知识产权保护法课程作业(5篇)

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第一篇:知识产权保护法课程作业

作业1:在目前所讲述的十二个专题中,请写出你印象最深刻的专题是哪一个?为什么?

通过本学期的学习,我学到了很多关于知识产权与知识经济法的十二个专题。其中我印象最深的是“专题1:知识产权离我远抑或近”。我首先学到了知识产权的定义。知识产权,指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利”,一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权.后来上课时看到了同学们做的PPT特别好玩。了解到了各种假冒伪劣商标。比如“康帅傅”、“大白免”奶糖、“娃啥啥”、“快箭” „„让我一下子就被吸引住了,才觉得假冒商标离我是那么的近。同学们用丰富的图片做了对比,看似搞笑的图片实则给我们很大的警醒,这些商标不但侵犯了消费者的权益,还对生产者造成了严重的经济和声誉影响。法律应该制止这种行为。我们日常生活中也应该抵制这种假冒伪劣产品。

作业2:请列明你对知识经济时代中的知识产权法最感兴趣的十二个法律问题(必须包括但不限于著作权法、商标法、专利法),并说明理由。

1.辽宁软件产业中的知识产权问题

软件产业是信息产业的核心和灵魂,是本世纪最具广阔前景的新兴产业之一。软件产业超越其自身广泛渗透到各行各业,带动传统产业和新兴产业,起到倍增效应。其中辽宁省正成为中国软件产业发展最迅速的地区之一。但是软件产业蓬勃的发展也相应带来很多知识产权问题.大量盗版软件充斥市场、员工跳槽侵权和逾越权限经营侵权也屡见报端、软件外包缺乏自主创新的核心竞争力等问题无不成为我省软件产业发展的瓶颈 因此必须对软件侵权的原因进行详细分析.找出症结,综合治理辽宁省软件产业中的知识产权问题。

2.山寨手机的法律问题

近年来,价格低,功能多,模仿性强的“山寨手机”大量充斥国内手机、电视市场。其在一定程度上满足了中低层消费者的需求,也侵犯了知识产权,扰乱了正常的市场竞争秩序。有关部门应对严重侵权的产品予以规范,不过在打击的同时,更应该调整行业指导标准,将“山寨产品”纳入正轨市场,通过市场竞争优胜劣汰,促进行业健康发展。

3.数字图书馆知识产权的法律保护问题

数字图书馆的建设和运行过程中必然会涉及到知识产权的保护问题,而知识产权的保护必然涉及到法律问题.法律是数字图书馆知识产权保护的重要手段和形式,其保护和利用必须用法律来加以确认.书馆知识产权保护存在的问题.探讨了在法律框架内教字图书馆知识产权保护的路径。4.著作权法中规定的作品应具备的条件 A.必须属于创作,而不是抄袭。

B.必须属于文学、艺术和科学范围的创作。

C.必须有一定的表现形式。即作者须以文字、言语、符号、声音、动作、色彩等一定的表现形式将其无形的思想表达出来,使他人通过感官能感觉其存在,如无一定的表现形式,思想仅存在于脑海之中,他人无法感知,不能称为作品。简言之,著作权保护表达,不保护思想。(四)能够固定于某种有体物上,并能复制使用。

5.凉茶冤家再起争端,加多宝欲诉广药集团商标侵权

凉茶冤家加多宝与广药再起争端。加多宝前日公开宣称,广药抄袭其注册商标“吉庆时分”,将其印制在广药集团产品红罐“王老吉”的外包装上,并应用于宣传标语中。西南政法大学知识产权博士生导师邓宏光向商报记者表示:“加多宝”虽然将“吉庆时分”注册为商标,但并不代表就可以垄断对一个公用词汇的使用权。”邓宏光称,一个商标的使用行为,是判断其有无违反《商标法》的主要依据。“王老吉”不存在侵占行为,“这场诉讼难以成立”。6.智能手机导航起争端 先锋专利提出诉讼

因为PND的风潮,在市场上居于劣势的日本汽车导航系统制造商开始展开反攻。这次主要的攻防不是因为革新性的产品,而是“专利”。因为以擅长专利诉讼闻名的日本先锋公司已经在欧美日等各国,提出关于汽车导航的专利诉讼。在不久的将来,这场官司的结果很可能会对想要并吞PND市场的智能手机导航的未来产

生很大的影响。

7.对侵犯注册商标专用权的行为,罚款额为非法经营额的多少倍

《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条有对侵犯注册商标专用权的行为,罚款额为非法经营额三倍以下,非法经营金额无法计算的,罚款数额为10万元以下的规定。8.何种发明才能申请专利?

已经决定继续深造,可能会读博士,博士很注重创新性,以后有的研究和专利申请密不可分。所以一定要了解这个问题。根据法律规定:申请发明和实用新型专利,应当具有新颖性、创造性和实用性;申请外观设计专利,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内外公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。9.版权问题

现在书市上有各类盗版图书和光碟,正版的由于价格比较高,盗版在很多情况下成为人们的首选。版权和著作权得不到保护。同样,在我们的校园里,我们用的图书相当大的一部分是在复印店里复印的,这个我认为也构成了侵权。

10.如何保护网站的知识产权?

感觉身边好多同学都有做网站,自己也想学学,所以很有必要了解。版权信息标识:明示出版权所有者对于信息服务提供商的授权及授权范围,与内容是不可分割的整体。11.包袋外形能否申请知识产权

首先它可以作为美术作品进行版权登记,同时也可以申请外观设计专利,主要标志还可以申请注册商标。12.为什么只有电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品及计算机软件著作权人才拥有出租权,而对其他作品没有出租权?

之所以赋予著作权人以出租权,是由于作品复制件是作品和载体的双重结合,出租者出租作品复制件,实质上是在出租依附于载体上的作品。我认为法律只对这几种作品赋予出租权,实际上是由各类作品的属性以及它们的载体的属性共同决定的。这是生活中遇到的问题,故而发问。

第二篇:知识产权作业

业余本科《知识产权法学》作业题(任课老师:高水玲)学生专业年级: 学生姓名:(学号:)

一、名词解释

1. 知识产权的地域性

2. 商标法

3. 专利权的客体

4. 著作权

5. 侵犯商业秘密行为

6、商标专用权

7、产品发明

8、发表权

9、反不正当竞争

10、表演者权

二、选择题(在每小题所给出的被答案中,有1个或1个以上的正确答案,请将正确答案的序号填在横线上,多选取、少选、错选均不得分)

1. 根据商标使用对象的不同,可将其为分_____________。A、商品商标 B、服务商标 C、集体商标 D、证明商标

2. 对商标局初步审定的商标,自公告之日起_____________内,任何人均可以提出异议。A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、12个月 3. 使用注册商标,应当_____________。

