第一篇:田某某强奸一案辩护词
辩护词
审判长、审判员: 宁夏综义律师事务所接受本案被告人田某某近亲属的委托,并征得被告人本人的同意,指派我担任其涉嫌强奸一案的辩护人,参加今天的庭审,依法履行辩护职责。
接受委托后,我查阅了卷宗材料、会见了被告人,对本案有了全面、清楚的认识。现根据本案事实,依法发表以下辩护意见: 首先,对公诉机关指控被告人田某某犯有强奸罪的定性,本辩护人不表异议。但辩护人认为被告人田某某具有以下法定从轻减轻和酌定从轻减轻的情节,请合议庭予以采信。
一、被告人田某某具有自首和坦白的法定从轻减轻的情节。案发后被告人一直在内心自责,在外打工期间也是惶惶不可终日。被告人于2008年8月15日,到XX县派出所找2007年警校毕业在XX县公安局XX派出所实习的同学付XX,被告人将案情告诉付XX并问自己有没有犯罪记录,付XX说没有。等被告人田某某走后付XX在网上看到了被告人田某某是通缉犯,于是付XX就去追被告人田某某将其犯罪记录告诉了被告人田某某,被告人田某某便主动跟随付XX回到派出所,配合公安机关办理了羁押手续。从被告人田某某的行为可以看出其主观有投案自首的意思表示,向公安机关坦白犯罪事实符合我国《刑法》第六十七条的规定,另外根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定,犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉,或者虽被发觉,但犯罪嫌疑人
尚未受到讯问、未被采取强制措施时,主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。第二款的规定:被告人归案后又主动如实交代了自己的犯罪事实”的规定,属于自首情节,请求合议庭予以采纳。
二、被告人田某某最终未完成射精属未遂情节,属于法定从轻减轻情节。被告人田某某在供述中讲到自己意识到该行为已经触犯了中华人民共和国刑法,内心感到不安和恐惧,所以被告人中止了侵害的进行,故被告人在实施犯罪的整个过程中没有XX,所以本辩护人认为犯罪并没有最终完成,属于犯罪未遂。
三、XX市公安局XX区分局提交的(2008)第0476号鉴定书存在重大的瑕疵。(2008)第0479号鉴定书的鉴定意见“现场提取卫生纸团、床单、受害人内裤、受害人阴道擦拭物上可疑斑迹均检见人斑迹,上述精斑经DNA检测未得到基因分型无法对比”的结论不能证明是被告人已完成了XX行为。该鉴定中未提取被告人田某某的血液,无法证明结论中的斑迹与被告人有关。在法庭调查的事实和被告人的供述中,被告人并没有XX也没有擦拭。而且受害人在法庭调查中也承认被告人没有擦拭过。为此辩护人认为鉴定中提取的XX未得到基因分型无法对比,所以不能够证明被告人田某某当时完成了整个犯罪行为。故,对被告人田某某应当从轻或减轻处罚,请求合议庭予以采纳。
四、被告人田某某从未有过犯罪记录,此次尚属初犯,同时,被告人田某某这次失足走向犯罪与法律意识的淡薄是分不开的,其只有
初中文化水平,缺乏法律知识。于是犯下了令他今天后悔莫及的错误。被告人田某某走上犯罪道路,只是一念之差,比起那些情节恶劣、多次违法犯罪的犯罪分子来讲,其主观恶性并不算大。被告人田某某在被捕后能够积极主动交代自己所犯的罪过,认罪态度好,能够积极主动配合公安机关查案。被告人田某某的诚恳交代、认罪伏法的态度也是有目共睹的。根据关于“人民法院对自愿认罪的被告人,酌情予以从轻处罚”之规定,辩护人认为:被告人田某某的认罪态度完全符合相关法律规定,恳请法院在对被告人田某某量刑时予以充分考虑。
现在被告人经过看守所关押管教的生活,早已幡然悔悟,痛悔不已,并多次表示要改过自新,再也不触犯法律。并且被告人田某某的家属愿意赔偿给受害人造成的民事损害赔偿,请求法庭给被告人田某某一条改过自新的出路。
