销售假冒注册商标的商品罪案辩护词(共5篇)

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第一篇:销售假冒注册商标的商品罪案辩护词

销售假冒注册商标的商品罪案辩护词

尊敬的审判长、审判员:

***律师事务所受上诉人亲属的委托,并经被告人****同意,由我们二人担任****等人销售假冒注册商标的商品罪一案****的二审辩护人,现辩护人提出如下辩护意见: 一、一审法院对上诉人的定性辩护人不持异议,但对犯罪数额的认定有不同意见。

一审法庭认定上诉人等三人明知假冒注册商标的商品而予以销售,销售金额约1.4万元,尚未销售的货值37万余元,其中尚未销售的货值约37万余元认定证据不足,依据卷二第152页公安机关扣押尚未销售假冒的名牌手表、鞋案值统计表中可以得出尚未销售的商品货值318650元。本人认为该份统计表对各尚未销售的产品的价格统计合理。目前最高院、最高检关于办理侵犯知识产权刑事案件的司法解释中并没有对假冒商品的价值该如何认定具体的规定,该规定中只对生产假冒注册商标商品罪中的非法经营数额做出了概括性规定,即按照行为人的标价和实际销售价格计算,无法查清的按照市场中间价计算。本案中公安机关按照宣传单上的标价及已销售过商品的售价统计符合相关立法精神,故辩护人认为一审法院认定尚未销售的货值37万余元是错误的,应为318650元。

二、上诉人****在本案中的相关法律属性问题

1、上诉人****在被告人陶处是打工不是为牟利

公诉机关及一审法院对上诉人****是受上诉人陶某雇佣在五柳品牌运营公司从事话务员管理及其他日常工作的事实都予以认定,可是公诉机关在起诉中又认为其为牟利而明知假冒注册商标的商品而予以销售,这一认定,辩护人有不同看法。从公诉机关的举证证实,上诉人****销售假冒商品不是为了牟利,他只是受雇来工作的,挣得是工资,至于卖的什么货、真货还是假货,与其老板即上诉人陶某事前没有通谋、事后没有分赃,他既不出资也不分红,至于卖不卖出货,卖出多少货均不是他追求的客观结果。据此,辩护人认为:上诉人****在被告人陶某处是打工不是为牟利。

2、上诉人****和本案在被告人陶某一起打工的吕某、金某等几名话务员的法律地位相同

从公诉机关的证据显示,上诉人****,在被上诉人陶某雇佣期间,仅仅是按陶某指示和规定,为吕某、金某等几名话务员发工资,及对话务员的日常生活进行常规的管理。相关的一切决定权取决于陶某,说明上诉人****和几名话务员的法律地位相同。可是,同样是受陶某的雇佣,这几位话务员并没有被追究刑事责任,而承担日常管理她们工作的****被认定犯罪并判刑,存在显失公平之嫌。

三、上诉人****对未销售货物是否“明知”的问题

1、上诉人****无法知晓未销售货物的多少

销售假冒注册商标的商品罪是一个“数额犯”。一审法庭以已销售金额约1.4万元及未销售货值约37万余元来对上诉人****定罪并量刑,辩护人认为显失公平,也不符合罪行相适应原则。首先上诉人作为一个打工者,库存的货物是由其老板即陶某所有,由老板购买、存储,至于买多少、存多少,存在哪均是其老板所为,事前并未与上诉人****通谋,这一点从上诉人陶某的供述和同案被告人江某的供述可以佐证,并且****的工作地点在陶某租住的宣城市丽景花园小区内,而陶某租用的仓库位于宣州区五星乡庆丰村小拐组8号,****工作内容(他不参与仓库管理)决定了他不可能了解仓库商品的库存情况,库存多少上诉人****也不知情,库存多少、存不存均与上诉人****无关;其次,上诉人****并没有和陶某签订劳动合同,也没有约定工作时间,更没有约定要将库存的商品全部售出才离开,再结合这种行业的雇员劳动待遇没有保障本身,就具有流动性大的特点,而事实上****也决定不干了,只等拿到他应得的工资就走人。试问如果上诉人真离开了,难道其还要为库房里没有售出去的假货承担刑事责任吗?

