指商标不具备注册条件但取得注册时,商标局可以以职权撤消该注册商标,或由商标评审委员会根据第三人的请求撤消该注册商标的制度。

注册商标无效的情形:①虚构、隐瞒事实真相或伪造申请书文件及有关文件进行注册的;②违反诚实信用原则,义务:①未经许可人书面授权,不得将商标使用权移转给第三人;②保证使用注册商标的商品质量,维护商标信誉,以复制、模仿、翻译等方式,将他人已为公众所熟悉的商标进行注册的;③未经授权,代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的;④侵犯他人合法的在先权利进行注册的;⑤以其他不当手段取得注册的。91 注册商标争议的条件:①申请争议的人必须是注册商标所有人;②申请人的注册商标的核准注册日必须先于被争议人的注册商标的核准注册日;③申请争议的时间为自被争议的商标核准注册之日起1年内;④被争议商标的构成要素必须与争议商标的构成要素相同或相近似,而且两者被核定使用的商品(服务)为同一种类或类似;⑤争议所依据的事实和理由,不属于商标注册不当的补正事由,也不得与核准注册前已经提出异议并经裁定的事实和理由相同。

注册商标的争议程序与注册商标无效的补正程序及商标异议程序的异同:①申请主体不同,申请争议的人必须是在先注册商标所有人;②适用对象不同;③法定期限不同;④审理事由不同,注册商标争议的事由,即是在后注册商标与同一种商品或类似商品上的在先注册商标相同或相近似,其理由不能与核准注册前已提出异议并裁定的事实和理由相同;⑤受理机关不同。

注销注册商标与撤消注册商标的异同:相同处:两者均应由商标主管机关收缴其注册证,并予以公告,其商标权即告终止。不同点:注销注册商标是当事人自动终止其商标权,发生注销情形时,商标权从注销公告之日起终止,注销公告以前的商标权是有效的;撤消注册商标是有关机关采取强制手段终止其商标权,发生争议撤消和不正当注册撤消情形时,其商标权视为自始不存在;发生违法撤消情形时,从撤消之日起终止其商标权。

注册商标续展:是指注册商标所有人在注册商标有效期届满前后的一段时间内,依法办理一定的手续延长其注册商标有效期的法律制度。申请注册商标续展的条件:①续展注册申请人必须是注册商标专用权人,可以是原注册商标所有人,也可以是继承人或受让人;②提出续展注册申请的时间必须是在注册商标有限期届满前6个月或后6个月内;③续展注册申请应当向商标局提出,并交送《商标续展申请书》1份,商标图样5份,缴回原《商标注册证》;④缴纳续展申请费和注册费。95 注册商标转让的限制:①类似商品使用同一注册商标的不得分割转让;②已经许可他人使用的商标不得随意转让;③集体商标不得转让;④联合商标不得分开转让;⑤共同所有的商标,任何一个共有人或部分共有人不得私自转让.96 注册商标的使用许可:是指注册商标所有人通过订立许可使用合同,许可他人使用其注册商标的法律行为。有两种形式:一种是独占许可使用、一种是普通许可使用。97 商标许可使用合同中许可人的义务:①保持注册商标的有效性;②维护被许可人的合法使用权,当第三人侵犯注册商标专用权时,许可人应及时采取有效措施予以制止;③监督被许可人使用该注册商标的商品质量。被许可人的并在其商品或包装上注明产地和被许可人的名称;③如被许可使用的商标遭受他人侵犯,被许可人应协助许可人查明事实;④按合同的约定交纳商标许可使用费。98 商标管理:是指国家和地方各级工商行政管理机关依法对商标注册、使用、印制和转让等行为进行监督、检查的总称。建立商标管理制度的意义:①规范商标行为,发挥商标功能,保护消费者的利益;②可以增强企业和商标使用人的法制观念,维护商标注册人的合法权益,避免和减少侵犯商标专用权的案件;③有利于加强商标立法,完善商标法律制度。