综上所述,鉴于被告人田某某具有以上法定和酌定从轻量刑的情节,主观恶性和社会危害性不大,恳请合议庭能够对其从轻或减轻处罚。
此致
XX市金凤区人民法院
辩护人:XX律师事务所律师
XXx
2008年1
第二篇:抢劫强奸案件辩护词
被告人张XX连续三次实施抢劫,并对被害人实施强奸,劫取财物1800余元,其中一起因被害人反抗,强奸未得逞,但造成被害人轻微伤。公诉机关指控被告人三次抢劫,两次强奸既遂,一次强奸未遂。最终一审法院以抢劫罪判处被告人有期徒刑10年,以强奸罪判处有期徒刑8年,合并执行有期徒刑15年。被告人服判,未提出上诉。
辩护词
审判长、审判员:
受被告人张XX近亲属委托,河北海龙律师事务所指派我担任被告人的辩护人出庭参加本案的法庭审理。我对公诉机关指控被告人犯抢劫罪、强奸罪的意见不持异议,仅就本案的量刑发表辩护意见。
一、公诉机关关于张XX第二起强奸案件属于犯罪未遂的意见不成立
犯罪未遂是行为人已经着手实施犯罪,因主观意志以外的原因而未得逞的行为。认定犯罪未遂的前提是行为人已经着手实施犯罪。2013年6月8日,张XX在针对被害人要XX、刘XX实施的抢劫犯罪过程中,依据被告人自己的供述,他的确有实施强奸的意图,但在受害人哭闹、激烈反抗之下,又听到楼道有脚步声,因为自己害怕而逃离了现场。
我国《刑法》规定,为犯罪制造工具,准备条件的是犯罪预备。犯罪未遂是指犯罪行为人已经着手实施犯罪,因犯罪分子意志以外的原因而未得逞的行为,认定犯罪未遂的前提条件是行为人已经着手实施犯罪。辩护人认为,张XX胁迫两名被害人往地下室走,只是为实施强奸犯罪准备条件,属于犯罪预备行为,不属于已经着手实施的强奸犯罪行为,因此不具备认定犯罪未遂的前提条件。张XX因为自己心里害怕,停止了犯罪行为,是基于自己主观意原因,该行为属于犯罪预备阶段的中止行为,故不宜认定为强奸未遂。
二、对张XX的量刑应当酌情考虑如下情节
张XX每次抢劫作案使用的工具是一把能够装进裤兜的小水果刀,不足以对被害人生命或者健康构成重大威胁,其犯罪手段一般。张XX三次抢劫犯罪劫取财物数额较小;三次抢劫仅造成一名被害人身体轻微伤,相比通常的抢劫犯罪,其社会危害性相对较小;张XX在深夜作案,选择其认为不是良家女子的受害人作案,相比光天化日之下,明目张胆的抢劫,其犯罪的主观恶性相对较小;本案被害人放弃了对张XX的民事赔偿请求,且没有提出从重量刑的意见,说明本案的社会危害性事实上有所降低;张XX作案时刚刚成年,心智尚未成熟,自我控制能力差,冲动之下实施犯罪。归案后,张XX能够如实供述自己的犯罪行为,当庭认罪,且真诚悔过,具有较好的可改造性。
综上意见,辩护人请求法庭对被告人适当从轻量刑。
**律师事务律师 田**
2014-3-18
第三篇:田浩涉嫌开设赌场罪一案辩护词
田浩涉嫌开设赌场罪一案辩护词
审判长、审判员:
被告人田浩涉嫌犯开设赌场罪一案,河南嵩峰律师事务所接受田浩家属委托并征得田浩本人同意,指派刘占营担任其辩护人,以维护其合法权益。接受委托后,辩护人会见了被告人田浩,查阅了起诉书和案卷材料,刚才又参加了庭审活动,并认真听取了公诉人发表的公诉意见。现根据事实和法律发表如下辩护意见,供法庭裁判时参考:
辩护人对公诉机关指控被告人田浩犯有开设赌场罪不持异议。但是,辩护人认为田浩有以下从轻处罚的量刑情节,请求法庭在量刑时予以考虑。
一、被告人田浩在共同犯罪中起的作用相对较小,社会危害性也相对较小,应当认定为从犯,其理由如下:
本案是一起涉嫌网络赌场的犯罪行为,各被告人在开始赌场行为中,担任不同的角色,有网络的主办人、经营管理人、代理商。通过刚才的庭审调查,被告人田浩是在他人的怂恿之下首先是参与网上投注,后发展到代理行为,且其代理行为是最底层的代理,权限只能给别人开设投注账号,没有资格再发展下一级的代理。在网站的代理行为完全受他人控制,包括账户管理和资金流向,另外,其本人并没有获取抽头油水。所以根据本案的事实,田浩在共同犯罪中起到的作用相对较小,依法应当从轻或者减轻处罚。
二、根据本案的事实被告人田浩具有多种酌定量刑情节。
1、被告人田浩既是本案的被告人又是本案受害人。根据犯罪嫌疑人的供述,被告人田浩投注的资金有7000余元,应得的抽头1000元都被该网站非法取得,所以田浩也是本案的受害人。
2、被告人田浩参与开设的赌场的经营时间段,只有短短的2个月,其发展的会员也较少,没有造成其他恶性案件,社会影响较小。
3、根据田浩所在的基层组织出具的证明意见,田浩一贯表现较好,也是由于法律意识淡薄、不懂法所造成的犯罪,属于偶犯。
4、被告人田浩犯罪后有认罪悔罪表现,能向公安机关如实供述了自己的犯罪事实。法庭审理过程中田浩认罪态度较好。根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第九条的规定“人民法院对自愿认罪的被告人,酌情予以从轻处罚”。
鉴于田浩有以上量刑情节及田浩的家庭环境,其本人有2周岁的儿子需要照顾,恳请法庭对田浩从轻处罚,并处以缓刑,给其以改过自新、从新做人的机会。
以上辩护意见,希予采纳。
河南嵩峰律师事务所 律师
刘占营
二〇一一年一月二十六日
第四篇:周某某涉嫌诈骗一案辩护词
案件介绍:
被告人周某某,男,一九七0年一月六日生,汉族,无业,住新疆自治区哈密市。现因涉嫌诈骗罪于二00二年八月十五日公安刑事拘留,同年九月十三日逮捕。
本案于二00二年十月二十八日向本院移送审查起诉。退回公安机关补充侦查二次,二次延长审查起诉期限十五日。
经依法审查查明:被告人周某某于二000年十一月二十日,在位于某市某房产建设有限责任公司内,虚构中共中央党校中国市场经济研究会办公室副主任的身份,以能为某房产建设有限责任公司打赢仲裁官司为名,骗取该公司人民币二十万元。二00一年七月,周某某再次以相同手段骗取该公司人民币十万元。后被告人周某某被抓获归案。
本院认为:被告人周某某无视国法,为牟取积私利,竟虚构事实骗取公司财产,且数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定,特提起公诉,请依法判处。
律师评析:
本案对定性争议甚大,经过近两年的诉讼,才有了结果。律师从定性入手,认为周某某的行为是一般的民事纠纷,而不是犯罪。
辩护词
审判长:
根据刑事诉讼法的有关规定,北京市义方律师事务所接受被告人周某某的委托,指派我作为其一审辩护人。开庭前我们查阅了案件的证据材料,会见了被告人,又参加了今天的庭审,对本案有了较全面的了解。现就本案发表如下辩护意见。辩护人认为被告人周某某的行为不应当构成犯罪。理由如下:
一、周某某对自己身份的宣传应当属于夸大而不是虚构。
在案件中我们看到,周某某在对某房地产公司的领导介绍自己时,确实自称是中央党校办公室副主任。但这里我们有两点需要说明:
1、被告人周某某是在自己曾经在中央党校下属的非职能单位中国市场经济研究会工作过的基础上,在时间、单位、职务上的表述与实际情况有所不同,但其表述的内容与他曾经工作的单位和职务是有关联性的。因此说他的表述内容应当属于有根据的夸大,而不是纯属虚构。
2、从时间上看,周某某是在初次与某房地产公司的领导见面时这样介绍自己的,当时他并不知道某房地产公司与其他公司有纠纷,需要诉讼仲裁。也就是说周某某并不是为了代理仲裁才这样介绍自己。因此说从介绍自己的时间上看,他介绍自己的内容与仲裁代理是无关的。
另外,周某某在接受代理之前,称自己认识仲裁委员会的领导。从案件的证据看这是事实,虽然他们之间的来往程度有限,但这个情节不是捏造的。应当属于有根据的夸大。