2、本案中未销售的库存货物计算,对上诉人****而言有失公平

本案卷宗中,公安机关对上诉人****、江某供述及证人李某证言可以确定上诉人****是2013年3月份才开始到陶某经营的五柳品牌运营公司从事话务员管理及其他日常工作。而一审法庭认定****是从2012年10月起就开始在该处工作,这是错误的。另外从公安机关扣押清单上看出未销售的假冒运动鞋共计787双,而公诉机关提供的证据中陶某供述(证据22)其2013年4月到广州进购了500余双运动鞋,且公诉机关提供的证据中证人金某及吴某等人证言(证据17、18)可知在2013年4月-6月期间已经销售了50双左右的运动鞋,从这组数据里可以得出被扣押的787双运动鞋中有部分是在上诉人****并未来该处上班时就已经库存的,而****来上班后负责的是话务员及日常工作的管理,并未接触到库存商品,不可能知道也没有参与之前商品进出货及库存情况,一审法庭并没有扣除****工作前未售货物部分的货值,而是简单的把所有未销售的运动鞋货值都计算为****未遂部分,数额明显不合理,证据不足,也不符合刑法相关原则。辩护人认为刑事证据必须符合唯一性、排他性,一审法庭没有考虑上述情况简单的把扣押清单直接作为****未遂部分,犯罪数额来认定明显有失公平。

四、上诉人****对本案中未销售货物是否应承担法律责任问题

原判认为:“被告人陶某、江某、****明知是假冒注册商标的商品而予以销售,销售金额约1.4万元,尚未销售的货值约37万余元,其行为均已触犯刑律,构成销售注册商标的商品罪”。对于37余万元未销售部分上诉人****并不知晓(以上已作详细叙述),并且从本案证据材料显示,未销售部分也没有37万元,只要31万元左右,而且公诉机关和一审法院也没有举证证明被告人****是“明知”有这些未销售的商品,更不知道这商品的价值是多少,被告人****在主观上与被告人陶某、江某对未销售的货物并无意识联络,理由是:第一,五柳牌运营公司的老板是被告人陶某;第二,被告人****只是陶某的雇工,既非股东,也非合伙,更为参与分红,仅对其工作岗位负责,不应对公司单位行为负责;第三,原判认定,2013年4月份、7月份被告人陶某一人独自先后到广州九龙市场、南方表城进购品牌运动鞋、品牌冒牌手表,被告人****并不知情。故辩护人认为:原判认定上诉人****对未销售货物部分承担法律责任,与本案案件事实存在不符。

五、量刑建议

1、请求依法免除对上诉人****刑事责任的追究或对其适用缓刑

第一上诉人****是从犯,《刑法》27条2款规定:对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚,并且上诉人在本案中的犯罪行为很轻微;第二上诉人****是犯罪未遂,社会危害性较小;第三上诉人****到案后,如实供述了全部犯罪事实,具有坦白情节,依法可从轻处罚;第四上诉人****自愿认罪,悔罪表现明确,可酌定从轻处罚;第五上诉人****无违法犯罪前科;第六上诉人对未销售的货物是否“明知”和是否应承担法律责任问题存在争议和相关证据支持问题,为上诉人****在此次之前一贯表现较好,这次参与犯罪,是受他人雇佣,情节轻微,主观恶性很小,故辩护人建议法庭依据罪责相适应原则,对一审判决进行改判,免除上诉人****的刑事责任,或对其适用缓刑。

2、原审判决对上诉人****罚金过高,请二审依法予以改判

一是上诉人****只是参与已销售的部分,销售金额不大,只有1.4万元;二是上诉人****只是打工者,经济能力非常有限,一家人靠其工薪收入维持生活,根本无力缴纳高额罚金;三是上诉人****在犯罪过程中是从犯,犯罪情节较轻。根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的决定》第2条:“人民法院应当根据犯罪情节,如违法所得额、造成损失的大小等,并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力,依法判处罚金”,为此,请求二审人民法院对罚金部分依法予以改判。

综上几点,上诉人****虽然构成犯罪,但上诉人****犯罪情节较轻,又系初犯、偶犯、未遂、从犯,且自愿认罪、悔罪,在取保候审期间遵纪守法,其母亲患有乳腺癌、甲亢、风湿性关节炎等疾病,已丧失劳动能力,其父亲也患有关节炎、高血压、腰肌劳损等疾病也基本丧失劳动能力,全家人生活仅靠上诉人****一人挣钱维持,正因家庭困难原因外出打工,加之上诉人与其雇主陶某是亲戚关系,本想是熟人和亲戚能获得高一点工资来缓解家庭,却因不知法而触犯法律,如果对其处以实刑,上诉人家庭将无法生活。据此,辩护人恳请法庭充分考虑本案实际情况,依法改判,对上诉人****免除刑事责任或在法定以下减轻处罚并对其宣告缓刑,以便上诉人****早日回归社会,照顾双亲。

以上意见,请法庭给予充分考虑,谢谢!

