第一篇:知识产权重点3(大全)
1、2、3、知识产权的性质:知识产权的私权本质;知识产权是一种无形财产权;知识产权是法定之权。著作权不保护的客体:依法禁止出版、传播的作品;法律法规及官方文件;时事新闻;历法、通用数表、通用表格和公式。计算机软件的保护期限:自然人对软件享有著作权的,保护期为自然人的终生至其死亡
后50年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日;软件是合作开发的,截止于最后死亡的自然人死亡后第5欧念的12月31日。单位对软件享有著作权的,保护期为50年,截止于软件首次发表后第50年的12月31日,但软件开发完成之日起50年未发表的,条例不再保护。
4、职务作品中权利的分配:(1)《著作权法》第十六条规定:公民为完成法人或者非法人
单位工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者非法人单位有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。(2)对法律规定的某些特殊的职务作品,作者只享有署名权,著作权的其他权利由法人或者非法人单位享有,法人或者非法人单位可以给予作者奖励:主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作,并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品;法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者非法人单位享有的职务作品。
5、影视作品的著作权:我国《著作权法》第15条规定,电影作品和类似摄制电影的方法
创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。
6、著作权的法定许可限制:(1)作品刊登后,除著作权人声明不得转载、摘编的外,其他
报刊可以转载或者作为文摘、资料刊登,但应当按照规定向著作权人支付报酬。(2)录音录像制作者使用改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,应当取得改编、翻译、注释、整理作品的著作权人和原作品著作权人许可,并支付报酬,著作权人声明不许使用的不得使用。(3)广播电台、电视台播放他人已发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当支付报酬,当事人另有约定的除外。具体办法由国务院规定。(4)为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,除作者事先声明不许使用的外,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬,指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。
7、修改权与改编权的区别:(1)作品的修改权属于作者的人身权,是指作者享有修改或者
授权他人修改作品的权利。改编权属于作者的财产权,是指作者享有改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利。(2)著作权法规定修改权的保护期不受限制,也就是说,作者或者作者的权利继承者永久享有修改权。改编权的保护期限截止于作者死亡后第50年的12月31号(3)修改权和改编权的本质区别在于是否产生出新的作品。行使修改权并不产生新的作品,只是作者本人或者授权他人对作品进行修饰使其更加完善,修改不构成对作品的根本性的改变。而改编则是在原作品的基础上进行创造性的劳动,创作出一个具有独创性的新作品。
8、专利侵权的认定标准:对于专利行为的侵权责任,其构成要件主要包括以下几个方面:
一、侵犯的对象应当是在我国享有专利的有效专利
二、有违法行为存在。即行为人未经专利权人许可,有以营利为目的实施专利的行为。
三、行为人主观上有过错。
四、应以生产经营为目的。
9、专利侵权诉讼的举证责任:侵权诉讼一般适用“谁主张,谁举证”的原则,但如果专利
侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产
品制造方法不同于专利方法的证明,即方法专利侵权由被告举证,其他由原告举证。
10、认定新颖性的例外情形:依照我国《专利法》,在申请专利日前6个月内以下列情形之
一公开发明创造的不丧失新颖性。(1)在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的;(2)在规定的学术会议或技术会议上首次发表的;(3)他人未经申请人同意而泄露
其内容的。
11、外国主体在中国的专利申请只要具备下列三个条件之一的外国人便可在我国申请专利
(1)该外国人在我国或任一《巴黎公约》成员国内有经常居住或营业所(2)若该外国
人不具备前述条件,只要该外国人的所属国同中国签订了专利保护的双边条约或共同参
加了有关国际公约,我国《专利法》便对其予以保护(3)在前两个条件均不满足的情
况下,则可按照互惠原则办理。12、13、专利应具备的特性:新颖性,实用性,创造性 专利权的限制:(1)合理条件的强制许可(2)国家强制许可(3)依存专利强制许可。
下列情形不被视为侵犯专利权:(1)、先用权人的实施(2)、专利权的用尽(3)、为
科学研究和实验目的的使用(4)、临时过境
14、专利诉讼的管辖:专利侵权纠纷的一审法院,各省、自治区、直辖市人民政府所在地中
院、最高人民法院指定的中院。关于地域管辖: 侵权行为地(侵权行为实施地结果发
生地)被告住所地法院管辖
15、专利侵权的免责:按照专利法规定,为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权
人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法
来源的,为善意第三人,不承担赔偿责任
16、专利权的保护期:发明是20年,实用新型,外观设计是10年
17、驰名商标的保护的法律效力:禁止注册,取消已核准的注册,禁止使用。
18、驰名商标的认定
(1)认定方式:“个案认定”方式,即在商标确权或者商标侵权纠纷发生后,当事人
认为其商标构成成驰名商标,并提出商标驰名的证据的,商标行政执法机关或
者人民法院将依法审查认定,涉案商标被认定为驰名商标的,可给予特别保护。
(2)认定机关:商标局和商标评审委员会或者人民法院。
(3)认定标准:应考虑以下因素:相关公众对该商标的知晓程度,该商标使用的持
续时间,该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围,该商标作为驰
名商标受保护的记录,该商标驰名的其他因素,如商标相关的价值。
(4)认定途径:司法认定,行政认定。