A、标明注册号 B、标明“注册商标”字样 C、标明注册标记(注)D、标明注册标记® 4. 专利法规定不授予专利权的项目包括 __________。A、植物新品种 B、教学方法 C、药品制造方法 D、疾病治疗方法 5. 外观设计专利权有权__________。

A、禁止他人未经许可制造其外观设计专利产品‘ B、禁止他人未经许可销售其外观设计产品 C、禁止他人未经许可进口其外观设计专利产品 D、禁止他人未经许可使用其外观设计专利产品 6. 不适于著作权保护的对象包括__________。

A、国家颁布的法律、法规 B、工程设计图纸 C、口述作品 D、时事新闻 7. 作者署名要的保护期限__________。A、为10年 B、为20年 C、为50年 D、不受损失

8. 按照著作权法规定,侵犯著作权应承担的民事责任有__________。A、停止侵害 B、消除影响 C、公开赔礼道歉 D、赔偿损失

9、根据商标使用对象的不同,可将其分为()。A商品商标 B 服务商标 C 制作商标 D 销售商标

10、国家规定必须使用注册商标的商品是()。A 人用食品 B 人用药品 C 烟草制品 D 酒精饮品

11、商标禁止使用的标志是()。

A 与中国国旗相同的 B 与中国中央政府所在地标志性建筑、名称相同的 C 外国州、省行政区划名称 D 与“红十字”名称相同的

12、发明专利的保护范围以()为准。A 专利请求书 B说明书 C摘要 D 权利要求书

13、不可专利的项目有()。

A 科学发现 B 动物新品种 C 用化学方法获得的物质 D 疾病诊断方法

14、外观设计专利的保护期限是()。A 5年 B 10年 C 15年 D 20年

15、著作权法规定的合理使用范围包括()。

A 个人学习使用 B 为科学研究而少量复制供研究人员使用 C为时事新闻评论而适当引用 D 将作品翻译成盲文出版

16、署名权的保护期限()。

A 为50年 B 作者终生及死后50年 C 作品首次发表后50年 D 不受限制

三、简答题

1. 简述申请注册的商标应当具备的条件。

2. 简述授予发明专利权和实用新型专利权的实质条件。

3. 简述著作权人享有哪些著作人身权利。

4、商标国外注册的意义是什么。

5、专利制度的作用是什么。

6、著作权侵权的民事责任是什么

四、论述题

1、试分析社会上经常发生非法剽窃他人新技术的原因,并论述保护专利权的重要性和应采取的保护措施。

2、试分析加入WTO对知识产权保护的影响,并说明知识产权保护的重要性

第三篇:知识产权作业

知识产权保护课程考查(作业)

学号姓名

一、下列各题A、B、C、D四个选项中,选择一个最恰当的选项作为解答(每小题2分,共50分)。

1.知识产权的主体是指(d)。

A.著作权人B.专利权人C.商标权人D.各类知识产权所有人

2.(a)是概括知识产权各类保护对象的称谓。

A.知识产品B.智力成果C.经营标记D.知识产权

3.(d)不是各类知识产权共同的特性。

A.专有性B.地域性C.时间性D.确认性

4.张某购买了一张有注册商标,并含有一项发明专利的应用软件光盘,则张某享有(b)。

A.注册商标专用权B.该光盘的所有权

C.该软件的著作权D.该软件的专利权

5.将他人的软件光盘占为己有,是侵犯(a)的行为。

A.有形财产所有权B.知识产权

C.软件作品著作权D.无形财产所有权

6.(a)的保护期限是可以延长的。

A.专利权B.商标权C.著作权D.商业秘密权

7.(d)的保护期限是不确定的。

A.专利权B.商标权C.著作权D.商业秘密权

8.(b)既涉及到工业产权领域,又涉及到版权领域,还涉及到其他知识产权领域。

A.《伯尔尼公约》B.《与贸易有关的知识产权协议》

C.《巴黎公约》D.《建立世界知识产权组织公约》

9.某软件企业开发了一套能够同硬件设备结合实现工业性能的软件产品,并向国家专利局申请方法发明专利,获得了专利权。并且还为该软件产品冠以“中软”商品专用标识,但未进行商标注册在市场上销售。此情况下,该软件产品不能得到我国(c)的保护。

A.著作权法B.专利法C.商标法D.刑法

10.下列著作人身权权利中,(b)的保护期受限制。

A.发表权B.署名权C.修改权D.保护作品完整权

11.著作权的主体不包括(d)。

A.发明人B.翻译人C.汇编人D.委托人

12.以下著作权权利中,(c)是不可以转让的。

A.翻译权B.复制权C.署名权D.信息网络传播权

13.下列选项中不属于我国著作权法所保护的作品是(d)。

A.计算机程序B.Flash软件制作的动画

C.计算机文挡D.计算机软件保护条例

14.M公司的程序员在不影响本职工作的条件下,在J公司兼职并利用J公司的物质技术条件开发出一项与其在M公司的工作无关的应用软件,该应用软件的著作权应属于(b)。

A.M公司B.J公司C.J公司与M公司共有D.程序员

15.未经软件著作权人的同意,复制其部分软件程序的行为侵犯了软件著作权人的(a)。

A.复制权B.发行权C.发表权D.翻译权

16.王教授于1996年3月1日自行将我国《计算机软件保护条例》译成法文,投递给杂志社,于1996年6月1日发表。国家有关行政部门认为张教授的译文质量很高,经与王教授协商,于1997年2月10日发文将该译文定为官方正式译文。王教授对其译文(c)。

A.自1996年3月1日起至2046年3月1日享有著作权

B.自1996年6月1日起至2046年12月30日享有著作权

C.自1996年3月1日起至1997年2月10日期间享有著作权

D.自1996年6月1日起至其死亡后50年期间享有著作权

17.软件著作权中的翻译权不是指将原软件(b)的权利。

A.由一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字

B.由一种程序设计语言转换成另一种程序设计语言

C.操作界面中涉及的自然语言文字由一种语言文字翻译成另一种语言文字。

D.程序中涉及的自然语言文字由一种语言文字翻译成另一种语言文字。

18.为公司交付的任务,程序员利用业余时间,且没有利用公司的技术物资条件,完成了一项应用程序开发设计,该应用程序的软件著作权应由(a)享有。

A.公司B.应用程序的用户C.公司与程序员共同D.程序员

19.下列智力成果中,能获得专利权的是(d)。

A.计算机程序本身B.计算机游戏的规则和方法

C.计算机程序算法D.计算机程序控制的测试方法

20.两名以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,(b)可以获得专利权。

A.最先发明的人B.最先申请的人C.所有申请的人均D.最先使用人

21.就强制许可实施权的特点而言,正确的说法是(d)。

A.非独占性、不可转让性和无偿性B.非独占性、可转让性和有偿性

C.独占性、可转让性和有偿性D.非独占性、不可转让性和有偿性

22.商标权的主体是指(d)。

A.商标设计人B.商标制作人C.商标使用人D.注册商标所有人

23.商标权的客体是指(c)。

A.商品B.商标C.注册商标D.已使用的商标

24.甲、乙企业均为开发OA软件的软件企业。甲企业于1989年注册了V商标,乙企业于1990年注册了与V商标相近似的W商标,此时甲企业可提出(a)。

A.注册商标争议B.注册商标异议

C.商标侵权诉讼D.冒充注册商标诉讼

25.关于商标注册原则,我国采用(c)原则。

A.自愿申请注册B.强制注册

C.自愿注册与强制注册结合D.全面注册

二、简答题(简要、明了回答题目给出的问题,共50分)。

1.我国对计算机软件的保护形成了怎样的法律保护体系?(4分)

