两个黑白合同纠纷案例

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第一篇:两个黑白合同纠纷案例

案例一:垫资施工与黑白合同

【案情简介】

2003年10月,乙建筑公司在甲宾馆举行的酒店项目施工招标中一举中标。乙公司中标的工程承包造价为46732793元,但双方签约时,甲宾馆要求乙公司前期垫资2000万元施工。乙公司考虑到这是一个工程总额近5000万元的大合同,能拿到手不容易,于是就同意了甲宾馆的要求。

2003年10月12日,双方签署了《建设工程施工合同》,该合同约定甲宾馆在合同签订后十日内支付工程总价款的15%即7009919元作为预付工程款,工程进度款在工程达到正负零后10日内支付工程总价款的30%,工程封顶后10日内支付工程总价款的35%(扣除预付工程款部分),竣工验收后10日支付工程总价款的30%,余款5%作为质量保证金,待工程交付使用一年质保期到期后清算。

同日,甲乙双方又签订了一份补充协议,约定由乙公司为甲宾馆提供前期工程垫资2000万元,该款项在工程竣工后90日内由甲方一次性付清。该协议还约定考虑到乙公司承受的垫资压力,甲宾馆同意将工程价款增加150万元,增加的该笔工程款在甲方向乙方偿还2000万元垫资款时一并支付给乙方。之后,施工合同报送当地建委进行了备案,但补充协议未履行备案手续。

2003年12月18日,在工程出地面达到正负零时,甲宾馆支付了扣除2000万元后的工程应付款的余额部分1029817元。之后,甲宾馆按照施工合同的约定支付了其余工程进度款。2004年10月11日,工程按期竣工,但甲宾馆对乙公司的2000万元垫资款和在协议中增加的150万元工程款一直以资金紧张为由拖欠未付。

2005年3月23日乙公司无奈诉至法院,要求甲宾馆支付垫资工程款2000万元和增加的工程价款150万元,并按银行计收逾期贷款利率请求支付相应利息216万余元。

【审理结果】

一审法院经审理支持了乙公司要求甲宾馆支付工程款2000万元的主张,并依据双方签署的施工合同判决甲宾馆向乙公司支付工程欠款利息90余万元。但法院以双方签署的补充协议没有备案,因此不能作为双方工程价款结算的依据为由,驳回了乙公司要求甲宾馆支付增加的工程价款150万元。同时,法院还以甲乙双方签署的补充协议中没有约定垫资利息为由,判决驳回了乙公司要求甲宾馆对2000万元垫资款按银行计收逾期贷款利率的标准支付利息的诉讼请求。一审宣判后,乙公司不服而上诉,后经咨询律师意见,又主动撤回了上诉,一审判决遂发生法律效力。

【案情分析】

一、垫资合同条款是有效合同条款

认定合同及合同条款是否有效应当以我国合同法的规定为依据。1999年10月1日起实施的《合同法》第五十二条规定,有下列情形之一的合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)

恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)中再次明确:“合同法实施以后,人民法院确认合同无效,应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据,不得以地方性法规、行政规章为依据。”

那么,垫资施工是否违反了法律、行政法规呢,答案是否定的。禁止垫资施工主要是依据1996年6月原国家计划委员会、建设部、财政部联合下发的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》(以下简称<通知》,从行政管理的角度说,这一《通知》是建设行政主管部门依法对工程合同进行管理的重要依据。但是一些法院据此认为施工合同中垫资施工的条款,违反了该强制性规定而属于无效条款却是不当的。因为该通知从法律角度上来说,至多属于规章的范畴,并不属于我国《合同法》第五十二条所规定的法律和行政法规。承发包双方违反了该规定,应当接受有关行政主管部门的相应处罚,但不应当因此影响民事合同的效力。而且目前我国建筑市场垫资施工的现象相当普遍,一概认定垫资合同或垫资条款无效既不利于承包商利益的保护,也不符合国际惯例。

考虑到上述原因,2004年10月25日最高人民法院公布了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(下称《解释》)明确了垫资条款不作无效处理,明确规定:“当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。”在案例中,虽然甲乙双方签署的补充协议约定了工程垫资,但却没有对是否支付垫资利息做出明确约定,这正是乙公司请求支付垫资款利息得不到支持的原因。

二、出现黑白合同应以白合同为准

在建设工程招投标过程中,一些当事人为了获取其他利益,往往在签订中标合同前后,就同一工程项目再签订一份或者多份与中标合同的工程价款等主要内容不一致的合同。实践中,一般将备案的中标合同称为“白合同”,将另一份与中标合同不一致且未备案的合同称为“黑合同”。一些建筑企业屈从于发包人的压力而签订“黑合同”的情形较为常见。

“黑白合同”的出现直接造成招投标流于形式,为了维护中标合同的严肃性,我国《招标投标法》及相关行政法规规定,招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,否则要给予相应处罚,同时中标合同的变更必须经过法定程序。因此,“黑合同”虽然也可能是当事人的真实意愿表示,但由于合同形式不合法,不产生变更“白合同”的法律效力。因此,《解释》第二十一条明确规定:“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”也就是明确了在出现“黑白合同”时,应以白合同为准。

在案例中,甲乙双方虽然通过补充协议将工程款增加了150万元,但该补充协议并没有呈送当地建设

行政主管部门备案。因此,法院认定以备案的《建设工程施工合同》而不是《补充协议》作为双方对工程价款结算的依据是正确的。

【本案对施工企业的启示】

从本案例中可以看出,《解释》为建筑企业维护承包人的合法权益提供了有力的法律保障。但是,如果建筑施工企业不具备应有的法律意识,不知道或者不领会司法解释的相关规定,缺乏纠纷发生前的事前防范和纠纷发生后的及时补救措施,就会给自己造成不应有的损失。为此,建议施工企业在签署《建设工程施工合同》时,如果接受发包方提出的垫资要求,则要将垫资条款写进施工合同中,如果另行签订垫资合同或补充协议,则应及时报送备案。同时,如果施工企业坚持发包方支付垫资利息,则一定要在合同中对利息标准做出详细约定。当然,建筑企业还要注意约定的利息计算标准不要高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率,否则超过部分无效。