(5)认定特定:被动保护,个案认定,商标局可依职权主动获批认定。
(6)作为证明商标驰名的证据材料:证明相关机关对商标法知晓程度的有关才材料,证明该商标使用持续时间的有关材料,证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,证明该驰名上商标作为驰名商标受保护记录的有
关材料,证明该驰名商标的其他证据材料
19、商标争议的裁决,a)商标争议受理机关:商标评审委员会(隶属工商局)与商标局平级
b)商标争议的事项:平等主体间,商标申请人,注册人等
商标权属争议
c)商标复审:商标审查、异议、撤销后续程序,对初审驳回、异议、撤销裁决不服,接通知15日内,复审申请——商标复审委员会
d)复审效力:复审裁决不服(接通知30日内);可向法院起诉,否则成行政终局裁决
20、商标专有权的内容:专用权即是商标权对其注商标享有独占性使用的权利。商标人
除了自己使用商标以外,也可以将注册商标转让给他人或许可他人使用。包括独占的使用权,许可使用权,禁止权(禁止未经许可使用商标),转让权。
商标权的撤销:是指商标注册人为遵守注册商标使用的规定而导致其商标权消灭。包括三种情形:(1)违法使用注册商标,违法使用主要指自行改变注册商标,自行
改变商标这侧的注册人名称、地址或者其他注册事项,自行转让注册商标的。(2)
不使用,在3年期限内未予使用的注册商标,可由商标局予以撤销。(3)使用注册
21、商标的商品质量不符合要求.注意:注册商标呗注销或被撤销的,其商标专用权即时终止。但是为了防止发生商标出处的混淆,自撤销或者注销之日起1年内,对与该商标相同或者相似的商标注册申请,不予核准。如果撤销的注册商标是连续3年停止使用的,则不受上述限制。22、23、商标许可使用的程序:(1)签订许可使用书面合同,(2)到商标局备案(合同签订后3个月内)不备案不影响生效,不能对抗善意第三人。地理标志权的取得途径和程序:(1)地理标志权的取得途径:地理标志注册制,如地理标志产品申请;商标注册制,如集体或证明商标注册,注意,专有权—不得
禁止符合使用条件的自然人法人其他组织使用。(我国采用双轨制)。(2)程序:地
理标志产品产地范围内生产者申请,向当地质量技术监督局或出入境检验检疫局,国家质检总局审查合格,注册登记公告,生产者可在产品上使用地理标志产品专用
标记。
24、集成电路布图设计权的限制:(1)合理使用,如个人学习,教学研究;(2)反向工
程,对他人的布图进行分析、评价,然后根据这种分析评价的结果创作出具有独创
性的布图设计;(3)独立创作,也成巧合,指第三人通过自主创作行为所创作出的与他人受保护之布图设计相同的布图设计;(4)权利穷竭,是指布图设计权人或经
其授权的人,将受保护的布图设计或含有其布图设计的半导体集成电路产品投入市
场后,对与该布图设计产品或者半导体集成电路产品有关的任何商业利用行为,不
再享有权利,如进口、分销和以其他任何方式进行转让;(5)善意买主,当善意购
买方不知而实施与布图设计权人的权利相冲突的行为时,各国法律都给予豁免;(6)
强制许可,又称非自愿许可,是指在不经权利人同意的情况下,由有关主管部门直
接发放的使用许可。国务院指示产权行政部门可以给予适用其布图设计的非自愿许
可。
25、厂商名称权的法律效力:(1)独占使用权,在法定范围内(核准的行政区域内),期
限地享有独占使用权(2)相对禁止使用权,在登记主管机关的行政管辖区域内,同一行业内,商号有排他的效力,可禁止他人使用相同或类似的企业名称(3)转让权:同企业(或部分商号有排他的效力)转,须经原登记 机关核准。26、27、28、商标侵权的免责: 销售不知道是侵犯注册商标专用权的的商品,能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的,不承担赔偿责任。地理标志权的取得条件:即该商品的特色源于该地理区域,是由该地理区域决定的,其唯一标准要看公众是否认为使用该标记的商品只来源于标记所指的地区。著作权主体的条件:依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的自然人,法人或者
其他组织。在一定情况下,国家也可能成为著作权主体。通过受让、继承、受赠或者法律规定的其他方式取得全部或者一部分著作权的人。中国作者或者其他著作权人在作品创作完成后即可取得保护。外国这题的作品若首先在中国境内出版,即享有著作权,其著作权自首次出版之日起受保护。外国主体在中国境外出版的作品,则根据其所属国或者经常居住国与我国签订的协议或者共同参加的国际条约享有著作权,受我国法律保护。如果外国人、无国籍人的作品在中国境外首先出版后,30天内在中国境内出版的,视为该作品同时在中国境内出版。未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的,或者在成员国和非成员国同时出版的,也受我国著作权法保护。
第二篇:知识产权第三、第五章重点练习题
《知识产权教程》第三、第五章重点习题
(该部分内容由闫朝辉老师提供,仅供参考,请勿外传。闫老师工作单位是石家庄市高级技工学校,有事请联系电话:***)
第三章重点练习题
一、名词解释
1、证明商标:证明商标是指用以证明商品或服务的原产地、原料、制造方法、质量、精确度或其他特性的标志,称为证明商标。
2、防御商标:商标所有人将一具有独创性或已为公众知晓的商标,在该商标核定使用的商品和服务类别之外的不同商品和服务上加以注册的同一商标,称为防御商标。
3、商号:或称字号,有广义和狭义之分。广义的商号包括两种含义,一是指企业或商店的名称,即经营者从事商业活动所使用的名称;二是指使用该商号的企业或商店本身。狭义的商号是指企业名称的一个组成部分,是用以区别不同企业的主要标志。
4、原产地名称:指有关国家、地区或特定地方的地理名称,用于指示一项产品源于该地,该产品的质量或特征完全或主要取决于地理环境,包括自然因素、人为因素或两者兼有。
5、假冒商标:是指在商标权有效地域和有效期内,未经商标权人许可,在同类商品上使用与其商标相同的商标。
二、重点内容点睛
1、我国商标法规定商标的构成要素有:文字、图形、字母、数字、颜色组合、三维标志。
2、商标权的主体包括:商标注册申请人、商标所有人、商标使用人、商标的利害关系人。
3、目前,我国一些商品上使用的“纯羊毛标志”“绿色环保标志”等均属证明商标。
4、目前,不受我国商标法保护的商标有:音响商标、气味商标。
5、目前,知识产权的保护期可以续展的只有:商标权。
6、商标局可以撤销注册商标的情形有:自行改变注册商标、自行改变注册商标的注册人名义、自行转让注册商标、连续三年停止使用。
三、简答题
1、商标及商标的基本功能。
商标是法律实体或自然人将自己的商品或服务与其他法律实体或自然人的商品或服务加以区别的可识别性标记。商标法的基本功能有:区别功能;表明来源的功能;标示质量的功能;广告宣传的功能。
2、商标权的内容有哪些?
