第一篇:2015.05.31 掩饰隐瞒犯罪所得罪的认识
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法认定疑难问题探讨
史卫忠 李 莹
【内容提要】掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是司法实践中的常见犯罪,如何准确进行司法认定,对检察机关正确提起公诉意义重大。本文认为,无体物、不动产可以成为本罪的犯罪对象,而因犯罪而产生的物品以及犯罪工具都不是犯罪所得,不能成为本罪的犯罪对象。上游犯罪行为人本人不能构成本罪,至于上游犯罪的共犯则应结合具体司法实践予以认定。对行为人“明知”的判定,需要结合案件证据和其他事实作出综合判断。对本罪情节轻重的把握需要特别注意对情节显著轻微和情节严重的理解。
【关键词】掩饰 隐瞒犯罪所得 犯罪所得收益罪 上游犯罪明知
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是司法实践中常见、多发犯罪。《刑法修正案
(六)》和《刑法修正案
(七)》连续两次对刑法第三百一十二条作出修改,2009年最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)进一步对本罪司法实践中存在的突出问题作出了明确规定。
一、犯罪对象的理解
《刑法修正案
(六)》将窝藏、转移、收购、销售赃物罪的犯罪对象由“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,使得本罪的犯罪对象范围有所扩大。关于本罪犯罪对象的理解存在以下突出问题:
(一)犯罪所得及其收益的涵义
犯罪所得,是指上游犯罪行为人通过犯罪行为所获得的财物(赃款或赃物),是实施犯罪行为追求的目的物。一切犯罪所得,无论是因犯侵犯财产犯罪所得,还是因犯其他类型犯罪所得,都属于犯罪所得。对犯罪所得的转化财物,以及混同于合法财产中的犯罪所得部分,如通过改造、改装、附合、加工等方式改变犯罪所得形态,将盗窃的棉花制成布料,把抢劫的汽车部件组装成汽车,都不能导致犯罪所得性质的丧失,仍应认定为犯罪所得。关于犯罪所得的属性,有体物、动产是核心部分,但无体物、不动产也可以成为犯罪对象。除了物之外,财产上利益,不论是物化的财产上利益还是没有物化的财产上利益都可以成为本罪的犯罪对象。⑴
犯罪所得收益,是指上游犯罪行为人将犯罪所得用于合法或者非法投资、经营等活动所形成的各种经济利益。“收益”是针对上游犯罪行为人而言,它既包括上游犯罪行为人将犯罪所得销售、交换后所得的现金或其他财产性收益,也包括犯罪所得产生的孳息(包括天然孳息和法定孳息)。如上游犯罪行为人或其他人贩卖赃物所获得的赃款,或者将赃款兑换成其他种类货币,都应认定为犯罪所得收益。有论者认为,犯罪所得收益应理解为对犯罪所得进行处理后产生的超过犯罪所得的利润,⑵笔者认为,这种观点并不正确,因为司法实践中并不是所有处理犯罪所得的行为都会产生超过犯罪所得的利润,将犯罪所得低价处置的情况大量存在。如甲盗窃1万元财物后以1000元低价销售给他人,这1000元钱显然属于犯罪所得收益。
(二)犯罪产生的物品及犯罪工具是否属于犯罪所得
笔者认为,因犯罪而产生的物品以及犯罪工具(包括犯罪分子为实施犯罪行为制造的物品)都不是犯罪所得,对此类物品实施的掩饰、隐瞒行为,均不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,应区分不同的行为方式,认定为包庇罪或者帮助毁灭、伪造证据罪,以及法律规定与该特定物品相关的其他犯罪,或者前罪的共同犯罪等。如走私犯已经将走私物品运入境内,但走私物品尚未脱手时他人帮助走私犯掩饰、隐瞒该物品的行为,本质上届于妨害司法的行为,可以考虑认定为包庇罪,如果采取了毁灭该物品的方式,则可认定为帮助毁灭证据罪;制造淫秽物品的罪犯将所制造的淫秽物品放在身边尚未售出,他人帮助罪犯掩饰、隐瞒尚未脱手的该物品的行为,由于制作行为已完成,不宜认定为制作淫秽物品的共犯,但可以根据其主观目的及行为方式依法认定为复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪。又如,对明知他人销售伪劣产品而代为销售的行为,由于销售行为仍在持续发生过程中,因此应认定为双方共同犯罪。
(三)违禁品是否应认定为犯罪所得