辩护人:**律师

二〇一四年八月二十七日

第二篇:销售假冒注册商标的商品罪量刑问题

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如果大家稍微有点保护知识产权意识就会知道,即使在行为中没有制造这一环节,而只是销售了假冒注册商标的商品也会涉及到刑事犯罪问题,那么,我国刑法对销售假冒注册商标的商品罪是如何量刑的呢?赢了网小编马上为大家介绍。

刑法的基本规定

第二百一十四条 【销售假冒注册商标的商品罪】

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销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

延伸补充:

关于销售假冒注册商标的商品罪的司法解释

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(节录)

(2017年5月7日 公通字[2010] 23号)

第七十条 [销售假冒注册商标的商品案(刑法第二百一十四条)]销售明知是假冒注册商标的商品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)销售金额在五万元以上的;

(二)尚未销售,货值金额在十五万元以上的;

(三)销售金额不满五万元,但已销售金额与尚未销售的货值金额合计

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在十五万元以上的。

第八十九条对于预备犯、未遂犯、中止犯,需要追究刑事责任的,应予立案追诉。

第九十条 本规定中的立案追诉标准,除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外,适用于相应的单位犯罪。

第九十一条 本规定中的“以上”,包括本数。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(节录)

(2004年12月22日 法释[2004] 19号)

第二条 销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额在五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

销售金额在二十五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

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第九条 刑法第二百一十四条规定的“销售金额”,是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。

具有下列情形之一的,应当认定为属于刑法第二百一十四条规定的“明知”:

(一)知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的;

(二)因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的;

(三)伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的;

(四)其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。

第十五条单位实施刑法第二百一十三条至第二百一十九条规定的行为,按照本解释规定的相应个人犯罪的定罪量刑标准的三倍定罪量刑。

第十六条明知他人实施侵犯知识产权犯罪,而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件,或者提供生产、经营场所或运输、储

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存、代理进出口等便利条件、帮助的,以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(节录)

(2017年3月26日 法释[2010] 7号)

第一条(第三款)销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品,销售金额较大的,依照刑法第二百一十四条的规定,以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。

第五条 行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪,同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六条 明知他人实施本解释第一条所列犯罪,而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件,或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件,或者提供生产技术、卷烟配方的,应当按照共犯追究刑事责任。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑

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事案件适用法律若干问题的意见》(节录)

(2017年1月10日 法发[2011] 3号)

八、关于销售假冒注册商标的商品犯罪案件中尚未销售或者部分销售情形的定罪量刑问题

销售明知是假冒注册商标的商品,具有下列情形之一的,依照刑法第二百一十四条的规定,以销售假冒注册商标的商品罪(未遂)定罪处罚:

(一)假冒注册商标的商品尚未销售,货值金额在十五万元以上的;(二)假冒注册商标的商品部分销售,已销售金额不满五万元,但与尚未销售的假冒注册商标的商品的货值金额合计在十五万元以上的。

假冒注册商标的商品尚未销售,货值金额分别达到十五万元以上不满二十五万元、二十五万元以上的,分别依照刑法第二百一十四条规定的各法定刑幅度定罪处罚。

销售金额和未销售货值金额分别达到不同的法定刑幅度或者均达到同一法定刑幅度的,在处罚较重的法定刑或者同一法定刑幅度内酌情从重处罚。

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最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》

(2003年12月23日 高检会[2003] 4号)

二、关于销售明知是假冒烟用注册商标的烟草制品行为中的“明知”问题

根据刑法第二百一十四条的规定,销售明知是假冒烟用注册商标的烟草制品,销售金额较大的,构成销售假冒注册商标的商品罪。

“明知”,是指知道或应当知道。有下列情形之一的,可以认定为“明知”:

1、以明显低于市场价格进货的;

2、以明显低于市场价格销售的;

3、销售假冒烟用注册商标的烟草制品被发现后转移、销毁物证或者提供虚假证明、虚假情况的;

