医院维权引发的医疗纠纷1例分析[推荐阅读]

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第一篇:医院维权引发的医疗纠纷1例分析

【关键词】医疗欠费;维权;鉴定

【中图分类号】d91

3【文献标识码】b

【文章编号】1007—9297(2007)01—0019—03

本案是医院运用法律手段依法追讨患者医疗欠

费,而患方则以医疗损害为由,规避违约责任并反诉

医院提起高额赔偿。通过法院委托鉴定及审理,最终

维护了医院的合法权益。此案对今后类似医疗欠费

合同纠纷的处理有一定的借鉴意义。

案情简介

患者许某某(已死亡),女,71岁。因“帕金森氏

综合征、肺部感染”于2003年8月27日入住某省级

医院治疗。入院前曾在外院诊断为“血管性帕金森氏

综合征”,并给予治疗(具体不详),疗效不佳。既往有

“腔隙性脑梗死”、“股骨颈骨折”、“胆结石”病史。病

程中患者一直有咳嗽、痰不易咳出,反复尿频、尿急、尿失禁及大便干结难解情况。入院后治疗上予以抗

感染、改善脑循环、脑代谢等综合治疗措施,经积极

治疗,患者神经系统病情改善稳定,但患者肺部感染

仍存在。2003年10月l1日,患者肺部感染进一步

加重,开始出现呼吸困难,经患者家属同意,患者于

2003年l1月7日,转入icu抢救治疗。入icu诊断

为:“肺部感染”、“帕金森氏综合征”、“腔隙性脑梗

死”、“多脏器功能障碍综合征”,治疗上继续予以抗

感染、呼吸机持续辅助呼吸、营养支持、止咳化痰等

对症处理,患者病情经常反复波动,心电紊乱。在抢

救期间,患者生命体征一直不稳定,无自主呼吸,依

赖呼吸机控制呼吸。而家属以对医疗服务不满意为

由,一直拒绝交纳住院费用。在患方高额欠费近二十

万余元的情况下,医院仍从人道主义出发,保证了患

者的主要治疗。直至2004年6月l1日患者死亡。直

接死因:感染性休克、多脏器功能衰竭。患者死亡后,家属拒绝交纳医疗欠费,欠账离院。医院在多次催缴

欠费未果的情况下,于2004年3月,以患方违反医

疗服务合同为由,诉诸辖地法院,追讨医疗欠费。患

[作者简介]张铁铭,男,安徽中医学院第一附属医院(又名安徽省中医院)医务处副主任。

tel:+86—551—2838592:e-mail:ztmahhf@yahoo.com.cn

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方也于同年9月以医疗损害为由,反诉医院要求免

除医疗欠费并提出高额索赔。

鉴定情况

法院受理此案后.医院在举证过程中申请法院委

托市医学会进行了医疗技术事故鉴定,随后患方因对

某市医学会鉴定结论不服,又直接申请法院委托某司

法部鉴定中心对该争议进行了医疗过错鉴定。

一、医疗事故技术鉴定

某市医学会于2005年3月24日组织专家对该

案件进行了鉴定,鉴定专家组听取了患方及医方的陈述和答辩,查阅了双方提供的全部资料,并向当事

人进行了提问,经讨论后一致认为:

1.患者帕金森氏病及肺部感染诊断正确,针对

两种疾病采取的诊疗措施符合常规和规范。

2.帕金森氏病系中老年神经系统进行性变化性

疾病.疾病的进展容易导致肺部感染,病情难以控

制。该患者病情变化以致最后的损害后果,是自身病

程的自然转归,与医方的医疗行为不构成因果关系。

根据《医疗事故处理条例》第2条,本病例不属

医疗事故。

二、医疗过错鉴定

接受法院的委托,某大学司法鉴定中心于200

5年7月依法对该案件进行了鉴定。鉴定专家一致认

为,该患者系老年女性,身患多种严重疾病,肺部感

染及尿路感染难以控制,出现呼吸衰竭,经积极的治

疗,维持生命达半年余,最终出现多器官衰竭死亡。

在整个医疗过程中,医疗方对患者的医疗措施应认

为是积极的,在患方高额欠费条件下,出于自身责

任,在多次告知未果情况下,未放弃(亦不能放弃)积

极的治疗措施。由此不能认定医疗方对该患者的医

疗行为存在过错。

结论:医院对患者的医疗行为无过错。

审理情况

在司法过错鉴定结论出来后,法院于2005年9

月下达民事裁定书.同意了患方提出的撤销医疗损

害赔偿诉讼的请求。2005年12月,法院就医院诉患

方的医疗服务合同一案进行了审理,法院认为,原告

与被告方之间存在着医疗服务合同关系,原告积极

履行了医疗服务的义务.对被告方的医疗行为无过

错.被告方应当依约交付医疗费用,医院本着自身的责任及对患者生命负责的态度,在被告病情危重、患

法律与医学杂志2007年第l4卷(第1期)

大额欠费的情况下,仍采取了积极的治疗措施。根

据《中华人民共和国民法通则》相关条款,法院依法

判决被告方在判决生效后10日内一次性付清医院

欠款。一审判决后,患方未提起上诉。

讨论分析

1.根据我国的《执业医师法》第24条规定,“对

危急患者,医师应当采取紧急措施进行诊治,不得拒

绝急救处

置”,此条款表明医务人员不得以任何理由

拒绝抢救危急重症患者(含医疗欠费患者)。在本例

案件中,该患者后期生命体征一直不平稳,依赖呼吸

机辅助呼吸,病情属于危重患者,医务人员在患者高

额欠费的情况下,一直未放弃对对该患者积极抢救

治疗措施,直至患者死亡。笔者认为,在患方违约且

不放弃抢救治疗情况下,医院对该患者的治疗一直

能够做到严格遵守医疗卫生法规,依法行医,充分体

现了对患者的生命健康权及知情同意权的尊重,同

时也充分体现了医疗行业救死扶伤的人道主义精

神。当然,在这种情况下,医疗机构和医务人员是面

临双重压力而行医.一方面医院要保证积极有效的医疗措施,严格依照诊疗规范对患者进行诊治,不得

有任何过错发生;另一方面医疗机构承担高额医疗

欠费无法收回的风险,将可能会直接影响医院的正

常运转,也不利于对患者的救治工作。因而希望患者

及家属在就诊中也要能够积极履行自己的义务,配

合医务人员共同做好对患者的治疗工作,缓解非医

疗因素给医务人员造成的压力和影响,让医务人员

有更多的时间和精力投入到对患者的救治中去,最

终达到“双赢”的目的。

2.“看病难、看病贵”是我国目前医疗卫生服务

行业普遍存在的现象,农村及边远地区缺医少药的矛盾比较突出。我国是发展中国家,要用世界上1%的卫生资源为22%的人口服务,资源极其有限,更

不能浪费。由于卫生立法的空缺,目前还不能从法律

上避免在临床上毫无意义的“抢救”和其他一切安慰

性、仪式性的医疗活动,这些没实际意义的医疗活动

给病人家庭带来了沉重的财力负担,也给我国的卫

生资源造成了巨大的浪费。据粗略估计,我国每年为

此支出的医疗费用高达数亿。一项调查显示,icu病

人的费用是普通病房病人的4倍,在icu抢救无效

而死亡的病人费用又是抢救成活病人的2倍。因此

需要国家加快卫生立法,减少不必要的卫生资源浪

费.将有限的卫生资源投放到最急切需要的地方。

3.医疗欠费是指病人接受医疗服务,即占有医

法律与医学杂志2007年第14卷(第1期)

护人员的劳动及消耗医疗物化劳动,而未能及时支

付相应费用所形成的一种经济关系。据报道和有关

资料显示,几乎所有国有医院都存在医疗欠费现象,在一些大型综合性医院每年欠费高的要达几百万

元,少则也有数十万元,各地病人欠费数额像滚雪球

般越滚越大。在我国,医院大多虽属公益性事业单

位,医院在提供医疗服务和药品供应活动中,需要消

耗大量的人力、物力和财力,为保证卫生事业持续、稳定、健康发展,需要不断获得补偿。以前,医院有国

家财政支撑,更多体现出一种公益性,现如今国家对

医院实行差额拨款,在国家财力有限,不能大幅度向

医院增加投入的情况下,向患者收取费用就成为市

场经济条件下医院取得补偿的主要渠道。高额的医

疗欠费使医院陷入了一个十分尴尬的境地,而且严

重影响了医院的正常工作,制约着医院的发展。医院

为了维持运作,在充当“救命恩人”的同时,不得不扮

· 21 ·

演追债人的角色。医疗欠费对病人或具有偿债义务的第三者而言,它是一种应付债务;对医院来讲,它

是一种资产和应收债权,因此,医疗机构在法律赋予的权利范围内依法追讨医疗欠费,维护医疗机构及

其医护人员的合法权益,是医院依法管理、依法治院的重要体现。在本案中,患者与医疗单位之间,是一

方给付医疗费用另一方提供医疗服务的合同关系。

患者既然接受了医疗服务,就有付费的义务。医院虽

然担负着救死扶伤、治病救人的职责,但在市场经济

条件下,医院从法律的角度上讲,并没有为伤病员提

供无偿服务的义务。因而医院依法追讨患方的恶意

欠费得到了法律的支持,这为医疗机构成功追讨恶

意欠费提供一个范例。当然通过此案,我们也要提醒

患方要采取理性维权方式,避免产生不必要的人力、财力的浪费。

(收稿:2006—06—2o)