还要提醒施工企业注意的是,签订中标合同后,如果出现了变更合同的法定事由,承发包双方可以协商一致变更合同,但要使变更后的合同发生法律效力,必须及时就合同变更的内容到建设行政主管部门备案。只有这样,才不会发生黑白合同的尴尬,施工企业的合法权益才能得到有效保护。

案例二:北京城建四公司诉北京浩鸿房地产开发

公司建筑工程合同纠纷案

【基本案情】

2000 年6月和8月,施工单位北京城建四公司通过工程招投标和北京浩鸿房地产开发有限责任公司签订了“某小区住宅C座D座及社区中心”和“某小区住宅E座F座”工程施工合同两份,合同价款分别为

1.3亿元和1.04亿元,经在市建设工程施工合同管理处备案。后来双方又签订了补充协议,分别将原来签订的两份合同工程价款从 1.3 亿元调整为9880万元、从1.04亿元调整为8911万元。2001年12月、2002年9月,上述工程竣工后交由浩鸿房地产公司使用,北京城建四公司公司得到工程款1.46亿元,双方对这些工程款数额都无异议。但双方在工程最后结算时,对依据已备案合同确定的工程价款进行结算,还是采用双方签订的施工合同补充协议确定的工程价款进行结算发生争议。

北京城建四公司公司认为,已备案的合同是经公开招投标,中标后签订的,这份合同才是工程结算的惟一根据,依据该合同的内容,浩鸿房地产公司除已支付的款项外,还欠自己工程款1.47亿多元。诉请法院以该两份合同为据判令浩鸿公司支付尚欠工程款。浩鸿公司则辩称:2000 年 3 月, 城建四公司为拿到工程项目,向浩鸿公司作出垫资地上 8 层、让利 7.2%、对浩鸿公司分包项目不收费等极为优惠的许诺,在此情况下浩鸿公司决定将工程发包给城建四公司,随后城建四公司开始进场施工。直到2000年5月,双

方才为工程进行了形式上的招投标活动。招标、投标完全是城建四公司一手策划的,当时参加投标的企业也都是城建四公司为保证自己“中标”而组织起来“投标”的该公司下属单位。对此,双方已通过承诺书明确:进行招投标并签订“中标合同”用以备案仅是为了办理开工证,施工价格由双方商定,中标价对双方无约束力。双方签订的涉及垫资、让利、工程款与中标价无关等内容的补充协议,才是双方真实意思的表示, 应以该协议作为结算工程款依据。

【审理结果】

法院审理后认为,根据招标法的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,订立书面合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。由于城建四公司承建的某小区住宅楼建设工程,是通过公开招投标的形式所取得,上述工程的标底在工程招投标文件中已得到了双方的确认,中标后,他们依据公开招投标文件所确定的数额与浩鸿房地产公司签订了工程施工合同,上述协议不违反法律的规定,且双方对所签合同进行了备案,故该合同合法有效。而双方后来又签订的补充协议中,对原已备案的合同内容进行了变更,并将备案合同约定的工程价款进行了较大的变动,因此,应当认定变更后的协议内容与已备案合同相比,已构成了国家招标投标法中所禁止的“背离合同实质性内容”的变化,这些行为违反了有关法规,因此这些补充协议应为无效。浩鸿房地产公司应按与城建四公司通过工程招投标而签订的已备案的施工合同的约定履行支付工程款的义务。据此法院一审判决由浩鸿房地产公司支付工程款1.47亿元及相应利息。

【案例分析】

该案发生在司法解释施行之前,判决主要是依据合同法和招标投标法的规定所做。司法解释施行后,类似的判决结果将大量涌现。但本判决也存在有争议的问题:

1、双方的招投标行为实质上属于串通招投标,按照《招标投标法》其结果应是中标无效,当然没有体现双方真实意思表示的备案合同也不具有法律效力,那怎么能以其作为双方结算价款的依据呢?

2、备案是否是建设施工合同成立和生效的条件?认定“补充协议无效”缺乏法律。

3、其实,分析这类问题的根源在于黑白合同的效力问题,而《解释》回避了这个棘手的问题,直接对司法实践提出了指导意见。

【案例启示】

作为开发企业,如果再采取“黑白合同”的做法,将使自己的权益处于不保的境地。如何应对是开发企业必须思考的一个问题。

首先,应充分认识该条款对开发企业的冲击性,要更合理地利用招投标规则,更合法地利用白合同充分地保护自己的利益。同时,注意区分“黑白合同”与合同合理变更的区别。“黑白合同”是指对同一建设工程存在两个内容不同的合同,内容不同主要表现在工期、质量、价款等实质性条款上,而对于一般的合同内容双方都有通过协商进行变更的权利。

某省重点工程项目计划于2004年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均按接受了邀请,并于规定时间9月20日~22日购买了招标文件。招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间。评标标准:能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

在投标截止时间这前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于10月18日下行5时才送达,原因是中途堵车。10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。

评标委员会成员共有7人组成,其中招标人代表3人(包括E公司总经理1人、D公司副总经理1人、业主代表1人)、技术经济方面专家4人。评标委员会于10月28日提出了书面评标报告。B、A分列综合得分第一、第二名。招标人考虑到B企业投标报价高于A企业,要求评标委员会按照投标价格标准将A企业排名第一、B企业排名第二。11月10日招标人向A企业发出了中标通知书,并于12月12日签订了书面合同。

依据《中华人民共和国招标投标法》回答下面问题。

【问题】:

1、业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。

2、C企业投标文件是否有效?说明理由。

3、请指出开标工作的不妥之处,说明理由。

4、请指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。

5、招标人要求按照价格标准评标是否违法?说明理由。

6、合同签证的日期是否违法?说明理由。

【问题解答】:

1、不妥。根据《中华人民共和国招标投标法》(第十一条)规定,省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目,要经过省、自治区、直辖市人民政府批准,方可进行邀请招标。(1分)因此,本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标方式的做法是不妥的。

2无效。根据《中华人民共和国招标投标法》(第二十八条)规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间,因此,该投标文件应被拒收。

3、根据《中华人民共和国招标投标法》(第三十四条)规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行。本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时,但迟至10月21日下午才开标,是不妥之处之一。

根据《中华人民共和国招标投标法》(第三十五条)规定,开标应由招标人主持。

本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持,是不妥之处之二。

4、根据《招标投标法》(第三十七条),与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。本案由E公司总经理、D公司副总经理担任评标委员会成员是不妥的。

《招标投标法》还规定评标委员技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案技术经济方面专家比例为4/7,低于规定的比例要求。

5、违法。根据《招标投标法》(第四十条)规定,评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。

招标文件规定的评标标准是:能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。按照投标价格评标不符合招标文件的要求,属于违法行为。

2000 年11月30日,秀城区人民检察院依法将被告人丁某重大事故一案向法院提起公诉。经查,被告人在任法人代表的嘉兴市某清洗有限责任公司无建筑企业资质的情况下,超越经营范围,擅自承接了属于建筑工程分项工程的嘉兴市西马桥小区房管幼儿园的外墙修补业务,无视《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定,指派既没有经过专业技术培训和专业考试,又无操作证的公司合同工杨某、沈某两人对房管幼儿园的北侧外墙进行违章冒险作业。杨某在无任何防护设备进行作业的过程中因操作不当致身体失去控制,头部直接撞击在北侧外墙墙面上,因伤势过重抢救无效死亡。案发后,被告人丁某向公安机关投案自首,并向死者家属作了适当的经济赔偿。

[案例分析]

所谓重大责任事故罪,是指工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位职工(包括从事生产的工人、科学技术人员和直接指挥生产的领导人员),由于不服管理,违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故,造成严重后果的行为。该罪具有以下法律特征:(1)犯罪主体是特殊主体,即企事业单位的职工及群众合作经营组织或个体经营户的从业人员。对于群众合作经营组织和个体经营户的主管负责人,在管理工作中玩忽职守,从而发生重大伤亡事故,造成严重后果的,也可按本罪追究刑事责任。(2)行为人必须具有不服管理,违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业的行为。(3)必须因违反规章制度造成了重大伤亡事故或者其他严重后果。重大伤亡事故是指死亡1人以上或者重伤3人以上。造成其他严重后果是指直接经济损失巨大或者使生产、工作受到重大损害等。(4)重大事故必须发生在生产、作业活动过程中,并同有关职工及从业人员的生产、作业有不可分离的联系。(5)行为人对自己行为引起的重大事故后果主观上是出于过失,而行为人违反规章制度的行为则往往是明知故犯。根据《刑法》134条规定,依法应处3年以下有期徒刑或拘役。

第二篇:合同纠纷案例

1995年7月,原告海林公司与被告晓星公司协商买卖聚酯切片期间,收到晓星公司传真来的购销格式合同要约文本正背两面。7月22日,双方经协商一致后在格式合同的正面签字。合同约定:买方海林公司、卖方晓星公司;买卖货物聚酯切片1000吨;单价每吨1460美元;装运期1995年8月20日前;付款方式是通过开立以韩国晓星公司为受益人、按提单日期第60天付款的不可撤销远期信用证支付;该信用证不迟于7月31日开出;如买方迟至8月1日未能将信用证电报影印件传给卖方,卖方有权不经通知取消交易并保留向买方索赔合同金额5%的权利;卖方迟至8月20日仍未发货,则买方保留向卖方索赔合同金额5%的权利。该格式合同的正面内容中未表明背面条款是否作为合同不可分割的一部分,双方当事人也未能就背面条款达成一致意见,故背面的仲裁条款不包括在合同中。7月26日,双方又达成修改协议,将货物价格由每吨1460美元修改为CNF厦门1455美元,付款日期由按提单日起第60天付款改为第45天付款。1995年7月27日,原告海林公司向香港新华银行提出信用证转让申请,申请将其下家买方华榕公司根据与海林公司的合同约定,由中国工商银行厦门分行开出、以海林公司为第一受益人、自提单日起第45天付款的不可撤销远期信用证,转让给南韩晓星公司。海林公司将这一转让用传真通知了晓星公司驻广州办事处。同日,该办事处表示拒绝接受转让的不可撤销信用证,要求海林公司亲自独立开证。7月28日后,双方多次传真往来,晓星公司坚持不接受转让的信用证;而海林公司则认为转让信用证没有违反合同约定和国际贸易惯例,并于7月31日通过香港新华银行和汉城NOVASCOTIA银行办理了向韩国晓星公司的信用证转让手续。8月1日,晓星公司驻广州办事处又发来传真,仍表示拒绝接受海林公司转让的信用证,并单方面宣布解除合同。8月20日,晓星公司未按合同约定履行交货义务,并于8月22日告知海林公司,其已于8月21日通知汉城NOVASCOTIA银行拒绝了香港新华银行的转证,信用证已经退回。8月25日,因海林公司没有向华榕公司履行交货义务,华榕公司向海林公司提出索赔要求。9月18日,海林公司与华榕公司签订了赔偿协议,海林公司按照约定于10月17日向华榕公司支付了违约赔偿人民币67.5万元。另查明:原告海林公司用于支付信用证转让手续费、邮政电报费等合计13043.04港元,支付律师代理费人民币15万元。

案例思考题:

1、海林公司与晓星公司签订的合同是否有效?为什么?

2、是哪家公司违反了协议?违反了哪些约定?

3、我国的合同法对违反合同后应承担的责任是如何规定的?