二、周某某夸大自己的能力的目的是为了今后的工作,而不是为了诈骗代理费。
周某某在参与代理仲裁之前有一份工作,但他想到某公司工作,而且当时某公司也有这个意愿。周某某有意夸大自己的能力并接手仲裁代理其目的是为了给某公司证明自己的能力,将来能够正式到某公司工作。这是他夸大自己能力的直接目的。周某某在主观上并不存在骗取钱财的目的,如果存在骗取他人钱财的目的,他没有必要去学习法律知识,没有必要做与仲裁有关的工作,他可以拿到部分代理费就逃之夭夭。更不会出现在某公司被扣押的现象。因此说周某某没有骗取他人财产的目的。
三、周某某为了仲裁代理确实付出了劳动,并且是实实在在的,没有任何虚假成分。
从本案我们可以看出,周某某是通过代理仲裁案件获取了30万元的费用。那么从某房地产公司与周某某签订的代理合同上看,我们可以确定以下事实:
1、周某某是以个人的名义签订的合同,周某某在合同中用的是真名真姓并没有使用虚假的姓名。2周某某被委托后,在仲裁委员会办理了相关手续,并参与了案件的有关工作,如提交诉讼费,参与开庭,找记者对案件进行有关的报道。这说明周某某是根据代理合同的规定履行了合同义务。而且这些工作都是客观存在的,没有任何的虚假成分。
3、仲裁案件的败诉是由于某房地产公司撤诉导致的,而不是仲裁委员会裁决的。某房地产公司的败诉对周某某来说是没有过错的,也不能抹煞周某某在代理仲裁案件中所做的工作。因此说周某某与某房地产公司以个人名义签订代理合同并履行合同义务是真实的,不存在虚假事实,而且周某某确实付出了自己的劳动。
四、周某某在特定条件下收取代理费存在合法性。
我们知道基于犯罪行为而获取的他人财产,从始至终都不存在合法性。但从本案的代理合同上来看,存在两种情况:
1、案件败诉应当退还代理费。
2、胜诉应当获取代理费。如果周某某在败诉的情况下退还了代理费,或在胜诉的情况下收取了现有的乃至比现在更多的代理费,都不会出现周某某现在被羁押的情况。也就是说案件败诉周某某退还了代理费是履行合同义务,胜诉收取代理费是依据合同规定他所享有的权利。那么如果真是胜诉了,周某某收取代理费就应当是合法的。既然周某某付出了劳动,在特定的条件下收取代理费又是合法的,那么周某某的行为与犯罪就没有关系。现在是因案件败诉,周某某应当退还代理费而没有退还,只能说明他没有履行合同所规定的义务。因此说周某某是否应当退还代理费是一个围绕合同的民事纠纷,他承担的责任应当是民事责任,而不是刑事责任。
综上所述,辩护人认为被告人周某某为了代理仲裁案件确实在手段上存在夸大自己能力的成分,但在主要事实上即代理合同的签订、代理合同的履行都是真实的,周某某确实为仲裁案件做了大量的工作,也就是说在主要事实上不存在虚假和捏造的情节。而且周某某不存在骗财的目的。因此说虽然周某某的行为不符合诈骗罪的构成要件,不应当认定为犯罪。至于根据合同规定应当退款而没有履行,应当是民事问题与本案无关。以上意见望合议庭采纳。
北京市义方律师事务所
律师:张平
结果:
刑事判决书
被告人周某某,男,1970年1月6日出生,汉族,出生地新疆维吾尔自治区哈密市,高中文化,经审理查明,2000年11月20日,被告人周某某在位于本区安立路的北京某长城房产建设有限责任公司内,虚构“中共中央党校中国市场经济研究会办公室副主任”的身份,并谎称熟识中国国际贸易仲裁委员会秘书长以及司法机关工作人员,以能为北京某长城房产建设有限责任公司打赢与其他公司的仲裁案件并需要疏通关系为名,与该公司鉴订《协议书》,骗取了北京某长城房产建设有限责任公司人民币200000元。2001年7月,被告人周某某再次以相同理由骗取该公司人民币100000元。后被告发归案。