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4、其他可以认定为明知的情形。

四、关于共犯问题

知道或者应当知道他人实施本《纪要》第一条至第三条规定的犯罪行为,仍实施下列行为之一的,应认定为共犯,依法追究刑事责任:

1、直接参与生产、销售假冒伪劣烟草制品或者销售假冒烟用注册商标的烟草制品或者直接参与非法经营烟草制品并在其中起主要作用的;

2、提供房屋、场地、设备、车辆、贷款、资金、账号、发票、证明、技术等设施和条件,用于帮助生产、销售、储存、运输假冒伪劣烟草制品、非法经营烟草制品的;

3、运输假冒伪劣烟草制品的。

上述人员中有检举他人犯罪经查证属实,或者提供重要线索,有立功表现的,可以从轻或减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。

五、国家机关工作人员参与实施本《纪要》第一条至第三条规定的犯

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罪行为的处罚问题

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,国家机关工作人员参与实施本《纪要》第一条至第三条规定的犯罪行为的,从重处罚。

《中华人民共和国商标法(2001年修正)》(节录)

(1983年3月1日)

第五十九条(第三款)销售明知是假冒注册商标的商品,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。

以上内容就是我们关于销售假冒注册商标的商品罪如何量刑的法律解答,由上文可知,如果行为人有我们上文所述犯罪行为,行为人将会被判处三年以下有期徒刑并处罚金,或三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。如果你对该罪还有其他疑问,欢迎随时来电咨询,我们将尽快为大家答疑解惑。

来源:(销售假冒注册商标的商品罪量刑问题http://s.yingle.com/cr/170663.html)刑事辩护.相关法律知识

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第三篇:销售假冒注册商标的商品罪的刑法规定及司法解释

 销售假冒注册商标的商品罪的刑法规定及司法解释

刑法的基本规定

第二百一十四条 【销售假冒注册商标的商品罪】

销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

(二)》(节录)

(2010年5月7日 公通字[2010] 23号)

第七十条 [销售假冒注册商标的商品案(刑法第二百一十四条)]销售明知是假冒注册商标的商品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)销售金额在五万元以上的;(二)尚未销售,货值金额在十五万元以上的;(三)销售金额不满五万元,但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。

第八十九条 对于预备犯、未遂犯、中止犯,需要追究刑事责任的,应予立案追诉。

第九十条 本规定中的立案追诉标准,除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外,适用于相应的单位犯罪。

第九十一条 本规定中的“以上”,包括本数。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(节录)

(2004年12月22日 法释[2004] 19号)

第二条 销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额在五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。销售金额在二十五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

第九条 刑法第二百一十四条规定的“销售金额”,是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。

具有下列情形之一的,应当认定为属于刑法第二百一十四条规定的“明知”:

(一)知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的;

(二)因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的;

(三)伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的;

(四)其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。第十五条 单位实施刑法第二百一十三条至第二百一十九条规定的行为,按照本解释规定的相应个人犯罪的定罪量刑标准的三倍定罪量刑。第十六条 明知他人实施侵犯知识产权犯罪,而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件,或者提供生产、经营场所或运输、储存、代理进出口等便利条件、帮助的,以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(节录)(2010年3月26日 法释[2010] 7号)

第一条(第三款)销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品,销售金额较大的,依照刑法第二百一十四条的规定,以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。

第五条 行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪,同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六条 明知他人实施本解释第一条所列犯罪,而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件,或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件,或者提供生产技术、卷烟配方的,应当按照共犯追究刑事责任。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(节录)(2011年1月10日 法发[2011] 3号)

八、关于销售假冒注册商标的商品犯罪案件中尚未销售或者部分销售情形的定罪量刑问题

销售明知是假冒注册商标的商品,具有下列情形之一的,依照刑法第二百一十四条的规定,以销售假冒注册商标的商品罪(未遂)定罪处罚:

(一)假冒注册商标的商品尚未销售,货值金额在十五万元以上的;

(二)假冒注册商标的商品部分销售,已销售金额不满五万元,但与尚未销售的假冒注册商标的商品的货值金额合计在十五万元以上的。

假冒注册商标的商品尚未销售,货值金额分别达到十五万元以上不满二十五万元、二十五万元以上的,分别依照刑法第二百一十四条规定的各法定刑幅度定罪处罚。

销售金额和未销售货值金额分别达到不同的法定刑幅度或者均达到同一法定刑幅度的,在处罚较重的法定刑或者同一法定刑幅度内酌情从重处罚。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》(2003年12月23日 高检会[2003] 4号)

