第一篇:知识产权期末考试课件总结(第一章)
第一章 知识产权概述 学习知识产权的意义 域智力活动产生的法定权利;知识产权涉及心智创造,包括发明、文艺作品、符号、名字、形象和商业设计。1.促进成果产权化。研究生在学习、研究和今后工作中,都会产生许多创新的想法,取得一些成果。学习“知识产权”知识,有助于我们将平时的创新产权化; 2.提高个人之间、组织之间、国家之间的知识产权的自我保护,同时保证自己不会对别人侵权。3.合理利用规则。教材:王兵主编,知识产权基础教程,清华大学出版社,2009.3
参考书:
1、[美]卡拉·C·希比 著,何群译,国际知识产权简明教程,经济科学出版社,2005.3
2、郑成思 著,知识产权论(第三版),法律出版社,2007.9 1.1.1知识产权的概念 只有人才能是著作权的主体 著作的著作权和所有权的不同 1.1.1知识产权的缘起及演进
人类利用发明成功地启动了对人类进化的直接影响,最终导致知识产权制度从萌芽走向勃兴。缘自中世纪后期封建君主授予的特权,通过向垄断权的演变,在自然权利说和解释哲学说基础上,发展成为今天的知识产权或智力所有权理论。意大利 物理和天文学家 伽利略要求对其发明的水泵授予特权(不得让他人使用)。直到19世纪,“知识产权”的法律概念被使用。知识产权(Intellectual Property – IP)知识产权的称谓来源于18世纪的德国,将一切来自知识活动的权利概括为知识产权的主要是著名比利时法学家皮卡弟,这一学说被广泛传播,得到许多国家和国际组织的承认。对我国来说,知识产权是个外来语,是对英文intellectual property的一种翻译。价值角度:
财会人员:认为是无形资产的一种形式。
企业经管人员(创新角度):认为是通过确认并获取新知识的方式,将人力资本转化成价值的一种管理工具。知识产权是企业智力资本的法定保护形式
科技界(科技创新角度):认为是与科技创新紧密联系的。知识产权是对智力成果提供保护的一种工具。WIPO专家:知识产权是指在工业、科学、文学和艺术领知识产权是人们对于科技和文艺领域的智力创新成果和工商业领域的投资成果享有的法定权益。
知识产权是指人们对于自己的智力活动创造成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的专有权利。知识产权概念形象地概括了人类通过脑力劳动所创造的成果的特征,现今已成为国际上通用的法律术语之一。1.1.2知识产权的客体
权利:是由特定利益与法律上之力两个要素构成的。受法律保护的特定利益。此特定利益的本体,即权利的客体(标的、对象)。
知识产权的客体:是无体物、智力物或抽象物,而非有体物,这与其客体为有体物的物权有本质的区别。关于知识产权的各类表述:
智力成果学说。客体是智力成果。知识产品说。客体是精神产品。信息说。客体是与信息有关的财产。1.1.3知识产权的类型 《巴黎公约》:版权(即著作权)、工业产权(包括专利权、商标权、反不正当竞争)。《建立世界知识产权组织公约》:文学、艺术和科学作品;表演艺术家的表演以及唱片和广播节目;人类一切活动领域的发明;科学发现;工业品外观设计;商标、服务标记以及商业名称和标志;制止不正当竞争;在工业、科学、文学艺术领域内由于智力创造活动而产生的一切其他权利。
《与贸易有关的知识产权协议》: 著作权与邻接权;商标权;地理标志权;工业品外观设计权;专利权;集成电路布图设计权;未披露的信息专有权;对许可合同中限制竞争行为的控制。
《中华人民共和国民法通则》第94条至97条的规定:知识产权有著作权、专利权、商标权、发现权、发明 权、其他科技成果权。《法国知识产权法典》:二分为文学和艺术产权、工业产权。
法学者的分类:
按客体的不同:专利权、著作权、商标权。
按取得形式不同:形式知识产权、实体知识产权。按独占性强弱:强知识产权、弱知识产权。1-20
1.2知识产权的特性
私权性,客体的无体性,独占性,时空上的有限性,法竞争法及其有关条例);宪法、刑法、民法通则等。广义:著作法、商标法、专利法、反不正当竞争法等;定性,财产权与人格权的统一性,非稳定性
1.2.1 私权性:知识产权主要是特定主体享有的财产权,属于民事权利,是私权。不能由于权力主体或客体不同而有任何歧视。侵权者应承担民事、行政和刑事责任。
与客体为有体物的财产权区别
<有体物><知识产权> 客体与载体相统一客体与载体相分离 只享有一个有体物专有权 对同一知识产权客体的无
数载体都享有一个专有权
只能被1个主体使用被多个主体共用 具有自然排他性属于公共产品,具有非自然排他性 1.2.3独占性: 非独占性或非排他性指公共产品(如信息)的生产者如果要排除他人未经许可对其使用会很困难或很昂贵。有体物的占有是天然排他的-只需保护占有状态。信息的占有是天然非排他的-还需拟制一种排他效力。知识产权是“客体共有,权利排他”。1.2.4时空上的有限性:
一、时限性:为鼓励知识产权信息的广泛传播与交流,促进科技、经济、文化发展和社会进步,硬性规定的知识产权的存续期限。著作权有效期较长,为作者终生及其死亡后50年。商标权有效期是无限的,但须10年一续展。专利权有效期,发明20年、实用新型和外观设计10年。
二、属地性:国间独立。国间共享趋势。知识产权的域外效力,如美国的商标法。
1.2.5法定性: 指知识产权的种类、内容、获得要件、限制乃至救济制度等关键内容,须由法律明文确定。除立法者在法律中特别授权外,任何人不得根据自己意愿在法律之外创设知识产权。知识产权与知识财产/无体财产的区别。知识产权首先应该依据知识产权专门法,比如专利法、商标法、著作权法和反不正当竞争法创设。其次,应该依据知识产权专门法中的概括性条款和最高人民法院的相关司法解释,由法官“依法创权”。1.2.6财产权与人格权的统一性: 知识产权具有财产权和人格权的双重性。著作权最为突出。
1.2.7非稳定性: 保护范围的确定难度很大。1.3知识产权法概述
1.3.1知识产权法的概念与体系
指就人类智力投入成果及工商业投资成果的确认、利用、保护进行规范的法的总称。广义的知识产权法包括:专门法律法规(著作权法、商标法、专利法、反不正当
宪法、刑法、民法通则中相关法律法规。
目前,我国已形成了比较完备的知识产权保护法律体系,保护知识产权的法律主要有:《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国继承法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国计算机软件保护条例》《中华人民共和国著作权法实施条例》等。
1.3.2中国知识产权法的构成: 主要由法律、行政法规和规章、最高人民法院的司法解释构成。
一、法律: 中华人民共和国专利法;中华人民共和国商标法;
中华人民共和国著作权法;中华人民共和国反不正当竞争法。
二、行政法规和规章:中华人民共和国专利法实施细则;中
华人民共和国商标法实施细则;中华人民共和国著作权法实施细则;中华人民共和国计算机软件保护条例;中华人民共和国植物新品种保护条例;中华人民共和国集成电路布图设计保护条例;中华人民共和国奥林匹克标志保护条例;中华人民共和国知识产权海关保护条例;中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(农业部分)(2007);中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(林业部分)(1999)。
三、最高人民法院的司法解释:办理侵犯知识产权刑事案
件具体应用法律若干问题解释
(一)(2004);办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题解释
(二)(2007);审理著作权民事纠纷案件的司法解释(2002);加强知识产权司法保护工作的通知(2004);审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题解释(2001);修改《计算机网络---解释》的决定(2003);对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题若干规定(2001);对注册商标权进行财产保全的解释(2001);审理商标民事纠纷案件的司法解释(2002);审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2001);审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释(2001);审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释(2007);审理注册商标、企业名称与先权利冲突的民事纠纷案件如果问题的规定(2008)。
1.4知识产权制度的功能
1.4.1 专利制度的功能:
1、鼓励研究开发新技术的功能;
2、导向功能;
3、促进技术转移功能;
4、吸引外资功能;
5、鼓励信息公开,促进技术信息交流功能。1.4.2著作权制度的功能:
1、保护和开发国内智力资源,促进国际间科学文化交流;