本院认为,被告人周某某无视国法,以非法占有为目的,虚构事实以签订《协议书》的方式骗取公司财产,且数额特别巨大,其行为触犯了刑律,已构成合同诈骗罪,应予惩处。检察院指控被告人周某某的犯罪事实清楚,证据确实、充分,但指控的罪名有误,被告人周某某应以合同诈骗罪追究刑事责任,对此本院予以纠正。被告人周某某当庭关于自己的行为不构成犯罪的辩解以及辩护人关于被告人周某某不构成犯罪的辩护意见无法律依据,本院均不予采纳。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项及第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人周某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2002年8月13日起至2013年812日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。
二、继续追缴被告人周某某犯罪所得人民币三十万元,发还北京某长城房产建设有限责任公司。
张平
第五篇:韩某过失致人死亡一案辩护词
韩某过失致人死亡一案辩护词
审判长、人民陪审员:
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十六条的规定,我受被告人韩某的委托,担当他的辩护人,出席今天的法庭为他进行辩护。
本辩护人在受理案件以后,认真查阅了全部案卷材料,两次会见被告人,听取他陈诉犯罪经过,并找有关人员调查案件情况,还去被告人所在村了解其平时情况。刚才又听了公诉人的公诉词,对本案情况有了较全面的了解,我认为起诉书指控被告人犯过失致人死亡罪,罪名不能成立。现根据《刑事诉讼法》,第三十五条的规定,结合本案事实和法律发表辩护意见如下:
一、韩某没有预见到自己的行为可能发生危害结果。
要追究韩某过失致人死亡罪的前提和依据应当是韩某应当预见到自己的行为可能发生危害结果,但由于疏忽大意而没有预见或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果。所谓“应当预见”应当是指在正常情况下,按照正常理智的一般人基于日常生活、工作经验所能够预见到的情形。根据材料显示,两人是在装运馒头时,因发生碰撞而产生纠葛。刘女士动手打了韩某一巴掌,韩某当即回手向刘某的胸部打了一拳,结果刘女士当即倒地昏迷。在场群众将刘女士送往医院,经抢救无效死亡。
一、韩某不具有过失犯罪中所要求的“预见义务”。
所谓“应当预见”应当是指在正常情况下,按照正常理智的一般人基于日常生活、工作经验所能预见到的情形。经法医检验鉴定认为:
1、死者是因胸前受外力打击引起反射性心脏抑制而死亡;
2、根据案情,死者生前在胸前被打一拳后,后退两步倒地,送医院证明已死亡,死亡较急速。检查虽见右心室表面有点状出血,部分心肌细胞有断裂,但胸前皮肤、皮下及胸骨、肋骨均未见明显损伤,属于“抑制死”的情况(即:身体某些部分受到轻微的、对正常人不足以造成死亡的刺激或外伤,通过反射作用在短时间内使心跳停止而死亡,而尸检找不到明确原因。)正是由于刘女士在外表上与一般人毫无异常,所以韩某不可能预见到刘女士是“特异体质人”。也不可能预见到自己的一拳就能致刘女士受伤甚至死亡。韩某不具有过失犯罪中所要求的“预见义务”,因而其行为属于《刑法》第十六条所规定的由于不能预见的原因所引起的“意外事件”,不构成犯罪。
综上所述,被告人韩某在本案中没有过失致人死亡的动机和故意,不符合《中华人民共和国刑法》第XX条过失致人死亡罪的规定,因此XX市人民检察院关于指控被告人韩某犯过失致人死亡罪的事实和法律依据不能成立。辩护人请求法庭对被告人韩某进行无罪释放。本辩护意见暂且到此,谢谢!
此致
XX市人民法院