二、关于销售明知是假冒烟用注册商标的烟草制品行为中的“明知”问题 根据刑法第二百一十四条的规定,销售明知是假冒烟用注册商标的烟草制品,销售金额较大的,构成销售假冒注册商标的商品罪。

“明知”,是指知道或应当知道。有下列情形之一的,可以认定为“明知”:

1、以明显低于市场价格进货的;

2、以明显低于市场价格销售的;

3、销售假冒烟用注册商标的烟草制品被发现后转移、销毁物证或者提供虚假证明、虚假情况的;

4、其他可以认定为明知的情形。

四、关于共犯问题

知道或者应当知道他人实施本《纪要》第一条至第三条规定的犯罪行为,仍实施下列行为之一的,应认定为共犯,依法追究刑事责任:

1、直接参与生产、销售假冒伪劣烟草制品或者销售假冒烟用注册商标的烟草制品或者直接参与非法经营烟草制品并在其中起主要作用的;

2、提供房屋、场地、设备、车辆、贷款、资金、账号、发票、证明、技术等设施和条件,用于帮助生产、销售、储存、运输假冒伪劣烟草制品、非法经营烟草制品的;

3、运输假冒伪劣烟草制品的。

上述人员中有检举他人犯罪经查证属实,或者提供重要线索,有立功表现的,可以从轻或减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。

五、国家机关工作人员参与实施本《纪要》第一条至第三条规定的犯罪行为的处罚问题

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,国家机关工作人员参与实施本《纪要》第一条至第三条规定的犯罪行为的,从重处罚。

《中华人民共和国商标法(2001年修正)》(节录)(1983年3月1日)

第五十九条(第三款)销售明知是假冒注册商标的商品,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。

第四篇:南京刑事律师:销售假冒注册商标商品罪缓刑案例

南京专业刑事辩护律师,咨询请访问 【案号】

南京市玄武区人民法院(2011)玄知刑初字第19号 【案件情况】

被告人黄勇,男,1985年5月13日出生于安徽省庐江县,汉族,初中文化,无业。2008年1月,因扰乱公共场所秩序,被行政拘留七日;2008年8月,因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月,2009年2月17日释放。2010年12月11日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留,2011年1月14日因犯销售假冒注册商标的商品罪被逮捕,现羁押于南京市秦淮区看守所。

被告人夏某,女,1987年10月17日出生于安徽省无为县,汉族,初中文化,无业。2011年1月10日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被取保候审。

被告人郑某某,女,1987年5月16日出生于江苏省涟水县,汉族,中专文化,无业。2010年12月11日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留,2011年1月14日因犯销售假冒注册商标的商品罪被逮捕,现羁押于南京市看守所。

南京市秦淮区人民检察院以秦检诉刑诉(2011)251号起诉书指控被告人黄勇、夏某、郑某某犯销售假冒注册商标的商品罪,于2011年10月10日向本院提起公诉。经南京市中级人民法院指定管辖,本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院

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指派代理检察员王婷出庭支持公诉,被告人黄勇、夏某、郑某某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

南京市秦淮区人民检察院指控,自2010年10月至12月间,被告人黄勇、夏某与李某(另案处理)共同预谋后,租用本市白下区马钢大酒店419室等处开设店铺,对外出售假冒的LV、GUCCI、劳力士、浪琴等世界知名品牌包具、手表,销售金额共计人民币8万余元。2010年12月10日,公安机关在其租用的房屋内共查获13种计361件上述假冒名牌商品,货值人民币117060.72元。公诉机关认为,被告人黄勇、夏某、郑某某的行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪。其中,被告人黄勇、夏某在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人郑某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯。提请本院分别对其依法惩处。

被告人黄勇对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议。其辩护人提出:

1、被告人黄勇犯罪时间很短,仅二个月不到,且犯罪金额刚过定罪标准;

2、被告人黄勇归案后认罪态度较好等。

被告人夏某对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议。被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议。其辩护人提出:

1、被告人郑某某在共同犯罪中起辅助作用,属于打工的,工资仅1000余元;

2、本案涉案犯罪金额仅8万余元,刚过5万元的定罪标准;

3、被告人归案后认罪态度较好,且系初犯;