2、协调作者、传播者和使用者利益;
3、促进文化事业发展。
1.4.3商标制度的功能:
1、保护商标专用权,维护公
平竞争,促进社会经济发展; 2维护消费者的合法权益 1.4.4反不正当竞争制度的功能:
1、鼓励和保护公平竞争,制止不正当竞争行为;
2、保护经营者和消费者的合法权益;
3、保障社会主义市场经济健康发展。
第二篇:知识产权课件
知识产权法
第一章 概述
一、知识产权范围
(一)概念
从Intellectual Property Rights(IP或者IPR)翻译而来,我国台外地区译为“智慧财产权” 在我国,法学界长期采用“智力成果权”的说法,《民法通则》颁布后,开始正式通行“知识产权”的称谓
(二)《与贸易有关的知识产权协议》相关规定 1.版权与相关权;
2.商标权;
3.地理标志权;
4.工业品外观设计权; 5.专利权;
6.集成电路布图设计权; 7.未披露的信息权;
8.反不正当竞争
(三)相互关系 公有领域
二、我国现行知识产权法 1、1984年《中华人民共和国专利法》,后经1992年、2000年两次修订,2008年12月第三次修订(2009年10月1日施行); 2、1982年《中华人民共和国商标法》,1993年、2001年修订; 3、1990年《中华人民共和国著作权法》,2001年修订; 4、1993年《中华人民共和国反不正当竞争法》
第二章 著作权法
一、著作权法的客体(对象)——作品
(一)作品:作品是指文学、艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。
1、是思想的表达
2、独创性
独立创作:体现作者的精神劳动和智力判断,而非简单摹写或材料汇集; 与质量、价值无关:创作没有高度标准要求,同时创作不排除借鉴。
3、可复制性
(二)作品的类型:
1、文字作品;
2、口述作品;
3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;
4、美术、建筑作品;
5、摄影作品;
6、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;
7、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;
8、计算机软件;
9、法律、行政法规规定的其他作品
(三)不适用于著作权法保护的对象
1、官方文件
2、时事新闻
3、历法、数表、通用表格和公式
二、著作权内容
(一)著作人身权
发表权;署名权;修改权;保护作品完整权
(二)著作财产权
——作品的使用、许可使用并获得报酬的权利
复制权;发行权;出租权;表演权;展览权;摄制权;广播权;改编权;信息网络传播权等。。
三、著作权的取得和期限 取得:自动取得 期限:50年
四、著作权的归属
(一)一般作品著作权归属——作者
《著作权法》第11条:著作权属于作者,本法另有规定的除外。
创作作品的公民是作者。由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者。
如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。
(二)特殊作品:
1、职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品(1)职务作品的构成:
1)作者与法人具有劳动关系
包括:具有劳动法或者类似劳动法例如国家公务员同国家机关或者事业单位之间的法律关系
2)作品创作在本职工作范围之内 3)履行本单位交付的任务
(2)职务作品的归属
1)原则上:
--著作权归创作者所有
--单位在两年内在其业务范围内有优先使用权
2)例外--署名权归作者,著作权其他权利归单位,可以给予作者奖励 类型:工程设计、产品设计图纸、地图、计算机软件等
法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品
2、委托作品
3、合作作品
4、演绎(改编、翻译、汇编等)作品
5、他人执笔以本人名义发表的报告、讲话等作品
6、以特定人物经历为题材的自传体作品
7、作者身份不明的作品
五、著作权的限制
(一)合理使用:无需取得著作权人许可、无需支付使用费 个人使用;适当引用;新闻使用;教学使用。
(二)法定许可:无需取得许可,但需要支付使用费
(三)强制许可:(发达国家对发展中国家的优惠)
第三章 商标法
蓝野酒业诉百事可乐案件 背景:
2003年12月,蓝野酒业申请取得了“蓝色风暴”文字、拼音、图形组合注册商标,核准使用商品为麦芽啤酒、水(饮料)、可乐等。随后,蓝野酒业在自己生产、销售的啤酒上使用了“蓝色风暴”注册商标,并准备在碳酸饮料和茶饮料上使用“蓝色风暴”注册商标。从2006年6月开始,百事可乐推出最新的广告,印有“蓝色风暴”字样的百事可乐陆续在各城市发起销售攻势,百事可乐公司推出的“蓝色风暴”系列产品的广告耗资亿元,是历年来花费时间最长的一次广告宣传。
被告称,早在1996年,百事公司为以蓝色包装替换原先红、白、蓝相间的包装,启动了“蓝色风暴”计划(projectblue),并投入5亿美元
一、商标的概述
(一)商标的概念:用以区别不同来源的同类商品的可视性标志
(二)商标的分类:商品商标/服务商标;
注册商标/未注册商标;(商品包装装潢/特有名称/商务标语)驰名商标;
集体商标/证明商标;特殊标志
地理标志
(三)商标的功能:识别;品质保证;广告;表彰
二、商标权的取得——注册取得
先申请原则
自愿注册为原则,强制注册为例外
三、注册的条件
(一)注册的积极条件:
显著性——易于识别,以减少消费者寻找特定产品的成本
第9条 申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
固有的显著性
取得的显著性(第二含义)
显著性的取得与丧失
(二)商标禁用条款
1、绝对禁止条件
(1)维护我国国家尊严和尊重他国际组织的规定
(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;
(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;
(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;
(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;
(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的(2)禁止具有不良社会影响的标志做商标的规定
(六)带有民族歧视性的;
(七)夸大宣传并带有欺骗性的;
(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。(3)地名做商标的禁止性规定
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
“红河”商标纠纷
金华火腿纠纷(4)三维标志禁用条件
第十二条 以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。(5)驰名商标的保护方面的禁用条件
第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。
就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
(6)不得损害被代理人的商标权益
第十五条 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。(7)禁止使用虚假的地理标志
第十六条 商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。
2、相对禁止条件
无显著性的标记(《商标法》第11条)下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。(第二含义)
(三)不得与他人商标混同
第五十二条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:
(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;
商标相同:指使用于同一种或类似商品或服务上的商标的文字、图形一样的商标。(视觉上基本无差别)
商标近似:使用于同一种或类似商品或服务上的商标的文字、图形或名称的音、形、意基本相同,足以使消费者误认的。(近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。)
类似商品:指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务:指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。