案例点评:广州市中级人民法院认为:《中华人民共和国涉外经济合同法》第五条第三款规定:“中华人民共和国法律未作规定的,可以适用国际惯例”。原告海林公司与被告晓星公司签订的买卖合同是符合国际贸易惯例和一般买卖习惯的,应为有效合同。海林公司履行了开证义务,其开证行为并不违反合同的约定和国际贸易惯例,晓星公司拒绝接受该信用证并宣布解除合同,拒绝发货,其行为违反了涉外合同法第十六条关于“合同依法成立即具有法律约束力。当事人应当履行合同约定的义务,任何一方不应擅自变更或者解除合同”的规定,实属违约。涉外经济合同法第十九条规定:“当事人一方违反合同的赔偿责任,应当相当于另一方因此所受到的损失,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失”。晓星公司对因其过错导致海林公司遭受的支付违约赔偿金、转让手续费、律师费等损失应负赔偿责任。海林公司在要求晓星公司承担赔偿责任后,还要求晓星公司按照合同约定承担违约责任,给其支付违约金72750美元。因晓星公司承担的赔偿责任已大于双方约定的违约金,故海林公司的这一主张违反涉外合同法第二十条第二款的规定,不予支持。由于晓星公司已单方宣布解除合同,且海林公司也不请求继续履行合同,故双方签订的合同应当终止。晓星公司提出的反诉于法无据,应予驳回。据此,广州市中

级人民法院判决:

一、被告晓星公司于判决生效之日起10日内,向原告海林公司赔偿人民币82.5万元、港币13043.04元。

二、驳回原告海林公司的其他诉讼请求。

三、驳回被告晓星公司的反诉请求。案件受理费16545元,由被告晓星公司负担11030元,原告海林公司负担5515元。反诉受理费13465元由晓星公司负担。被告晓星公司不服上述一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉。理由是:

1、被上诉人海林公司在本案中实施了两个行为,即安排华榕公司申请开立信用证和向新华银行香港分行申请将华榕公司开立的信用证转让给上诉人。安排华榕公司申请开立信用证与自己申请开立信用证是有区别的,因此这个行为不是海林公司履行开立信用证的义务。转让信用证,也不等同于自己申请开立信用证。况且转让是另一个民事行为,其前提必须是转让方与受让方达成一致意见,转让行为才有效,否则无效。合同约定的付款方式是,海林公司不得迟于1995年7月31日开立以晓星公司为第一受益人、按提单日期第60天付款的(不可转让)不可撤销的信用证。虽然在合同中没有明确由谁申请开立信用证,但在没有约定的情况下,应该认定为由合同的买方海林公司承担申请开立信用证的义务。海林公司没有履行开立信用证的义务,显属违约。

2、海林公司转让信用证,第一只给上诉人传真来新华银行香港分行的发电稿,不是信用证电报影印件;第二该发电稿只记载了开证行,没有记载咨询处,并且言明新华银行香港分行对该信用证不负任何责任;第三该发电稿明确了转让行为的手续费由受让方负责,增加了上诉人的费用;第四该发电稿给议付/押汇行的特别指示,不能保证上诉人按时收取货款;第五是由于新华银行香港分行作为中介银行的介入,使上诉人收取货款的途径复杂化,增加了上诉人收款的风险。这些都将导致损害上诉人的利益。

3、《跟单信用证统一惯例》(以下简称UCP500)第四十八条规定,转让信用证的行为是一种特别行为,必须经转让方、受让方和转让银行的同意才能实施。海林公司未征得上诉人的同意就擅自转让信用证,这一行为不符合国际惯例。原审判决既不符合事实,也无法律依据,应当撤销。

(二)1990年至1992年间,A厂多次向B厂供应毛条,累计价款1194万余元。双方每次供货、提货时,均记载了毛条的数量和价款,但始终未签订书面采购合同,也未约定付款的具体期限。期间,A厂曾多次向B厂催收部分货款,但未提出清偿全部货款及利息的要求。与此同时,双方间供、提毛条的业务仍在继续进行;B厂在提货时也曾多次向A厂支付过部分货款。至今,两厂间仍有590万余元货款未结清。A厂遂向法院提起诉讼,要求B厂清偿全部货款和利息,并赔偿其经济损失。

案例思考:你认为A、B两厂的买卖行为有合同吗?

案例点评:A、B两厂之间,双方对彼此间存在着业务往来意思表示真实、内容合法,所供标的物及标的数量、价款一致的口头采购毛条的事实均予以认可。双方虽为以书面形式签订采购毛条的合同,也未就毛条的供货时间、付款方式、供货方式等做出约定,但因双方对所供标的、标的数量等均无异议,根据我国《合同法》第12条的有关规定精神,已具备了合同成立的必备条款,且双方对采购毛条及数量、价款等意思表示是一致的,因此,应认定双方间口头采购毛条的合同成立,双方虽为就合同的付款期限作出约定,但并不影响本合同的成立。A、B两厂在履行合同中,就付款的期限,通过再次协商的方式弥补不足。如双方协商不成,A厂仍可随时向付款义务人B厂主张权力,要求清偿。

甲、乙公司于2001年4月1日签订买卖合同,合同标的额为100万元。根据合同约定,甲公司应于4月10日前交付20万元的定金,以此作为买卖合同的生效要件。4月15日,乙公司在甲公司未交付定金的情况下发出全部货物,甲公司接受了该批货物。4月20日,乙公司要求甲公司支付100万元的货款,遭到拒绝。经查明:甲公司怠于行使对丙公司的到期债权100万元,此外甲公司欠丁银行贷款本息100万元。4月30日,乙公司向丙公司提起代位权诉讼,向人民法院请求以自己的名义代位行使甲公司对丙公司的到期债权。人民法院经审理后,认定乙公司的代位权成立,由丙公司向乙公司履行清偿义务,诉讼费用2万元由债务人甲公司负担。丁银行得知后,向乙公司主张平均分配丙公司偿还的100万元,遭到乙公司的拒绝。

要求:根据有关法律规定,分别回答下列问题:(1)甲、乙公司签订的买卖合同是否生效?并说明理由。(2)简述乙公司向丙公司提起代位权诉讼时应当符合的条件。(3)丁银行的主张是否成立?并说明理由。(4)人民法院判定诉讼费用由甲公司负担是否符合法律规定?并说明理由。