(1)商标的专有使用权;(2)禁用权;(3)续展权;(4)转让权;(5)许可使用权;(6)争议权;(7)变更权;(8)标记权;(9)注销权;(10)起诉权;(11)质押权;(12)禁止侵权商品进出口权。
3、注册商标权利人的义务有哪些?(1)注册商标必须使用;(2)标注注册商标必须规范;
(3)使用注册商标的商品要保证质量;(4)注册商标应当缴纳费用。
4、如何判断商标侵权? 判断商标侵权的三个要件:
(1)商标侵权行为是未经商标权人许可,在相同或类似商品(包括服务)上使用与其相同或近似商标的行为;
(2)商标侵权行为的所涉及的商标权必须是有效存在的;
(3)使用相关商标的行为必须是在商标权保护范围内才能构成商标侵权行为;
四、案例分析题(教材184页第2题、第3题)第2题答案:
1、不应当得到支持。甲是版权,乙公司由商标使用所获利不是著作权受到侵害的获利,乙公司只应承担侵犯著作权的损害赔偿。
2、能受理,因为侵权处于继续状态,没超过诉讼时效,但损害赔偿只能计算最近两
年的。
3、不能。超过了5年的争议期。
第3题答案:
1、不能。乙公司的商业成功主要来源于其产品的质量及服务有关系,与商标的设计关系不大,甲不能要求超出著作权以外的费用。
2、不能。该美术作品的著作权归甲,但对其用作商标而产生的商标权归乙公司。
3、不能。丙公司的装潢已构成在先权利,如果授予乙公司商标权,则侵犯丙公司的在先权利。
第五章重点练习题
一、名词解释
1、不正当竞争(教程244页)
2、商业秘密(教程259页)
二、简答题
1、为什么要反不正当竞争行为?
主要的原因是不正当竞争行为是一种违背诚实信用的“搭便车”行为。不正当竞争行为的危害:
(1)干扰、破坏了正当、合法的竞争。
(2)破坏了正常的市场秩序,阻碍市场经济的发展。(3)损害了其他经营者的合法权益。(4)损害了广大消费者的合法权益。
(5)使外商对我国的出口商品或国内投资环境丧失信心,损害国家的信誉和利益。(6)往往会直接侵害他人的知识产权。
2、反不正当竞争法与反垄断法的联系与区别是什么?
联系:反不正当竞争法和反垄断法都是竞争法的重要组成部分,它们一起被称为“经济宪法”,是维护市场秩序的最基本法律。
区别:(1)法律属性不同。反垄断法属于公法,反不正当竞争法属于私法。(2)调整相关法律关系的目的不同。反垄断法调整的目的在于禁止限制竞争行为,反不正当竞争法调整的目的在于禁止不正当竞争行为。
(3)调整相关法律关系的内容不同。反垄断法意在防止过度集中,操纵、控制市场,反不正当竞争法意在防止违背商业道德的竞争,强调合法竞争。
(4)调整相关法律关系的手段不同。反垄断法主要采用行政手段调整,反不正当竞争法主要采用民事纠纷解决方式调整。
(5)国家在调整相关法律关系中所处的地位不同。在反垄断法中国家以公权力所有者的身份出现,而在反不正当竞争法中,国家则是以平等的市场参与者的身份出现。
(6)与知识产权的关系不同。反垄断法一般不直接涉及知识产权问题,而反不正当竞争法本身就属于知识产权的一部分。
3、商业秘密保护的法定条件是什么?
(1)属于是一种秘密,并非有关工作领域的人们普遍所知或容易获得;(2)因其属于秘密而具有商业价值;
(3)合法控制该信息之人,采取了合理的保密措施。
三、案例分析题(教材264页第1题、第3题)第1题答案:
1、构成。乙公司对A产品的开发享有商业秘密权,甲负有保密义务,甲违反约定使用乙的商业秘密,构成侵权。
2、如果丙公司对乙公司正在开发A产品,而且知道甲与乙公司的约定,则构成侵权;否则则不构成。
3、不能。实用性是指即使只对新产品的研发有价值就可以构成,虽然甲没带走资料,但只要知悉该商业秘密就足以。
第3题答案:
1、构成。因为乙公司违反了诚实信用的商业道德,其产品包装与装潢有造成与甲公司产品的混淆。
2、能成立。因为在乙公司的外观设计被宣告无效之前,乙公司对该外观设计是享有合法权利的。
3、不符合规定。法院无权判决知识产权的权利人对自己权利的自由行使。甲公司如果想维护自己的合法权益,应以自己对该瓶贴的使用在先、乙公司的 瓶贴不具有新颖性、不符合授予外观设计的条件为由,请求该外观设计无效。
第三篇:知识产权考试复习资料绝对重点啊
-------------------------名词解释题-----------
专利法所称的发明,是指对产品、方案或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案
外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。
职务发明是指发明人或者设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量、或者其他特定品质的标志。商标排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;商标普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志著作权是指作者及其他著作权人基于文学艺术和科学作品依法产生的权利。
知识产权法:调整因知识产品而产生的各种社会关系的法律规范的总称。
知识产权:民事主体基于其智力成果和工商业标记、信誉及其他无体财产而依法享有的支配性无体财产权。
知识产权法律关系:经知识产权法规范和调整而形成的,以权利义务为内容的社会关系。
著作权:著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。
著作权法:由国家制定或认可的调整基于文学、艺术和科学作品而产生的社会关系的法律规范的总称。
著作权的法定许可:在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。
著作权的合理使用:在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。邻接权:邻接权是作品传播者在传播作品的过程中所享有的权利。包括表演者权、录音录像制品制作者权和广播组织权三种权力
作品:文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
专利:国家依专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。
专利权:民事主体就一定的发明创造依法获得的、在一定范围和期限内所享有的独占权利。
职务发明创造:发明创造人执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造;
专利权的强制许可:国务院专利行政部分可以不经权利人许可,依法给予某些单位实施发明专利或实用新型专利的强制许可。
先申请原则:两个或以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权应依法授予最先申请人。判断谁先申请的标准是申请日。