为保护软件知识产权,我国已形成了比较完备的软件知识产权保护的法律体系,即已形成以《著作权法》、《计算机软件保护条例》、《计算机软件著作权登记办法》保护为主,以《专利法》、《反不正当竞争法》、《合同法》、《商标法》、《刑法》等法律法规为辅的多层次保护体系,可对计算机软件实施交叉和重叠保护

2.违反知识产权法之后只需承担民事责任吗?(1分)

违反知识产权法后承担法律责任的形式却既可能是民事责任,也可能是行政责任或刑事责任。

法律责任是一个具有综合性的范围,它是由不同性质的多种责任形式构成的统一体。违反知识产权法承担法律责任的形式包括民事责任、行政责任和刑事责任。凡是侵犯知识产权的均应承担民事责任,当侵权行为损害了公共利益和触犯刑法时,将会受到行政处罚和刑事

追究。

3.使用盗版软件的最终用户是否应承担民事法律责任?为什么?(3分)

商业性使用作品应承担法律责任。或者说,不以盈利为目的使用盗版作品的,不应承担法律责任。

4.某画家将自己创作的一幅油画作品原件卖给了王某。王某应享有什么权利?为什么?(3分)

王某应享有展览权以及该油画的所有权。绘画、书法、雕塑等美术作品的原件可以买卖、赠与。但是获得一件美术作品并不意味着获得该作品的著作权。我国著作权法第18条规定“美术等作品原件所有权的转移。不视为作品著作权的转移,但美术作品原件的展览权由原件所有人享有。”,这就是说作品物转移的事实并不引起作品著作权的转移,受让人只是取得物的所有权和作品原件的展览权,作品的著作权仍然由作者等著作权人享有。

5.王某是一名程序员,每当软件开发完成后均按公司规定编写软件文档,并上交公司存档。之后,王某向公司提出,因撰写论文的需要,要求将软件文档原本借出复印。但遭到公司拒绝,理由是该软件文档属于职务作品,一切权利归公司。该软件文档是否属于职务作品? 公司拒绝的理由是否正确?为什么?(4分)

⑴属于职务作品。该软件文档是王某为完成公司工作任务而创作的,属于职务作品。⑵正确。该软件文档属于特殊职务作品,著作权(或除署名权外)由公司享有。

6.王某是某电子科技有限公司软件部的技术人员。公司安排其软件部承担某糖厂综合信息管理系统的软件开发工作,王某承担了大部分程序设计工作。软件投入试运行后,王某辞职离开公司,并带走了糖厂综合信息管理系统的软件源程序,拒不交还公司。王某认为,在软件开发工作所承担开发的软件应归其所有,其本人是该软件的软件著作权人。王某的行为是否侵犯了公司的软件著作权?为什么?若王某的行为是侵权行为,则是否应当承担赔偿损失责任?(4分)

⑴王某的行为侵犯了公司的软件著作权。因为,王某作为公司的职员,完成的机械厂综合信息管理系统软件是针对其本职工作中明确指定的开发目标而开发的软件。该软件应为职务软件,并属于特殊职务作品。电子科技公司对该软件享有除署名权外的软件著作权的其它权利,而王某只享有署名权。王某持有该软件源程序不归还公司的行为,妨碍了公司正常行使该软件著作权,构成对公司软件著作权的侵犯。所以,王某应承担相应的民事责任。

⑵王某应当返还该软件源程序。王某的行为已构成侵权,应承担停止侵权,即交还软件源程序。是否应承担赔偿责任,应考虑王某持有该软件源程序而不归还公司的行为是否给公司造成经济损失。如果公司受经济损失,则应承担赔偿损失责任,否则不应承担赔偿损失责任。

7.张某是M国际运输有限公司计算机系统管理员。工作期间,按照公司的要求独立开发了空运出口业务系统,并由公司使用。1年后张某向国家版权局申请了计算机软件著作权登记,并通过了审查,取得了《计算机软件著作权登记证书》。证书中标明,软件名称为“空运出口业务系统V1.0”,软件著作权人为张某。请回答下列问题:

⑴空运出口业务系统V1.0的著作权属于谁?为什么?(3分)

⑵张某获取的软件著作权登记证是否可以撤消?为什么?(3分)

⑴著作权应属于M国际运输有限公司。因为,张某开发的软件是在国际运输有限公司担任微机管理员期间根据国际运输有限公司业务要求开发的“空运出口业务系统V1.0”,即

该软件是针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的。因此,该软件的著作权应属于国际运输有限公司,但张某享有署名权。

⑵软件著作权登记证是可以撤消的。《计算机软件保护条例》第7条规定,软件登记机构发放的登记证明文件是登记事项的初步证明。因此,软件登记机构发放的登记证明并不是软件著作权最终归属的证明,如果有相反证明,软件著作权登记证是可以撤消的。应注意的是,只有审判机关才能确定登记证书的有效性。

8.某学校举行程序设计竞赛,两位同学针对同一问题、按照规定的技术标准、采用相同的程序设计语言、利用相同的开发环境完成了程序设计。两个程序非常相似,同学甲先提交,同学乙的构思优于同学甲。两位同学是否均对其设计的程序享有软件著作权?为什么?(3分)

9.张某原是某软件公司的系统分析师,一直从事计算机网络端口优化处理的研发工作。张某退休后,研发出网络端口优化处理程序,解决了增加计算机网络端口有效利用率这个技术问题。该项发明创造的申请权应属于所有?为什么?(3分)

该项发明创造申请权利属于软件公司。因为,工作变动后短期内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,属于职务发明创造。工作变动包括退职、退休或者工作调动,短期一般指1年内。张某退休只有5个月,且其发明与原工作任务有关,属于职务发明。所以,该项发明创造的申请权应属于软件公司所有。