4、本案适用普通程序简化审等。辩护人建议本院综合考虑以上从轻处罚情节,在对被告人郑某某量刑时适用缓刑或者单处罚金。

南京专业刑事辩护律师,咨询请访问www.xiexiebang.com 经审理查明,自2010年10月至12月间,被告人黄勇、夏某与李某(另案处理)经共同预谋后,租用了本市白下区马钢大酒店419室、秦淮区夫子庙依迪市场2312号开设店铺,销售假冒名牌商品。其间,由李某雇佣被告人郑某某为其记账、管账并担任营业员,被告夏某负责联系进货并担任营业员,被告人黄勇主要负责揽客及店内日常事务,共同销售假冒的LV、GUCCI、劳力士、浪琴等多家世界知名品牌的包具、手表,累计销售金额为人民币8万余元。2010年12月10日,公安机关在本市秦淮区夫子庙依迪地下商场2312号,查获13种计361件上述假冒名牌商品,货值共计人民币11万余元。经鉴定,上述被查获的品牌包具、手表,均为假冒注册商标的商品。

上述事实,被告人黄勇、夏某、郑某某均供认不讳。本案事实另有证人张某、史某等人的陈述,商标注册证、鉴定书等书证、证明材料,归案经过材料以及被告人黄勇、夏某、郑某某的身份证明材料等证据在案予以佐证,以上证据均经庭审质证,合法有效,具有证明效力。【法院裁判】

本院认为,被告人黄勇、夏某、郑某某明知是假冒注册商标的商品仍进行销售,且销售金额数额较大,其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪,系共同犯罪。南京市秦淮区人民检察院指控罪名成立,应予支持。被告人黄勇、夏某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当分别按照其参与的全部犯罪处罚;被告人郑某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当从轻处罚。被告人黄勇曾因故意犯罪被判

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处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。被告黄勇、夏某、郑某某归案后及庭审中能如实供述犯罪事实,有一定悔罪表现,可酌情分别予以从轻处罚。本院为保护国家对商标的管理制度及商标权人的注册商标专用权不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第二十七,第六十五条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款,第五十二之规定,判决如下:

一、被告人黄勇犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑一年六个月;罚金人民币四万元。

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年12月11日起至2012年6月10日止)。

(罚金于判决生效之日起一个月内缴纳)。

二、被告人夏某犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月;罚金人民币二万元(已缴纳)。

三、被告人郑某某犯销售假冒注册商标的商品罪,判处罚金人民币二万元(已缴纳)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

第五篇:销售假冒注册商标的商品罪与销售伪劣产品罪如何区分

被告人杨昌君,男,1972年11月25日出生于浙江省台州市,无业。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2009年9月16日被逮捕。

北京市朝阳区人民检察院以被告人杨昌君犯销售假冒注册商标的商品罪,向北京市朝阳区人民法院提起公诉。

北京市朝阳区人民法院经公开审理查明:

被告人杨昌君自2007年5月起,在北京市朝阳区秀水市场地下三层一仓库内等地,存放带有LOUIS VUITTON、GUCCI、CHANEL,注册商标标识的男女式包,用于销售牟利。2009年8月9日,公安人员从其仓库内起获各种型号带有LOUIS VUITTON、GUCCI、CHANEL注册商标标识的男女式包共计8 425个,货值金额为人民币(以下币种均为人民币)766 990元。经鉴定,上述物品均为假冒注册商标的商品,现扣押在案。

北京市朝阳区人民法院认为,被告人杨昌君法制观念淡薄,为牟利,销售明知是假冒注册商标的商品,货值金额数额巨大,其行为构成销售假冒注册商标的商品罪,依法应予惩处。在押的假冒商品,应予没收。北京市朝阳区人民检察院指控被告人杨昌君犯销售假冒注册商标的商品罪的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立。本案涉案物品尚未售出即被查获,系犯罪未遂,被告人杨昌君案发后具有认罪悔罪表现,对其所犯罪行依法可以从轻处罚:综上,根据被告人杨昌君的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定,判决如下:被告人杨昌君犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑三年六个月,罚金人民币一万元;在案之包8425个,予以没收。

一审宣判后,北京市朝阳区人民检察院未抗诉,被告人杨昌君不服,提出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为,一审判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定罪及适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,应予维持:依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第一项之规定,裁定驳回上诉,维持原判。

二、主要问题

1.如何区分销售假冒注册商标的商品罪和销售伪劣产品罪? 2.假冒注册商标的商品尚未销售出去,如何认定销售金额及犯罪停止形态? 3.假冒注册商标的商品尚未销售出去,如何确定非法经营数额的计算依据?