商标:商标指自然人、法人、其他组织使用于其商品或服务上文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合及各要素组合,用以与他人的相同或类似商品或服务相区别的具有显著特征并便于识别的可视性标记。
商标权:商标所有人对其使用或注册的商标依法享有的各项民事权利,包括注册商标专用权和未注册商标权。
----------------------------辨析题------
著作权,版权,作者权: 著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。
关于著作权的称谓,世界各国不尽一致,主要有版权和作者权两种。
版权是英美法系国家的称谓,指的是复制的权利,包括抵制他人进行复制的权利。自然人和法人都可以成为作者。
作者权是大陆法系国家的称谓,只有自然人才能成为作者。强调受权利保护的主体—个人的身份。只有自然人才能成为作者。
实用新型与外观设计:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
二者都涉及产品的形状。
1、外观设计保护产品外表的设计,而实用新型即保护的范围既设计产品的外部结构,又涉及产品的内部构造。
2、外观设计注重美感效果,但实用新型注重技术效果。
3、外观设计把产品作为载体仅对其外表进行独特设计,而实用新型的创造性与产品本身溶为一体,体现与产品本身。
4、实用新型产品必须以固定的立体形态存在。而外观设计产品即可以是立体的,也可以是平面的。
先发明原则与先申请原则:先发明原则指同样的发明创造,专利权授予最先发明的那个人,即使他申请专利在后。先申请原则是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,国家专利行政部门将依法授予最先申请人专利权,后申请人即使实际上是先发明创造人也不能获得专利权。谁先申请以申请日为准。采用先发明原则可以保证最早发明人获得专利权,但是,在确定谁先发明时容易发生举证困难,也不利于促使发明人尽快提出申请并公布其发明。采用先申请原则,简便易行,避免了谁是最先发明人的争论,减少了法律纠纷,还可以促使发明人尽早提出专利申请,促使新技术早日公开,推动技术进步。因此,我国专利法采用先申请原则。
专利申请人和专利申请权人:专利申请人即有权申请专利的人,如果有权申请专利的人依法提出专利申请,则成为专利申请权人,并依法对其“专利申请”享有权利。专利申请人是成为专利申请权人的基础,而专利申请人依法提出专利申请,则是专利申请人转变为专利申请权人的前提。邻接权和著作权的区别
1.主体不同:著作权的主体多为自然人,邻接权的主体通常为法人和其他组织
2.客体不同:著作权保护的客体是作品,表演者权的客体是表演活动,录音录像制作者权客体是录音录像制品,广播组织者权客体是广播电视节目
3.权利内容不同:著作权的范围比邻接权广,包括著作人身权和著作财产权。邻接权一般不包括人身权利,财产权的范围也小于著作财产权
4.保护期限不同:除了发表权以外其他著作人身权保护期不受限制,发表权和著作财产权保护期为作者终身及其死后50年邻接权保护期为50年 著作权的限制:合理使用,法定许可(比较:概念,不同点)
合理使用是指在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。
法定许可是指在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经过著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。相同之处:1.使用的对象限于已经发表的作品 2.无须取得著作权人许可 3.必须注明作者姓名和作品名称等.不同之处:1.是否像著作权人支付报酬,合理使用不用,法定许可需要支付报酬 2.法定许可抽到著作权人声明不许使用的限制,而合理使用没有这样的限制
实用新型与发明:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。相同点:都属于一种技术方案,而不是抽象的概念或者理论的表述。不同点:
(一)创造性要求不同。根据我国专利法的规定,申请专利的发明与现有技术相比,该发明应具有突出的实质性特点和显著的进步,而实用新型只要求具有实质性特点和进步。显然,专利法对发明的创造性要求明显高于实用新型。
(二)保护对象的范围不同。获得发明专利保护的发明创造包括产品发明、方法发明和改进发明。而实用新型专利的保护范围仅限于对产品(具有一定形态和固定的三维构造)的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,不包括产品的制造方法,也不包括没有固定形状和构造的物品;没有确定形状的物品(如饮料、面粉等)和以平面图案设计为特征的产品(如扑克牌上的图案)不能被授予实用新型专利。实用新型专利的保护范围较窄。
(三)申请程序不同。我国专利法要求申请发明和实用新型专利均应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。但是,申请实用新型专利无需进行实质审查。
(四)保护期限不同。根据我国专利法,实用新型专利的保护期是10年,发明专利的保护期是20年,均自申请日起开始计算。
注册商标和未注册商标比较:注册商标指经国家商标局核准注册的商标,受到《商标法》的保护;未注册商标指未经国家商标局核准注册的商标,只受《商标法》的有限保护,主要受民法、反不正当竞争法等法律的保护。区别:法律保护依据不同;排他性不同;法律保护方式和目的不同
----------简答题-----------------
知识产权的特征有哪些?
无体性:指知识产权的客体无形无体,是知识产权区别于有形财产以及与之相关权利的最大特征。
专有性:权利人对其权利的客体享有独占权,对同一项无体财产,不允许有两个以上同一属性的知识产权并存。
地域性:根据一国法律取得的知识产权,仅在该国领域内有效,在其他国家原则上不发生效力。
时间性:知识产权仅在一个法定的期限内受到保护,一旦超过法定的期限,这一权利就自行消灭。
知识产权法的基本原则有哪些?
鼓励创新原则:通过建立知识产权法法律制度,调整有关社会关系,保护知识产权创新者的合法权益,为知识产权创新活动提供良好的精神和物质条件,充分调动人们的积极性和创造性。
法定原则:知识产权的种类和权利的内容必须由法律统一确定
公式原则:知识产权的产生、内容及其变动、终止或撤销等情形都必须以一定的方式向社会公开,从而使他人能够获知该权利的真实情况。权利限制原则:基于社会公共利益的考虑,对知识产权的权利内容及其权利的行使等做出合理而适当的限制,以促进全社会的共同进步。
简述我国专利法上发明的分类。
产品发明:人们通过脑力劳动创造出来的关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案
方法发明:把一种产品改变成另一种产品所使用的方法或手段的发明
产品或方法的改进发明:对已有的产品或方法提出实质性革新的技术方案,但是并没有从根本上突破原有产品或方法的格局。
科学发现能否作为知识产权的保护对象?为什么?