“否定说”认为,违禁品不能成为赃物犯罪的对象⑶,“肯定说”则认为,违禁品也是赃物,对于窝藏、代为销售违禁品的行为应区别对待:法律有特别规定的,应将其列为独立的罪名,如私藏枪支弹药罪,窝藏毒品罪等;法律没有规定的,则应定为本罪。⑷我们认为,对此问题应区分是否存在上游犯罪而区别对待。作为上游犯罪行为人通过犯罪所获得的违禁品应当认定为犯罪所得,行为人实施的掩饰、隐瞒行为与上游犯罪关系紧密,均可依法认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,没有必要单独适用刑法关于违禁品的特别规定。如对于上游犯罪行为人抢劫所获得的假币等违禁品实施的掩饰、隐瞒行为,不应认定为持有、使用假币罪,而应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此外,由于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的成立必须以上游犯罪成立为前提,如果没有上游犯罪,行为人单纯所有或者占有的违禁品不能认定为犯罪所得,对于此类物品实施的窝藏、转移、收购等掩饰、隐瞒行为,法律有特别规定的可以认定为相应犯罪,如持有、使用假币罪、私藏枪支弹药罪等。
二、上游犯罪的理解
根据《解释》第四条的规定,“上游犯罪”是指产生犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。上游犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成立的基础,在本罪认定中作用至关重要。
(一)上游犯罪的范围
从罪名上看,关于上游犯罪的最大问题是本罪与洗钱罪的关系应如何界分,司法实践中存在大量应当以洗钱罪处理的案件最终以本罪处理的情况。为解决这一争议问题,《解释》第三条规定,“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第三百一十二条规定的犯罪,同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”笔者认为,该解释明确将刑法第一百九十一条洗钱罪与第三百一十二条的关系定位为特别法与一般法的法条竞合关系,两者区分的关键在于上游犯罪是否是特定犯罪,而非具体的行为方式。实践中所有的洗钱行为,只要其对象属于刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及收益,即应以洗钱罪定罪处罚。⑸今后,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪应包括除洗钱罪、窝藏毒品、毒赃罪以及其他法律有明确规定的犯罪(如非法收购林木罪)以外的一切犯罪。
从行为类型上看,笔者认为,上游犯罪行为人本人不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。虽然国外许多立法中将自洗钱行为作为犯罪规定,但从理论上看,上游犯罪行为人处理其犯罪所得、犯罪所得收益的行为,是一种被其先前行为吸收的事后不可罚行为,属于吸收犯,因此,本犯掩饰、隐瞒自己犯罪所得及其收益的行为,不能单独构成本罪,但可以在具体量刑时对前罪从重处罚。需要注意的是,上游犯罪行为人并不是在任何情况下都不能成为本罪主体的,例如,从上游犯罪行为人处收购了犯罪所得的人,再将犯罪所得转卖给他人时,上游犯罪行为人协助进行了居间介绍等行为的,此时上游犯罪行为人事后处置犯罪所得行为的性质已改变,因此可以构成本罪。
(二)上游犯罪共犯的认定
通说认为,上游犯罪包括本罪的教唆犯和帮助犯,而不限于实行犯;上游犯罪的共犯仅应负上游犯罪的刑事责任,不再成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。司法实践中,应当结合刑法理论和司法解释对上游犯罪共犯作出准确认定。
1.要正确理解“事前通谋”。我国多个司法解释中规定,“实施掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪行为,事前通谋的,以盗窃犯罪共犯定罪处罚。”⑹能否认定为“事前通谋”,还必须准确把握通谋的意思联络程度。例如,甲在事前告知丙准备盗窃某类物品,是否可以收买,而丙并未授意实施盗窃也无参与盗窃活动的其他预谋,甲是否盗窃、如何盗窃均未与丙形成合意。在这种情况下,丙对于盗窃行为,其主观方面仅有被动的认知,而缺乏意志性方面的内容,因此也不能认定为“事前通谋”。⑺