国家工商行政管理机关对未注册商标的管理包括:①未注册商标的文字、图形或其组合不得违反商标法第8条的规定;②未注册商标不得与他人在同一种或类似商品上已经注册的商标相同或近似;③未注册商标使用人不得将其未注册商标冒充注册商标。④使用未注册商标的商品不得粗制滥造,依次充好,欺骗消费者;⑤未注册商标使用人必须在商品上、包装上表明企业名称或地址;⑥在国家明文规定应使用注册商标的商品上不得使用未注册商标。100 商标印制单位应当具备的条件:①有与其承印商标业务相适应的技术、设备及仓储保管设施等条件;②有健全的管理商标印制业务的规章制度;③有3名以上取得《商标印制业务管理人员资格证书》的人员。商标印制单位的商标印制管理制度:①核查制度;②商标印制存档制度;③商标标识出入库制度;④废次商标标识销毁制度。

侵犯注册商标专用权的行为:①未经注册商标所有人许可,在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标;②销售明知是假冒注册商标的商品;③伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造擅自制造的注册商标标识;④给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。

驰名商标:在市场上享有较高声誉并为公众所熟知的商标。驰名商标的构成要件:①该商标具有较高的信誉,为公众所熟知;②该商标在相当广大的区域内都具有较高的影响;③使用该商标的商品质量优异并且有稳定性;④该商标所使用的商品的销售量大。

注册商标与未注册商标在法律上不同的地位:①注册商标的所有人可以排除他人在同一种商品或类似商品上注册相同或近似的商标;未注册商标所有人如自己不申请注册,他人就有可能先申请注册并取得专用权。②注册商标遭到他人假冒使用,即构成权利的侵害,非法使用人应承担法律责任;而未注册商标不能对抗他人的使用。③在核定使用的商品上使用核准注册的商标,是商标所有人的权利;未注册商标的使用,一旦与他人的注册商标构成了混同,就可能构成侵权。

侵犯商标权赔偿数额的计算方法:商标法在确定赔偿数额时采用的是推定损失原则,即“赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益或被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失。”

不正当竞争:是指经营者违反《反不正当竞争法》规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。其特点为:①不正当竞争发生在竞争活动之中;②不正当竞争违反了诚信、公正的原则;③不正当竞争造成扰乱社会经济秩序的危害后果。属于知识产权领域的不正当竞争行为包括:①商品假冒行为;②虚假宣传行为;③侵犯商业秘密;④商业诽谤行为。

商业秘密:是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

商业秘密的构成条件:①商业秘密必须具有信息性;②商业秘密必须具有未公开性;③商业秘密必须具有实用性;114 集成电路布图设计专有权取得的条件:必须具备独创性。其内容:集成电路布图设计专有权是一项独立的知识产权,是权利持有人对其布图设计进行复制和商业利用的专有权利。包括:复制权和商业利用权。集成电路布图设计专有权的限制包括:①合理使用;②反向工程;③权利穷竭;④善意买主;⑤强制许可。

在立法例上,集成电路布图设计专有权的取得方式主要有三种:一是登记取得;二是创作或使用取得;三是混合方式取得。

植物新品种:是指经过人工培育的或对发现的野生植物予以开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。

④商业秘密必须具有保密性。

侵犯商业秘密的主要表现形式:①以盗窃、利诱、胁迫或其他不正当手段获得权利人的商业秘密;②披露、使用或允许他人使用以不正当手段获取的商业秘密;③违反约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密;④第三人在明知或应知前述违法行为的情况下,仍然从侵权人那里获取、使用或披露他人的商业秘密。

商业秘密与其他知识产权的联系:商业秘密主要是一种智力创造成果,其权利形态与著作权、商标权、专利权一样都有无形产权的本质属性,归属于知识产权领域,但不具备传统类型知识产权的主要特征。商业秘密不具有严格意义上的独占权,商业秘密不受地域和时间的限制,商业秘密的保密状态,决定其的覆盖地域和存续期间。109 厂商名称:又称商号、企业名称,是企业进行经营活动时用于标示自己区别于他人的标志。厂商使用其名称,具有两方面的意义:一是表示其人格属性,即表明企业是由特定的生产经营者开办的;二是表示其行业属性,即表明企业的行业性质或经营范围。厂商名称权的特点:一是相对的排他效力;二是无期限的存续效力。