【答案】(1)买卖合同生效。根据《担保法》的规定,当事人约定以交付定金作为主合同成立或者生效要件的,给付定金的一方未支付定金,但主合同已经履行或者已经履行主要部分的,不影响主合同的成立或者生效。在本题中,甲公司虽未按照合同约定交付定金,但乙公司已经交付全部货物并且甲公司接受了货物,视为主合同已经履行。(2)根据《合同法解释》的规定,债权人提起代位权诉讼时,应当符合下列条件:①债权人对债务人的债权合法;②债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害;③债务人的债权已经到期;④债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。(3)丁银行的主张不成立。根据《合同法解释》的规定,债权人行使代位权,其债权就代位权行使的结果有优先受偿权利。在本题中,债权人乙公司就其代位权行使的结果享有优先受偿的权利,因此丁银行的主张不成立。(4)人民法院判定诉讼费用由甲公司负担不符合法律规定。根据《合同法解释》的规定,在代位权诉讼中,债权人胜诉的,诉讼费用由次债务人负担。在本题中,诉讼费用应当由次债务人丙公司负担。

第三篇:合同纠纷案例

“七通一平”是指土地开发程度,即宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气、通热力及宗地内土地平整。

案例一、一起没有施工企业资质的分包队伍,起诉索要建设工程分包合同欠款纠纷的二审案件:

某村办的施工队从黄务建筑公司某处手里承接了某开发公司一宿舍楼工程的劳务部分,当时双方没有签定书面合同。后因开发公司拨款不及时,该施工队向某区法院起诉索要工程款,区法院经委托鉴定,按照非等级的资质等级为该施工队确定了与黄务公司结算的决算,并以此为据判令黄务公司偿还该施工队工程款十余万元。

一审判决后,黄务公司提起上诉并找到律师,请求代理二审诉讼。律师在调查政府有关部门后,取得证据证明该被上诉人没有任何资质等级。据此向二审法院从多方面说明非等级与没有资质等级是完全不同的两码事。在当时将建筑施工企业的资质等级划分为一、二、三、四与非等级的情况下,非等级也就是俗称的五级,其本身就是一个资质等级,而不能简单理解为没有资质的通通都是非等级。通过律师大量的工作及耐心的说服,最终二审法院仅判令黄务公司偿还该施工队一万多元。

案例

二、对中途停建(半拉子)工程的拖欠款处理

某施工企业承建的新世界商厦附楼商住工程,因合作投资的几方资金均未落实,使得工程几度停工。后该施工企业委托某律师事务所的律师向人民法院起诉索要已经垫入的资金。由于该工程的停顿正是由于资金不足,而前述律师又仅仅提出了索要欠款的诉讼请求,对后期工程如何施工,再发生欠款如何解决等问题都没有提出意见,而这一切必然导致人民法院对案件的处理停留在“头疼医头,脚疼医脚”的被动局面,而施工企业也陷入了要完前段工程款,再垫资施工,施工一段后再起诉索款的怪圈当中。

在此情况下,该施工企业将原聘用的律师辞去委托后,委托其他律师继续代理该案。该律师接手案件后,经调查提出变更诉讼请求为:解除施工合同;偿还拖欠款并赔偿停工等损失。从此以后,该案的审理进入了“快车道”,人民法院很快就作出判决,全面支持了原告的诉讼请求。

案例

三、中途停建(半拉子)工程的拖欠款处理

(二)位于烟台开发区一条主干道路边的某工程,因业主建设

资金不足导致工程长期停顿,施工企业垫入的工程款收回无期。在此情况下,律师向该施工企业提出尽快起诉索款的法律意见,被该施工企业采纳并委托律师办理。起诉的同时原告申请了财产保全申请,查封了主体已经完工的工程。在本案诉讼过程中,因业主尚欠银行贷款,被银行起诉后,厂区内的土地使用权又被人民法院另案查封。上述两案作为债权人的胜诉是没有问题,关键是当事人在房屋、土地被人民法院两个裁定查封后,怎样尽快将胜诉转化为胜果,亦即执行难的问题如何解决。在此背景下,律师经了解得知,债权银行对两台大宇牌挖掘机又有债权,通过工作能够拿到手,而该挖掘机对银行来说,处理起来也不容易,但对于该施工企业来说,用途广泛。因此,向经办执行案件的人民法院大胆地提出先协调银行拿到挖掘机,要银行用挖掘机交换施工企业申请法院查封的房产,最后由银行取得债务人院内的土地及地上建筑物的全部权利,便于其出售变现的整体思路。

最后的结果,施工企业收回了全部欠款及部分利息,债权银行收回了贷款,一度停建的半拉子工程,经人民法院拍卖易手后,由新业主继续投资完成后投入使用。

案例

四、延期竣工应承担违约责任——为业主代理的一起建设工程施工合同案例

在律师代理的案件当中,多数是为原告即施工企业代理,作为被告代理人,即为建设工程施工合同业主代理的案件,同样也有出色的表现。

中国某建设公司诉开发区某企业拖欠工程款,原告起诉的标的额为本金1400余万元及欠款利息。律师在接受委托后,经过认真查阅相关原始证据,建议当事人提起反诉,反诉理由是因为工期拖延,按照合同应承担逾期竣工违约金。

至此本案当中,双方当事人本诉、反诉的总额达到三、四千万元。律师经过精心准备,在法庭上发表了五千余言的代理词,重点阐述了反诉被告未按期履行交工验收的义务,并提请法庭注意建设部的有关规章及国家的验收规范等规范性文件。