2.要准确把握犯罪既未遂问题。犯罪既未遂对于区分共犯还是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪具有重要意义。为了与承继的共同犯罪相区分,上游“犯罪”应当是“已经既遂的犯罪”。行为人在本犯既遂之前故意参与的,应按照共同犯罪处理。如果本犯实施了犯罪行为并取得了赃物,但是还没有达到既遂时,行为人参与其中应成立共同犯罪。如明知是他人盗窃的存折、信用卡而去取钱,因盗窃存折、信用卡而未取钱或使用并未达到犯罪既遂,因而取款或使用的行为应作为盗窃罪的组成部分,从而认定为盗窃罪共犯而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
(三)上游犯罪中“犯罪”的理解
关于上游犯罪中的“犯罪”,存在两个问题:
1.在实体上犯罪是否要求同时具备犯罪构成四要件。笔者认为,从罪刑法定原则的角度看,这里的“犯罪”应具备犯罪构成的四要件,即行为本身在法律上可作为犯罪进行评价,而不应从行为的实质危害性的角度分析。《解释》第四条对此明确规定“刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提”,笔者认为,“上游犯罪事实成立”的表述实际上是对上游犯罪必须符合犯罪构成四要件作出了明确规定。司法实践中常常遇到行为人多次为他人掩饰、隐瞒违法所得,或者同时为多人掩饰、隐瞒违法所得,他人取得赃物的行为只是一般违法行为,但掩饰、隐瞒赃物的行为却累计达到数额巨大,情节严重的程度,有论者主张对这种掩饰、隐瞒赃物行为也应当定罪处罚。⑻笔者认为,这种观点具有一定的合理性,但是,从严格罪刑法定原则的角度说,“违法所得”显然不能等同于“犯罪所得”,当上游不存在犯罪时,对于此类行为并不能认定为犯罪,但可以考虑在刑法修改时对该罪增加“常业犯”的规定。同样,数人各自违法行为数额没有达到犯罪构成标准,或者上游犯罪行为人指向的具体犯罪所得均无法确定,而掩饰、隐瞒的数额加在一起达到了上游犯罪定罪数额的,对于掩饰、隐瞒的行为不能认定为犯罪。例如,违法行为人徐某等七人分别在某大学宿舍改造工地内盗窃电线等物品,经鉴定涉案物品共价值人民币8000余元。犯罪嫌疑人刘某在明知上述物品是盗窃所得的情况下,仍收购上述盗窃所得。因现有证据无法确定每名行为人的违法(犯罪)所得数额,故均不能认定为涉嫌盗窃罪,公安机关只能对八名行为人予以行政拘留。虽然八名盗窃行为人盗窃物品总的盗窃数额经鉴定为8000余元,达到了盗窃罪的定罪标准,但因八名盗窃行为人并非共同犯罪,各个行为人盗窃的物品及价值均无法认定,因而在上游盗窃行为不能认定构成盗窃罪的情况下,也不应将刘某认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2.在程序上是否要求上游犯罪已依法作出裁判。《解释》第四条规定,上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的审判。这一规定使上游犯罪是否需裁判之争告一段落,消除了司法机关办案中的顾虑。但是笔者认为,在适用该规定时应特别注意,这一规定并未降低对上游犯罪的认定标准,司法机关办理此类案件应当严格审查、慎重把握,只有根据已有证据足以认定上游犯罪事实成立的,才能认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。司法实践中,在上游犯罪行为人不能到案的情况下,案件的证据经常会出现问题。因此,司法实践中上下游犯罪案件尽可能要并案处理、同步审查,以确保案件公正办理。对于上游犯罪经依法办理最终没有被认定为犯罪的,应当按照审判监督程序对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件及时纠正。
三、主观方面的理解
(一)“明知”的判定
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的“明知”问题,是司法实践中认定本罪的最大问题。在以往的司法解释中,“明知”曾多次解释为“知道或者应当知道”,其中“应当知道”是否意味着本罪包含过失容易让人误解。《解释》对此没有采用以往的规定,从而使“明知”概念重归故意的应有范畴,即“明知”是指明知肯定与明知可能两种情况。
在司法实践中,对于“明知”可以区分行为人有罪供述和无罪辩解两种情况作出不同处理:
1.对于行为人作出有罪供述的,可以结合上游犯罪的行为人已告知其犯罪所得的来源,或者有证据证明其亲眼目睹了犯罪过程等证据,足以证明其主观上的明知,不必进行推定。需要注意的是,行为人的有罪供述往往是“知道不是好来的”,但并不知道是什么犯罪所得,这种情况一般可以认定其主观明知,但在认定上还要结合案件其他事实作出综合判断。
2.对于行为人否认“明知”的情况下,对于“明知”的判断,应采用推定的方式作出认定。具体推定的方法,理论上有主观说、客观说、折中说(通说)。《解释》也采用了折中说:“明知”应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。在司法实践中,除了《解释》中的几种情况,推定“明知”应重点审查以下内容:一是交易的时间、背景,如是否是深夜收购,当地是否刚发生过重大盗窃、抢劫等犯罪案件;二是交易地点、交易方式是否非常隐秘,是否在非公开场所交易;三是交易价格是否明显低于市场中间价格;四是物品特征是否被拆整为零、改头换面,有涂改痕迹,或者将新物当旧物甚至废品处理;五是行为人的职业,如专门从事收购二手手机、电脑等工作的人,注意义务较一般人更高,应履行相应的手续,否则一般能认定为“明知”;六是本犯的一贯表现,赃物犯是否了解本犯的品行。在审查后,应分别列出可证明“明知”的基础事实和可反驳“明知”的基础事实进行分析比较,再结合人们一般的经验法则、逻辑规则判断哪一方的事实和理由更为充分可信,最后推出犯罪嫌疑人是否明知的结论。⑼
(二)认识错误问题
《解释》第一条规定,被告人将刑法洗钱罪规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为洗钱罪上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响本罪“明知”的认定。因此,行为人在洗钱罪七类上游犯罪的范围内将此类犯罪所得误认为彼类犯罪所得的,仍应认定为洗钱罪。但是,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的认识错误,应当如何处理还需要研究。笔者认为,根据我国刑法的认识错误理论,本罪的认识错误可以区分以下几种情况处理:(1)行为人将犯罪所得误认为合法所得的。由于主观上不存在犯罪故意,不构成犯罪;(2)将合法所得误认为犯罪所得。虽主观上具有犯罪故意,但客观上不可能妨害司法活动,因而原则上不能构成本罪,只有情节严重的,才可以认定为本罪的未遂犯;(3)将洗钱犯罪上游犯罪误认为其他上游犯罪,或者将上游犯罪误认为洗钱犯罪,主观认识与客观实际在掩饰、隐瞒犯罪的范围内可以重合,因此应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,而不能认定为洗钱罪;(4)将某一上游犯罪误认为洗钱犯罪以外的其他上游犯罪的,与《解释》的情况相同,不影响案件的性质,仍应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
四、情节轻重的理解
《刑法修正案
(六)》除了对犯罪对象要件与行为要件等构成要件层面的重要修改外,对原第三百一十二条增加了一档法定刑,即“情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”。因此,对于本罪情节的轻与重应如何把握在司法实践中是个重要问题。
(一)情节显著轻微,不构成犯罪的适用
治安管理处罚法中将“收购公安机关通报寻查的赃物或者有赃物嫌疑的物品的”(第五十九条),“明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的”(第六十条),作为行政处罚处理,因此本罪认定涉及到犯罪与行政违法的协调问题,也就是涉及到对于危害社会程度即是否“情节显著轻微、危害不大”的定量分析。司法机关不宜对只要实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为就一概作为犯罪处理,而是应当着眼于行为的“情节”这一因素的考量,行为只有在危害社会的程度严重时,才能认定本罪的成立。⑽笔者认为,本罪的认定,应当是从上游犯罪的数额、情节、危害性,行为人是否受过行政处罚、行为次数、阻挠司法机关追查等犯罪情节进行综合考察,即通过社会危害严重性的“定量”决定本罪的“定性”。具体来说,从数额上看,成立本罪应要求犯罪所得数额高于上游犯罪的定罪数额;从后果上看,在上游行为人已经构成犯罪的前提下,如果行为人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的行为对司法活动造成了较为严重的干扰,也可以追究行为人的刑事责任。