不能。科学发现:对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特征和规律的揭示,不是一种新的技术方案。发现仅仅是认识世界,并没有改变什么,也没有创造出新的东西。
简述发明人、专利申请人、专利申请权人和专利权人的关系。
专利权人与发明创造人、专利申请人、专利申请权人的关系
首先,专利权人与发明创造人的关系。发明创造人只能是自然人,根据发明创造性质的不同,发明创造人可能是专利申请人或专利权人(如公民个人独立完成发明创造);在职务发明创造的情形下,专利申请人是单位而不是发明创造人,专利权人相应地就是单位而非发明创造人。
其次,专利权人与专利申请人、专利申请权人的关系。二者之间同样会出现同一或分离的现象。如当专利申请人(可能是原始专利申请人或继受专利申请人)依法申请并获得专利权后,专利申请人就转化为专利申请权人进而成为专利权人;而当专利申请未能成功,或未提出专利申请,那么专利申请人就不能转化为专利申请权人并最终成为专利权人。一般而言,专利申请权人和专利权人是一致的。但是,如果就同一内容的发明有两个或以上的人分别提出申请,尽管他们都是专利申请权人,但专利权只能授予其中的一位。
简述发明的含义。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。1.发明必须是一种技术构思或技术方案;2.发明必须是一种具体的、可重复的技术方案;3.发明必须是一种新的技术方案;4.发明必须得到法律的认可。
专利权的特征有哪些?
专利权的主要特征:(1)法定授权性:专利权须经依法申请并被授权而取得;(2)专有性或独占性:指任何单位或者个人依法获得专利权后,即对获得专利的发明创造享有垄断的权利,他人未经权利人的许可不得实施,否则将构成专利侵权行为;(3)地域性:指专利权只在一定地域范围内有效;(4)时间性:指专利权人对其发明创造的专利权在《专利法》规定的时间范围内有效,超过《专利法》规定的保护期限即不再享有专利垄断权。
什么是专利权的许可使用:专利权人以订立合同的方式许可他人在一定的时间和地域范围内使用其专利,被许可人像专利权人支付使用费;或者直接依照专利法的有关规定,由国家专利行政部门或国务院有关部门作出强制许可或计划许可的决定,许可他人实施专利权。
什么是专利权的转让:专利权人将自己享有专利权的发明创造有偿出卖给他人
商标的分类:1注册商标和未注册商标:是否经商标主管部分核准注册;2商品商标和服务商标:商标使用对象的不同;3集体商标、证明商标和等级商标:商标的功能的不同;4联合商标和防御商标:商标用途的不同
著作权法保护的作品:一般:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;美术、摄影作品;电影、电视、录像作品;工程设计、产品设计图纸及其说明;地图、示意图等图形作品;法律、行政法规规定的其他作品
特殊:计算机软件,民间文学艺术作品
著作权的内容:人身权:发表权,署名权,修改权,保护作品完整权,收回作品权;财产权:复制权,发行权,出租权,展览权,表演权,放映权,广播权,信息网络传播权,摄制权,改编权,翻译权,汇编权,注释权和整理权
法定许可的具体情形:1.为编写义务教育教材使用作品;2.报刊之间相互转载或摘编作品;3.录制他人已经录制为录音制品的音乐作品;4.广播电台、电视台播放节目
专利权不保护的对象
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)用原子核变换方法获得的物质;
(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
专利权的内容:权利,义务。权利:制造权,使用权,许诺销售权,销售权,进口权,标记权;义务:全面公开专利内容,依法缴纳专利年费
1.要求国际优先权必须具备以下条件:
第一,主体合格。提出优先权申请的人必须享有优先权,包括优先权的继受人。第二,首次专利申请必须是正式申请。而正式申请是指足以确定在有关国家中提出申请的日期的申请,而不问该申请以后的结局如何。优先权一旦产生便独立于首次专利申请而存在。第三,要求优先权的发明创造必须与首次申请书同一内容。第四,必须在《巴黎公约》成员国提出优先权申请。对于非《巴黎公约》成员国是否可以提出优先权申请,则需视其国内法和国家间的双边条约而定。第五,优先权的请求必须在优先权的期限内提出。不同的专利种类的优先权期是不同的。
2、简述我国申请注册商标争议的条件(1)提出争议的主体:在先注册人(2)时间期限:后注册的商标注册之日起5年内(3)法定专门机构——商标评审委员会(4)商品相同或类似;商标相同或类似(5)不得以已经异议并裁定的理由重复申请争议
3.简述本国优先权的概念及本国优先权和国际优先权的不同点。
本国优先权制度,也叫国内优先权,是指专利国内申请优先权人将自己的发明创造第一次在本国提出专利申请后,在规定的专利权期内,又以同一主题的发明创造向本国提出专利申请,依法所享有的优先权。(4分)
两者的主要区别在于:第一,第一次申请的国家不同:享有国际优先权的申请人第一次专利申请是在外国提出的、本国优先权的基础申请是在中国提出的。(3分)其次,国际优先权适用于各种类型的专利,本国优先权只适用于发明和实用新型。(3分)
5.简述职务职务作品概念和权利主体。职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品
公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。
有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励:
(一)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;
(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。
6.简述著作权与专利权的区别答:1保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关
7.认定驰名商标应考虑哪些因素?(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素
8.简述著作权与商标权的区别(1)权利内容不同。著作权是一种具有人身与财产双重属性的权利,而商标权不具有人身权的内容(2)法律要求的保护条件不同。著作权法要求作品具有独创性,任何抄袭、剽窃所得到的作品不可能受到著作权法的保护。;商标是以文字、图形等要素为区别商品的标志,它只要求识别性(3)权利的取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。而商标权则须经注册登记才能产生。(4)适用领域不同。著作权适用于文学领域。商标权适用于工商业领域。
第四篇:新党章全文及其重点3
新党章全文及其重点(3)
(2008-09-22 15:54:47)标签: 分类:党校复习资料
教育 杂谈
中国共产党要领导全国各族人民实现社会主义现代化的宏伟目标,必须紧密围绕党的基本路线,加强党的执政能力建设和先进性建设,以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程。坚持立党为公、执政为民,坚持党要管党、从严治党,发扬党的优良传统和作风,不断提高党的领导水平和执政水平,提高拒腐防变和抵御风险的能力,不断增强党的阶级基础和扩大党的群众基础,不断提高党的(三力)创造力、凝聚力、战斗力,使我们党始终走在时代前列,成为领导全国人民沿着中国特色社会主义道路不断前进的坚强核心。党的建设必须坚决实现以下四项基本要求:
第一,坚持党的基本路线。全党要用邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线统一思想,统一行动,深入贯彻落实科学发展观,并且毫不动摇地长期坚持下去。必须把改革开放同四项基本原则统一起来,全面落实党的基本路线,全面执行党在社会主义初级阶段的基本纲领,反对一切“左”的和右的错误倾向,要警惕右,但主要是防止“左”。加强各级领导班子建设,选拔使用在改革开放和社会主义现代化建设中政绩突出、群众信任的干部,培养和造就千百万社会主义事业接班人,从组织上保证党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验的贯彻落实。
第二,坚持解放思想,实事求是,与时俱进。党的思想路线是一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验真理和发展真理。全党必须坚持这条思想路线,弘扬求真务实精神,积极探索,大胆试验,开拓创新,创造性地开展工作,不断研究新情况,总结新经验,解决新问题,在实践中丰富和发展马克思主义,推进马克思主义中国化。
第三,坚持全心全意为人民服务。党除了工人阶级和最广大人民群众的利益,没有自己特殊的利益。党在任何时候都把群众利益放在第一位,同群众同甘共苦,保持最密切的联系,坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋,不允许任何党员脱离群众,凌驾于群众之上。党在自己的工作中实行群众路线,一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去,把党的正确主张变为群众的自觉行动。我们党的最大政治优势是密切联系群众,党执政后的最大危险是脱离群众。党风问题、党同人民群众联系问题是关系党生死存亡的问题。党坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,建立健全惩治和预防腐败体系,坚持不懈地反对腐败,加强党风建设和廉政建设。
第四,坚持民主集中制。民主集中制是民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合。它既是党的根本组织原则,也是群众路线在党的生活中的运用。必须充分发扬党内民主,保障党员民主权利,发挥各级党组织和广大党员的积极性创造性。必须实行正确的集中,保证全党的团结统一和行动一致,保证党的决定得到迅速有效的贯彻执行。加强组织性纪律性,在党的纪律面前人人平等。加强对党的领导机关和党员领导干部的监督,不断完善党内监督制度。党在自己的政治生活中正确地开展批评和自我批评,在原则问题上进行思想斗争,坚持真理,修正错误。努力造成又有集中又有民主,又有纪律又有自由,又有统一意志又有个人心情舒畅的生动活泼的政治局面。
第五篇:知识产权考试复习资料绝对重点啊
-------------------------名词解释题-----------专利法所称的发明,是指对产品、方案或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案
外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。职务发明是指发明人或者设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量、或者其他特定品质的标志。商标排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;商标普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
地理标志,又称原产地名称:是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志
著作权 是指作者及其他著作权人基于文学艺术和科学作品依法产生的权利。
知识产权法:知识产权法是调整因创造、使用智力成果而产生的,以及早确认、保护和形式治理成果所有人的知识产权的过程中所发生的各种社会关系的法律规范的总称。
知识产权:民事主体基于其智力成果和工商业标记、信誉及其他无体财产而依法享有的支配性无体财产权。知识产权法律关系:经知识产权法规范和调整而形成的,以权利义务为内容的社会关系。
知识产权制度:知识产权制度是轨迹上通行的各国普遍采用的确认、保护和利用知识产权的管理制度。
知识产权法渊源:是指知识产权法律规范的各种具体表现形式。包括两个方面:一是各国的国内法律规范,二是各归参加的有关知识产权的国际条约、区域性条约和双边协定。
著作权:著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。著作权法:由国家制定或认可的调整基于文学、艺术和科学作品而产生的社会关系的法律规范的总称。
著作权的法定许可:在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。
著作权的合理使用:在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。
邻接权:邻接权是作品传播者在传播作品的过程中所享有的权利。包括表演者权、录音录像制品制作者权和广播组织权三种权力
作品:文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
专利:国家依专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。专利权:民事主体就一定的发明创造依法获得的、在一定范围和期限内所享有的独占权利。职务发明创造:发明创造人执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造;
专利权的强制许可:国务院专利行政部分可以不经权利人许可,依法给予某些单位实施发明专利或实用新型专利的强制许可。先申请原则:两个或以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权应依法授予最先申请人。判断谁先申请的标准是申请日。
商标:商标指自然人、法人、其他组织使用于其商品或服务上文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合及各要素组合,用以与他人的相同或类似商品或服务相区别的具有显著特征并便于识别的可视性标记。
商标权:商标所有人对其使用或注册的商标依法享有的各项民事权利,包括注册商标专用权和未注册商标权。商品装潢:指在商品或其包装、容器以及其他附着物上所进行的装饰。
厂商名称:即商号或字号,它表示某一经营者的专有名称,是该经营者整体形象和信誉的标志。商品商标:指使用于商品之上的商标,根据使用者的不同,分为制造商标和销售商标。
证明商标:指对某种商品或者服务具有监督职能的组织证明某种产品或者服务产地、原料、制造方法、质量等特定品质的标志。