律师凭借其深厚的建筑业专业知识,再次为当事人提供了优秀、到位的法律服务,人民法院一审判决反诉被告向反诉原告承担违约金11902221.46元。

一审判决后,施工单位上诉被省高级人民法院驳回。

案例

五、对一起合作建房纠纷的代理

律师不但在建设工程施工合同纠纷案件当中有出色表现,在房地产案件的代理过程当中,也不乏上乘之作。

某建筑公司以国有划拨土地出资与某开发公司合作建房。房屋全部建成后,由于销售不畅,导致开发公司拖欠建筑公司部分款项,该建筑公司遂向人民法院起诉索款,并将合作所建房屋申请人民法院进行了查封。这一切对于东挪西凑好不容易将房屋建成的开发公司来讲,无疑是雪上加霜。

律师接受开发公司委托后,仔细研究了双方当事人的合同,建筑公司作为出资的土地的性质等,果断地提出该合作合同应是无效合同,开发公司出全资建成了房屋,在这种情况下,建筑公司的诉讼请求没有法律根据。鉴于双方当事人有着良好地合作关系,律师一边向人民法院对查封裁定提出复议申请,一边主持双方当事人进行调解,避免两败俱伤。最终人民法院采纳了律师的意见,解除了对房产的查封。双方当事人经过律师的辛勤工作,也通过调解结案,取得了双赢的结果。

案例

六、2001年9月,在烟台某建设公司诉烟台某置业公司建筑工程承包合同纠纷案件中,王金柱律师被所里指派代理建设公司参加诉讼。本案的事实较为清楚,置业公司欠付建设公司工程价款,建设公司多次索要未果,故起诉。庭审中,双方对欠款数额没有异议。我方认为欠款应按同期银行贷款利率计息,但被告对此提出异议,认为只应按存款利率计息。被告的依据是双方签定的《建设工程施工合同》中的某条协议条款,认为该条约定了利息计算应按银行存款利率;我方经详细研究合同,认为该条是对违约金利息的约定,而非工程价款的利率约定,合同约定被告不即使支付工程款的违约责任应按照合同条件执行,合同条件未约定利率,而我方具有替被告垫付款项的事实,被告又拖欠两年之久,具有实际损失,被告应按照贷款利率支付。王金柱律师据此向法庭发表了代理意见,并强调被告拖欠款项的事实及按照贷款利率计息更能突出制裁违约方,保护守约方的社会意义。法庭最后采纳了王金柱律师的观点,判决被告付款并按银行同期贷款利率计算利息。尽最大程度的维护了原告的合法权益。本案中,虽然按银行贷款或存款利率计息在利息总额上不会有太大差距,但本案的判决结果,更能突出保护守约方、制裁违约方的法律价值,同时也会产生良好的社会影响,并为以后同样的案件提供了判决依据。

第四篇:合同纠纷案例

建设工程施工合同造价鉴定纠纷案

[ 2011-10-31 22:48:00 | By: wangfulilawyer ]

基本案情

2000年,申请人某施工单位与被申请人某销售商签订展厅基础土建工程施工合同,合同采用固定价格一次包死方式,总价为34万元。工程施工中,被申请人又将展厅装修、电器安装、室外雨污水等附属工程以口头委托方式交由申请人施工,并就该部分合同外工程项目预支工程款190余万元。整个工程竣工后,申请人依据施工合同争议解决条款提请仲裁,要求申请人支付剩余工程款项及逾期付款的利息总计200余万元。

工程造价鉴定愈来愈成为建设工程纠纷的举证手段

随着我国的建筑行业的迅猛发展,随之出现纠纷、诉讼也就不可避免,工程造价往往是建设工程合同当事人经常发生争议的问题。在本案中,双方亦就价款争议内容提出了造价鉴定的申请。仲裁机构根据双方申请,就工程造价这一专门性问题委托专业性鉴定机构进行造价鉴定,由此启动了建设工程造价的司法鉴定程序。

工程造价的鉴定确认应当遵循当事人约定优先原则

建设工程施工合同是双方当事人真实意思的体现,根据《合同法》的自愿与诚实信用原则,只要当事人的约定不违反国家法律、法规的强制性规定,不管双方签订的合同或具体条款是否合理,审判机关在处理案件时都应该充分尊重当事人的意思自治,鉴定机关的鉴定工作同样也不能脱离合同的约定内容。本案双方当事人签订的施工合同对施工范围做了明确约定:展厅基础土建工程,工程总价款约定为34万元,并注明工程根据设计一次性包死。申请人仲裁主张支付的工程款项中包括了合同内施工内容工程量增加和合同外展厅装修、电器安装、室外雨污水等附属工程等的价款,申请人就合同约定施工内容工程量增加提供了由被申请人签认的现场变更、恰商作为证据。由于双方施工合同约定固定价款一次性包死方式,即便认定合同约定的展厅基础土建工程发生设计变更、恰商而导致申请人工程量的增加,被申请人的设计变更、洽商也仅是对原合同内工程内容变动确认,而没有改变双方合同约定的固定价款,即包死价34万元,一次性包死计价的方式没有发生变化,在双方之间仍具有约束力。依照最高人民法院公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 》(以下简称《解释》)第十六条:“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。”;在本案中,双方在合同约定工程价款采用固定价格方式,因此合同工程的结算仍应按照固定价的方式进行。同时《解释》第二十二条规定:“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。” 因此,申请人提出对合同内工程量增加部分进行造价鉴定没有法律依据的,此部分应按照双方合同约定条款进行结算而不能列入造价鉴定的范畴。因此,合同约定的工程造价确认不能因一方的鉴定申请而被否定,遵从约定是鉴定工作的首要原则,贯穿于鉴定工作的始终的。遵从约定也是对双方订立合同的全面、正当履行,能够切实保障当事人的合法权益。