10.王某申请了某项包装的外观设计,并获得国家专利行政部门授权。甲公司以合理的价格多次找龙王请求使用许可,却屡遭拒绝,于是甲公司向国家专利行政部门申请强制许可。该请求能否获准?为什么?(3分)

该公司的申请不能获准。因为,申请实施强制许可的对象只能是发明专利或实用新型专利,不能是外观设计。所以,该请求不能获准。

11.甲、乙两厂分别研发了相同的A产品制造工艺,并于同一天向专利局申请发明专利。甲先于乙研发出该制造工艺,乙先于甲投产使用该制造工艺。谁能获得专利权?为什么?(3分)

甲公司能获得注册商标。因为,我国采取“申请在先”的审查原则,当两个或两个以上申请人在同一种或者类似商品上申请注册相同或者近似商标时,申请在先的人可以获得注册。对于同日申请注册的特殊情况,商标法及其实施条例规定保护先用人的利益,商标权授予使用在先的人,即最先使用者可获得注册。所以,甲公司能获得注册商标。

12.王某原是西安某科技公司的项目经理,在该科技公司任职期间,未与公司签定保密协议,且没有保密制度约束。王某离职6个月后受聘于西安某软件公司,并先后将其在科技公司任职期间掌握的技术信息及客户信息运用于其受聘软件公司的开发与管理活动当中,提高了该公司的经济效益,为此该公司给予王某12万元奖金的奖励。王某的行为是否侵犯了科技公司的商业秘密权?为什么?(3分)

13.王某私自找到某印刷厂印制了大量的“联想”计算机商标标识,然后以50元的价格卖给了某乡镇电子设备厂。该厂将“联想”标识贴在本厂组装生产的台式计算机上销售,获利40万元。工商部门依据举报欲追查时,该乡镇电子设备厂将未售完的计算机及未使用的商标标识运往农工商联合公司,由其帮助隐藏,逃避检查。上述王某、印刷厂、电子设备厂以及农工商联合公司的什么行为违反了商标法?(4分)

王某伪造、销售伪造他人注册商标标识的行为,违反了商标法;印刷厂擅自制造他人注册商标标识的行为,违反了商标法;乡镇电子设备厂未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为,违反了商标法;工商联合公司为电子设备厂侵犯他人注册商标专用权提供隐匿等便利条件的行为,违反了商标法。

14.甲、乙软件公司2005年7月12日就其财务软件产品分别申请“用友”和“用有”

商标。甲第一次使用时间为2003年7月,乙第一次使用时间为2002年5月。

两公司能否同时获得“用友”、“用有”商标?为什么?(3分)

“用友”与“用有”商标哪一个能获准注册?为什么?(3分)

注:

1.可不抄题干直接写答案,如1~5A、B、C、E、F,6~10……、1、2……。排序错、序号错,均为错。

2.作业上未标明姓名、学号者按未提交作业处理。

3.课程考查成绩:按作业得分评定,60分以下成绩为不通过,60~90分成绩为通过。

4.完成后交班长(或课代表),排序装袋放在教师休息室,星期五上午9时收,过后不等。

5.未在教务处系统选上课程者由班长登记(学号与姓名),与作业放在一起。

第四篇:知识产权课程学习心得

知识产权课程学习心得

不知不觉已经上完了七周的知识产权的所有课,从老师的课上学到了很多关于保护知识产权的知识,对于笔者个人来说收益匪浅。从学习建筑学五年本科到如今的建筑设计研究生一年级,在建筑设计的道路上奋斗了六年,然后对于建筑设计及建筑行业的相关知识产权却了解甚少,虽然老师的课并不是专门的建筑知识产权课程,但仍然能从中获得一些相关的法律知识,从案例中学到一些如何保护自身知识产权的方法,笔者认为这些对于以后的建筑生涯都有一定的帮助,或许在今后存在一定法律纠纷的时候会成为笔者的武器。

刚开始的时候,对于知识产权只单纯的停留在字面上的意思,就是对一些知识的保护,但对于细化下去的方面不是很了解。通过老师的介绍,笔者了解到知识产权是指对智力劳动成果依法所享有的占有、使用、处分和收益的权利。它是一种无形财产,它与房屋、汽车等有形财产一样,都受到国家法律的保护。同时从课上了解到知识产权有两大类:一类是工业产权,包括专利权;商标权。工业产权是个广义的概念,它不仅包括工商业本身而且还包括农业、采掘业以及交通运输业等。另一类是著作权,亦称版权,主要包括作者对文学、艺术、音乐、摄影、电影、电视、计算机软件等方面的专有权,以及由此派生出来的邻接权。保护知识产权的法律主要是国内立法(专利法、商标法和著作权法),也有国际条约。

课上老师也精心挑选了许多案例,让我们快速地了解知识产权的重要性及维护知识产权的方式。而通过老师每节课的案例分析,让笔者了解到,虽然一个看似很小的专利或发明,但有时可能价值上百万甚至上亿;一个看似很小的专利或发明,却可能救活一个濒临破产的企业;而失掉一个看似很小的专利或发明,却可能使一个市场占有率很高的企业失去竞争力,从而在市场竞争的浪潮中被无情的淘汰。因此,学习知识产权对于我们在生活中,学习中,工作中维护自身的利益是有很大的意义及帮助的。

由于笔者专业是建筑学,笔者们的作品主要是设计相关的建筑作品。通过学习了解到,对于建筑作品来说主要涉及复制权、发行权、展览权等。其中,复制是最能实现建筑设计作品价值的使用方式,著作权法实施条例规定复制权,是指以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利,这其中并没有列明从平面到立体形式的复制。实际上复制可以是从平面到平面的复制,可以是从平面到立体的复制,也可以是从立体到平面的复制,亦可以是从立体到立体的复制。而作为建筑设计作品来讲,它最主要的复制方式也是最能实现其价值的使用方式是从设计图纸到立体建筑物的实现过程,即一种从平面到立体的复制。然而,这些权利虽然能实现其价值,但也容易被其他设计公司所侵权。