在商品上使用原产地名称应具备的条件:①原产地名称是确实存在的地理名称;②原产地名称的使用人,是该产地利用相同自然条件、采用相同传统技艺的生产经营者;③原产地名称所附着的商品是驰名的地方特产,在原产地以外的广大地域范围内为公众所知晓。

货源标记或原产地名称权的特点:①货源标记或原产地名称权不具有个体专有的独占性;②货源标记或原产地名称权不具有时间性;③货源标记或原产地名称权不具有转让性。

货源标记:又称为“地理标记”,是用来表示商品出处的标志是表示商品于特定的国家、地区、地方所生产、制造或加工而使用的区别标志。

原产地名称与商标的异同:①相同点:两者都是表示商品来源的专用标记,目的在于帮助消费者认牌购货,防止消费者误认。②不同点:商标标明商品出自于何“人”,它与特定的个体生产经营者相联系;而原产地名称表明商品出自于何“地”,它与特定的某类生产经营者相联系。

植物新品种保护的法定条件:①申请品种权的植物新品种应当属于国家植物品种保护名录中列举的植物的属或种;②授予品种权的植物新品种应具有新颖性;③授予品种权的植物新品种应当具有特异性、一致性和稳定性;④具有适当命名。

《巴黎公约》确定的保护工业产权的基本原则:①国民待遇原则;②优先权原则;③共同遵守的规定。《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》简称为《伯尔尼公约》的四项基本原则:①国民待遇原则;②自动保护原则;③独立保护原则。

世界知识产权组织的宗旨:通过国家之间的合作,并在适当的情况下与其他国际组织进行合作,以促进在全世界范围内保护知识产权,并保证知识产权组织在各联盟之间的行政合作。

第五篇:城市规划原理 复习资料 考试重点

城镇化:农业人口和农用土地向非农业人口和城市用地转化的现象及过程(人口职业、产业结构、城镇化水平)

城市化的表现特征1.城市人口占总人口的比重不断上升 2.产业结构中,农业,工业及其他行业的比重彼此消长不断变化3.城市化水平《周礼·考工记》记述里关于周代王城建设的空间布局:“匠人营国,方九里,旁三门。国中有九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市。市朝一夫”。《周礼》反映里中国古代哲学思想开始进入都城建设规划,这是中国古代城市规划思想最早形成的时代。

《建筑十书》古罗马建筑师维特鲁维,是西方古代保存至今唯一完整的古典建筑典籍

田园城市是1898年英国人霍华德提出的,“田园城市”方案的提出作为现代城市规划的开端。

《雅典宪章》:城市要与其周围影响地区作为一个整体来研究,城市规划的目的是解决居住、工作、游憩和交通四大城市功能的正常进行。解决办法将城市划分为不同的功能分区

《马丘比宪章》:提出城市在急剧发展中如何有效的使用人力、土地和资源,如何解决城市与周围地区的关系,提出生活环境与自然环境的和谐问题。

城乡规划体制组成系统:规划法规系统、规划行政系统、规划技术系统、规划运作系统

城市规划的法规体系包括主干法及其从属法规、专项法和相关法。我国法定城乡规划类型(国家、省域层面是战略性规划,城市农村是战略性和实施性规划)

一书两证:建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证

永续发展:既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需要能力构成危害的发展。

城市环境质量:城市环境的总体或某些要素对人群的生存和繁衍以及社会经济发展的适宜程度,是反映人类的具体要求而形成的对环境评定的一种概念。

环境质量评价包括:回顾评价、现状评价、影响评价

第一产业:城郊区的农、林、牧、副、渔业、采掘业。

第二产业:制造业和加工业。是城市发展的决定因素。

第三产业:为主导产业服务服务的产业。

收集资料方法:现场调查法(针对性、明确目的)访谈法(人力物力花费大)问卷法(节省人力物力)

城市规划调查研究包括现场踏勘、基础资料的收集与整理、分析研究。城市用地评定的分类: 一类用地:好,适合各种用地二类用地:需改造,对工程项目有限制 三类用地:不适修建 付出代价高