(二)情节严重的理解
该罪由于“情节严重”的具体认定标准缺失,导致实务部门对于部分案件是否应当认定为情节严重并在三年以上七年以下有期徒刑的法定刑幅度内量刑存在较大分歧。有观点认为,参考相关司法解释,行为人实施掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为,犯罪所得或者犯罪所得收益达到50万元以上的,基本能够达到“情节严重”的标准。⑾但笔者认为,《解释》第一条针对的是机动车案件的掩饰、隐瞒行为认定“情节严重”而设定的标准,对于其他案件中“情节严重”的司法认定具有一定的参考作用但不具有普适性。本罪情节加重犯的.认定须全面综合考虑掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为的时间、空间、对象、方式、次数、人数、数额、行为人的身份、动机、目的、侵犯法益大小等。⑿根据司法实践经验,下列情形可以认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“情节严重”:(1)明知是重大犯罪的犯罪所得及其收益而予以掩饰、隐瞒的;(2)上游犯罪涉案数额特别巨大的;(3)掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益数额特别巨大的;(4)掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益十次以上的;(5)犯罪所得及其收益无法追回,造成被害人自杀、自残等严重后果的;(6)严重妨害司法机关对重大犯罪案件追诉的。
【注释与参考文献】
⑴参见鲜铁可:《论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪对象》,载《中国刑事法杂志》2009年第1期。
⑵参见罗鹏飞:《掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名如何适用》,载2008年4月18日《人民法院报》第5版。
⑶参见高铭暄等编:《中国刑法词典》,学林出版社1990年版,第731页。
⑷参见赵秉志主编:《刑法争议问题研究》(下卷),河南人民出版社1996年版,第499页。
⑸参见刘为波:《〈最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》,载彭东主编:《刑事司法指南》2010年第1集,法律出版社2010年版,第156页。
⑹如2006年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定“实施前款规定的犯罪行为,事前通谋的,以盗窃犯罪的共犯定罪处罚。”
⑺参见邹成勇、邹成志:《如何认定收购赃物与盗窃者有无“事前通谋”》,载2008年04月1 5日《检察日报》第3版。
⑻转引自王作富主编:《刑法实务研究(第三版)》(下),中国方正出版社2007年版,第1389页。
⑼参见王晓倩、李增航:《对掩饰隐瞒犯罪所得罪中明知的理解》,载2008年7月2日《检察日报》第3版。
⑽参见史丹如:《掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪初探》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2009年第2期。
⑾参见季炜、严妍:《掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法实践若干疑难问题探析》,载《福建警察学院学报》2010年第2期。
⑿参见刘飞、王海:《赃物犯罪加重处罚若干情形的认定》,载2009年2月10日《检察日报》第3版。
【作者简介】最高人民检察院公诉厅副厅长,法学博士;最高人民检察院公诉厅干部 【文章来源】《人民检察》2014年第3(下)期
第二篇:掩饰、隐瞒犯罪所得罪相关法条
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
相关法条;