如笔者了解到的相关案例,在2006年 3月,国际知名的加拿大 OTT-PPA建筑师事务所向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,主张杭州锦绣天地房地产开发有限公司和浙江省建筑设计研究院在招投标过程中利用不正当竞争手段,严重侵犯了前者建筑设计作品的著作权。原告诉称,被告杭州锦绣公司于 2001年 8月邀请原告参加由被告组织的当时暂定名为 “锦绣夫地·西湖国际俱乐部 ”建筑设计方案的招投标活动。原告经过精心设计,提供了一套独具匠心的建筑设计方案,整个建筑外形为一只振翅欲飞的蝴蝶。但经过投标评标程序之后,杭州锦绣公司通知原告其设计方案未能中标。然而在 2003年 9月份,原告偶然发现正在进行施工和商业推广的“锦绣天地 ”楼盘设计方案完全照搬了原告的投标方案,但其设计单位署名却是浙江省建筑设计研究院。原告认为,两被告对原告设计的恶意抄袭行为,已经构成了欺诈和恶意串通行为,侵犯了原告享有的著作权,应当依法承担侵权连带责任。通过学习知识产权再去分析相关案例,能更加了解相关方面,同时也能更加深入了解案例,案例中的杭州锦绣天地房地产开发有限公司和浙江省建筑设计研究院严重侵犯了TT-PPA建筑师事务所的著作权,通过照搬的形式来假冒新方案,这是恶劣的侵权现象,必须受到法律的制裁,才能弥补对设计者带来的著作权及经济各方面的损害。

通过案例笔者认为,建筑行业从业者应充分掌握好知识产权的相关法律知识,虽然有些大的建筑事务所有一定的法律顾问,但像上面的案例一样,由于缺乏监督,建筑作品被甲方所复制及建造,对原设计公司的著作权产生了巨大的伤害。笔者认为,原设计公司应监督甲方其项目最终实施方案,同时保护好自身作品的著作权,如发现甲方最后采取方案与自身作品存在巨大的雷同性,应采取法律手段保护自身公司利益。

短短的七周的时间,不长也不短,却学到了许多关于知识产权及其保护方式的内容,而笔者认为这些内容都与生活密不可分,在生活中经常会存在着知识产权受到威胁的时候。因此,学习知识产权的课程能很好的保护我们的利益,而对于一个从事设计的建筑人来说,未来的人生道路或许会遇到一些著作权受损害的时候,我想,那时我会想起老师,想起老师所教授的相关知识,拿起法律的武器,保护自身及公司利益。感谢老师一直的辛勤付出,愿老师工作顺利,桃李满天下。

第五篇:知识产权课程论文

中国计量学院法学院课程论文

中国计量学院

课程论文

浅谈中国植物新品种的知识产权保护

学生姓名 单维维 学号 0600702118

学生专业 知识产权 班级 一班

二级学院 法学院 任课教师 雷刚 老师

中国计量学院

2009年 06月

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浅谈中国植物新品种的知识产权保护

06产权一班 单维维 0600702118 指导教师:雷刚

摘要

进入21世纪,生物技术正在成为生产力中最活跃的因素之一,其对人类社会发展的重要作用也日益凸显。植物作为生物资源的重要组成部分,作为人类生活、生产的重要资源,与人类社会息息相关。植物品种在食品、医药、能源、环境保护等方面的对人类所产生的重要影响,也凸显着国家保护植物新品种的必要性,如何更全面、更完善地保护植物新品种,是每个国家都在不断思考和实践的。

关键词

植物新品种;植物新品种权;知识产权;保护模式

进入21世纪,生物技术正在成为生产力中最活跃的因素之一,其对人类社会发展的重要作用也日益凸显。不仅体现在推进农业发展、保障食物安全方面,其在增进人类健康、增加能源供给、改善环境状况、确保生物安全等方面也发挥不可估量的作用。①可以说,21世纪,谁掌握了生物技术,谁就握得了一个国家的发展主动权。而生物资源作为生物技术发展不可或缺的物质基础,正逐渐成为各国争相竞夺的主要对象。知识产权作为竞争的有利武器和保护生物资源的有效手段,也不断被各国高层所高度重视,在相继出台一系列有关生物资源保护的法律法规的同时,各国保护行动也正紧锣密鼓地展开。

植物作为生物资源的重要组成部分,作为人类生活、生产的重要资源,与人类社会息息相关。植物品种在食品、医药、能源、环境保护等方面的对人类所产生的重要影响,也凸显着国家保护植物新品种的必要性,如何更全面、更完善地保护植物新品种,是每个国家都在不断思考和实践的。

1.植物新品种定义

目前国际上对植物新品种的定义可分为广义和狭义两种。②从广义上讲,植物新品种系指已知植物最低分类单元中单一的植物群体,不论授予育种者的权利的条件是否充分满足,该植物群可以是以某一特定基因型或基因组和产生的特性表达来确定;至少表现出一种特性以区别于任何其他植物群;并作为一个分类单元,其适用性经过繁殖不发生变化(《国际植物新品种保护公约》(UPOV公约1991年文本))。目前荷兰是完全按照此定义的要求定义植物新品种的。从狭义上讲,植物新品种是指经过人工培育或者对发现的野生植物加以开发,具有新颖性、特异性、一致性和稳定性并具有适当命名的植物品种。我国1997年3月所颁布的《植物新品种保护条例》第二条即是这样定义的,可见我国采取的是狭义的定义。由此定义可知,该植物新品种特指由生物学或非生物学的方法人工培育而成和从自然界发现并经过开发的野生植物,其形态特征和生物学特征相对一致,遗传性状比较稳定,这样将一些不具备一致性和稳定性的品系及没有加入人工劳动的野生植物品系排除在外。

2.植物新品种权

2.1植物新品种权定义

植物新品种权,是指完成育种的单位或者个人对其授权品种享有排他的独占权,即除法律、法规等另有规定外,任何单位或者个人未经品种权所有人许可,不得为商业目的生产或者销售该授权品种的繁殖材料,不得为商业目的将该授权品种的繁殖材料重复使用于另一品种的繁殖材料。

其与专利权的相同之处主要在于:二者均是具有排他性的独占权,权利人均有权禁止他人未经

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许可,为商业目的对受保护对象进行使用、制造或生产、销售。不同之处主要在于二者的保护对象不同:专利权的保护对象为具体的技术方案而非产品本身,在我国体现为发明、实用新型和外观设计;而植物新品种权的保护对象是特定植物品种的材料,包括苗树、块根、块茎或者籽种等。从物理学上讲,该繁殖材料均可以被认为是产品。③

2.2植物新品种权内容

植物新品种权,具体而言包括:

(1)生产权,即品种权人有权禁止未经自己许可的其他人,基于商业目的生产该授权品种的繁殖材料。该权利表明,品种权人既有权自己生产繁殖材料以获得合法收益,同时也有权禁止其它任何未经许可的单位或个人生产该品种的繁殖材料以获得非法利益。

(2)销售权,即任何人销售该授权品种的繁殖材料都必须要经过品种权人的许可,是一种排他的独占性权利。

(3)使用权。知识产权的专业性表现为独占使用,即对于相同或近似的客体,不可能由多个主体同时享有完全相同的完整权利,即客体具有不兼容性。现实生活中,侵权行为人利用品种繁殖材料的自身繁殖功能或者与其他品种的繁殖材料结合(比如杂交)以生产另一品种的繁殖材料以获得非法利益的行为。将会导致品种权人的利益严重受损,而这是不符合立法目的的。因此,法律赋予品种权人有权禁止他人未经许可,将该授权品种的繁殖材料为商业目的,重复用于生产另一品种的繁殖材料并获得赔偿。