商标管理:指商标主管机关依法对商标使用、印刷等行为所进行的指导、协调、检查、监督等活动。注册商标: 经国家商标主管机关核准注册的商标。
----------------------------辨析题------著作权,版权,作者权: 著作财产权。
关于著作权的称谓,世界各国不尽一致,主要有版权和作者权两种。
版权是英美法系国家的称谓,指的是复制的权利,包括抵制他人进行复制的权利。自然人和法人都可以成为作者。
作者权是大陆法系国家的称谓,只有自然人才能成为作者。强调受权利保护的主体—个人的身份。只有自然人才能成为作者。实用新型与外观设计: 实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
二者都涉及产品的形状。
1、外观设计保护产品外表的设计,而实用新型即保护的范围既设计产品的外部结构,又涉及产品的内部构造。
2、外观设计注重美感效果,但实用新型注重技术效果。
3、外观设计把产品作为载体仅对其外表进行独特设计,而实用新型的创造性与产品本身溶为一体,体现与产品本身。
4、实用新型产品必须以固定的立体形态存在。而外观设计产品即可以是立体的,也可以是平面的。
先发明原则与先申请原则:先发明原则指同样的发明创造,专利权授予最先发明的那个人,即使他申请专利在后。先申请原则是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,国家专利行政部门将依法授予最先申请人专利权,后申请人即使实际上是先发明创造人也不能获得专利权。谁先申请以申请日为准。采用先发明原则可以保证最早发明人获得专利权,但是,在确定谁先发明时容易发生举证困难,也不利于促使发明人尽快提出申请并公布其发明。采用先申请原则,简便易行,避免了谁是最先发明人的争论,减少了法律纠纷,还可以促使发明人尽早提出专利申请,促使新技术早日公开,推动技术进步。因此,我国专利法采用先申请原则。
专利申请人和专利申请权人:专利申请人即有权申请专利的人,如果有权申请专利的人依法提出专利申请,则成为专利申请权人,并依法对其“专利申请”享有权利。专利申请人是成为专利申请权人的基础,而专利申请人依法提出专利申请,则是专利申请人转变为专利申请权人的前提。邻接权和著作权的区别
1.主体不同:著作权的主体多为自然人,邻接权的主体通常为法人和其他组织
2.客体不同:著作权保护的客体是作品,表演者权的客体是表演活动,录音录像制作者权客体是录音录像制品,广播组织者权客体是广播电视节目
3.权利内容不同:著作权的范围比邻接权广,包括著作人身权和著作财产权。邻接权一般不包括人身权利,财产权的范围也小于著作财产权 著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和4.保护期限不同:除了发表权以外其他著作人身权保护期不受限制,发表权和著作财产权保护期为作者终身及其死后50年邻接权保护期为50年
著作权的限制:合理使用,法定许可(比较:概念,不同点)
合理使用是指在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。
法定许可是指在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经过著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。相同之处:1.使用的对象限于已经发表的作品 2.无须取得著作权人许可 3.必须注明作者姓名和作品名称等.不同之处:1.是否像著作权人支付报酬,合理使用不用,法定许可需要支付报酬 2.法定许可抽到著作权人声明不许使用的限制,而合理使用没有这样的限制
实用新型与发明:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。相同点:都属于一种技术方案,而不是抽象的概念或者理论的表述。不同点:
(一)创造性要求不同。根据我国专利法的规定,申请专利的发明与现有技术相比,该发明应具有突出的实质性特点和显著的进步,而实用新型只要求具有实质性特点和进步。显然,专利法对发明的创造性要求明显高于实用新型。
(二)保护对象的范围不同。获得发明专利保护的发明创造包括产品发明、方法发明和改进发明。而实用新型专利的保护范围仅限于对产品(具有一定形态和固定的三维构造)的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,不包括产品的制造方法,也不包括没有固定形状和构造的物品;没有确定形状的物品(如饮料、面粉等)和以平面图案设计为特征的产品(如扑克牌上的图案)不能被授予实用新型专利。实用新型专利的保护范围较窄。
(三)申请程序不同。我国专利法要求申请发明和实用新型专利均应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。但是,申请实用新型专利无需进行实质审查。
(四)保护期限不同。根据我国专利法,实用新型专利的保护期是10年,发明专利的保护期是20年,均自申请日起开始计算。
注册商标和未注册商标比较:注册商标指经国家商标局核准注册的商标,受到《商标法》的保护;未注册商标指未经国家商标局核准注册的商标,只受《商标法》的有限保护,主要受民法、反不正当竞争法等法律的保护。区别:法律保护依据不同;排他性不同;法律保护方式和目的不同
----------简答题-----------------知识产权的特征有哪些?
无体性:指知识产权的客体无形无体,是知识产权区别于有形财产以及与之相关权利的最大特征。
专有性:权利人对其权利的客体享有独占权,对同一项无体财产,不允许有两个以上同一属性的知识产权并存。地域性:根据一国法律取得的知识产权,仅在该国领域内有效,在其他国家原则上不发生效力。时间性:知识产权仅在一个法定的期限内受到保护,一旦超过法定的期限,这一权利就自行消灭。知识产权法的基本原则有哪些?
鼓励创新原则:通过建立知识产权法法律制度,调整有关社会关系,保护知识产权创新者的合法权益,为知识产权创新活动提供良好的精神和物质条件,充分调动人们的积极性和创造性。法定原则:知识产权的种类和权利的内容必须由法律统一确定
公式原则:知识产权的产生、内容及其变动、终止或撤销等情形都必须以一定的方式向社会公开,从而使他人能够获知该权利的真实情况。
权利限制原则:基于社会公共利益的考虑,对知识产权的权利内容及其权利的行使等做出合理而适当的限制,以促进全社会的共同进步。
你认为知识产权法有哪些作用(最少四条)。答:(1)为智力成果完成人的权益提供了法律保障,调动了人们从事科学技术研究和文学艺术作品创作的积极性和创造性。(2)为智力成果的推官应用和传播提供了法律机制,为智力成果转化为生产力,运用到生产建设上去,产生了巨大的经济效益和社会效益。(3)为国际经济技术贸易和文化艺术的交流提供了法律准则,促进人类文明进步和经济发展。(4)知识产权法律制度作为现代民商法的重要组成部分,队对完善我国法律体系,建设法治国家具有重大意义。简述我国专利法上发明的分类。
产品发明:人们通过脑力劳动创造出来的关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案 方法发明:把一种产品改变成另一种产品所使用的方法或手段的发明
产品或方法的改进发明:对已有的产品或方法提出实质性革新的技术方案,但是并没有从根本上突破原有产品或方法的格局。科学发现能否作为知识产权的保护对象?为什么?