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
最高人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》
(十四)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:
(1)犯罪情节一般的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。
(2)情节严重的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。2、在量刑起点的基础上,可以根据犯罪数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
安徽省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则(试行)
(十四)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
1、构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点
(1)情节一般的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。
(2)情节严重的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。
2、在量刑起点的基础上,可以根据犯罪数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。具有下列情形之一的,可以增加相应刑罚量确定基准刑
(1)每增加一次犯罪,可以增加三个月至六个月刑期;
(2)情节一般的,每增加15000元,可以增加一个月刑期;
(3)情节严重的,每增加100000元,可以增加一个月刑期。
最高人民法院 最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢
夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车,实施下列行为之一的,1
第三篇:辩护词——掩饰隐瞒犯罪所得(销赃罪)罪轻辩护
辩 护 词
山东保君律师事务所接受被告人家属的委托,并指派律师韩东作为被告人牛xx(以下简称被告人)的辩护人,律师接受委托后查阅了相关案卷并会见了被告人。辩护人对于公诉机关指控被告人犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。现辩护人根据公诉人的公诉意见以及客观事实与法律,针对被告人的量刑及处罚提出辩护意见如下:
1、在庭审过程中,被告人自愿认罪,依据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》第九条的相关规定,请法院在量刑时酌情予以从轻或者减轻处罚。
2、被告人牛xx的犯罪行为社会危害性较小,请法院在量刑时酌情从轻或者减轻处罚。
被告人牛xx涉案的金额为18862元,将赃物出售后,被告人只分得了5000元,虽然被告人的行为已经构成了犯罪,但是,涉案金额不大,社会危害性也不大。
3、被告人牛xx的犯罪行为主观恶性不深,请法院在量刑时予以从轻或者减轻处罚。
被告人因与另一被告人王杰打电玩、玩游戏,在钱财上两人经常互相借款,最终被告人王杰仍欠6000余元。当被告人王杰拿出金项链时,虽然被告人牛xx意识到了该物品可能是王杰在头一天晚上抢来的,但是为了能够得到钱财,被告人选择了帮助王杰将项链卖掉。辩护人认为,被告人的
行为属于典型的间接故意,其犯罪动机非常单纯,为了追求自己的目的,放任了另外一个违法结果的发生。其行为虽然触犯了法律,但是毕竟与蓄谋已久或者专门从事销售赃物有着明显的区别,属于临时见财起意,主观恶性较小。
4、被告人牛xx归案前一贯表现良好,是初犯、偶犯,没有前科。
被告人在归案前是正经的生意人,没有任何的不良嗜好和不良记录,更没有犯罪前科,这次犯罪只是因为见财起意,没有充分的认识到事情的严重性,是初次犯罪、偶然犯罪,其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别,其法院在量刑时予以充分考虑。
5、被告人牛xx归案后认罪态度较好。