第二篇:2013医院医疗纠纷分析

2013我院医疗纠纷赔偿案例分析

2013发生医疗纠纷对外赔偿5起,总计赔偿金额00.00元。其中法院调解赔偿00.00元,内部协调赔偿00.00元。

一、医疗纠纷赔偿发生的科室为: 骨科3起,产科1起,普外科1起。

二、医疗纠纷发生的主要原因:

1、对病情估计不足,术前准备不充分

个别医生工作责任心不强,对病情观察不仔细,导致对病情估计不足;而导致治疗失败。产生医疗纠纷。

2、执行核心制度不严格

个别医生工作不踏实,敷衍了事,违反医疗操作规程,违反医疗机构规章制度,违反《执业医师法》等法律法规的规定,使纠纷发生后处于举证不力的境地。

3、医院内感染因素

围手术期管理制度执行不到位。

4、与患方沟通不到位

与患者沟通的内容缺乏严谨性,沟通内容不全面。

三、预防措施

1.转变服务观念。树立良好的医德医风,改善服务态度,加强责 任心,建立良好的医患关系。要防范医疗纠纷的发生,医务人员必须 切实重视患者的权利,转变医疗作风。医疗人员在诊疗病人的过程中,应充分让病人与家属了解病人目前的病情,即将采行的检查或治疗之原因和可能之结果,让病人与家属感觉受到尊重与参与感。对严重副 作用的药物以尽到事前告知之义务;对于病情治疗的愈后状况之措辞 应较为谨慎,不要向病人保证能治愈或根治,也不要让病人有错误之 期待,对于一个可理解的病人,虽然可能确信病人会有好的结果,也 不要轻易给予承诺;解释病情时,应统一口径后,方可向病人家属解 释,医疗人员应该站在病人的立场思考,以病人与家属能够理解的措词与用语,并确认他们已经正确了解所要传达的内容。

2.严格执行查对制度。重点防范薄弱环节,在临床工作中自觉遵守规章制度,严格按规范进行诊疗操作,医护人员要把查对意识和医疗责任结合在一起,贯彻于医疗活动中,使其成为医护人员的基本素质。

3.健全病案管理制度。严格执行病案管理制度,可减少医疗纠纷 以及医疗纠纷的复杂性。病案作为医疗档案,是医生对病情分析和处 理的真实记录,当发生纠纷时,它又是出具医疗鉴定和调解处理医疗 纠纷的主要依据。病历是医护人员临床思维的凭证,是诊疗过程中的 原始记录,有很强的书证作用,是进行医疗事故技术鉴定、司法鉴定 的重要依据。一旦发生医疗纠纷,医疗文件的记录存在缺陷,必使医 院处于举证不力的境地。因此,医务人员要严格规范书写病历,特别是病历书写中常见的问题。各种医疗文件应按照有关规定详细记录、及时完成,特别严格履行告知义务、抢救、会诊、手术、麻醉、上级医师查房、交接班等记录。医护人员应增强法律意识。由于全社会法制观念的逐步确立,患者及家属维权意识大大增强,当前的现状是:一方面,个别医务人员没有根据法律规定约束自己的行为,发生医疗事故损害了患者的权益;另一方面,医院和医务人员对目前所处的法律环境认识不清,缺乏法律意识,从而不能很好地维护医患双方的合法权益。

医疗纠纷发生后,应当立即将有关情况如实向职能部门报告,并向患者通报、解释。根据我国现行法律、法规的规定,医患纠纷可以通过三种途径解决:一是自行协商,医患双方可以自主自愿地进行协商处理,所达成的协议只要不是受胁迫所签或存在重大误解,其协议是合法有效的。这种处理方式对医患双方来说无疑都是最优选择,不仅利于改善医患关系,而且医院的声誉也不会受到太大影响。二是医调会,根据医疗事故处理条例的规定,医调会是作为医、患之外的第三方介入调解的机构。第三种途径就是司法裁决。但医疗事故引发的医患纠纷与非医疗事故引发的医患纠纷的法律适用是不尽相同的,前者需适用医疗事故条例进行裁决,而后者则依照民法通 则及相关司法解释。

四、内部处理情况

对上述责任科室,已按照医院规定对责任科室和责任人进行了处理。

医务科

2014年8月20日

第三篇:医院医疗纠纷协议书范文

医疗纠纷处理协议

甲方:

地址:

法定代表人(主要负责人):

委托代理人:

乙方:性别:年龄:身份证号:

家庭住址:

委托代理人:

身份证号:

家庭住址:

乙方于年月至年月期间在甲方就医治疗时发生医疗纠纷,在太原仲裁委员会医事纠纷调解中心的调解下,双方达成如下处理协议:

一、双方一致同意,本协议在提请太原仲裁委员会依法仲裁后生

效。

二、甲方考虑到乙方的实际情况,同意给付乙方人民币壹拾贰万

伍仟元整,分三次给付。第一次?第二次?第三次?双方纠

纷一次性解决,今后互不追究。

三、双方一致认为,本协议是在咨询医学和法律专家的情况下,充分了解医疗过程的基础上,出于完全自愿的情况下达成的。

四、甲乙双方对医疗争议的基本事实没有异议。调解书生效后,双方一致同意不再就此纠纷所引起的民事责任采取其他途

径提出其他权利主张。此后,双方不得以任何形式、理由诋

毁对方声誉。

五、仲裁费用元整由甲方承担。

六、本协议一式3份,双方各持一份,提交仲裁委员会一份。

甲方:乙方:

年月日年月日

第四篇:踝关节骨折术引发的1例医疗纠纷分析

【关键词】 骨折;医疗纠纷;处理

【中图分类号】d919、4:r0

5【文献标识码】b

【文章编号】1007—9297(2005)03—0173—0

31例因麻醉方法和手术术式选择欠妥的踝关节手

术导致的医疗纠纷,经最初医患双方协商到法院终审

判决,这其中有不少地方为今后医疗纠纷的防范和处

提供了学习和借鉴的方法。

案情简介

患者李某,5l岁。因“车祸伤后多发性骨折:骨盆

骨折(右髂骨翼、双骨上下肢骨折)、左外踝开放性粉

碎性骨折伴胫距关节脱位”于1998年5月5日晚ll

时急诊人某医院骨伤科治疗。人院后急诊局麻下行左

踝关节清创、复位,克氏钉内固定术,术后予以石膏外

固定、抗感染、卧床、保留导尿等治疗措施。术后复摄

片示内固定可靠,踝关节脱位基本达到复位。踝穴稍

宽。术后第8周予以拔除克氏钉,复查骨盆平片,提示

骨盆骨折已愈合,于1998年9月22日出院。1999年

2月,患者门诊复诊,诉“左踝关节肿痛,不能行走”.x

线片示“左踝关节骨质疏松明显。左外踝骨不连”嘱其

补钙、加强功能锻炼。患者症状未见明显好转,于2000

年5月9日至6月3日期间.在另一医院行“左踝关

节融合术”。

鉴定情况

一、医疗事故技术鉴定

患者第一次出院后,认为术后骨不连,x线片示骨

[作者简介]张铁铭,男,安徽中医学院第一附属医院(又名安徽省中医院)医务处副主任。

tel:+86—551—2838592,+86—551-3219408;e-mailzhangtm922@sohu.com.ztmahhf@yahoo.c'om.ca

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折对位位置不好,医院有过错且已构成医疗事故,于

1999年7月向某市医疗事故技术鉴定委员会申请鉴

定.鉴定专家分析认为:本例骨盆骨折、左踝关节开放

性胫距关节脱位伴外踝粉碎骨折,诊断明确,急诊处

理及时.符合医疗原则。术后2周x线片踝穴稍大,其

位置尚好。至于患者现存在的左踝关节较僵、伸屈范

围受限.直立、行走痛等症状,这是踝关节开放性损伤

后可能发生的并发症(创伤性关节炎)。鉴定结论:不

属医疗事故。

二、司法鉴定

在一审中,经患者申请,法院于2001年10月2

4i;t委托某司法鉴定中心行医疗过错损害鉴定,鉴定中

心认为:患者李某,因车祸导致左下肢损伤等(还有骨

盆多发性骨折等),损伤当时临床体检发现并其后的手术证实:左踝关节前内侧有一开放性创口,关节囊

及距骨周围韧带广泛撕裂.距骨关节面广泛暴露,胫

距关节全脱位,胫腓骨向内移位,外踝骨折,左足明显

下垂畸形等。上述原发性损伤的程度较为严重,经治

疗后.有可能因关节囊的严重损伤以及内固定对关节

面不可避免的损伤造成关节僵硬和关节强直,严重影

响关节活动功能。李某的上述损伤,临床上可在硬膜

外麻醉或腰麻下行腓骨管型钢板内固定,再用一枚拉

力螺钉将脱位的胫腓骨拉向腓侧固定即可。医院对上

述损伤在局麻下行克氏针内固定尚难以解决骨折及

脱位的问题,手术不规范。综述,被鉴定人李某因车祸

造成左下肢受到严重外伤.经治疗最终被行踝关节融

合术。肢体损伤是导致左踝关节功能丧失的主要原

因,二者之间为直接因果关系。医院在对其实施的诊

疗过程中,存在着一定的不足之处(手术方案选择欠

妥),该不足与被鉴定人的左踝关节丧失功能之间存

在着一定的(间接)因果关系。

处理情况

一、医患双方和解

在市医疗技术鉴定结论出来后.患者不服从鉴定

结论,采用非法侵占医院病床、围攻医务人员等方式

干扰医院医疗秩序,为妥善解决纠纷,医患双方于

2000年4月24 i;t协商达成协议,双方均同意某市医

疗事故技术鉴定结论基础上,医院一次性给予患者扶

助款55 000元,患方今后不得以任何形式向院方提m

其他任何要求,该纠纷一次性最终处理完毕。患者在协议签订并公证后的第二天离院返家。

二、一审情况

2001年7月,患者李某以医患双方协议显失公平

为由将医院诉诸到属地法院,要求医院给与原告继续

法律与医学杂志2005年第12卷(第3期)