三、裁判理由

(一)区分销售假冒注册商标的商品罪和销售伪劣产品罪,应根据行为人对消费者是否具有欺诈故意

在经济发展到一定阶段时,品牌效应对商品的销售会产生巨大的影响,甚至是决定性的因素。当前,我国消费者的消费能力空前增强,消费者崇尚品牌的心理也随之增强,一些知名品牌的商品日益受到消费者的青睐。这些知名品牌凝聚了经营者多年来的心血和汗水,且基本都经过注册成为注册商标,其商品往往价格高昂。在这种环境下,一个崇尚名牌又缺乏经济实力的消费者群体产生并不断扩大,这个群体的消费者图慕假冒商品的牌子,知假买假。以满足其消费高档商品的虚荣心。

销售假冒注册商标的商品行为是否构成销售伪劣产品罪,对案件的整体定性具有重大影响。在符合入罪标准的情况下,如果销售的假冒注册商标的商品同时属于伪劣产品,则一行为触犯二罪名,分别构成销售假冒注册商标的商品罪和销售伪劣产品罪,根据想象竞合犯“择一重罪处罚”的原则,按照销售伪劣产品罪论处。如果销售的假冒注册商标的商品不能认定为伪劣产品,则不能以销售伪劣产品罪论处,只能以销售假冒注册商标的商品罪论处。因此,要正确对案件定性,必须准确认定假冒注册商标的商品是否是伪劣产品的问题。

刑法第二百一十四条规定了销售假冒注册商标的商品罪,第一百四十条规定了销售伪劣产品罪。两罪的分别设立说明假冒注册商标的商品并非必然属于伪劣产品。“伪劣”一词并未出现在销售伪劣产品罪的罪状之中,而是有权解释机关在对罪名进行概括时,根据罪状提炼而来的。该罪的罪状认定了四种类型的伪劣产品,分别是“掺杂、掺假”、“以假充真”、“以次充好”、“以不合格冒充合格”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《伪商解释》)第一条第三款规定:“刑法第一百四十条规定的‘以次充好’,是指以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品,或者以残次、废旧零配件组合、拼装后冒充正品或者新产品的行为。”由该规定可知,要认定为伪劣产品,必须有以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品的行为,二者之间应达到足够的差距,且低等级、低档次产品应近似于残次品。销售伪劣产品的行为.必然影响消费者对产品的使用。行为人为了销售伪劣商品,在主观上必然有假冒、欺诈的故意。

而销售假冒注册商标的商品的行为则不同。品牌商品,特别是国际知名品牌,除价格高昂外.品质也出众。要想销售假冒注册商标的商品,如果品质太差,则有可能无人问津。一旦此类商品品质尚可,又假冒了知名品牌的商标,就有可能吸引部分崇尚名牌而又缺乏经济实力的消费者。由于品牌商品的正品价格往往非常高昂,对于那些崇尚品牌的消费者来说,相对低廉的价格使他们对于假冒商品心知肚明,知假买假。销售者甚至会告诉消费者此商品为假冒品,而不需要对消费者进行欺诈。

具体联系本案,杨昌君所销售的包具有包的一般使用性能,没有证据证明包的质量低劣,或者不符合普通非品牌商品的质量标准。因此,虽然说其销售的包假冒了品牌,但不影响消费者对该包的使用,而且消费者往往是出于满足消费高档商品的虚荣心,知假买假,或者根据该商品的价格而对该商品为假冒心知肚明。因此,杨昌君的行为应认定为销售假冒注册商标的商品罪。