商品与服务类似:指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。认定商标相同或者近似的原则:
(1)以相关公众的一般注意力为标准;
(2)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;
(3)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。认定商品或者服务是否类似的原则 “消费者”--“相关公众”
应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断
《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考
四、申请程序
五、商标权的内容和限制
1、普通注册商标
禁:相同或者近似标志使用于同类或者类似商品上 行:以核准注册的商标使用于核准注册的商品上
2、驰名商标
注册的驰名商标:跨类保护
未注册的驰名商标:与普通注册商标同
3、限制:描述性使用
南京“百家湖”案件
新东方案件
六、商标权的保护
相似性的判断:相关公众;隔离观察;整体比较
赔偿额计算:被害人的损失;侵权人的得益;酌定
善意侵权问题:构成侵权,但不承担赔偿责任(销售者不知且不应知销售的是侵权产品)
七、驰名商标的保护
(一)驰名商标的认定
认定驰名商标应当考虑下列因素:
1、相关公众对该商标的知晓程度;
2、该商标使用的持续时间;
3、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;
4、该商标作为驰名商标受保护的记录;
5、该商标驰名的其他因素。
(二)认定驰名商标考虑的相关因素:以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料:
1、证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料;
2、证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料;
3、证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料;
4、证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料;
5、证明该商标驰名的其他证据材料,包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。
第四章 专利法
一、概述
1、专利:经主管机关依照法定程序审查批准的、符合专利条件的发明创造。——是一种具有独占权的公开技术,实质是垄断与公开.2、专利权:法律赋予公民、法人或其他组织获得专利的发明创造在一定期限内依法享有的专有权。
二、专利权的对象——发明
Trips协议27条:专利应该适用于所有技术领域中的发明,不论其是产品或者方法,只要具备新颖性创造性和工业实用性即可。
(一)发明专利
1、发明:指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案
2、保护范围
――以权利要求书为准
--授权前须进行实质审查
3、保护期
――自申请之日起20年
(二)实用新型专利
1、实用新型:指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
2、特征:
(1)必须是一种产品,该产品应当是经过工业方法制造的占据一定空间的实体。(2)必须是具有一定形状和构造的产品。
3、保护范围:
——以权利要求书为准,——授权前不作实质审查
4、保护期:申请日起10年
(三)外观设计专利
1、外观设计:对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。
2、特征:
(1)与产品相结合,以产品为依托(2)不追求实用功能
3、保护范围:
——以交存的图片或者照片为准 ——授权前不作实质审查
4、保护期:申请日起10年
三、专利授权的实质条件 积极条件
(一)新颖性
1、含义: 指(1)该发明或者实用新型不属于现有技术;
(2)也没有同样的发明或者实用新型由他人在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。(“抵触申请”或称“冲突申请”)
2、相关概念:
(1)现有技术:是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。(绝对新颖性)(2)公开:一项技术处于可为非特定人可获取的状态就意味着该技术的公开。公开的方式:
1)出版物公开――最大量
问题:出版物的定义?和发表的关联性?是否包括内部文件?
――如果内部文件的读者是特定的人,则不属于公开;如不特定,则属于公开 2)使用公开――生产、销售、产品的充分展示 3)其他方式公开――演讲等 公开的标准
1)地域标准:
相对新颖性――只把在本国领域内公开的技术作为现有技术。如德国实用新型、美日的“公知公用”标准均采该标准
绝对新颖性――指在世界范围内考察技术的公开状态,无论哪一国家的公开都认为该技术进入公有领域,构成现有技术 2)时间标准:申请日
(3)抵触申请――构成新颖性的否定
指在申请日之前,如果同样的技术已由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载于在该申请日或优先权日以后公布的专利申请文件中,那么该他人的申请就是被审查人的抵触申请
1)在先申请的申请人和在后申请的申请人不是同一人,也不是共同申请人 2)两申请具有的技术主题相同 3)在先申请于在后申请的申请日或优先权日以前不曾公开,但被记载于在后申请的申请日或优先权日以后公布的申请文件中(4)丧失新颖性的例外
——已公开,但可认为不丧失新颖性
1)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的发明创造,在展出之日起六个月内申请专利的
2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的发明创造,在发表后六个月内申请专利的
3)他人未经申请人同意而泄露发明创造内容的,申请人于泄露之日起六个月内申请专利
(二)创造性
相对新颖性、实用性而言具有主观性
1、含义――非显而易见性、先进性、进步性
2008修正案中:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
2、创造性的判断主体
――发明创造所属技术领域的普通技术人员
一个虚拟的人的概念,他具有某一技术领域现有技术范围的一切知识,但对这些知识的理解和应用水平仅限于当时该领域的中等水平;他的能力平平,只能在现有技术基础上做一些简单的逻辑推理和组合
3、我国关于创造性的规定(1)发明专利的创造性
--同申请日以前已有的技术相比,对于发明专利,应具有突出的实质性特点和显著的进步。
--“突出的实质性特点”是指发明与现有技术相比具有明显的本质区别,对于发明所属技术领域的普通技术人员来说是非显而易见的,他不能直接从现有技术中得出构成该发明全部必要的技术特征,也不能够通过逻辑分析、推理或者试验而得到。--“显著的进步”是指从发明的技术效果上看,与现有技术相比具有长足的进步,它表现在发明解决了人们一直渴望解决,但始终未能获得成功的技术难题,或者该发明克服了技术偏见,提出了一种新的研究路线,或者该发明取得了意想不到的技术效果,以及代表某种新技术趋势。(2)实用新型的创造性
--同申请日以前已有的技术相比,对于实用新型专利,应具有实质性特点和进步。“实质性特点和进步”:只要与现有技术相比有所区别并具有进步即可认为具备创造性。
(3)外观设计的创造性:
授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别;并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
(三)实用性
――指的是一项发明创造能够在产业上进行制造或使用,并且能够产生积极的效果。即工业再现性、有益性。
发明或者实用新型:能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。消极条件――专利保护的排除客体
(一)违反法律及社会公共利益的发明创造不授予专利
(二)不给予保护的技术领域
专利法不保护自然法则、自然现象和抽象的思想,这在建立专利制度的国家已形成共识。
1、科学发现:发明与发现之争
2、智力活动的规则和方法
3、疾病的诊断和治疗方法
4、动物和植物品种:但对获得该产品的生产方法可授予专利 我国《植物新品种保护条例》
5、用原子核变换方法获得的物质 6、08年修正案中增加:
对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。未依法披露遗传资源直接来源和原始来源的,不授予专利权。
四、专利权产生的形式要件