恢复治疗,赔偿损失费用ll万元等。法院受理后,于

2001年10月24 i;t委托某司法鉴定中心进行了医疗

过错鉴定,根据上述鉴定结论,法院审理认为医院在给李某的诊疗行为存在一定的不足之处,该不足与李

某的左踝关节功能丧失存在一定的(间接)因果关系,故医院应适当承担民事赔偿责任。且2000年4月2

4i;t,李某与医院就此医疗纠纷处理达成了和解协议,签约行为经市公证处公证且已履行.并无相反证据足

以推翻公证证明,该公证书具有证据效力,是法院认

定事实的依据.故本院认定该协议系双

方真实意思表

示。医院依协议给付了患者李某扶助款55 000元,但

该款的给付实际具有赔偿的性质,且该款已足以赔偿

医院在医疗过程中因手术方案选择欠妥而给患者造

成的损失。故法院判决驳回患者李某的诉讼请求。

三、二审情况

患者李某不服一审判决,上诉至市中级人民法

院,二审法院认为,医患双方多次协商,在市医疗事故

技术鉴定结论的基础上就此纠纷的了结形成了合意。

双方由此达成的和解协议,并不违反法律强制性规

定,合法有效。该和解协议的履行标志着双方意思表

示的实现,即通过和解的方式终结了这一医疗纠纷。

鉴此,原判确定驳回李某的诉讼请求并无不当。但一

审法院在阐述判决理由过程中.没能依法审视当事人

依意思自治原则解决纠纷所达成的协议效力,忽略了

当事人的在先意思表示,以重新界定过错,确定责任

范围的方式,论证判案的理由,有失偏颇,适用法律亦

不够贴切,均应据实依法予以补正。最终法院判决:驳

回上诉,维持原判。

讨论分析

1.在对患者李某的诊疗过程中,司法鉴定中心认

为,医院在手术过程中采用的麻醉方式及手术术式的选择上存在一定的不足,该不足于患者最终踝关节功

能的丧失有一定的因果关系。在医学上.对同一种病的诊疗有可能存在多种不同的诊疗方案.具体到每一

患者身上,如何选择更合适的诊疗方案.不但取决于

医务人员的学术水平、经验阅历.还要受到患者的自

身状况、目前的医疗条件等多种因素影响。这也就说

明本案中在治疗原则正确的前提条件下,选择合适的麻醉方法和手术术式对减少并发症的发生有重要的意义。此纠纷的发生一方面暴露了医务人员对选择该

方案可能出现的后果及并发症缺乏足够的认识.另一

方面,也表明了患者对医务人员提出了较高的诊疗期

望。两方面的差距往往就是纠纷发生的根源。因此,医

务人员在尽可能的提供高医疗质量服务的同时.还要

法律与医学杂志2005年第12卷(第3期)

做好病人的解释说明工作。

2.目前处理医疗损害赔偿案件中.对医疗责任的认定多通过医疗鉴定的方式来明确,主要包括医学会

组织的医疗事故技术鉴定和司法鉴定机构的医疗过

错责任鉴定。在案件审理中,具体选择何种鉴定方式

来明确医疗责任,目前法律上尚无统一定论。目前主

要依靠医患双方的协商意见。笔者认为,在医患纠纷

中.患者相对来说是弱者,保护弱者的利益是当代处

理医疗事故纠纷的最正确价值取向。选择司法过错鉴

定有利于充分保护患者的利益,只要医院有过错行为

并与损害后果有因果关系,根据民法通则相关条款.

即使够不上医疗事故也必须承担过错责任。本案前后

做了医疗事故技术鉴定和司法过错鉴定.尽管鉴定不

属医疗事故,但司法鉴定医院有过错责任.一审法院判

决医院承担过错责任的思路是正确的,也是合乎法律

· 医疗纠纷与诉讼·

· 175 ·的规定。

3.本案二审中采纳了医患双方签订的协议书.并

确立了此协议书的法律效力,最终依靠此协议书驳回

患者的诉讼请求,是遵照《合同法》相关规定的。这也

就表明医患之间医疗纠纷只要不违反国家法律和显

失公平,也可以通过“私了”来处理。《医疗事故处理条

例》第43条以法律的形式肯定了协商解决的可能性

和必要性,为协商解决医疗事故争议奠定了法律基

础。医患双方平等、自愿协商、自行解决争议这一途径

比较常用,在医疗纠纷处理实践中.大量的医疗纠纷

通过医患双方协商形式获得解决.它可以快捷有效地

化解医患矛盾,缓解社会矛盾,节约了诉讼资源。医患

双方协商解决争议,体现了医患双方依法处分民事权

利、确认民事义务的自主权。

(收稿:2004—09—16:修回:2004—12—28)

第五篇:病人术后死亡引发医疗纠纷诉讼

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病人术后死亡引发医疗纠纷诉讼 案例导读

患者董某,80高龄,偶然发现便血,经查诊断肠道肿瘤,后慕名转某肿瘤医院进一步诊疗,不幸于术后1月死于合并症,引发旷日持久疗纠纷:家属申请医疗事故鉴定,继之又提起医疗事故死亡的百万元民事赔偿诉讼;直至目前,卫生行政诉案还在进行中……

作者针对本案例所表现的外科及手术疾病诊疗特性,进一步阐述了对医学诊疗工作性质的认识。

2001年4月23日,山西省T医院接到太原市杏花岭区人民法院应诉通知书及原告起诉状副本。读过以下长篇累犊的起诉状之后,读者就可能体会到什么是来者不善…… 民事诉状 原告:董平、董静 被告:山西省T医院 请求事项:

1.依法判令被告偿付因医疗责任事故及违反医疗合同约定,侵害他人人身权致死所造成的经济损失61万元人民币,精神损失费40万元人民币。

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2.依法追究直接责任医生的一切责任。3.请求依法重新作出医疗事故鉴定。事实和理由

死者董如强系原告的父亲,因出现无明显诱因的便血情况,于1999年10月11日到解放军264医院作检查。经查发现。“距肛门50cm处有一环状不规则隆起”。随后根据活检病理报告确诊为 “降结肠绒毛状腺瘤”。超声检查一切正常,胆、脾、胰、肾未见占位性病变,医生建议手术治疗。根据我父亲的病状,在对264医院及山西省T医院的手术设备、技术水平、医疗条件等考察对比后,特别是在与肿瘤医院主任医师直接对话,了解了一些该院的具体情况后,决定将我父亲从解放军264医院转入肿瘤医院。

1999年10月19日我父转入肿瘤医院肛肠科,并首先接受了医院惯例性检查,包括心电图、胸透、B 超等,报告结果一切正常,诊断结果与264医院的诊断相同,确诊为“降结肠癌”。住院病历首页上也明确记载为:“入院诊断降结肠癌”。1999年10月 22日肛肠科主任詹建民主持全科查房时,在听取病历汇报并查看病人情况后,共同研究认为:“该病人有手术探查指征,目前检查无手术禁忌情况,同意安排手术,拟下周在全麻下行降结肠癌根治术”。1999年10月24日岫实习医生董晓勇向家属说明了手术情况,要求病人家属在协议书上签字。因考虑肿瘤医院的诊断与264医院的诊断相同,所以我们在协议书上签了字。

1999年10月25日中午开始手术,大约在下午16:30分左右.亲

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自主刀的主治大夫从手术室出来,左手提着一大包病人身上的摘除物,右手拿着手术刀,身上沾许多血迹,出来后蹲在地上向病人家属及病人所在单位——干休所的领导介绍手术情况,他说:手术中出了问题,差点下不了手术台,伤了动脉,大出血,只得将脾脏摘除。当时,我们全部惊呆了,但是由于对医学专业问题我们不懂,不便立即追究,而更关注的是病人的手术后的情况,有没有危险,当得知病人已没有危险的告知后,我们才松了一口气。

但是,手术后很快便在“手术记录”及医生的病历记载中出现了与术前诊断不一致的结论,原来的“降结肠癌”变成了“结肠脾曲癌”。手术名称也由“降结肠癌根治术”变成了“左半结肠及脾脏、胰尾联合切除术”。

病人术后第15天即1999年11月9日,由于引流管固定不牢固掉出,同时发现伤口处流出一点异物,似食物渣,我们将此情况报告给医生。主治大夫在未对异物进行任何化验检测的情况下,认定为“结肠癌术后吻合口瘘”并提出进行第二次手术,手术名称被确定为“剖腹探查腹腔置管引流回肠末端造口术”。既然医生诊断为“口瘘”,我们从病人的身体健康着想,同意了二次手术方案,并在手术谈话记录中签了字。1999年11月10日进行手术,手术未从原刀口处切开,而是从腹上部横切约20公分的刀口。切开入腹后,“手术记录”中的“手术时病理所见”一栏内记载:“脾窝无脓肿或积液,未发现明显吻合口瘘,余(一)”。为证明腹内无脓肿或积液,切开腹部后主治大夫让家属派一代表到手术室看一看,当时,我们谁也不忍心目睹亲

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人的手术状况,故让父亲单位干休所保健军医刘伟进去查看,看后证实确实无脓肿或积液。这表明病人无吻合口瘘,此时医生完全应缝合腹部终止手术。但是在刘伟出来后,我们十分不理解和不能接受的是主治大夫又在我父亲的右下腹处切开一刀口,这一刀并没有再征求我们的意见,我们也不清楚,医生又切开这一刀口的目的是什么?难道手术刀握在医生手里,他就可以随便想往哪切就切,想切除什么就切除什么吗?!