被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议,并自愿认罪,这一态度是应当加以肯定的。被告人归案后,对整个作案过程主动的做了详细的供述,认罪态度好,坦白交待了所有的犯罪事实,积极配合公安机关查清案件的事实,可以看出其有真诚的悔罪表现,比起拒不认罪、负隅顽抗的被告人其社会危害性要小的多。
综上所述,辩护人认为,被告人无论是从主观的犯罪动机,还是在归案后的认罪态度上,都可以看出被告人的犯罪行为无论是社会危害性还是主观恶性都不大,在这个前提下,法律应对被告人以教育为主,提高被告人的法律
意识,以惩罚为辅,给被告人一个改正自新、重新做人的机会,故辩护人恳请法院酌情对被告人从轻或减轻处罚。
辩护人:山东保君律师事务所
韩东律师
2010年7月22日
第四篇:所认识的北大
结课论文
——所认识的北大
姓名:乌琼
班级:工管--1
学号:2012131119
日期:2013年11月
所认识的北大
随口提及“北大”二字,想必人人都可说出个一二三。然则你先留着,今日,则听听我讲,讲什么?问的好,就讲讲北大的过去,让我们重温一下,昨日所认识的北大。
从哪里开始,才算开头。不知道,就从开端讲吧。话说在1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是诏”推行“戊戌变法”,主张兴建京师大学堂。7月3日,光绪帝批准创建京师大学堂,并任命孙家鼐为首任管学大臣。初定名京师大学堂,中国第一所国立大学,也是中国近代第一个以“大学”身份和名称建立的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。
到1900年,八国联军侵华,打入北京后,京师大学堂遭受破坏。转眼间到了1902年的12月份,京师大学堂得到恢复。两年后,1904年选派首批47名学生出国留学。想学习点外国的先进知识,到底学的怎么样则不讲,总之走出去了,有想法了。1917年(民国六年),著名教育和民主主义革命家蔡元培出任北京大学校长,注入了新的血液,他“循思想自由原则、取兼容并包义”,使得北京大学思想解放,学术繁荣,北大从此日新月异。到这里应该或是需要有个大插曲,那就是蔡元培,他和北大。
蔡元培(1868年1月11日-1940年3月5日),字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,汉族,浙江绍兴山阴县(今绍兴县)人,原籍浙江诸暨。革命家、教育家、政治家。中华民国首任教育总长,1916年至1927年任北京大学校长,革新北大,开“学术”与“自由”之风;代表作品《蔡元培自述》;《中国伦理学史》等。发展中国新文化教育事业,建立中国资产阶级民主制度做出了重大贡献,堪称“学界泰斗、人世楷模”。他提出了“五育”(军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育)并举的教育方针和“尚自然”“展个性”的儿童教育主张。
民国成立后,京师大学堂改称北京大学,进行过初步的民主改革,到1916年,学校面貌发生了一些变化,学生数量增加到1500人。1916年12月蔡元培被任命为北大校长之前,北大已换过五任校长,并未能改变北大的局面,许多人劝他不要就任,以免因改造不好而于声名有碍。蔡元培在孙中山等人的支持下,毅然赴任,对北大进行了全面改革。
抱定宗旨、改变校风
大学应该成为“研究高尚学问之地”,蔡元培认为教师不热心学问,学生把大学当作做官发财的阶梯,这是北大“著名腐败的总因”。因此,他改革北大的第一步是明确大学的宗旨,并为师生创造研究高深学问的条件和氛围。1.改变学生的观念
1917年1月9日,蔡元培发表就任北京大学校长发表演说,对学生提出三点要求:一曰抱定宗旨、二曰砥砺德行、三曰敬爱师长,将“抱定宗旨”置于首位。”以后蔡元培每年在学生开学的时候都要将此重申一遍,1918年他更明确地指出:“大学为 纯粹研究学问之机关,不可视为养成资格之 所,亦不可视 为贩卖知识之所。学者当有研究学问之兴趣,尤当养成学 问家之人格。” 2.整顿教师队伍,延聘积学热心的教员
教师群体的学术水平是一所大学学术水平的标志,也是把大学建成学术研究机构的重要保证。蔡元培认为要打破北大的旧习惯,不仅在改变学生的观念,还应“从聘请积学而热心的教员着手”。他在教师聘任上采取的是“学诣”第一的原则,认为对于具有真才实学,教学热心,有研究学问的兴趣和能力的学者,则不管他的国籍、资格、年龄、思想倾向,都应加以聘任。根据这一原则对北京大学教师队伍进行充实和整顿,一方面延请学有所成、富有声誉的专家学者来北京大学任教,一方面辞掉了一些不称职的中外教师。3,发展研究所,广积图书,引导师生研究兴趣