(一)专利申请的原则
1、书面原则
2、先申请原则(相对“先发明原则”)
3、单一性原则:(1)一件专利申请只能包含一项发明创造:但是同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出
(2)同样的发明创造只能授予一次专利:但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”
4、优先权原则:将后续的申请日提前至首次申请日的权利 国际优先权;国内优先权
12个月;6个月
(二)申请文件
1、申请发明或者实用新型专利的
应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
(1)请求书:应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
(2)权利要求书:具体说明申请专利保护的发明创造请求专利法保护的范围的书面文件
“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”
(1)必要技术特征:为独立权利要求,至少一项,要求记载发明的全部必要技术特征,由前序部分(发明要求保护的主题名称和发明主题与现有技术共有或最密切的必要技术特征)和特征(区别于现有技术的)部分构成 一般表述为“一种 …的产品,其特征在于…”
(2)附加技术特征:为从属权利要求,表述上分为引用部分(引用的权利要求部分的编号和发明主题的名称)和限定部分(附加技术特征)一般表述为“如权利要求1…所述的一种…产品,其特征在于…”
(3)说明书:阐述发明创造内容的书面文件(充分公开的途径)
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。
内容包括发明创造的名称、技术领域、背景技术、发明内容(要解决的技术问题和解决该问题的方案,并对照现有技术写明发明的有益效果)、附图说明、具体实施例(4)摘要:
摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
2、申请外观设计专利的
应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。
3、其他
有要求优先权的,需提交优先权证明
中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。《利法实施细则》第六十八条 在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。
发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。
(三)专利申请的审批
1、审查程序 发明:早期公开迟延审查制度(美国即时审查)
实用新型、外观设计:登记制度
(二)相关规定
1、发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识(第17条)
2、在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,根据本法办理。(第18条)
3、在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托依法设立的专利代理机构办理。(19条)
4、任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。若有违反规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。(第20条第1、4项)
(三)专利复审与无效宣告制度
1、专利复审:3个月内复审申请;司法审查
2、无效宣告:任何公民法人或其他组织认为专利权授予不符合专利法有关规定,可请求专利复审委宣告该专利无效
——没有时间、利害关系、是非标准的限制 效力:一事不再理的效力
追溯力:视为自始不存在;但是对于宣告无效前已经作出并执行单裁决判决决定以及已经履行的许可合同和转让合同,不具溯及力;
但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。
五、专利权的内容
(一)专利权的属性——公开+垄断
(二)专利权的内容(实施专利)(第11条)
1、为生产经营目的,对发明实用新型专利产品的:制造、使用、销售、进口、许诺销售;
2、对方法专利的使用专利方法;销售、使用、进口、许诺销售用专利方法获得的产品。
3、为生产经营目的,对外观设计专利的:制造、许诺销售、销售、进口
许诺销售:指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示
2、禁止他人实施其专利技术的权利
3、处分其专利的权利:技术方案、专利申请权、专利权均可转让
4、在产品上注明专利标志的权利:
第十七条 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人;
专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识
――在美国这是义务,我国85年专利法中也有该规定——?
5、共有人对专利权的行使:有约定按约定,无约定的可单独实施或普通许可他人实施
第十五条 专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。
除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。
(三)专利权人的义务:缴纳年费
(四)专利权的限制:
1、权利用尽(权利穷竭或首次销售): 第69条第1项:专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的; 专利产品投放市场后在国外的进一步销售或使用呢?
2、先用权(先行实施):
第69条第2项 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的 条件:
--技术与专利权人无关 --制造或做好制造、使用准备 --在原有范围内
3、临时过境:
第69条第3项 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的。条件:
--交通工具自身需要;
--临时通过我国领土、领水或凌空; --两国之间订有条约或参加公约
4、科研实验使用(非营利实施):
第69条第4项 专为科学研究和实验而使用有关专利的 ――是否包括制造?
指在实验室条件下,为了在已有专利技术的基础上探索研究新的发明创造,演示性地利用有关专利,或者考察验证有关专利的技术经济效果。
5、为提供行政审批所需要的信息使用药品或医疗器械专利的
第69条第5项
为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。条件:
——为行政审批提供所需信息
——行为方式包括制造、使用、进口(不能销售)——限于药品或医疗器械专利
6、善意侵权:
--不知情的情况下使用、许诺销售或者销售侵犯他人专利权产品的行为
第七十条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。
这里不承担赔偿责任并不意味着不侵权,实际上行为人仍然需要承担停止侵权等责任。
“善意侵权”仅限于使用和销售和许诺销售,不包括制造和进口行为
(三)专利权的行使(通常通过合同方式行使)
1、种类:专利申请权转让合同、专利权转让合同、专利实施许可合同
2、专利实施许可合同:专利权人或专利权人授权的人作为一方许可另一方在约定的范围内实施专利技术所订立的合同。
合同内容包括:专利号、有效期、实施许可的范围;技术后续改进的提供和分享方式、技术指导和技术服务条款、担保条款等。
3、分类:
按被许可人享有的排他范围不同,许可合同可分为:
(1)独占许可:指在独占实施许可有效期间,被许可人以外的任何人,包括专利权本人,都不得实施该项专利,只有被许可人享有实施该项专利的权利的许可方式(2)排他许可:被许可人和专利权人有权实施专利(3)普通许可:不排它
(四)强制许可:
1、含义:指国务院专利行政管理部门可以不经专利权人同意,通过行政申请程序直接允许申请者实施发明专利或实用新型专利,并向其颁发实施专利的强制许可。同时由被许可人支付许可费用的许可方式
2、目的:防止专利权滥用。
3、强制许可的类型
(1)对滥用专利权的强制许可 《专利法》第四十八条 有下列情形之一的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可:
(一)专利权人自专利权被授予之日起满三年,且自提出专利申请之日起满四年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;
(二)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。