我父亲在接受手术时已是78岁高龄的老人,战争年代的枪林弹雨都未给老人的生命健康造成大的伤害,术前身体状况一直很好。自1999年10月25日接受第一次手术将结肠、脾、胰尾切除后,身体状况明显下降,至1999年11月10日二次手术,在短短的半个月内,老人身上被切开三个刀口,这在一个年轻人身上都是很难以接受的事实,老人终于抗耐不住一次又一次对其生命的侵害,在第二次手术后并发了合并症,至 1999年11月22日撒手人寰,离我们而去。

对于我父亲的死亡,我们认为:肿瘤医院及其主治大夫等人有着直接的责任,是由于他们的医疗责任事故的过错行为和违反医疗合同的违法行为所致。理由如下:

一、我父亲死亡是由于医疗责任事故造成的,主治大夫负有直接责任。

月25日手术前,解放军264医院诊断为“降结肠绒毛状腺瘤”即早期结肠癌,转院住进肿瘤医院后,作为主任医师的主治大夫诊断与264医院的诊断完全相同。术前会诊结论对病情也未作任何改变,决定手术后,手术方案是完全根据“降结肠癌”制定的,并确定为“降

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结肠癌根治术”,手术的准备工作也完全是按“降结肠癌”手术准备的,包括对术中所需血浆的准备。但手术后,主治大夫从手术室出来,告诉我们的实际情况是:手术中出了问题,伤了脾,由于脾无法修补,只有切断,否则出血会有生命危险。由此可见,手术并未按术前所制定的方案进行,可能是违反操作规程进行手术的,否则不会出现切除降结肠而伤了脾的事情。主治大夫是一个主任医师,据说做这种手术已不计其数,着近二十年的手术经验,按其本人的说法,这种手术只是一般性的小手术。何况我父亲的病仅仅处在癌症早期阶段,所以绝不可能发生技术上的失误。我们认为主治大夫对我父亲的死亡所发生的是医疗责任事故,而不是医疗技术事故。

二、肿瘤医院及其主治大夫医生等人负有违反医疗合同的违约责任。

月25日第一次手术前,我们在手术协议书上签字时。医生向我们交待的是病人患有“降结肠癌”,手术为“降结肠癌根治术”。签字前并没有向我们做过任何有关病人还有脾曲癌的提示。手术后,院方及其主治大夫等人为掩盖手术中出现的医疗事故,在术后的手术记录上将手术前的诊断和手术名称分别改写为“结肠脾曲癌”、“左半结肠及脾脏、胰尾联合切除术”。对后来的诊断及手术我们从来没有确认和签过字。对此,我们不仅要问,病人究竟得的是什么病?我们认为:

1.人术前诊断是错误的?如果是错误的,医院有不可推卸的医疗事故责任。

2.果是在手术中发现的并修改了手术方案和手术名称。那么为什么不

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通知病人家属,并征求病人家属的意见,修改手术协议书呢?随意扩大手术范围,摘取病人的脾脏和胰尾已明显违反了医疗合同中的约定。

此外,令人遗憾和气愤的走,山西省医疗事故技术鉴定委员会从部门利益出发,为维护医院和医生的利益,置受害人的利益于不顾,采信了医院方所提供的已修改过的病历,即存在严重瑕疵、以蒙骗受害人家属的病历,作出了与事实不符、不具有任何说服力的鉴定结论。因此,我们强烈要求人民法院依法要求医疗事故技术鉴定委员会重新做出公正鉴定,必要时可邀请著名专家等人参与鉴定。综上,根据我国《民法通则》的有关规定,肿瘤医院及其主治大夫已构成公民人身权的侵害在医疗责任事故中是过错方,在医疗合同中是违反合同规定的违法一方当事人,故依法提起诉讼,请求人民法院秉公执法,依法维护受害人的合法权益。判令被告偿付因实施侵害他人人身权的行为所造成的一切经济损失和精神损失。此致

太原市杏花岭区人民法院 具状人:董平董静 二oo一年四月一日

患者董如强,副军级离休干部。可能正是这一特殊背景,使得本案表现出了特殊之处,提起101万元赔偿诉讼在当时恐怕也是死亡赔偿案件之最了。其实,在真正的医疗过程中,患者方和当事医生关系并非一般,读者通过进一步了解案情就会从有关内容的字里行间体会

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到什么是反目为仇……

这份诉状内容长篇累犊,措辞激烈,似乎诉讼就是火山爆发,有机会喷发出了心底积怨,做原告首先获得了痛快淋漓的心理满足。相对而言,起诉状要更注意周延的问题,它是诉讼主张的基本表达形式,如果你的诉讼主张没有通过诉状表现出来,那么,你进一步如何主张?但是,有如我在其他案例中评价医院应诉时的答辩状要求一样,起诉状同样应当体现概要、逻辑,不能事无巨细、面面俱到,否则和我们在其他案件中讨论过的答辩状错误导致的弊病一样,效果不好,甚至会有不利影响。写出去的状子也是泼出去的水,是收不回来的,细心的读者会发现,原告在起诉状中的事实主张在之后的诉讼进程中有很大的变化,譬如,关于患者是否患有癌症是本案基本事实主张,就出现了前后矛盾不能自圆其说的被动局面。对于被告应诉律师,对长篇大论的起诉状是打心底里不惧怕的,因为你原告是竹筒倒豆子——直来直去.没有什么藏着掖着的。并且,言多必失,在你的长篇大论中律师很容易发现破绽找到突破口。所以,以上的起诉状如果出自当事人自书还可以理解原谅,如果是律师代书,就说不过去了。相反,对于概括简练的起诉状,可能有很多伏笔,甚至危机四伏,律师应诉不可能不防。

由上述及,董案在提起诉讼之前原告人已经先行申请提起医疗鉴定,山西省医疗事故鉴定委员会晋医鉴字(2000)第57号《山西省医疗纠纷鉴定书》鉴定讨论摘要如下:

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一、诊断正确,符合两次手术的适应症,手术设计合理。

二、死因考虑:患者年高、患恶性疾病、病情较晚、卧床期长,造成坠积性肺炎合并肺不张导致呼吸功能衰竭而死亡(当时如能做尸检死因会更加明确)。

综上分析,该纠纷构不成医疗事故,但院方存在给家属解释不详(病情)、病历欠整洁的问题。

由于申请人不服该鉴定,也鉴于被鉴定人特殊的身份地位,省鉴定委员会破例于2001年4月2日,即大致是在在董案立案前,进行了复议,结果维持了原鉴定结论意见。

因为以上鉴定,山西省卫生厅也陷入了诉累,这在以后部分将要向读者介绍。

原告方在鉴定证据不利的情况下,坚持提起了如上百万元医疗事故赔偿纠纷案。

通过前期准备工作,我为医院代书了如下答辩状。

民事答辩状

答辩人:山西省T医院 ……

答辩人因被答辩人等就董如强医疗纠纷对其提起民事诉讼,现依据事实与法律答辩如下。

一、原告起诉事实明显有误,其诉讼主张缺乏必要证据支持。1.原告诉称当事大夫介绍手术情况:“手术中出了问题,差点下不

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了手术台,伤了动脉,大出血,只得将脾脏摘除”是空穴来风、子虚乌有。事实上是:手术中发现结肠癌已经向上侵犯到了相邻的脾脏,根据“根治术”的要求予以切除。对此,有病理切片诊断报告结果为证。

2.原告诉称医院惯例性常规检查“报告结果一切正常”混淆事实本来面目。因为任何医学检查手段都有其适应症和局限性,所以正规医院的检查报告绝无“一切正常” 的表述。涉及本案病历资料中没有,在其他病案资料中也找不到。请注意,“未见异常”或“检查阴性”并不等于“一切正常”。

3.在针对本案第一次术后发生一些病情变化时,原告诉称的主治大夫“认定为”结肠癌术后吻合口瘘,是强加于人的行为,并非事实。事实上是作为该学科的高级专业人员,是非常科学地、客观地“认为”“不能排除”“膈下脓肿或吻合口瘘”,而绝非原告诉称的“认定为结肠癌术后吻合口瘘”,所以,才有如原告认同的该手术名称被确定为“剖腹探查”术而非“重新吻合术”。同样,术中“未发现吻合口瘘”并不等于“不存在吻合口瘘”,而且,即使“不存在吻合口瘘”,也不等于“此时医生(就)完全应缝合腹部终止手术”,因为患者吻合口存在严重水肿并有发展坏死可能需要处理。

二、原告主张观点认识有误。其诉讼理由偏离医学专业理论不能成立。1.原告诉称,手术后很快便在“手术记录”及医生的病历记载中出现了与术前诊断不一致的结论,原来的‘‘降结肠癌”变成了“结肠脾曲癌”。手术名称也由“降结肠癌根治术”变成了“左半结肠及脾