不能。科学发现:对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特征和规律的揭示,不是一种新的技术方案。发现仅仅是认识世界,并没有改变什么,也没有创造出新的东西。简述发明人、专利申请人、专利申请权人和专利权人的关系。专利权人与发明创造人、专利申请人、专利申请权人的关系
首先,专利权人与发明创造人的关系。发明创造人只能是自然人,根据发明创造性质的不同,发明创造人可能是专利申请人或专利权人(如公民个人独立完成发明创造);在职务发明创造的情形下,专利申请人是单位而不是发明创造人,专利权人相应地就是单位而非发明创造人。
其次,专利权人与专利申请人、专利申请权人的关系。二者之间同样会出现同一或分离的现象。如当专利申请人(可能是原始专利申请人或继受专利申请人)依法申请并获得专利权后,专利申请人就转化为专利申请权人进而成为专利权人;而当专利申请未能成功,或未提出专利申请,那么专利申请人就不能转化为专利申请权人并最终成为专利权人。一般而言,专利申请权人和专利权人是一致的。但是,如果就同一内容的发明有两个或以上的人分别提出申请,尽管他们都是专利申请权人,但专利权只能授予其中的一位。简述发明的含义。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。1.发明必须是一种技术构思或技术方案;2.发明必须是一种具体的、可重复的技术方案;3.发明必须是一种新的技术方案;4.发明必须得到法律的认可。专利权的特征有哪些?
专利权的主要特征:(1)法定授权性:专利权须经依法申请并被授权而取得;(2)专有性或独占性:指任何单位或者个人依法获得专利权后,即对获得专利的发明创造享有垄断的权利,他人未经权利人的许可不得实施,否则将构成专利侵权行为;(3)地域性:指专利权只在一定地域范围内有效;(4)时间性:指专利权人对其发明创造的专利权在《专利法》规定的时间范围内有效,超过《专利法》规定的保护期限即不再享有专利垄断权。
什么是专利权的许可使用:专利权人以订立合同的方式许可他人在一定的时间和地域范围内使用其专利,被许可人像专利权人支付使用费;或者直接依照专利法的有关规定,由国家专利行政部门或国务院有关部门作出强制许可或计划许可的决定,许可他人实施专利权。
什么是专利权的转让:专利权人将自己享有专利权的发明创造有偿出卖给他人
商标的分类:1注册商标和未注册商标:是否经商标主管部分核准注册;2商品商标和服务商标:商标使用对象的不同;3集体商标、证明商标和等级商标:商标的功能的不同;4联合商标和防御商标:商标用途的不同
著作权法保护的作品:一般:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;美术、摄影作品;电影、电视、录像作品;工程设计、产品设计图纸及其说明;地图、示意图等图形作品;法律、行政法规规定的其他作品 特殊:计算机软件,民间文学艺术作品
著作权的内容:人身权:发表权,署名权,修改权,保护作品完整权,收回作品权;财产权:复制权,发行权,出租权,展览权,表演权,放映权,广播权,信息网络传播权,摄制权,改编权,翻译权,汇编权,注释权和整理权
法定许可的具体情形:1.为编写义务教育教材使用作品;2.报刊之间相互转载或摘编作品;3.录制他人已经录制为录音制品的音乐作品;4.广播电台、电视台播放节目
专利权不保护的对象
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)用原子核变换方法获得的物质;
(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。专利权的内容:权利,义务。权利:制造权,使用权,许诺销售权,销售权,进口权,标记权;义务:全面公开专利内容,依法缴纳专利年费
1.要求国际优先权必须具备以下条件:
第一,主体合格。提出优先权申请的人必须享有优先权,包括优先权的继受人。第二,首次专利申请必须是正式申请。而正式申请是指足以确定在有关国家中提出申请的日期的申请,而不问该申请以后的结局如何。优先权一旦产生便独立于首次专利申请而存在。第三,要求优先权的发明创造必须与首次申请书同一内容。第四,必须在《巴黎公约》成员国提出优先权申请。对于非《巴黎公约》成员国是否可以提出优先权申请,则需视其国内法和国家间的双边条约而定。第五,优先权的请求必须在优先权的期限内提出。不同的专利种类的优先权期是不同的。
2、简述我国申请注册商标争议的条件(1)提出争议的主体:在先注册人(2)时间期限:后注册的商标注册之日起5年内(3)法定专门机构——商标评审委员会(4)商品相同或类似;商标相同或类似(5)不得以已经异议并裁定的理由重复申请争议
3.简述本国优先权的概念及本国优先权和国际优先权的不同点。
本国优先权制度,也叫国内优先权,是指专利国内申请优先权人将自己的发明创造第一次在本国提出专利申请后,在规定的专利权期内,又以同一主题的发明创造向本国提出专利申请,依法所享有的优先权。(4分)两者的主要区别在于:第一,第一次申请的国家不同:享有国际优先权的申请人第一次专利申请是在外国提出的、本国优先权的基础申请是在中国提出的。(3分)其次,国际优先权适用于各种类型的专利,本国优先权只适用于发明和实用新型。(3分)
5.简述职务职务作品概念和权利主体。职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品
公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。
有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励:
(一)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;
(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。6.简述著作权与专利权的区别答:1保护对象不同。著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。2保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。3权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。4适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域,而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关 7.认定驰名商标应考虑哪些因素?(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素
8.简述著作权与商标权的区别(1)权利内容不同。著作权是一种具有人身与财产双重属性的权利,而商标权不具有人身权的内容(2)法律要求的保护条件不同。著作权法要求作品具有独创性,任何抄袭、剽窃所得到的作品不可能受到著作权法的保护。;商标是以文字、图形等要素为区别商品的标志,它只要求识别性(3)于工商业领域。
一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。而商标权则须经注册登记才能产生。(4)适用领域不同。著作权适用于文学领域。商标权适用