(2)紧急状态的强制许可(第49条、50条)在国家出现紧急状态或者非常情况时 或者为了公共利益的目的
为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。
(3)从属专利发明创造的交叉强制许可
第二专利权人若不实施第一专利权人专利权就不能实施其发明或者实用新型专利 第二专利比第一专利具有更大的经济意义和重要的技术进步 第一专利权人有权在合理的条件下取得交叉强制许可
第五十一条
一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。
在依照前款规定给予实施强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可
3、程序:申请//审查//决定//登记和公告
4、强制许可的范围:普通许可
强制许可条件消失的,可根据权利人申请予以终止;(第55、56条)
5、条件和限制:(1)针对发明和实用新型专利;
(2)申请人(单位或个人)提出申请;
(3)支付许可使用费(协商不成可由行政管理部门裁决,对强制许可和许可费的裁决不服的,均可3个月内提起行政诉讼)(第57、58条)(4)以合理条件提出请求,未能在合理的时间内获得许可;(第54条)(5)主要为供应国内市场需要(除消除垄断影响需要和公共健康需要);(第53条)(6)强制许可涉及的发明创造为半导体技术的,其实施限于公共利益的目的和消除垄断影响的情形。(第52条)
(五)计划许可
指国家主管机关可以根据计划,无需经过专利权人的同意,许可指定单位实施发明或实用新型专利。
――针对重大发明专利,对国家或者公共利益意义重大 --国有企事业单位的发明专利
--国务院有关主管部门和省级政府报国务院批准才能进行
第十四条 国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。
六、专利权的归属
--指在未转让专利申请权的情况下的原始归属
(一)非职务发明
--属于发明人或者设计人
(二)委托发明
――协议约定//无约定归完成方
(三)合作发明
――约定//共有
(四)职务发明
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造 归属:前者归单位;后者约定优先,无约定则归单位,发明人可获得报酬 “单位”--包括临时工作单位
“本单位的物质技术条件”--本单位的资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料
“主要利用”本单位的物质条件--对上述物质条件的利用,应当是完成发明创造所不可缺少的
即:物质条件在发明中起了关键作用;且不存在缴纳使用费的情况
“执行本单位的任务”可以分为三种情况:
1)属于本职工作范围内的发明创造
2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造
3)退职、退休或者调动工作后(解除劳动合同关系后)一年内作出的,与其在原单位承担的本职工或者分配的任务有关的发明创造
七、专利权的保护
(一)专利侵权
1、专利权范围的界定
--权利要求书或图片、照片 “以权利要求书为准,说明书和附图可以解释权利要求”
2、专利侵权的基本类型
(1)直接侵权:未经许可实施专利的行为
(2)间接侵权:鼓励或诱使别人实施侵害专利权的行为。行为人本身的行为并不构成专利侵权,但是:A、属于未经专利权人许可,以生产经营为目的的制造、出售专门用于专利产品的关键部件或者专门用于实施方法的设备或材料;B、未经专利权人授权或委托,擅自转让其专利技术;C、教唆帮助他人实施侵权行为等。
3、侵权认定的主要原则(1)全面覆盖原则:
权利要求书
被控侵权物 技术特征:A B C D
A B C D
全面覆盖,是指被控侵权物(产品或方法)将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征(独立权利要求中的全部技术特征)全部再现,被控侵权物(产品或方法)与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同(2)等同原则:等同替换,效果相同
权利要求书
被控侵权物
技术特征:A B C D
A B C D‘
--技术特征上并不完全相同,但属于“以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”的特征
(3)多余指定原则技术效果相同或变劣
权利要求书
被控侵权物 技术特征:A B C D
A B C
——如果同领域普通技术人员在理解权利要求所定义的技术方案时认为该权利要求中记载的某一技术特征对于解决发明所要解决的问题是多余的,则可以忽略该技术特征 总之:
增加技术特征:被控侵权物(产品或方法)在利用专利权利要求中的全部必要技术特征的基础上,又增加了新的技术特征,仍落入专利权的保护范围。此时,不考虑被控侵权物(产品或方法)的技术效果与专利技术是否相同。减少技术特征:效果相同;效果不同:变优或变劣(4)禁止反悔原则:
构成:
专利权人对有关技术特征所作的放弃或限制的承诺是明示的,并被记录在专利文档中;
该限制承诺或放弃保护的技术内容必须对专利权的授予或维持专利的有效性产生实质性作用。
第三篇:福州大学硕士研究生知识产权期末考试(2014.1.14)
顽火辉石整理,绝对合理
福州大学硕士研究生知识产权期末考试(2014.1.14)
1、知识产权的特征?
(1)知识产权的专有性:第一,独占性,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种专有权利并受到严格保护,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得使用权利人的知识产品。第二,排他性,即对同一项知识产品,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。
(2)知识产权的地域性:知识产权作为一种专有权在空间上的效力并不是无限的,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。
(3)知识产权的时间性:知识产权仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过法律规定的有效期限,这一权利就自行消灭,相关知识产品即成为整个社会的共同财富,为全人类所共同使用。
(4)知识产权的无形性:知识产权保护对象的最重要的特征。是指智力成果和工商业标识与作为有形财产对象的动产、不动产不同,它不占据空间、而且无论以何种形式表现出来,其本身都是无形的。
(5)知识产权的法定性:观点认为:有形财产依据法律事实而发生,无需国家的认定、核准。而知识产权的发生必须依照专门的法律确认或授予才能产生。
(6)知识产权的双重性:
(7)约定高于法定:
1、我国目前有参加的关于知识产权的国际公约。中国目前加入且生效的多边知识产权国际条约有:
(一)《建立世界知识产权组织公约》;
(二)《与贸易有关的知识产权协议》;
(三)《保护工业产权巴黎公约》;
(四)《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》;
(五)《世界版权公约》;
(六)《世界知识产权组织版权条约》;
(七)《世界知识产权组织表演和录音制品条约》;
(八)《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约》;
(九)《商标国际注册马德里协定》;
(十)《商标国际注册马德里协定有关议定书》;
(十一)《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》;
(十二)《专利合作条约》;
(十三)《国际专利分类斯特拉斯堡协定》;
(十四)《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》;
(十五)《工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》;
(十六)《集成电路知识产权条约》;
(十七)《保护植物新品种国际公约》;
(十八)《保护非物质文化遗产公约》;
(十九)《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》。
2、职务发明创造与非职务发明创造的区别?
我国专利法第六条规定,职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,职务发明创造申请专利的权利属于该单位。申请被批准后,该单位为专利权人;非职务发明创造是指排除上述情况下完成的发明创造,非职务发明创造申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人;利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的,从其约定。
3、商标侵权的表现形式?