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脏、胰尾联合切除术”。以上所诉确是事实,但它所能反映的是医学临床工作中的真实的对疾病的不断发展及深化的诊断认识过程,并不能成为任何主张医疗过错的理由。术前诊断是根据间接检查获得的病历资料,术后诊断是依据直接观察所得的病理现象,由此产生的“变化’’是必然的,而“不变”只能是偶然的。

2.同样,“降结肠癌根治术”实施了“左半结肠及脾脏、胰尾联合切除术”也是伴随诊断认识上的深化发展而见诸于治疗行为上的必然结果。术前的诊断具有不确定性,根据其确定的手术方案也就必然具有不确定性,“降结肠癌根治术”是一个上位的、笼统的名词概念,手术切除多大范围、扫除哪些组织,术前只能粗略估计,更重要的是要在手术过程中根据直视所见和治疗需要进行。简言之,“根治术”含义就是根据需要该怎么治就怎么治。在本案中就必然包括了对被侵犯脏器脾胰的切除可能。所以,本案中对‘‘根治术”的签字,已经是对任何可能被侵犯脏器切除的认同;所以,也就不存在在分秒必争的紧张的手术中重新履行签字的必要,也不存在术前诊断错误及改变手术方案的问题,也就更无侵权之说存在。

三、原告对医疗鉴定结论非议有误。该鉴定应当是认定本案事实的客观依据。

原告对省级最终医疗鉴定结论的非议缺乏事实根据,并且,国务院发布的《医疗事故处理办法》第十三条明确规定:(医疗事故)鉴定委员会负责本地区的医疗事故的技术鉴定工作。省、自治区、直辖市级鉴定委员会的鉴定为最终鉴定。它的鉴定,为处理医疗事故的依据。亦

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即,只有医疗鉴定能作为判定医疗过程是否存在过错的依据标准。所以,董如强医疗纠纷省级技术鉴定结论是认定本案事实的法定的证据材料无可非议。

四、原告起诉适用法律有误,人民法院理当依法驳回其诉讼请求。1.原告在对被告提起医疗事故人身损害侵权之诉的同时,又明确提出了医疗合同违约之诉,使二者发生竞合。不仅如上所述两者均不成立,并且,《中华人民共和国合同法》第一百二十二条明确规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”亦即,原告必须择其一主张而不能同时主张。2.原告对医疗事故鉴定结论不服提起本案确认之诉违反国家法律明确规定不能成立。最高人民法院在《关于对医疗事故争议案件人民法院应否受理的复函》司法解释中明确指出:病员及其家属如果对医疗事故鉴定结论有异议,可以向上一级医疗事故技术鉴定委员会申请重新鉴定,如因对鉴定结论有异议向人民法院起诉的,人民法院不予受理。故原告在本案起诉中明确提出“依法重新作出医疗事故鉴定 ’’的确认之诉违反以上有效司法解释法律规定不能成立。

3.原告提起百万元之多的赔偿请求,既无事实根据,更无法律依据。综上所述,答辩人有充分理由认为,原告起诉事实有误,适用法律不当,恳请人民法院依法驳回被答辩人诉讼请求,维护被告医院作为救死扶伤人道主义医疗机构的合法权益。此致

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太原市杏花岭区人民法院 答辩人:山西省T医院 二oo一年五月十日

2001 年5月18日,董如强医疗纠纷案首次开庭。大概是在上午快10点原告一行及其委托律师才匆匆赶到法庭,因为她们的单位及家庭都在内蒙古,据称律师很忙,是刚下火车赶来的。包括此前曾预定过1次开庭时间,我们已经到庭因原告律师时间安排方面的问题而没有如期开庭,对此,法庭及被告都表示谅解,在之后重新协商开庭时间时已经尽可能照顾外地律师的时间。但是,一开庭刚核对身份就发生了“摩擦”事件:原告律师对被告委托代理人的授权委托书没有法定代表人的签字及印章提出异议。不能说她的异议没有道理,但是,没有意义,当时法院统一印制的空白委托书格式就没有法定代表人签字的项目。这就有了吹毛求疵的味道了,是继原告起诉状之后由代理律师再次体现的“来者不善”。律师之间在正面主题对抗之外,利用一些程序及技巧问题侧面攻击,杀对方一个下马威什么的,以争取诉讼中的主动地位,这也是司空见惯的事,尤其是在生手之间。对此,我也是有思想准备的,比如,5月正是山西律师的注册期间,律师证被统一收回,影响到了出庭使用,因为是和内蒙律师对手,所以我特别注意在律师出庭函加注说明。在核对律师身份时,可能是对外地律师比较注意一些,审判长先核对了原告律师的律师证,原告律师就提出为什么不核对被告律师的律师证?幸好我有准备,原告律师也就没什么说的了。在进一步核对委托权限时,又发生了新的摩擦,这我没

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有想到。作代理,小动作可以有一些,但毕竞是旁门左道,不是律师的主业,显然,这位内蒙女律师是在找茬,有失律师应有的风范,我也就必须予以回敬了。我向法庭表示:原告律师的异议是有一定道理的,但是,法院印制的《授权委托书》上也没有这个项目,我们山西既往开庭都没有这个要求,所以也不能说是被告的疏忽;既然原告律师提出来了,我们严格办案程序也是应该的,所以,请求法庭休庭,允许被告完善该项签字手续;但是,既然是要法定代表人签字,如果法定代表人今日不在。可能就需要继续等待。我这是针对外地律师回敬了一个拖延战术,你拖的起吗?当然她拖不起,直言返程票都买好了,原告律师一看不好,自然不敢继续追究了,主动让步可以以后再补签。我说不行,代理手续不完备,开完庭了你又说我无权代理,我不是白忙乎了吗?无可奈何,原告律师只好主动向法庭表示:撤回该项异议。所以,董案中,原告律师表现的咄咄逼人,但在交锋的第一回合就不得不认输,没有争取到主动反而适得其反,陷于了被动之中。对庭审我代理被告是作了精心准备的。当时新证据规则还没有发布,但是我对举证的要求已经体现了其原则要求,以下是我当时向法庭提交的证据目录。

董如强医疗纠纷案被告证据目录

一、技术规范

1.《肛管大肠手术图解》p458、426 说明:解剖关系及手术部位

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2.《中国常见恶性肿瘤诊治规范》p4、26、29 说明:通过《肠镜操作技术要点》证明院外检查误差;手 术部位规定

3.《现代肿瘤学》p351、537 说明:根治术概念及结肠癌根治术 4.《临床肿瘤学》p267 说明:姑息手术概念——与根治术相对应 5.《肿瘤学》p562 一’ 说明:根治术彻底性要求 6.《外科学》p252、160 说明:肿瘤手术治疗及其根治手术与姑息手术的概念;肺 不张合并症

7.《外科手术学》p724 说明:切脾及胰尾的依据

8.《普通外科诊疗术后并发症及处理》p30 说明:并发症及死因

二、病历资料

证明医疗过程,告知,同意签字等

三、鉴定结论 证明诊疗正确,四、法规资料

1.《医疗事故处理办法》

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证明:鉴定结论的合法性、有效性

2.最高人民法院关于医疗事故赔偿案如何适用法律问题的司法解释 证明:《医疗事故处理办法》及其鉴定规定是人民法院审理的依据,对医疗鉴定不服人民法院不予受理

通过以上举证目录,大体可以看出我的举证思路:首先从解剖到病理到临床,从医学知识角度说明治疗的依据及合理性,实际上也是要证明规范性、合法性,并不奢望法官能认识及接受多少,主要影响法官的“自由心证”,根据现在新证据规则体现的现代审判司法理念,法官也是可以凭据自己的职业道德、良心正义去认识裁判案件;其次以病历文书作为基本证据材料印证案件的基本事实过程,董案病历存在欠缺之处,已经被医疗鉴定所指出,所以至此只是虚晃一枪,并没有展开引用;第三关于医疗鉴定,同样原因也只能原则表述其肯定性的结果,不宜过细阐述;最后关于法规及司法解释部分,严格意义上讲不属于证据范畴,只是向法庭就专业方面的法规规定向法庭提供相关资料,方便法庭参照引用,但是,此举还是非常重要的,它佐证了医疗鉴定的效力,同时也是强化己方主张观点的机会。应当说,通过以上步骤的举证努力,形成了比较完整的证据体系,举证的效果是比较好的,在我所代理的类似案件中也是属于比较成功的,应用专业知识优势压制了对方的气焰。作为医院被告代理律师要把专业知识形成优势,对内而言要善于利用医院专业优势资源,我要花费相当的时间和精力向专家学习索取,形成了我对委托人及医院内部与调查取证相结合起来的主要工作之一;对外而言要善于利用个人知识转换能力,法律咨询s.yingle.com

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把专业知识经过科普化后介绍给法庭,否则法庭很难接受专业方面的举证努力,甚至完全可能制止这样的举证。

首次庭审因原告方赔偿证据整理出现一些问题法庭休庭。5月31日继续开庭,在经过法庭补充调查及质证之后,法庭开始辩论。原告律师准备了长篇代理词,首先全面系统地向被告医院发动了比较有分量但不乏偏激的攻击,我没有拿到这份代理词,所以很遗憾读者只能从我的抗辩代理词中看到对方观点意见的折射反映。

尊敬的审判长,各位审判员:

山西民权律师事务所接受山西省T医院委托,指派我担任董平等诉山西省T医院董如强医疗纠纷案被告代理人,参加一审诉讼活动。接受委托后,我对董如强医疗纠纷案进行了全面调查了解,并参加了两次法庭开庭调查审理全过程,形成了一审基本代理观点:董如强医疗纠纷之所以形成主要是因为原告方对医学及疾病认识上的贫乏及偏误,其诉讼主张既有不合法之处、又缺乏基本证据支持而均不能成立。现围绕以上代理观点,依据事实与法律发表如下代理意见。