(4)许可权。根据品种权人拥有的独占权,品种权人不仅自己可以实施授权品种,还有权许可他人实施。许可他人实施的,双方应订立书面合同,明确规定双方的权利和义务,如许可的方式,内容、数量、区域范围、以及利益分配等等。

(5)转让权。转让权是品种权人对自己拥有的品种申请权和品种权的处分权。转让申请权或者品种权的,当事人应当订立书面合同,并由审批机关登记和公告。

(6)名称标记权。即品种权人有权在自己的授权品种包装上标明品种权标记。如注明某年某月某日某国授权品种、品种权申请号、品种权号以及品种的名称、品种权人名称等。从某种程度上说,该权利是一种精神性权利,因为该品种权名称的登记注册常与育种人的声誉相连。

(7)追偿权。即品种权被授予后,品种权人有权在自初步审查合格公告之日起至被授品种权之日止的期间内,对未经申请人许可,为商业目的生产或者销售该授权品种的繁殖材料的单位和个人进行追偿。④

3.植物新品种保护的必要性

在当今经济全球化的背景下,知识产权保护已成为各国发展经济和参与国际竞争的关键因素之一,而包括植物新品种在内的知识产权制度是市场经济的一项基本制度,也是国家技术创新体系的重要组成部分,随着科学技术迅猛发展,植物新品种保护更是我国农林业现代化、国际化、市场化的基础和先导性制度。

植物新品种保护制度的建立和完善,不仅能够保障农业科技人员的应有利益,激励农业技术持续创新和实现农业科技资源的有效配置,也能够规范农村种子市场经济秩序,提高自主知识产权技术参与国内、国际市场竞争的能力。⑤

新品种是推动林业发展最活跃、最重要的生产要素。特别是现代生物技术的快速发展,给农林业发展注入了新的活力。转基因技术的应用,更是加快了优质品种的培育进程,并通过种子这个载体,促进了育种技术与植保、水肥技术的融合。加快优良品种的选育,是发展优质、高产、高效、生态、安全农林业的最重要的物质基础。因此,对植物品种知识产权的攻防布阵一直是国际农业博弈的焦点。

植物新品种保护不仅涉及一个国家生物资源的安全,也关系到一个国家的农林业发展和粮食、中国计量学院法学院课程论文

生态安全保障。如果我们的农林业生产受控于外国掌控的知识产权品种,那么我们实际上也就失去了生产的主动权,也失去了发展的主动权。

所以保护植物新品种是必要并且必须的。

4.国际上植物新品种的保护模式

国际上对植物新品种进行保护的模式主要有两种,一种是以美国为代表的采用专门法和专利法进行保护的双轨制,另一种是采用专门法或者专利法进行保护的单行制。下面将简单分述之。

4.1美国双轨制保护植物新品种制度

双轨制保护方式是指采用专利法和专门法两者并存的方式,针对不同植物品种的种植方式,由专利局或农业局分别领导。4.1.1专利法的保护方式。

这种保护方式主要通过植物专利和普通专利制度,对植物品种实行全面保护。(1)植物专利的保护方式

美国是世界上最早给予植物新品种以知识产权保护的国家之一。1930年5月美国颁布了《植物专利法》(PlantpatentAct,简称PPA),宣布对无性繁殖的植物授予专利。该法后来并入美国专利法第161条~164条,其立法宗旨在于明确以下概念:“人工培育产生的植物发现是独特的、孤立的,大自然既不能重复,也不能在无人帮助下产生”。第161条对植物专利的规定为:“无论谁发明或发现无性繁殖任何独特的和新颖的植物品种,包括培育的变种、异种、胚种和新发现的秧苗,而非试管培植的植物或在未培育状况下的发现,均可依据本法之条件要求取得专利。”植物专利只能给无性繁殖植物的变种以保护,凡申请获得植物专利,其客体必须符合以下要求:①是发明人以无性方式繁殖取得;②必须具备可与现在品种明确区分的特征;③具有非显而易见性;④在申请专利前在美国销售和使用未超过1年。植物专利所提供的保护是授予发明人“排除他人以无性方式繁殖该植物或销售或使用无性繁殖获得的植物”的专有权。

(2)植物普通专利的保护方式。普通专利保护方式指美国专利法所规定的除了方法专利、植物专利、外观设计专利以外的产品类专利。它要求具有新颖性、实用性、非显而易见性。植物品种之所以可获得普通专利,是因为它是一种新的物质组成,“如果一项新技术被认为是工业产品、物质的组成或是机器,便有可能获得专利。” 4.1.2.专门法的保护方式

1971年美国开始实施《植物新品种保护法》,1983年加人UPOV联盟,1994年国会通过植物新品种保护法修订案,1999年加人UPOV公约1991年文本。《植物新品种保护法》的保护范围是以有性繁殖方法培育的植物新品种、野生植物、自然生长的植物和其他的植物品种,由美国农业部植物品种保护办公室负责审查并颁发植物品种保护证书。目前美国植物新品种保护办公室受理植物属和种共计134类。品种保护证书的申请费用较低,其审查也不如专利那么严格。

植物专利、普通专利、品种保护证书等三种法定保护方式,形成了美国比较完备的植物品种保护体系。

4.2单行法保护植物新品种的制度

目前国际上保护植物新品种采用单行法,一种是采用专利法的方式;一种是采用专门法的方式。4.2.1专利法的保护方式

专利法的保护方式是指对植物新品种提供专利法的保护,并由专利局负责对植物新品种予以管理。目前只有少数国家以专利制度保护植物新品种,如意大利、匈牙利、新西兰和乌克兰。专利法保护方式强调保护植物发明的方法和产品;其授予保护的条件也比较高,要求具备新颖性、非显而易见性和工业实用性,必须充分公开以使本领域技术人员能够再现。4.2.2专门法的保护方式

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它是根据UPOV公约的规定,通过国内专门立法对植物新品种的知识产权进行保护。目前采取专门法保护方式的国家有:阿根廷、智利、乌拉圭、巴西、委内瑞拉等南美洲的一些国家;澳大利亚、捷克斯洛伐克、芬兰也先后采用专门法的保护方式。根据UPOV公约的规定,专门法着重保护繁殖材料,要求取得品种权保护的植物品种的条件必须具备新颖性、区别性、一致性、稳定性并且有适当的命名。