1)即未经商标注册人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与他人的注册商标相同或者近似的商标。
2)销售侵权产品。
3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的。
4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。
5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。
(1)销售明知或应知是侵权他人注册商标专用权商品的。
(2)在同一种或类似商品上,将与他人注册商标相同或相近似的文字、图形作为商品名称或商品装潢使用,并足以造成误认的。
(3)故意为侵犯的注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。
论述一下我国知识产权立法的现状与不足。(也可就单一的商标法、专利法、著作法进行论述,要求字数在1000字以上)
浅析中国知识产权立法的现状与不足
人类已经步入新的世纪。现代科学技术的飞速发展,使人类社会生活发生着空前巨大的变化。在各种法律领域中受其影响最深、冲击最大的首推知识产权法。党的“十八大” 报告提出要建立创新驱动型经济,加强知识产权保护,建设创新型国家。这就要求在技术创新和知识产权战略实施方面继续稳步推进。
20世纪80年代,在改革开放的初期,中国就开始了知识产权保护的法制建设。为了适应经济发展和科技进步的要求,根据中国国民经济发展的客观需要,通过借鉴国际公约、条约规定和其他国家在知识产权保护立法方面的先进经验,中国不断建立健全了知识产权保护的立法体系。中国现有的知识产权保护法律体系主要由法律、行政法规和部门规章三个部分组成。其中,专门法律主要包括《商标法》、《专利法》、《著作权法》等;专门行政法规包括《商标法实施条例》、《专利法实施细则》、《著作权法实施条例》、《知识产权海关保护条例》、《计算机软件保护条例》、《集成电路布图设计保护条例》、《植物新品种保护条例》等;专门部门规章包括《驰名商标认定和保护规定》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《专利实施强制许可办法》等。此外,中国的民法、刑法、对外贸易法以及最高人民法院和最高人民检察院发布的有关司法解释中也包括了知识产权保护的专门规定。在不断建立健全知识产权法律体系的同时,中国也根据实际需要对相关法律法规进行了修改。特别是在加入世界贸易组织的过程中,为履行入世承诺,中国政府严格遵循世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)的有-2-
关规定对国内知识产权立法进行了修改和完善。此外,中国还在不断积极研究制定有关知识产权保护的新法律、新法规。
总的来讲,中国用了不到20年的时间,完成了西方发达国家一两百年才能够完成的知识产权立法过程。尽管如此,但立法环节仍然存在一定问题,主要体现在:
(1)法律框架相对完善但缺乏相应配套法律。以韩国以“端午祭”申请世界文化遗产一案为例。虽然我国有相关知识产权立法,却无配套的保护传统节日立法,而相关法律日本和韩国早已相对完善。这使得我国在国际诉讼中处于劣势。
(2)法律体系不具完备性。我国知识产权法律体系的编织不够科学,专利法、版权法、商标法、反不正当竞争法等各单独法律的内容、手段等不够统一、协调,缺乏法典化的统一安排和规范。从结构上来说,结构优化原则没有得到有效的贯彻。我国缺乏处于基本法地位的知识产权法典,最基本的法典缺失使我国知识产权法律体系失去了其应有的完备性。
(3)分散立法导致责任制度不统一。目前,我国各知识产权单行法由不同的部门分别起草,这种分散立法的状况不可避免地产生知识产权单行法之间在法律责任制度上的不协调问题。这就不可避免地带来了共性的内容重复规定以及在权利范围、保护标准、举证责任等方面的规定中存在交叉和冲突等问题。
(4)法律本土化程度不足。这是造成当下知识产权立法“水土不服”的直接原因。中国的知识产权立法缺乏如西方长时间的文化积累,是“逼我所用”和“为我所用”的产物。在从国外法律向本土法律转化的过程中,法律本土化是一个重要的过程。虽然中国用近30年的时间完成了知识产权法律体系的建立,但如何将移植的法律本土化则是一个长时间的过程。
(5)法律文化缺失,知识产权信仰不足。这是造成当下知识产权法制问题的根本原因。任何一种制度的建立都必然需要与其相配套的文化支撑,否则不可能长久的维持下去,而在中国,尚缺乏知识产权保护的文化土壤。
(6)知识产权法律资源有限,执法、司法难度大。考虑到中国现实国情,当前中国的法律资源有限,很难做到像西方发达国家一样开展长时间、覆盖面广的管理活动。加之中国民众普遍对知识产权的意识不足,使其成为了侵权者而不自知。根据《中国知识产权蓝皮书》调查显示,在盗版消费群体中,有12%是因为不知道是盗版而误买,有41%是由于上当受骗而误买假冒侵权商品。
对于知识产权法制建设是一个外来法律本土化和传统文化再改造的双向过程。应以法制建设为基础,同时改造中国传统文化中根本上不适应知识产权文化的精神内核。
第四篇:知识产权总结
开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药
品专项行动工作总结
根据国务院及上级部门关于打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药品专项行动安排部署,我局迅速行动,成立了领导小组,设立了办公室,进行宣传发动,各科室按职行事,积极投入到“双打”行动当中,我局做到认识到位,行动迅速,措施有力,专项整治工作取得了阶段性成效。据统计,整治工作开展以来,共出动检查人员960人次,检查涉药单位304家次,责令改正12家,查处违法案件18起,罚没款3.6万多元,查处非药品冒充药品60个种次,并按有关规定责令下架停止销售,监督抽验药品65批次。现将专项整治工作总结如下:
一、整治工作情况
(一)加强对整治工作的领导。按照省、市局的部署,局机关建立了击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药品专项行动领导小组,局长任组长,分管副局长任副组长,各科室负责人为成员,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,集中人力财力,整合现有的监管资源开展本次专项整治,并结合实际印发《县药品击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药品专项行动监督检查方案》,统一了思想,明确了任务,认识了开展击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药品专项行动的重要性和紧迫性,把击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药品专项行动
工作作为重要工作来抓。
(二)加大虚假广告、销售假药违法行为的打击力度。组织协调卫生、工商、邮政等部门对利用互联网等媒体发布虚假广告,通过邮寄等渠道销售假药违法行为的监督检查。并指定专人对媒体、店堂违法药品、医疗器械、保健食品广告进行检查,发现违法广告做到及时移送工商部门处理。
(三)开展非药品冒充药品专项整治。在整治中发现涉嫌非药品冒充药品共有60个种次,我局严格按照国家局、卫生部【2009】69号公告精神和“谁审批,谁负责”的原则,及时移送相关部门处理共60批次。
(四)强化药品流通环节的监督检查。基于我县目前尚无药品生产、批发企业,我们把检查重点放在药品经营企业、医疗机构、保健品店、农贸市场摊点等流通环节上。重点检查内容:开展查处生产销售假劣药品,违法药品广告、非法渠道购进药品、超范围经营药品、无证经营药品等违法行为;加强对狂犬疫苗、甲流疫苗、人血白蛋白、人体接种疫苗等生物制品以及中药注射剂等高风险药品的购、运、存、管、销、用等各个环节进行监督检查;督促特殊药品使用单位建立健全内部规章制度,落实“五专”(专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记)要求。查处违法销售使用高风险医疗器械行为。查处不建立中药材及中药饮片质量验收记录、经营使用无合格证明的中药饮片、无中药饮
片日常养护记录或记录不健全、贮存条件不符合规定、加工炮制和质量不符合标准、非法添加、染色、掺杂掺假等违法行为。
(五)加强对医疗器械的监管。监管的重点品种:生物制品、中药注射剂、疫苗及高风险医疗器械、中药材、中药饮片。其中高风险医疗器械主要包括:骨科植入材料,即骨板、骨钉、人工关节、骨修复材料等;各种支架,即血管支架、食道支架等;其他植入材料,即人工血管、心脏起搏器、人工瓣膜、宫内节育器、口腔科材料等;介入器材,即血管内导管、导丝和管鞘、栓塞器材等;体外循环设备和血液处理设备及管路,即人工心肺机、血液透析器、体外循环插管等;一次性使用无菌器械,即无菌注射器、输液器、输血器、静脉输液针、塑料血袋、采血器、麻醉穿刺包等。