一、关于入院诊断问题

1.院外诊断:是初步诊断,从解剖关系而言,初步考虑“降结肠癌”诊断可以成立。人体结肠从解剖结构上依次为升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠等,在升结肠与横结肠、横结肠与降结肠的转弯处又以相邻关系分别被命名为结肠右曲(肝曲)与结肠左曲(脾曲)。脾曲与降结肠并无明确分界线,是逐步“移行”而成。所以降结肠偏上与脾曲

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偏下之移行的部位本无明确界限而不可能分得很清楚。一般解剖学概念,肛门距横结肠50公分。而院外肠镜检查肿物在就在50公分处,患者属于中等身材,即使加上个体差异也应该在脾曲,或者至少是在降结肠的上部。所以,院外诊断误差还是本身就在移行区域都有可能。2.入院诊断:应当进一步检查核实,而本院B超检查怀疑是“结肠脾曲癌”,但由于家属认为诊断明确而不接受重复检查。没有进行肠镜有创检查。因为主要是诊断定量的问题,而不是诊断定性的问题,且与进一步手术方案的制定无原则影响,所以,术前诊断仍然参照院外同级医院检查结果。关于病历首页上的“入院诊断”,实际上是术后诊断;因为《病历首页》实际是在最后出院时(后)才填写,一般由实习或进修医师完成,在填写中可能更多地受了主观认识影响而导致误差,这也是省级医疗鉴定指出的不足。这种不足表现原本是善意的,我们对善意的批评也是诚恳接受的,但与本案讨论的不良预后问题毫无关系,也就不存在 所谓篡改问题。

3.术后诊断:依据手术直视所见,在手术后小结中作出较入院及术前更为精确的诊断,也可以说是对前者的修正和校正。本案中经手术发现,肿瘤实际发生部位更接近于结肠脾曲,或者说主要发生部位就在结肠脾曲,并已经侵犯到了脾脏,因此术后诊断为“结肠脾曲癌”是诊断思维的认识过程、发展过程及深化过程,既不足为奇,更无可指责。

4.病理诊断:以上诊断过程,依次是由临床症状——间接征象——

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手术直视若干个认识深化过程发展而得出,但仍都属于是对疾病的宏观认识水平。只有在术后通过对切除标本物的病理检查,得出病理诊断,才是在细胞学甚至是分子生物学水平深入微观认识疾病本质。一般而言,病理诊断是临床诊断的终结,在诊断学上基本可以 “盖棺定论”。本案病理诊断:“结肠脾曲:乳头状腺癌,隆起型,浸润全层达浆膜外,粘连脾脏,胰腺,浸及胰腺”。由此,病理诊断是对术后诊断的进一步验证及深化,本案在最终完成肿瘤根治手术之后才最终确立了诊断,如上述及,既是发展的过程,更是完善的过程;既不足为奇,更无可指责。由此,关于脾脏该不该切、是如何被切,答案自然是不证自明。

二、关于手术方案制定与实施

根据入院初步诊断情况,征得家属同意,决定实施“降结肠癌根治术”。根治术与姑息术相对而言,是尽可能彻底清除病灶,追求最大的治疗效果。根治术要求不仅肿物要完全切除,并且切除的肿物上要有正常的组织覆盖;对受侵害的周围组织器官要切除,并且对可能被侵害的组织器官也应切除。而脾曲结肠癌明确要求切除脾脏,必要时也应切除胰尾。说白了就是该切就切,这就是根治!当然决不是原告方的“想切就切”之说。

手术方案名称为“降结肠癌根治术”,在具体手术过程中依据直视所见,确立“结肠脾曲癌”诊断,具体应用实施了“左半结肠及脾脏、胰尾联合切除术”手术方式,也是伴随诊断认识上的深化发展而见诸于治疗行为上的必然结果。术前的诊断具有不确定性,根据其确

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定的手术方案也就必然具有不确定性,“ 降结肠癌根治术”是一个上位的、笼统的名词概念,手术切除多大范围、扫除那些组织,术前只能粗略估计,更重要的是要在手术过程中根据直视所见和治疗需要进行。所以,先者“降结肠癌根治术”是治疗方案;而后者“左半结肠及脾脏、胰尾联合切除术”是本病例具体实施术式。这其中同样也是发展的、辨证的唯物主义世界观的体现。

被告已经大量书证举证证实:结肠癌切除术包括右半结肠切除术、左半结肠切除术等,无论是降结肠癌还是结肠脾曲癌都属于左半结肠切除术范围;由于“根治术”的本身含义,在本案中就必然包括了对被侵犯脏器脾胰的切除可能。所以,一是不存在“变更手术方案而影响手术成功”的问题;二是本案中对“根治术”的签字,已经是对任何可能被侵犯脏器切除的认同,也就不存在在分秒必争的紧张的手术中重新履行签字的必要;三是如上分析,也就不存在术前诊断错误及改变手术方案的问题,也就不存在误诊误治的问题。关于术前谈话、交代,原告方也是完全承认的,并有病历记录及签字为证;我方出庭证人及患者主治医师已经就此向法庭进一步作证。

此外,被原告方认可并反复引用的关于詹主任全科查房的“ 99 —10—22”病程记录,其中明确记录是:“大家认为,该病人有手术探查指征”而拟行“降结肠癌根治术”。什么是“探查”应当连文盲也可以听得懂而不至于理解偏误,为什么把“手术探查”前置,有点文化就完全应当明白其意义。外科手术的本质就是“探查一发现一手术,再探查一再发现一再手术,……”认识不断深化、手术不断进行

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赢了网s.yingle.com 的无限循环过程。所以,医学外科学培养或要求的是高技术人才而非指哪切哪的“手术匠”;要求任何手术都一蹴而就,那是痴人说梦,太无知、太天真也太愚昧了。如果不是存在这样一个“质”的区别和“质”的要求,是个外科医生看到肿瘤都能切下来,你为什么不在也颇具规模的“264”保健医院做而舍近求远到我“肿瘤”医院做,而且指名要主任医师专家主刀?

三、关于肠漏诊疗问题

肠漏是肠道手术的最常见并发症之一,不可能完全防范避免。本案肠漏的诊断是依据引流管伤口处及其覆盖敷料上有稀粪便和食物残渣后作出的。原告方已经承认覆盖敷料上的芝麻糊,没有肠漏,肠道内之物如何就出现在腹壁?肠漏使得肠内的食物残渣、消化液、粪便及其大量细菌进入原本清洁无茵的腹腔,其理化刺激、生物感染,必然对患者生命构成严重威胁,属于外科急诊,应当紧急处理。诚然,选择二次手术对患者是新的有创打击,但是,“两害相遇取其轻”,一旦考虑肠漏发生,必然是“宁可信其有,不可信其无”。事实上,本案主要当事大夫,作为该学科的高级专业人员,是非常科学地、客观地认为不能排除“膈下脓肿或吻合口瘘”,所以,才有如原告认同的该手术名称被确定为“剖腹探查”而非“重新吻合”。同样,术中“未发现吻合口瘘”并不等于“不存在吻合口瘘”,事实上是因为在直视下发现吻合部严重水肿炎症并有坏死倾向不宜继续探查而终止探查,在“无法排除吻合口瘘”的情况下,实施了“腹腔置管引流及回肠末端造口术”。而且,即使“不存在吻合口瘘”,也不等于“此

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时医生(就)完全应缝合腹部终止手术”,因为患者吻合口存在严重水肿并有发展坏死可能需要处理。以上实施的术式就是根据局部情况并且不排除吻合口瘘而采取的补救措施。

四、关于患者死因问题

《普通外科诊疗术后并发症及处理》专著介绍:术后呼吸道并发症较多见,尤其是老年人,由于肺储备功能下降发生率高,大约20%一40%,其中一半为肺不张。在分析原因中明确指出:术前吸烟、急性呼吸道感染、老年人及肥胖病人容易发生术后肺不张和肺感染。患者董如强,曾有每日60支的吸烟史数十年,已近古稀之年高龄,患有恶性肿瘤消耗性疾病,术后并发肺不张和肺感染不足为奇。对此,省级医疗鉴定也明确予以认定。问题是,在院方对术后并发症的积极治疗过程中,家属表现了比较消极的态度,对气管切开吸痰的有效抢救治疗措施拒绝接受,使死亡成为必然。

以上关于死因结论是院方依据临床资料作出,并有省级医疗鉴定予以认可。我们已经注意到,原告方对于患者死于术后并发症这一事实无论是在起诉中还是法庭上都是认可的。如果原告方出尔反尔对死因又持有异议,就应进行举证,最直接、有力的证据当然是尸检结论。而家属有异议但未申请尸检,在自主尸体火化证据灭失后再提异议是没有意义的了,无法否认有关死亡诊断。

五、关于医疗鉴定问题

国务院发布的《医疗事故处理办法》第十三条明确规定:(医疗事故)鉴定委员会负责本地区的医疗事故的技术鉴定工作。省、自治

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区、直辖市级鉴定委员会的鉴定为最终鉴定。它的鉴定,为处理医疗事故的依据。亦即,只有医疗鉴定能作为判定医疗过程是否存在过错的依据标准。《中华人民共和国民法通则》在基本原则中明确规定:民事活动必须遵守法律,法律没有规定的,应当遵守国家政策。我国法律的基本精神也是对专门性问题应交由法定鉴定部门鉴定。现行医疗事故处理办法属于国家行政法规。应当是国家法规体系的重要组成部分,至少也是最高国家政策。所以,董如强医疗技术省级鉴定结论是认定本案事实的法定的、基本的也是最重要的证据材料。