一般来说,农业比较发达的国家多采用美国式的“双轨制”保护方式;农业不太发达的国家采用单行法保护植物品种,或专利法或专门法。

我国是一个农业大国,传统农业仍占主导地位,科技对农业生产的贡献率以及农业的产业化程度还处于较低水平。因此我国对于植物新品种保护方式的选择,和大多数国家一样,采用了专门法的保护方式。1997年3月,我国颁布了《植物新品种条例》,并于1999年3月正式加人国际植物新品种保护联盟,成为国际植物新品种保护公约(1978年文本)第39个成员国。⑥

5.我国植物新品种保护立法现状与不足

正如上面所说,中国于1997年颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》(以下简称《条例》),1999年4月23日正式加入了国际植物新品种保护联盟UPOV,并同时启动实施《条例》,至此,中国的农业植物新品种正式得到了保护。

但是,中国在保护植物新品种方面还存在着一定的缺陷。由于中国加入的是UPOV1978年文本,因此有学者对此提出了质疑,认为在立法上中国与发达国家还存在较大差距,应缩小这种差距,采纳UPOV1991年文本。

下面我们先来看下1991年文本与1978年文本相比主要的改进之处:

(1)保护对象由过去各国的自行确定扩充为所有植物种类;

(2)保护期由过去的最少15年延长为最少20年;

(3)保护条件由区别性、一致性、稳定性改为新颖性、特异性、一致性、稳定性;

(4)品种权的范围由过去的为商业营利目的而繁殖、销售被保护的同一植物品种扩大到受保护品种繁殖材料的收获物及其加工产品、受保护品种的进出口及受保护品种的依赖性派生品种。

通过上述比较,我们可以看出,1991文本对育种者权利的保护更充分,但对农民权利的限制则更大。对种子企业来说,如果该企业是单纯从事生产和销售职能,则1978文本对其更有利;如果该企业担当起品种培育的角色并拥有自己的技术成果,则1991文本对其保护更有利。根据中国目前的国情,中国在植物新品种的国际竞争中还不具有技术优势。谁拥有的技术多,谁将从植物品种权保护制度中获得更大利益;反之,谁将在贸易中付出更大代价。因此,从维护企业利益和农民利益的角度而言,中国采用UPOV1978年文本我们认为是适宜的。

当然我们也应当看到,从国际上来说,UPOV1991年文本已逐渐成为发展潮流,到2009年5月12日,UPOV成员国中已有44个国家适用该文本,因此,随着中国拥有的植物品种数量逐渐增多和国际贸易的发展,适用1991年文本是大势所趋。⑦

然而,为了尽快应对已经出现的有关植物新品种保护方面的问题,同时在现阶段将《条例》这个行政法规上升为法律时间成本和经济成本都太高不足以应对目前态势的情况下,出台新的实施细则是一个相对来说比较好的应对措施。2007年修改颁布、2008年1月1日起施行的《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》(下文称新《细则》)即对1999年的《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》(下文称原《细则》)进行了多方面的修改,将对我国植物新品种的保护产生重大影响。相对原《细则》,具体而言,在内容上,新《细则》删繁就简,内容更集中,原《细则》共计10章80条,新《细则》缩减为8章61条,少法律条文近20条,要将原《细则》的“第六章品种权的无效宣告”和“第九章罚则”除少部分法条修改调整后予以保留外,其他内容均被删掉了;同时,新细则也增加了新规定,如新《细则》第2条在保留原《细则》第2条关

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于农业植物新品种范围基础上增加了“藻类”的规定,将原《细则》第2条第2款关于“食用菌”的规定合并在新《细则》第2条当中,再单独设一款条文,又比如,关于授予品种权的条件的修改,原《细则》对授予品种权的条件的规定只有第14、15条两个条文,而新《细则》从第14~18条规定授予品种权的条件共有5个条文,其增加的内容主要集中在对授予品种权的条件的“新颖性”、“特异性”、“一致性”和“稳定性”进行了具体化,提高了可操作性。在立法语言规范化和立法技术方面,新《细则》也有明显的提高,比如关于农业植物新品种权的具体审批机关的简称的修改,原《细则》第3条第2款规定,农业部植物新品种保护办公室,简称“农业办公室”,而新《细则》第3条第2款修改为,农业部植物新品种保护办公室,简称“品种保护办公室”,更加容易体现审批机关的职能,也符合审批机关的名称在现实中的使用情况。在行政手续方面,新《细则》明显简化了原先的手续,其第10条第2款调整了原《细则》第10条关于同一个新品种由两个以上申请人分别同时申请品种权时如何授权的方式;原《细则》第10条采用“先证明谁最先完成者,后自行协商”的方式,而新《细则》第10条采用“先自行协商,后证明谁最先完成者”,应该说,这样的规定既有利于有关申请人更方便简易获得授权的可能,也更好地体现了首先尊重当事人意思自治的原则,彰显了品种申请权的民事私权的性质。但也存在一定的不足,比如,“申请文件的纸张只限单面使用”的规定仍然保留,在办公电子化、信息化的时代,保留如此规定,既可能造成资源浪费,也不利于环境保护,⑧但这样的规定是该部门规章性质的法律文件所不能解决的,所以可以包容。

但是,《条例》在保护植物新品种方面也存在着不足之处:

(1)《条例》第七条规定职务育种植物新品种申请权归属于单位;申请被批准后,品种权属于申请人。但是,《条例》未提及职务育种之育种人的权益。职务育种之育种人除其育种关系国家利益或公共利益并有重大应用价值可得到政府奖励外,依《条例》将会一无所有。这在我国职务育种情况十分普遍的情况下,无疑会挫伤育种人的积极性。《条例》至少应规定职务育种人有权标明自己为育种人并有权获得奖励。

(2)《条例》中规定了先申请原则,补充以同时申请时的先完成原则。该规定的问题是:如果先完成品种培育之人没有申请授权而被后培育出同一品种之人申请并获得授权,那么先完成之人是否有权继续使用或销售?或者说先申请原则是否有必要绝对化?这种情况下,剥夺先培育成之人“先用权”是不公平的。我国《专利法》明文规定了先用人的“先用权”。日本《种苗法》则有植物新品种先育成人可继续使用的规定。另外,《条例》第7条第二款规定:委托育种或合作育种,品种权的归属由当事人在合同中约定。依《条例》第2条:品种权需审批机关授予。试问当事人怎能在合同中约定一种需审批机关最终确权的权利之归属?联系到第7条“申请被批准后,品种权属于申请人。”据此方知当事人能约定的只能是品种权的申请权。可见,《条例》对有些规定的表达不够明确。⑨

(3)假设某一育种人之育种方法取得了方法专利,而另一育种人取得了相同植物品种之品种,方法专利专利权人利用方法专利育成的植物繁殖材料生产、销售时,与植物新品种的品种权如何调和?《条例》没有规定。日本种苗法则有专利优先的明文规定。