二、整治工作基本经验
在整治中,我局积累了一定的经验,主要是做到五个结合:一是结合省级农村药品“两网一规范”建设示范县巩固和提高开展工作。在监督检查中,开展全县医疗机构基本情况调查,部署医疗机构药品规范化工作。二是结合GSP认证、跟踪检查与换证开展工作。在整治中开展了GSP跟踪检查、重新认证和换证企业基本情况调查摸底,并对企业进行帮扶指导,完成部分换证企业、跟踪检查和重新认证企业的现场检查;通过检查,监督药品经营企业严格按《药品经营质量
管理规范》实施质量管理。三是结合药品不良反应和医疗器械不良事件监测报告的宣传开展工作。在监督检查中,向药品经营企业和医疗机构宣传药品不良反应和医疗器械不良事件监测报告的重要意义和有关规定,落实监测报告任务。四是结合食品药品安全知识宣传教育开展工作。在监督检查中,加大宣传力度,营造良好的社会舆论氛围,开展“安全用药,家庭健康”药品安全知识宣传咨询活动,发放《食品药品安全知识读本》及其他食品药品安全宣传资料,现场接受群众咨询。五是结合药品抽检开展工作。抽检的品种涵盖化学药、抗生素、生化药品、中成药等常用药品和防控甲型H1N1流感清热解表类中药饮片。
三、存在问题及下步打算
虽然我县击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药品专项行动工作取得了较大的成效,但因无专项整治经费,整治力量较薄弱,执法装备跟不上形势发展,整治工作还存在着开展得不够深入的问题。下步,我局要巩固现有的整治成果,并建立健全药品长效监管机制。
第五篇:知识产权总结
1、知识产权概念:是人们依法对自己特定智力创造成果和工商业经营标记等享有的专有权
利。
2、知识产权的法律特征:(1)无形性。知识产权是一种无形财产权,知识产权的客体----
知识产品(或称为智力成果)具有非物质性,是一种无形的、不能通过人的感觉器官去感知的精神财富。(2)专有性。知识产权具有排他性和绝对“垄断性”的特点。知识产权的专有性有两个方面的含义:①知识产权的权利人对其智力成果享有独占、垄断和排他的权利,这钟专有权利受到法律的严格保护,没有法律的规定或者未经权利人的授权许可,任何人不得使用权利人的智力成果;②对同一项智力成果不允许有两个或者两个以上的同一属性的知识产权并存,同一项财产不能有两个相互独立的权利人存在,类似于物权法律制度中“一物不能有二主”。(3)地域性。知识产权作为一种专有权,在空间上的效力不是无限的,知识产权的效力在地域上受到限制,具有严格的领土性特征,知识产权在空间上的效力只限于本国境内。(4)时间性。知识产权只在法律规定的有效期限内受法律保护,一旦超过了法律规定的有效期限,则该项权限就不复存在,相关的智力成果(知识产品)等就演变为人类的共同财富。如,发明专利的保护期限是20年,自然人作品著作权的保护期为作者有生之年加上作者死亡后的50年。
3、作品的概念:著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性,并能以某
种形式复制的智力成果。
4、作品的构成要件:(1)作品必须是文学、艺术和科学领域内的智力成果;(2)具有创造
性;(3)具有特定形式;
5、著作权法保护的作品:(1)文字作品;(2)口述作品;(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作
品;(4)美术、摄影作品;(5)电影、电视、录像作品;(6)工程设计、产品设计图纸及其说明;(7)地图、示意图等图形作品;(8)计算机软件;(9)民间文学艺术作品;
(10)法律、行政法规规定的其他作品。
6、不受著作权法保护的对象:(1)不受著作权法保护的作品:依法禁止出版、传播的作品,不受本法保护;(2)不适用著作权法保护的作品:①法律、法规,国家机关的决议、决定、命令,其他具有立法、行政、司法性质的文件及其官方正式译文;②时事新闻;③历法、数表、通用表格和公式。
7、职务作品概念:职务作品是指公民为完成法人或其他组织的工作任务而创作的作品。
8、合作作品概念:合作作品是两人以上共同创作的作品。
9、著作人身权概念:著作人身权亦称著作精神全=权,是指作者对其作品所享有的各种与
人身相联系而又无直接财产内容的权利。
10著作人身权类型及各类型是什么:(1)发表权,发表权是决定作品是否公之于众的权利,即作者有权决定何时、何地、以何方式发表作品的权利。(2)署名权。署名权即作者表明作者身份,在作品上署名的权利;(3)修改权。修改权是指作者对其作品享有修改或授权他人修改的权利;(4)保护作品完整权。保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利。作者享有反对对作品进行任何歪曲、割裂或者其他更改,或有损于其声誉的其他一切损害的权利。
11著作权的保护期限:依照我国著作权法第21条规定,(1)公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期限为作者终生及其死亡后50年;(2)法人和非法人单位的作品以及著作权(署名权除外)归法人和非法人单位享有的职务作品,其发表权,使用权和获得报酬权的保护期限为50年;(3)电影、电视、录像个摄影作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期限也为50年;(4)如果作者在创作完成后不发表自己的作品。气保护期限也为50年,自创作完成之日气计算,逾期不再受著作权法的保护;(5)而一般财产权的保护则不受时间限制。(自然人是作者死后50年,法人是作品产生后50年)
12、专利的客体:发明,专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术
方案。实用新型,实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技
术方案。外观设计,外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。(只有发明有方法保护,实用新型和外观
设计都没有方法保护)
13、不授予专利权的对象:(1)科学发现;(2)智力活动的规则方法;(3)疾病的诊断和
治疗方法;(4)动物和植物品种;(5)用原子核变换方法获得的物质。
14、专利权的性质:(1)独占性(又称垄断性或专有性);(2)地域性;(3)时间性;(4)
公开性。
15、新颖性:新颖性,是指该发明或实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者
个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向专利局提出过申请,并记载在申请日公
布以后的专利申请文件或者公告的专利文件中。
16、不丧失新颖性的公开:(1)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的发明创
造,在展出之日起6个月内申请专利的,不丧失新颖性。中国政府主办的国际展览会,包
括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。
(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的发明创造,在发表后6个月内申请专利的,不丧失新颖性。这里所说的学术会议或者技术会议是指国务院有关主管部门或者全国性学术
团体组织召开的学术会议或者技术会议。
(3)他人未经申请人同意而泄露发明创造内容的,申请人于发明创造被泄露之日起6个月内
申请专利的,不丧失新颖性。他人未经申请人同意而公开发明创造内 容,包括他人没有遵
守明示或者默示的保密约定以及他人用威胁、欺诈或者经济间谍活动等手段,从发明人或者
经其告诉而得知发明创造内容的任何其他人那里获得 发明创造内容后的公开。
17、职务发明创造概念:职务发明创造是指发明人或设计人执行本单位的任务或者主
要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
包括:(1)完成发明创造是否为了执行本单位的任务;(2)完成发明创造是否主要是利用
了本单位的物质技术条件。
(一)执行本单位的任务所完成的发明创造(属于以下情
形之一的,即属于职务发明创造):(1)发明人或者设计人在本职工作中做出的发明
创造。(2)履行本单位交付的本职工作之外任务所完成的发明创造。(3)退职、退休或
调动工作后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者单位分配的任务有关的发