原告方否认省级医疗鉴定结论要求进行司法重新鉴定一是没有事实根据,二是缺乏法律依据。最高人民法院曾经致函天津市高级人民法院:经研究,我们认为:《医疗事故处理办法》和《天津市医疗事故处理办法实施细则》,是处理医疗事故赔偿案件的行政法规和规章,与《民法通则》中规定的侵害他人身体应当承担民事赔偿责任的基本精神是一致的。因此,你院应当依照《民法通则》、《医疗事故处理办法》的有关规定和参照《天津市医疗事故处理办法实施细则》的有关规定,根据该案具体情况,妥善处理。最高院既然以司法解释的形式明确指示应当同时依照《民法通则》和《医疗事故处理办法》审理医疗事故赔偿案件,就完全认可了其司法效力,依据《医疗事故处理办法》规定进行的医疗事故鉴定的鉴定结论当然也是人民法院审理此类案件的依据之一。

六、本案引发出的问题

1.关于当事医师的“认错”签字。问题已经再明白不过了。正是在法律咨询s.yingle.com

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原告方多人的围攻下,当事医师人身安全不能保证并已经严重影响到正常医疗工作秩序及其他病人救治工作,当事医师才被迫在原告人起草完成的有关若干医疗问题的“供诉”上签字。《中华人民共和国民法通则》中明确规定:被胁迫的民事行为是无效的民事行为;无效的民事行为从开始就没有法律约束力。

2.关于当事医师的信件意思。原告律师举证当事医师给原告董平的复信其要证明两个问题:一是脾脏转移是在手术过程中发现的;二是是否切脾在手术中进行了讨论。而第一个问题既是对其既往“伤脾之说”的自我否定,也更是对我方一贯主张观点的证实,院方正是在手术探查过程发现脾脏的转移,才依据“根治术”要求决定切除。关于“讨论之说”,非常遗憾,在其举证的该3页之多的信件中竟然毫无“讨论”二字所见,显然又是原告律师的;l申、演绎的结果。对切脾的利弊权衡是必然的也是首要的,只能证明手术医师的严谨负责及良苦用心,“大家认为应当切脾”并非就是讨论结果,在手术的特殊环境条件下,手术医师及上下级医师是用特有的方式进行技术及各种信息的交流的。手术争分夺秒手不能停下来,保持绝对无菌环境戴口罩不能随便说话,真不知如何“讨论”;对于手术而言,时间就是生命,更不可能根据“讨论”结果停止手术、离开无菌手术环境和家属“商量”,履行 “签字”手续完毕,再重新洗手穿隔离衣上手术台重操手术刀进行手术。不时,又发现新问题,又“讨论”,又“商量”,又“签字”……,如此手术是绝对做不成了,真不知如此是对患者负责还是不负责!

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3.关于病历问题。

其一,关于病历的正常补记与修改。原告律师指出的《住院病历》第2页“最后诊断”增加问题,99一10—25手术确立临床“最后诊断”,添加在《住院病历》“入院诊断”项的左侧是规范要求。关于病历中的一些“修改”痕迹,在完成及完善病历过程中也是在所难免,并不能就此认为是“篡改”“伪造”,最多无非是省级医疗鉴定指出的“病历欠整洁”问题。

其二,关于第二次手术记录的复印件不一致问题。在第一次开庭中,原告方举出了关于第二次手术记录的两个不同复印件,我们对在开庭前原告律师依据规定从医院医务管理部门复制的病历予以认可;对其不能说明来源及合法取得途径的另一复印件不予认可。休庭后,我们对原患者主治医师、该病历的主要负责医师进行了调查,证实情况是这样的:在99—11一11完成了第二次手术后,刘海义主治医师当即就按规定完成了《第二次手术记录》,但在第二日下午就发现该记录页不见了,不得已进行了及时补记。现在看来,失踪的手术记录的去向和原告方该所谓证据的取得方式途径都是很明确的了。如果说医院应当对病历的妥善保管负责任,那么,窃取医院病历之人应当负更大责任。事实上,两个《第二次手术记录》除了在文字上必然有差异之外,原告方也没有找出有什么原则性区别。由此,进一步证实是补记,而非篡改。

4.关于《医院工作制度》。该制度是卫生部1982年发布的部门规章制度,严格讲已经在很大程度上不适应现代医院发展需要,事实上已

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经被等级医院管理制度取代。即使如此,也并不存在原告律师指出的问题。某一手术项目是否疑难、重大、复杂都是相对而言。就本案讲,“降结肠癌根治术”及“左半结肠及脾脏、胰尾联合切除术”对三级甲等的肿瘤专科医院及其主任医师高级专业人员而言就是普通手术,不存在审批问题。当然,言其普通,并不等于没有风险,这是两个概念范畴的问题,请不要有意混淆。

七、本案适用法律问题

《中华人民共和国合同法》第一百二十二条明确规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”显然,在侵权与违约竞合时,原告人只能择其一而诉讼。本诉中,原告起诉同时主张侵权之诉与违约之诉显然违法。就其诉讼内容多为违约主张,就其诉讼请求实为侵权之诉,试问。本诉如何成立?

八、关于赔偿请求问题

在本案中,原告方最终对董如强死亡医疗纠纷案提出了1142017•32元的变更赔偿请求,可谓天价赔偿。最基本的民事赔偿责任构成要件包括:损害事实、违法行为、因果关系及主观过错。4者缺一不可。联系本案,任一要件均不存在,被告何错之有?所以,被告医院在本案中不应当承担任何赔偿责任是其就原告所谓赔偿举证进行如下质证的前置条件。

1.关于医药费:患者董如强是国家高级军队离休干部,享受国家完全医疗保健待遇,亦即,这部分“损失”是不存在的。“赔偿”请求

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也就不成立。如果原告方坚持该项请求,依据《民事诉讼法》第68条“书证应当提交原件”之明确规定,对当庭进行过 质证、真实性我们予以认可的4张医药费用票据必须入卷。2.关于营养、误工、护理:该项计算提出的数额显然不合理,并且没有举出任何法律依据,也缺乏基本的证明材料。例如。主张8人误工,只有3人工资证明且没有误工证明。而且,稍加分析其主张明显有背于原告方自称依据的《交通事故处理办法》等现行法律法规。3.关于抚恤金等:同上理由,死者已经享受了国家抚恤及死亡补偿多项待遇,特别是原告自己不止一项举证已经证明其得到了这些补偿,有什么理由能要求双份?假定该部分费用应当由被告承担,原告方的追偿权事实上已经转移给了发放抚恤金等的有关部门及政府。4.关于所谓“误切脏器补偿费”:原告代理律师在本案中提出了一个“新鲜”概念,依据所谓内蒙、北京等地的每个脏器买卖的市_场价格提出了脾胰各5万共10万的该项请求。一是不存在误切;二是严重违法(自然也就未能提供法律依据),全世界范围都是严格禁止、严厉打击人体器官买卖;三是如果将癌症患者的脏器买卖必将侵害他人生命健康,也是犯罪行为。

5.关于精神损害赔偿。原告律师提出“8个子女每人5万共40万(元)”也不乏是条“新论”。山西省高级人民法院关于精神损害“赔偿金额最高不超过50000元”的《意见》,显然指一案及被赔偿主体只有一个,不可能有多少亲属就有多少份。并且,依据最高人民法院的《解释》,“死亡赔偿金”就是“精神抚慰金”的包括方式。原告方两项

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重复请求高达70多万元,实在是无法无据、漫天要价。

通过本案开庭审理,双方法庭展开辩论,作为医院代理律师,再次深切感受:医学问题,是一个科学体系问题,需要在经过专业培养的知识基础上用科学的世界观、辩证的方法论去系统、完整、准确地认识理解,并且必然有一个认识、实践,再认识、再实践循环往复不断深化的认识论过程。否则,对医学问题的认识理解。只能是:差之毫厘,谬以千里!以上代理意见,恳请法庭合议时能予以充分考虑,并衷心希望原告方也能予以充分理解。谢谢大家!