(4)《条例》第四十条规定假冒授权品种,情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。问题是在此之前修订的新刑法确立了罪刑法定原则,而刑法中却无假冒植物授权品种罪之罪名。可见《条例》的规定是空的。对此,我们可以修改植物品种不授予专利权的规定,适用刑法之假冒专利罪;也可以修改刑法,增加新罪名假冒植物授权品种罪。但相比之下,前者比较简便易行且成本低。

6.我国植物新品种保护实践中面临的问题

在实际社会中,我国植物新品种保护也面临着各种各样的问题。

首先,植物新品种保护意识淡薄,认识不足。受传统观念的影响,部分单位育种工作者认为育种开发的资金由国家提供,育种成果理应由国家来享有,不存在品种权归谁所有的情形,将该新品种广而泛之是一种好的现象,从而在观念的根源上导致新品种的保护不力。

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其次,种子市场管理紊乱,影响育种者保护的积极性。目前我国的种子市场管理比较紊乱,假冒伪劣、无证经营、非法垄断等现象时有发生,究其原因,是行政管理手段软弱,市场管理者睁一只眼,闭一只眼,导致培育者投入大量资金花费数年心血的新品种往往还没回收成本便被他人以各种途径获得生存和销售,损失极大。

再次,植物新品种违法侵权现象普遍,不容易对侵权人实施经济制裁。

另外,司法机关、行政机关执法不力,维权困难,并且维权诉讼程序复杂,导致育种者维权的意念大减。

最后,繁殖材料保密难,易被窃取。这是由植物新品种本身的特殊性所决定的。植物新品种产生之后,一般都需要在田间进行种植,逐步扩大品种数量和种植规模,这种特定的生产环节为繁殖材料的窃取提供了条件,一旦窃者窃得了繁殖材料,其全部的技术秘密也将不攻自破。

7.推动我国植物新品种保护的相关建议或意见

第一,我们要加强宣传,深入普及新品种保护法律知识,提高全社会的植物新品种保护意识和维权能力,增强全社会尊重和保护品种权的意识,定期对农业科研单位、种子企业、农业管理部门等有关单位进行检查监督,督促其有关政策的执行,通过各种教育培训,提高育种者的认识,使其懂得培育出植物新品种后,只有及时向国家提出品种权申请,才能真正保护自己的合法权益。

第二,要发挥政府宏观调控职能,为农业科技和经济发展创造更为广阔的空间。各级农业行政管理部门要制定切实有效的政策和措施,运用法律、行政和经济手段加强新品种保护管理,为有效发挥知识产权在科技进步中的作用提供正确的政策导向,为育种技术创新和产业化营造良好的外部环境。要引导和推动科研、教学和企业单位建立相应的新品种保护制度,调整国家、单位和个人利益分配机制,激发技术创新活力。要积极争取财政投入,建立新品种保护专项资金,用于补助重大品种权申请、审查和维持等费用,提升品种权的数量和质量,增强农业科技和经济的竞争力。

第三,要建立健全新品种保护行政执法体系,依法保护育种者的权益。我们可以将品种权管理纳入农业科技管理的全过程,扩大新品种的保护范围。同时,各省农业厅局要尽快组织建立健全本省新品种保护行政执法体系,落实机构、落实人员,并且积极争取将新品种保护行政执法经费纳入当地财政预算,保障行政执法工作正常开展。各级行政机关也要定期检查,加强督导,及时制止侵权行为,坚决打击各种违法行为,依法处罚,有效地维护品种权人的合法权益。

第四,要积极发展品种权中介组织,不断充实和扩大品种权代理人队伍,以适应国内外品种权代理服务的需要。有条件的单位,可根据品种权代理规定,积极培养自己的品种权代理人才,申办品种权代理机构,面向广大育种单位和育种人员,来提供不同层面的品种权中介服务。同时我们也要鼓励各企事业单位自发组建新品种保护自律性和维权性的区域性社会组织,建立自我约束和自我保护的机制,开展研究,提供咨询,建立市场公平竞争规则,协调内部品种权纠纷,促进我国植物新品种保护社会化管理和服务水平不断提高。⑩

第五,要完善新品种保护体系,推进保护工作有序运行。要按照UPOV的原则和国际测试规则,完善品种权的审查和审批程序,特别是要建立、健全完全独立的品种权繁殖材料保藏和品种权DUS测试机构,确保品种权保藏和测试工作的公正性。

第六,要加大司法力度,认真查处植物品种权案件,各级法院要高度重视植物新品种的司法保护工作,将其纳入知识产权审批的整体工作计划。

另外,我们还要加强植物新品种保护战略研究和国际交流。要按照UPOV和Trips协议精神。建立有利于品种权人的争端解决机制和司法救济的原则和方法,对于品种权人权益受到核即将受到侵害时,要从行政和司法两个方面给予品种权人以及利害关系人以行政和司法救济。

最后,要结合新《细则》完善《植物新品种保护条例》相关规定,不足之处前面内容已有相关阐述,在此不再赘述。另外,应将该《条例》——行政法规尽快上升为法律,提高其法律效力,并

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注意其与专利法的衔接,同时也要顺应国际植物新品种保护之趋势,尽快做出调整以达到UPOV公约1991年文本所要求的水平,为国际间的沟通与交流扫除不必要的障碍。

除此之外,生活在信息时代,我们还应该建立农业知识产权信息系统数据库,加快创建植物品种信息平台,确保信息畅通,避免重复开发。

结 语

植物新品种的知识产权保护对育种者和国家都有着重大影响,在生物技术不断发展的今天,在这个竞争激烈的生物时代,需要我们更全面更完善地保护植物新品种,因为这是一个具有时代意义的主题。

参考文献

国②国家知识产权战略纲要编委会.国家知识产权战略纲要辅导读本[M].知识产权出版社,第266页,2008年版 蔡亮.品种权保护研究.华中师范大学.2007.5.③丁丽英著.柳经纬主编.知识产权法(二版)[M].厦门大学出版社.2007.2 ④李晓昱.植物新品种权的侵权认定[J].郑州大学.2003.5 ⑤周露.植物新品种知识产权保护研究[J].西南政法大学.2005.4 ⑥李春华.国际植物新品种保护方式的比较研究[J].山东农业大学法学院.法学杂志2004.5 ⑦杜菁.植物新品种权立法保护研究[J].江西农业学报.2007.19 ⑧李瑞.植物新品种保护条例实施细则(农业部分).政法论丛No.5.2008.10.⑨付丽洁.潘蓉.胡伟论.中国农业植物品种的知识产权保护[J].2006.7.⑩2002年农业部下发的《关于加强农业植物新品种保护工作的意见》.

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