明创造。应当注意,退职、退休、调动工作后作出的发明创造必须同时具备两个条件,才能构成职务发明创造。①该发明创造必须是发明人设计人从原单位退职、退休或调
动工作后1年内作出的;②该发明创造与发明人设计人在原单位承担的本职工作或者
分配的任务有联系。
(二)主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
1、发明创造的完成利用了本单位的“物质技术条件”。
2、发明创造的完成利用了“本
单位”的物质技术条件。
3、发明创造的完成“主要是”利用了本单位的的物质技术
条件。
18、专利优先权概念:专利优先权是指专利申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申
请后,在法定期限内,又就相同主题的发明创造提出专利申请的,根据有关法律规定,其在后申请以第一次专利申请的日期作为其申请日,专利申请人依法享有的这种权利,就是优先
权。专利优先权的目的在于,排除在其他国家抄袭此专利者,有抢先提出申请,取得注册之
可能。
19、专利优先权可分为国内优先权和国际优先权。(1).国内优先权,又称为“本国优先权”,是指专利申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,又向我国国家知识产权局专利局提出专利申请的,可以享有优先权。在我国优先权制度中不包括外观设计专利。
(2)国际优先权,又称“外国优先权”,其内容是:专利申请人就同一发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内,或者就同一外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内,又在中国提出专利申请的,中国应当以其在外国第一次提出专利申请之日为申请日,该申请日即为优先权日。
20、专利实施许可的种类和主要内容:(1)独占实施许可。简称“独占许可”,是指一定时间内,在专利权的有效地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,而且专利权人自己也不得实施该专利。因为专利实施独占许可是授予被许可方在某一地域、某段时间内的独占实施权利,因而独占许可的技术使用费要比其他许可形式高得多。
(2)排他实施许可。简称“排他许可”,也称“独家许可”,是指在一定时间内,在专利权的有效地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,但专利权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区别就在于排他许可中的专利权人自己享有实施该专利的权利,而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。通常,排他实施许可的技术使用费要比独占实施许可低些。
(3)普通实施许可。简称“普通许可”,是指在一定时间内,专利权人许可他人实施其专利,同时保留许可第三人实施该专利的权利。这样,在同一地域内,被许可人同时可能有若干且专利权人自己也仍可以实施。普通许可是专利实施许可中最常见的一种类型。普通实施许可适用于市场容量大的情形。
(4)分实施许可。简称“分许可”,即被许可人依照与专利权人的协议,再许可第三人实施同一专利,被许可人与第三人之间的实施许可就是分许可。被许可人签订这种分许可合同必须得到专利权人的同意。分许可一般适用于原许可为独占实施许可的情况。
(5)交叉实施许可。简称“交叉许可”,也称“互换实施许可”,是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。这种许可,两个专利的价值大体是相等的,所以一般是免交使用费的,但如果二者的技术效果或者经济效益差距较大,也可以约定由一方给予另一方以适当的补偿。
交叉许可通常适用于三种情况:①一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型在技术上先进,而其实施有赖于前项专利的,两个专利权人在这种情况下互相给予对方以实施权;②原许可合同的许可方与被许可方在合同中或事后约定,双方各自对合同技术作出后续改进并取得专利权的,相互给予对方以实施权;③利益密切相关的企业为始终处于技术上的优势地位,对自己取得的专利权相互许可对方实施其专利。
21、商标的五大功能:①区别功能;②表明商品及服务种类;③表明质量的功能;④广告及竞争功能;⑤财产功能。
22、联合商标:是指同一个商标所有人在相同或类似商品上使用的若干个近似商标。
23、防御商标:是指商标所有人在于注册商标所指定的商品和服务不同的其他类别的商品或服务上注册的同一商标。
24、证明商标:又称保证商标,是指由对某种商品或者服务具有监督功能的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
25、根据《中华人民共和国商标法》第十条 下列标志不得作为商标使用:
(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;
(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;
(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;
(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;
(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;
(六)带有民族歧视性的;
(七)夸大宣传并带有欺骗性的;
(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
26、下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。
就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
27、商标注册原则:申请在先原则;自愿注册原则。(同一日的话,要证明先使用。)
28、商标注册的续展期:到期日的前后 6个月,即到期日前后一年都可续展。
29、反向假冒:是指在商品销售活动中将他人在商品上合法贴附的商标消除,换上自己的商标,冒充为自己的商品予以销售的行为。” 反向假冒行为人的直接目的不是要利用商标,而是要利用商品来获利。
30.商标侵权行为种类:(一)未经注册商标所有人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。具体包括四种情况:
1、在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标;
2、在同一种商品上使用与他人注册商标近似的商标;
3、在类似商品上使用与他人的注册商标相同商标;
4、在类似商品上使用与他人的注册商标近似的商标。
未经许可实施此种行为,无论属故意或过失,均构成对他人注册商标专用权的侵犯。
(二)销售明知是假冒注册商标的商品。销售者主观上明知或应知销售的是假冒注册商标的商品,即构成此类侵权行为。
(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识。这类侵权行为的表现形式主要有四种:
1、伪造他人注册商标标识;
2、未经商标权人委托或者授权而制造其注册商标标识;
3、超越商标权人授予的权限任意制造其注册商标标识;
4、销售属于伪造、擅自制造的注册商标标识。
(四)给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。
1、经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权的商品的。对此类行为采取过错责任原则。
2、在同一种商品上,将与他人注册商标相同或近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用,并足以造成误认的。
3、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。此种侵权行为以故意实施为必要条件。
31、驰名商标的认定要考虑的因素:《商标法》第14条规定:“认定驰名商标应当考虑下列因素:
(一)相关公众对该商标的知晓程度;
(二)该商标使用的持续时间;
(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;
(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;
(五)该商标驰名的其他因素。