工程造价的鉴定确认在没有约定的情况下,按照法定原则

本案中,被申请人口头委托申请人对合同外展厅装修、电器安装、室外雨污水等附属工程进

行了施工,并向申请人预支了该部分款项190万元。依据《合同法》第61条规定:“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,可以协议补充。不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。”申请人当庭提供了此部分合同外工程的概算书、预算书和核实价清单,以此证明双方对上述工程进行了结算。但该部分工程价格只有申请人签字或盖章,并无被申请人签字或盖章。在被申请人方对其真实性不予确认的情况下,仲裁庭认定该证据不是对合同外工程结算价款双方确认一致的表示,不是对合同外工程的补充协议,更不能以此作为确定工程价款的依据。依据《合同法》第62条规定:“当事人就有关合同内容约定不明确,依据本法第61条的规定仍不能确定的,适用下列规定:价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地市场价格履行。”申请人、被申请人对本案合同外展厅装修、电器安装、室外雨污水等附属工程的价款没有做出具体明确约定,事后也没有签订补充协议或进行结算工作,双方由此而产生价款争议,依据《解释》第二十三条:“当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确定,或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。”因此,本案造价争议的鉴定范围仅限于合同外展厅装修、电器安装、室外雨污水等附属工程。鉴定机构进行工程造价鉴定时在确定申请人合同外工程具体施工项目的基础上,按照《合同法》第62条价款的规定,依据订立合同时,即合同外工程开工之时,以工程施工行为地即工程所在地作为合同履行地,按照“当时当地”的定额、市场价格信息及相关工程造价管理文件对此部分合同外工程进行造价鉴定。

确定造价鉴定的具体施工项目同样依据客观事实及相关证据,只有这样才才能得出正确的鉴定结论。

鉴定过程中,鉴定资料的提供亦至关重要。本案中,被申请人委托申请人进行合同外工程的施工没有任何书面协议,双方未能向鉴定机构提供任何设计图纸。申请人除提交了单方形成的概算书、预算书和核实价清单,另行提交了此部分内容的少量变更、洽商,但变更、洽商中没有具体工程量内容,施工部位亦不明晰,同时受工程隐蔽及现场拆改影响,这些都给本案鉴定工作增加了相当大难度。

庭审中,被申请人承认口头委托申请人对合同外工程施工,为此预支了工程款190余万元(不含合同固定价34万元),按照《合同法》第36条规定:“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。” 由此,可以认定申请人受被申请人委托对合同外工程进行施工这一基本事实是客观存在的,而对于被申请人对合同外工程中哪些具体项目进行了施工仍须根据客观事实及相关证据来确认,因此,工程施工过程中形成的施工资料就成为工程鉴定的重要依据。本案中,鉴定机构根据施工合同、恰商变更、双方质证意见(自认和互认),同时结合现场踏勘的基础上,完成了鉴定工作并出具了《鉴定报告》,为便于仲裁机构案件的审理,依据双方主张将鉴定价款区分为争议和无争议部分,明析争点的存在。仲裁机构通过对鉴定材料及鉴定结论的综合审查、判断、推理,对证据证明的法律事实做出判断,结合双方举证责任作出了仲裁裁决,部分支持了申请人的支付合同外工程款的主张,裁决作出后,双方均无异议。

第五篇:居间合同纠纷案例

居间合同纠纷案例

上诉人(原审原告)陈某,女。

委托代理人王某,广东__律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)深圳市__房地产经纪有限公司。

法定代表人侯某,总经理。

被上诉人(原审被告)侯某,女。

上诉人陈某因与被上诉人深圳市__房地产经纪有限公司、侯某居间合同纠纷一案,不服深圳市罗湖区人民法院(2008)深罗法民二初字第161 号民事判决书,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,本案现已审理终结。原审查明,2007年3月2日,陈某、欧某与深圳市__房地产经纪有限公司签订了一份《房地产买卖及经纪合同》,约定陈某在深圳市__房地产经纪有 限公司(经纪方)的介绍下向欧某(卖方)购买欧某所有的深圳市龙岗区南湾街道__中心×栋A__1房,欧某应于合同签订后3个工作日内办理委托公证给指定人员,并签署相关文件,赎楼费由陈某支付。

陈某在签署合同时交保证金人民币2万元给深圳市__房地产经纪有限公司,签订合同后5个工作日内将预计首期款人民币10万元存入深圳市__房地产经 纪有限公司指定帐户代为托管,如陈某未能履行本合同条款以致合同不能顺利完成,则已付定金将由欧某没收,如欧某在签收定金后不依合同条款将该物业售于陈某,则欧某须双倍返还定金予陈某。上述合同签订的当日,陈某支付了定金人民币2万元。

2007年3月9日,陈某按照合同约定将首期款人民币10万元支付给深圳市__房地产经纪有限公司,并按深圳市__房地产经纪有限公司的指定将该款 项汇入侯某的帐户。后因欧某没有积极履行供楼义务及协助担保公司赎楼,导致买卖双方签订的合同无法最终履行。陈某于2007年8月向深圳市龙岗区人民法院 起诉欧某,请求判令双倍返还定金人民币4万元。该案在审理过程中,欧某明确表示不愿意继续履行合同,陈某某亦要求解除2007年3月2日的《房地产买卖及经纪合同》。陈某认为深圳市__房地产经纪有限公司在明知合同无法履行的情况下仍拒绝退回陈某首期款,已经严重侵害其的合法利益。

在收取首期款时,深圳市__房地产经纪有限公司违法操作,指定陈某将首期款转入股东–侯某的个人帐户。侯某作为深圳市__房地产经纪有限公司的股 东,滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益,应当对深圳市__房地产经纪有限公司的债务承担连带责任。据此向法院提起诉 讼,请求判令:

1、深圳市__房地产经纪有限公司、侯某连带返还购房首期款人民币10万元;

2、深圳市__房地产经纪有限公司、侯某向陈某支付首期房款10万元的利息损失人民币22800元(从2007年8月29日暂时计算到2007年 12月29日4个月,按银行同期6个月-1年利率6.84%计息,每月利息 570元);

3、深圳市__房地产经纪有限公司、侯某承担本案全部诉讼费用。

另查,侯某是深圳市__房地产经纪有限公司的法定代表人。

原审认为,陈某、欧某与深圳市__房地产经纪有限公司签订的《房地产买卖及经纪合同》是当事人的真实意思表示,内容不违反法律、法规的强制性规定,属有效合同。合同签订后,陈某按约定向深圳市__房地产经纪有限公司支付首期款人民币10万元,后因陈某与欧某产生纠纷,陈某于2007年 8月向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。