城市职能:是指城市在一定地域内的经济、社会发展中所发挥的作用和承担的分工。

城市性质:是指城市在一定地区、国家以至于更大范围内的政治,经济与社会发展中所处的地位和所负担的主要职能。

城市规模:以城市人口总量和城市用地总量所表示的城市的大小,包括人口规模和用地规模。

城市总体布局是城市的社会、经济、环境以及工程技术与建筑空间组合的综合反映。

城市布局形态的类型:集中式布局(网格状、环形放射)分散式布局(组团状、带状、星状)

城市总体布局基本原则:1.立足区域,讲究整体2.节约紧凑,强化结构

3.近远结合,弹性生长4.保护环境,突出特色

城市总体布局方案比较1.自然资源与环境的适宜性2.工程条件的可行性3.城市布局的合理性4.经济上的可信性及社会成本的比较 用地性质:对城市规划区内的各类用地所规定的使用用途 建筑密度:规划地块内各类建筑基底面积占该用地面积的比例 绿地率:规划用地内各类绿化用地占该用地面积的比例。

容积率(总建筑面积毛密度)=总建筑面积 / 总用地面积

城市道路按三级划分:1.主干道(全市性干道)2.次干道(区干道).支路(街坊道路)

市道路横断面基本形式:一块板、二块板、三块板

一块板车辆都在同一条车行道上双向行驶,二块板是中间分隔带将车行道分为单向行驶的两条车行道。三块板有两条分隔带,中间机动车道,两旁非机动车道 城市客运由步行、自行车、摩托车、小汽车以及公共交通组成 城市货运有道路、铁路、水运、航空、管道运输 城市排水体制合流制(直排式、截流式)、分流制(完全、不完全)直排式合流制排水系统对水体污染严重,投资省 完全分流制排水系统卫生条件好,初期雨水有污染,投资大 排水系统选择要点1.环境保护方面2.工程投资方面3.近、远期关系方面4.施工管理方面 邻里单位模式:美国建筑师西萨·佩里提出“邻里单位”的理论。以邻里单位作为组织居住区的基本形式,从而改变城市中原有居住区组织形式的缺陷。邻里单位六条基本原则:1.邻里单位周围为城市道路所包围,城市道路不穿过邻里单位的内部; 2.邻里单位内部道路系统应限制外部车辆穿越,采用尽端式,以保持内部的安静、安全和交通量少的居住气氛;3.以小学的合理规模为基础控制邻里单位的人口规模,使小学生上学不必穿过城市道路;4.邻里单位的中心建筑是小学校,它与其他的邻里单位服务设施一起布置在中心公共广场或绿地上;5.邻里单位占地约160英亩,每英亩10户,保证儿童上学距离不超过半英里;6.邻里单位内的小学附近设有商店、教堂、图书馆和公共活动中心。千人指标:每千居民拥有的各项公共服务设施的建筑面积和用地面积 居住区的组成要素包括物质和精神两个方面。居住区用地组成:住宅用地,公共服务设施用地,道路用地,公共绿地。居住区服务设施的分类教育:托儿所、幼儿园、小学、中学;医疗卫生:医院、诊所、卫生站;商业服务:食品、菜场、服装 文化、体育:俱乐部、影剧院、图书馆;金融邮电:银行、储蓄所、邮电局 行政管理:商业管理、街道办事处; 市政用地:公共厕所、变电站消防站居住区道路功能:1.居民日常生活方面的交通,这是主要而大量的2.通行清楚垃圾、递送邮件等市政公用车辆; 3.居住区内公共服务设施和工厂的货运车辆的通行4.满足铺设各种工程管线的需要; 5.道路的走向和线型是组织居住区内建筑群体景观的重要手段6.特殊用途,救护、消防和搬运家具等 居住区道路分级:第一级 居住区级道路:居住区主要道路,用以解决居住区内外的交通联系 第二级 居住小区级道路:居住区次要道路,解决居住区内部的交通联系。第三级 住宅组团级道路:是居住区内的支路,用以解决住宅组群的内外交通联系 第四级 宅前小路:通向各户或单元前小路居住区道路系统的基本形式:人车分行 人车混行 人车共存不同性质的广场:1.市民广场(多设在市中心)2.建筑广场和纪念广场(为衬托重要建筑或作为建筑物组成部分的广场)3.商业广场(文化娱乐设施集中的商业街区)4.生活广场(设置在居住区)5.交通广场(解决人流与车流的集散)

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