蔡元培认为大学不仅是传授知识的机关,而是要创新知识,推动学术的进步。1922年成立的国学研究所,不仅培养了一大批国学研究人才,其研究成果也斐然可观。蔡元培还十分注意丰富图书馆藏,为学术研究创造条件。针对北大图书馆新书偏少,他任校长后第一次公开讲话中就强调将来要“筹集款项,多购新书”,以“供学生之参考”。以后李大钊执掌北大图书馆,各类图书特别是介绍新思想、新学术的图书得到了充实。4.砥砺德行,培养正当兴趣
蔡元培还努力在师生中提倡道德修养。他倡导成立了各种体育会、画法研究会、书法研究会、演剧会等,培养学生的正当兴趣。对于教师,蔡元培历来以学识为重,认为个人的品行应由自己负责,学校不宜多加干涉。但是对于那些即使富有学术声誉,但私生活糜烂,甚至诱引学生与之堕落的教师,也坚决解聘。
坚持贯彻“思想自由,兼容并包”的办学原则,遵循教授治校,民主管理,把学科与教学体制进行改革,扩充文理,改变“轻学而重术”的思想,沟通文理,废科设系,改年级制为选科制(学分制)。北京大学的改革不仅使自身改变了面貌,也是我国高等教育近代化发展中的一个里程碑。这场改革的灵魂是“思想自由、兼容并包”。“说着说着就超出了界限,从某种意义上讲,蔡元培与北大的感情太深。继续我们的北大。随着时间,转眼到了1919年(民国八年)的5月4日,“五四运动”爆发。北京学生的爱国运动,得到了各地青年学生和人民群众的同情和支持,学生爱国运动的烈火迅速燃遍全国,发展成为全国性的反帝爱国运动。随后的1927~1929年间,北大处于动荡之中,并遭到严重摧残。
傍晚,饭后,手拉之手,在未名湖畔,溜溜圈,找个对湖面的地方,坐下,说说小情话,亦是欢乐无穷啊。看,那远处的博雅塔,耸立在深处,许下诺言,未尝不可。
休息后,继续。北京大学作为新文化运动的中心和五四运动的发祥地、中国最早的马克思主义和民主科学思想的源头之一,北大为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。
北京大学百余年来成长了中国几代最优秀的学者。丰博的学识,闪光的才智,庄严无畏独立思想,这一切又与先天下的严峻思想、刚正不阿的人格操守以及勇锐的抗争精神相结合,构成了一种特殊的精神魅力。
“思想自由、兼容并包”的传统在北大薪火相传,构成一种恒远而不具形的存在。“科学与民主”早已成为这圣地不朽的灵魂。在北大学会的不仅仅是单纯的知识,感受更多的却是北大对一个人人格的熏陶,从这里走出的代代骄子无不都具备“北大”特有的精神气质。所认识北大,还有,我停了,你继续吧。
第五篇:我所认识的毛泽东
我所认识的毛泽东 ——观《走进毛泽东》有感
众所周知,毛泽东不仅是一位革命家,政治家,军事家,理论家,他还是一位学问家,诗人,书法家等等。他为我们党和中华人民解放军的创立和发展,为中国各族人民解放事业的胜利,为中华人民共和国的缔造和我国社会主义事业的发展,建立了永远不可磨灭的功勋。他为世界被压迫名族的解放和人类进步事业做出了重大贡献。
他是一个手不释卷而又不唯书的人,他喜欢读书,而且善于读书,这使得他的见解高于其他人。
他平易近人,对身边的工作人员就像父亲对待孩子那样,是那么的和蔼可亲,对家乡的山,水,人民充满了情感。
他倾其一生,领导了前无古人、艰辛备至的中国革命和建设,他跟随历史来引导历史,带领人民来解救人民,建立了自由、民主、独立的新中国,让地球的东方巍然屹立起光耀世界的民族灯塔;他付出了自身的一切,又连同自己的庭,七位亲人先后“留取丹心照汗青”。谁能想象在建国后的“万岁”家庭还会送子朝鲜战场,再续悲壮英雄歌:“青山处处埋忠骨,何必马革裹尸还”。什么是无欲刚刚,什么是无私奉献,什么是举世无双,什么是无与伦比?恐怕只有在饱尝了“华人与狗不能入内”的国耻、又充分了解毛泽东之后,才能真正意会而仍然难以言表。
他不是一个普通人,“他是一个比钢铁还要硬的人”。求学路上,他挑着行李步行到湘乡;面对失学,他在图书馆苦读半载;人民受辱,他奋笔疾书九天十一稿;代表大会上,他的提议一再被驳回;反围剿时,他的见解也一再被忽视;苦闷的征途中,他写星星之火可以燎原;征战的岁月里,他欲与天公试比高;故地重游,他遥想当年,勇气登顶望空。
有人说,一个人之所以能成为伟人,是以为他立志要成为伟人。毛泽东就是这样的人。