(二)假冒注册商标的商品尚未销售,应以非法经营数额作为定案依据,犯罪停止形态应认定为未遂

销售假冒注册商标的商品是一种持续的行为,往往既有已经销售的部分,又有尚未销售的部分。由于购买者往往是知假买假,因此,报案或者配合司法机关取证的积极性并不高。司法机关对于销售者已经销售的商品金额往往难以查实,能够查实的,往往是其尚未销售的部分。严格地说,对于尚未销售部分根本无法计算“销售金额”。因为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《知产解释》)将“销售金额”解释为“销售假胃注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入”。一般认为,“所得”的违法收入指行为人出售假冒注册商标的商品后已经得到的违法收入;“应得”的违法收入指行为人已经出售假冒注册商标的商品后按照合同或者依照约定将要得到的违法收入。假冒注册商标的商品尚未销售即被查获,销售金额无法确定,但不能据此认为该种行为不能入罪。否则,将会使大量销售假冒注册商标的商品行为得不到应有的打击。行为人购进假冒注册商标的商品,目的在于销售牟利。在此情况下,应当根据非法经营数额,以销售假冒注册商标的商品罪论处。因为非法经营数额的高低决定了其销售金额的多少,可以反映出其对社会可能造成的危害的大小。

在确定以非法经营数额作为定罪量刑依据后,就需要解决犯罪形态问题。由于假冒注册商标的商品尚未销售即被查获,本罪的实质行为即“销售”行为尚未完成,也就没有完成刑法分则所规定的该罪的全部构成要件。销售行为未完成是因为被执法人员及时查获,属于行为人意志以外的原因,因此,假冒注册商标的商品尚未销售的犯罪停止形态,应当认定为未遂。另从行为的社会危害性角度分析,假冒注册商标的商品未实际销售出去,其危害后果必然小于该类商品已经销售出去流人社会的情形。不论是对商标权利人的侵害,还是对市场秩序的侵犯,都会因为产品未售出而减小,认定该犯罪行为为犯罪未遂更符合罪责刑相当原则。本罪的主要客观行为是“销售”而非刑法分则中其他罪名规定的“贩卖”或者“买卖”,所以不能把为了“卖出”而“买入”的行为作为其客观方面的实质行为,不能以“买入”行为作为判断构成要件是否齐备的临界点。如果因为行为人已经购进了假冒注册商标的商品,就认为其行为齐备了销售假冒注册商标的商品罪的基本构成要件,从而认定为犯罪既遂,或者因为行为人曾经实施过销售行为(虽然数额不能认定),就认定为犯罪既遂,既不符合刑法的基本理论,也难以做到罪责刑相当。2011年出台的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》对这类犯罪行为明确了以未遂形态处理的司法原则。

就本案而言,杨昌君从2007年5月起即开始实施销售假冒注册商标的商品的行为,但是究竟其已经销售出去多少包则无法查清。能够查清的就是起获在案的待售包的价值,所以应以待售包的价值作为定案依据。判决认定的犯罪金额都属于尚未销售的,所以应认定为犯罪未遂。

(三)在以假卖假案件中,假冒注册商标的商品尚未销售的,非法经营数额应根据假冒注册商标的商品价值作为计算依据,而不能以被假冒的注册商标的商品价值作为计算依据

在假冒注册商标的商品已经销售的情况下,以其实际销售金额作为定案依据,实际销售金额以交易额计算,对此不会有争议。但是,在假冒注册商标的商品未销售的情况下,其非法经营数额如何计算成为司法实践中必须解决的问题。根据《知产解释》的规定,没有标价的,按照被侵权产品的市场中间价格计算。这一认定原则对于以假充真、销售伪而不劣的犯罪是可行的,因为从其犯罪的自然行为来看,消费者一般不会明知是假冒产品而购买,往往是当作被假冒的品牌产品购买的,支付的价格也往往与被假冒的品牌产品的价格相当,所以根据被侵权产品的价格计算是科学的。但对于以假卖假型销售行为,情况并非如此。通过销售者销售的场所、方式等因素,消费者一般明知是假名牌,属于知假买假,不会按照正品的价格支付。销售价格与正品价格会有很大差距,只有按照假冒的商品本身的价格计算,才符合实际情况。如果按照正品即被假冒的商品的价格计算,则严重背离了客观实际。

本案被告人杨昌君销售的包都是假冒国际知名品牌,如果按照正品的价格计算,则一个包就会价格数千元甚至数万元。在现实中,这些品牌的正品只有在大型商场或者专卖店才会有销售。杨昌君的销售场所和销售方式决定了从其处购买包的人必然知道这些包是假冒名牌的,支付的价格相当低廉。所以,价格鉴定机构实事求是,根据这种假冒名牌包的市场价格来计算,8425个包作价76万余元,均价不足百元。司法机关据此作为定案依据,能够准确评价杨昌君犯罪行为的社会危害性,是符合实际的。综上,法院的判决是正确的。

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