第二次开庭主要进行辩论程序,还持续到中午1时多,其白热化程度可想而知了。庭审程序已经基本完成,但是,最后时刻原告方又提出司法鉴定申请,点名要求送北京市高级人民法院下属的北京市法庭科学技术鉴定研究所鉴定。当时还没有发布有关证据规定,提出申请没有明确的时限,法庭出于各方面考虑还是接受了鉴定申请。然而,在经过整整5个月之后,即2001年11月1日。法庭再次开庭宣读了北京市法庭科学技术鉴定研究所以“根据有关法律法规的规定,本案涉及的医疗事故技术鉴定问题不属于我所收案范围”为由决定退案处理的《退案函》。其实,原告方对重新鉴定本身就没有把握,只是经过法庭审理后发现自己已经处于了败诉地位,不得不孤注一掷,结果,这一着又彻底决定了其败诉的命运。就是这次简要开庭,双方在法庭上又发生了辩论交锋,以下是我庭后整理的补充代理意见。

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一、对本案通过法庭委托的司法鉴定结果被告完全予以认可

本案在经过两次开庭并已经进入辩论程序的情况下,原告方自知理屈词穷而不得不孤注一掷又提出了医疗事故司法鉴定申请。对此,被告代理人已经在辩论中充分阐述了反对的观点意见:省级医疗技术鉴定结论是法定的最终的鉴定,完全符合《民事诉讼法》第七十二条关于对专门性问题“应当交法定鉴定部门鉴定”的规定精神;并且,该省级鉴定在原告方的坚持申请下又经过了复议即二次鉴定。所以,原告方又提出司法鉴定没有法律依据与事实理由。但是,遗憾的是,原告方一意孤行坚持申请进行司法鉴定并点名要求在“北京市法庭科学技术鉴定研究所”鉴定。北京市法庭科学技术鉴定研究所对该鉴定申请,“经审查,根据我国有关法律法规的规定,本案涉及的医疗事故技术鉴定问题不属于我所收案范围,我所不从事是否构成医疗事故的鉴定,故决定退案处理”,不仅是完全正确的,而且结果也是必然的。同样,太原市中级人民法院关于该申请的“决定退案处理”通知,进一步明确:“经与司法部、公安部及北京高院等多家司法鉴定机构联系,答复均不从事医疗事故鉴定”,是完全符合我国现行法律法规精神的。

二、省级医疗事故鉴定结论是本案审理应当采信的有效证据

以上“退案处理”的司法鉴定结果,直接或者说间接,也可以说是反证,证明省级医疗事故鉴定结论是本案审理应当采信的有效证据。就本案事实而言,该鉴定结论反映本案性质,对此已经在代理词中充分阐述;就证据学原理而言,对法定证据没有新的证据予以否定,法律咨询s.yingle.com

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就应完全认可其效力。

在今天的开庭审理中,原告方有意(也可能是无意)地混淆了本案一个重要事实:本案有关鉴定证据全部是由原告方申请做出并首先向法庭举证的。不能因为自己的举证努力对自己不利,就把问题都推给对方,好像是被告自己拿出的证据,甚至把对鉴定的看法意见都向被告质问,似乎是被告自己做出的鉴定。真是岂有此理,自己的举证有问题你问谁?事实上,被告针对医疗鉴定结论证据的质证,只是用原告的证据材料来反证自己的主张观点,没有义务也无法圆满回答原告方对有关各次鉴定的质疑,尽管被告始终有充分的依据及理由认为原告的质疑本身是不成立的并且是非常荒唐的。尤其是原告方今天又有‘‘医疗事故鉴定与本案无关”的新论更是让人不可思议!既然无关,你为何三番五次申请?走了行政鉴定又申请司法鉴定,完了省内最终鉴定又申请国家级鉴定,结果对自己有利就‘‘有关”,对自己不利就‘‘无关”如此认识鉴定那鉴定还有什么客观性可言?

三、原告关于“被告严重干扰影响司法公正的行为’’的言论是空穴来风

原告代理律师明确以“被告严重干扰影响司法公正的行为”为题进行了严重不负责任的发言,主观臆造了所谓“有请客吃饭表示”和“主动要求到北京送鉴定材料’’两个情节,使得被告再次领略到了“欲加之罪,何患无辞”的滋味。原告律师在没有任何证据出示的情况下,凭空杜撰被告违法乱纪的情节,已经构成了对被告的名誉侵权,并有诽谤与诬陷之嫌。对此,本代理人以律师名义表示极大愤慨和强

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烈抗议,被告将保留追究侵权者法律 责任的权利。

四、原告方的补充举证及辩论意见没有任何价值与意义

关于专业认识问题。被告已经有过充分阐述:对于医学科学应当全面系统认识,他是建立在专业基础知识上并必经严格教育训练才可能达到的认识层次;凭借一知半解、断章取义、对号入座是不可能准确认识医学问题的。原告之一发言,自称是外科护士。可谓是行家里手,把被告的医疗行为抨击得一无是处,似乎她是权威专家。但是,请不要忘记,你是护士,护士在疾病诊断及治疗决策中是没有发言权的,这一职责只能由医师承担并且已经被《执业医师法》法定。因为护士就不具备履行该项职责的知识及认识水平,就其专业知识与认识水平,只能是医学诊疗方案的执行者。从今天该“护士”的发言,最大也就是体现了护士的水平,而根本无法对涉及本案的比较高深的医学诊疗方案正确认识评价。如何评价专业问题,被告作为省级该医学专业研究及临床的权威机构,对该医学专业问题的认识的权威性无可置疑。但是,在否定原告方认识评价本案医疗行为的认识水平的同时,对被告自身关于本案医学问题的大量学理解释对本案审理定性的影响我们也不持完全肯定态度。因为,被告毕竟是涉案当事人,其陈述的证据效力毕竟是有限的。如此情况下,显然只有法定证据.能作为案件定性依据,而本案中只有省级医疗事故鉴定结论是法定证据。亦即,单凭你原告说了不算,单凭我被告说了也不算最终应当以医疗鉴定(结论)评价本案专业问题,尤其在今天有了司法鉴定的退案报告更是只能如此而别无选择。

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关于证据的合法性。原告方新出示的关于医疗鉴定会的录音资料,因鉴定会是不准录音的,其“未经同意”来源不合法不能作为证据是诉讼常识问题;并且,专家对案情的讨论双方都不在场,有关实质性内容也不可能被“窃听”录音,所以对鉴定结论没有任何影响。倒是使被告联想到本案病历的 “缺失”问题,其原因是显而易见的:不择手段,故技重演。一原告指责病历为什么丢失6张?另一原告立即补充“根本就没有”。你如何知晓“丢失6张”,是有还是没有?显然问题就在原告方即捣鬼有术者本身。关于诉讼地位问题。本次开庭中,原告再次对被告“血泪控诉”,俨然以控诉人的身份指名道姓指责被告当事医师“故意伤害”并“掩盖罪责”。有必要提醒原告方注意,民事诉讼是体现平等主体之间的民事法律关系,所谓“人身损害”(医疗)案由只能 “过失” 绝非“故意”。原告的“控诉”是对其进行的民事本诉的自我否定;如果原告方坚持其“控诉”就应进行刑事诉讼;如果在民事诉讼中坚持刑事诉讼主张其承担败诉责任就是必然的。

提请法庭注意,原告及其主要当事人董平在本次开庭中明确陈述:是她在最后抢救过程中“拒绝了气管切开”。老年术后肺部并发症是首位的问题,一口痰液就可争致窒息死亡,气管切开是重要甚至在一定情况下是唯一措施。原告方不是一再追究死固吗,这就是最可能的死因;原告方不是一再追究为什么不是医疗事故吗?《医疗事故处理办法》明确规定,以家属不配合造成的后果不属于医疗事故!

董案原告也有一定的医疗专业背景支持,原告董平是护士出身,法律咨询s.yingle.com

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但是认识层次不敢恭维。恰恰是这种一知半解者更容易自以为是,当然通过法庭较量终究不是对手,我在以上发表补充代理意见的机会中予以了抨击。如果抛开专业问题看,原告方对诉讼的把握也是很不理智和非常失败的,把法庭辩论就视同吵架了,脱离医患关系的本质所在,时刻不忘声讨控诉对方,确实不会有好的效果。原告律师提出“误切脏器补偿费”,既无法律依据,更违反伦理道德,让我一二三逐条批驳的几乎没有了反应,在之后的二审诉讼中也再没有提起这项别出心裁的赔偿项目。

2001年11月20日,太原市杏花岭区人民法院作出一审判决: 驳回原告董平、董静的诉讼请求。

诉讼费一万八千零七十二元,鉴定费二千元(原告均已预交),由原告董平、董静负担。

原告方不服一审判决提起上诉。

2002年1月25日,董案二审在太原市中级人民法院开庭审理。原告及上诉人变更了委托代理人为内蒙古英南律师事务所阿拉塔律师。2002年4月26日太原市中级人民法院作出判决: 驳回上诉,维持原判决。

二审诉讼费18072元,由上诉人董平、董静负担。本判决为终审判决。

医院最终彻底胜诉了。但是,之后山西省卫生厅却因此陷入了诉累!

在董案庭审质证中,原告举出了鉴定费证据,我一看第二次复议时收取的鉴定费是收据,不假思索表示了不予认可,说它是“白条”。

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没有想到,对方律师并不介意或者反对,说她们已经就此投诉卫生厅。我一想坏了,正中人家下怀!之后我在卫生厅见到了鉴定承办人,他说:“你们在法庭上纠缠收据的事,一让人家把我也给告了!”我只能说对不起,我不是有意给他们找麻烦的。细细想来,一是复议原则上不应当重新收费,二是省级机关收费不应当用收据,明显有乱收费之嫌,加之当事人没有达到目的,不告你才怪了,和法庭质证并无关系。

董案民事诉讼最终败诉后,原告又针对鉴定问题向卫生厅提起行政不作为诉讼。诉讼理由:既然鉴定结果医院存在问题,省卫生厅作为卫生行政主管机关为什么不做处理?这就是指董案鉴定表述的“院方存在给家属解释不详(病情)、病历欠整洁的问题”内容。过去依据《医疗事故处理办法》存在的各级医疗事故鉴定委员会,后期鉴定工作因为难于平和医患矛盾,不得已出此下策并形成习惯,一般对不属于医疗事故的鉴定结论都要留个“尾巴”,打发患方。不曾想到,这次的“尾巴”给自己留下了不尽的麻烦:在患方首次提起卫生行政诉讼,山西省卫生厅败诉不得不对当事医院作出“责令整改”处理决定,之后患方又以“责令整改”没有具体落实再次将山西省卫生厅推上被告席……

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