欧某在该案审理过程中,明确表示不愿意继续履行合同,陈某亦要求解除2007年3月2日的《房地产买卖及经纪合同》,故陈某、欧某与深圳市__房地 产经纪有限公司于2007年3月2日签订的《房地产买卖及经纪合同》应予解除。合同解除后,深圳市__房地产经纪有限公司依合同收取陈某的首期款人民币 10万元应予返还给陈某。陈某诉请深圳市__房地产经纪有限公司返还首期款人民币10万元的诉讼请求,应予支持。

但陈某诉请深圳市__房地产经纪有限公司支付该首期款自2007年8月29日起的利息损失没有法律依据,不予支持。侯某是深圳市__房地产经纪有限 公司的法定代表人,其与陈某没有合同关系,并不是合同的相对方,首期款是由深圳市__房地产经纪有限公司指定汇入的,收款收据亦是深圳市__房地产经纪有 限公司向陈某出具,故侯某在本案中不承担民事责任。陈某诉请侯某承担连带责任的请求,不予支持。

依照《国民事诉讼法》第一百三十条、《国合同法》第九十四条第(二)项、第九十七条之规定,判决:

一、深圳市__房地产经纪有限公司应于本判决生效之日起十日内返还陈某人民币10万元。

二、驳回陈某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的 债务利息。一审案件受理费人民币2756元,由陈某承担456元,深圳市__房地产经纪有限公司承担2300元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义 务,应当依照《国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

陈某不服原审判决,向本院提出上诉,请求:

1、支持其一审第2项诉讼请求,判令深圳市__房地产经纪有限公司、侯某向其支付首期房款10万元的利息损失人民币2280元(从2007年8月 29日暂时计算

到2007年12月29日4个月,按银行同期6个月–1年利率6.8%利息,每月利息 570元);

2、判令深圳市__房地产经纪有限公司、侯某承担一、二审全部诉讼费。其上诉理由为:

一、一审法院认定上诉人主张利息损失没有法律依据,驳回上诉人的利息请求属于适用法律错误。卖方欧某在收取定金后因房产涨价而不愿意继续履行合同,于2007年6月21日向担保公司及深圳市__房地产经纪有限公司送达书面撤销授权的声明,深圳市__房地产经纪有限公司向上诉人告知此事实,并向上诉人 提供卖方撤销授权委托声明的复印件。

同时,深圳市__房地产经纪有限公司已就卖方欧某不愿意继续履行合同的违约事实向上诉人出具情况说明。但深圳市 __房地产经纪有限公司为了其自身利益,拒绝退还款项。为此,上诉人于2007年8月25日向深圳市__房地产经纪有限公司通过特快专递方式寄送《退款告 知函》,要求深圳市__房地产经纪有限公司在收到函件后3日内退回陈某的10万元首期款,但深圳市__房地产经纪有限公司仍拒绝退回首期款,恶意占有上诉 人的巨额资金,造成上诉人利息损失事实清楚,因此,原审法院驳回上诉人主张利息损失的请求属于适用法律错误。

二、侯某利用其作为深圳市__房地产经纪有限公司的股东及法定代表人的特殊身份地位,为个人目的,挪用上诉人10万元款项,原审法院却认定上诉人与 侯某没有合同关系,驳回上诉人要求侯某承担连带责任请求,属于认定事实错误,导致适用法律错误。深圳市__房地产经纪有限公司为二手房地产经纪公司,其职 责是为二手房的买卖双方提供房产交易居间服务,收取佣金,对于客户托管在其处的房款不得挪用,更不能要求上诉人将首期房款存入侯某的个人账户。

上诉人在提起一审诉讼时已申请财产诉讼保全,并提供包括上诉人将10万元转入侯某的银行账号在内等多个银行账号的财产线索,但却因侯某已经将所有款 项都挪作他用而被转移一空,导致一审法院无法保全财产成功。因此,侯某恶意挪用、转移上诉人的房款的事实清楚,并最终导致深圳市__房地产经纪有限公司无 法如数退还上诉人的10万房款。依据《公司法》第二十条第三款规定,公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

本院二审确认原审查明之事实。

另查明,陈某与欧某、深圳市__房地产经纪有限公司房屋买卖纠纷一案,本院于2008年5月12日作出(2008)深中法民五终字第1215 号民事判决,该判决已于2008年8月11日生效。

本院认为,陈某与欧某、深圳市__房地产经纪有限公司签订的《房地产买卖及经纪合同》合法有效,该合同未能履行,已经本院(2008)深中法民五终 字第1215号民事判决确认。由于深圳市__房地产经纪有限公司在该判决生效后,占用陈某

首期款人民币10万元无合同依据和法律依据,因此,应向陈某支付 占用该10万元期间的利息,原审不予支持不当,应予纠正。对于三方合同纠纷经法院裁决前之利息不予支持,原因为三方合同对此未予约定。故陈某上诉理由部分 成立,本院予以支持,但利息计算应于2008年8月12日起计。由于侯某并非本案合同争议主体,其不能成为返还首期款或支付利息的义务人,陈某请求由侯某 负连带责任无据,不予支持。依据《国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十三条第一款第(二)项之规定,判决如下:

一、维持深圳市罗湖区人民法院(2008)深罗法民二初字第161号民事判决第一项。

二、变更深圳市罗湖区人民法院(2008)深罗法民二初字第161号民事判决第二项为:深圳市__房地产经纪有限公司于本判决生效后十日内向陈某支 付10万元的利息,按照中国人民银行同期贷款利率,从2008年8月12日计至清偿10万元时为止。

三、驳回上诉人陈某其他诉讼请求。

本案一、二审诉讼费人民币5512元,由深圳市__房地产经纪有限公司承担。本判决为终审判决。

黄华律师:(12年律师从业经验)

律师电话:***(限深圳地区)

广东蛇口律师事务所(中国首家律师事务所)深圳市南山区创业路海王大厦A座14层

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